Anuario Derecho Tributario UDP 2023
Anuario Derecho Tributario UDP 2023
Anuario Derecho Tributario UDP 2023
TRIBUTARIO
UNIVERSIDAD DIEGO PORTALES
I. Artículos de Doctrina
Director
Arturo Selman Nahum
Comité Editorial
Francisco Ossandón Cerda
María Paz Plaza Vallejos
Ignacio Pinochet Raviola
Comité Científico
Cristián Meneses Valenzuela
Rodrigo Ugalde Prieto
Vicente Furnaro Lobos
Sergio Illanes Laso
Hugo Hurtado Araneda
Hernán Gutiérrez Miranda
Luis Seguel Malageño
Asistentes Editoriales
Agustín Díaz Vicente
Ignacio Leiva Olmedo
José Núñez Salazar
Catalina Rojas Robles
Javiera Sepúlveda Higuera
Fernanda Yoma Schrader
Anuario de Derecho Tributario
N° 15, Diciembre 2023
© Derechos Reservados
Diseño e impresión
versión productora gráfica SpA
Índice
I. ARTÍCULOS DE DOCTRINA
17 Aplicación de convenios tributarios a rentas obtenidas por fondos de pensiones.
Por Alejandro Franco Allen
45 Proyectos multifamily: análisis jurídico y tributario. Por Macarena Bustamante Véliz
y Gustavo Serrano Ferrer
110 Sociedad de profesionales y norma general antielusión. Por Hassen Andrés Kamal
Becerra
9
Siglas y Abreviaturas
Art. Artículo.
Arts. Artículos.
AC. Año Comercial.
AT. Año Tributario.
BEPS. Erosión de la Base Imponible y traslado de beneficios (Base Erosion and Profit Shifting).
BC. Banco Central de Chile.
BI. Base imponible.
CC. Código Civil Chileno.
C. de Com. Código de Comercio.
CADH. Convención Americana sobre Derechos Humanos.
CDTI o Convenio. Convenio para evitar la Doble Tributación Internacional.
CFC Rules. Controlled foreign corporation rules.
CGR. Contraloría General de la República.
COT. Código Orgánico de Tribunales.
CP. Código Penal.
CPC. Código de Procedimiento Civil.
CPR. Constitución Política de la República.
CPT. Capital Propio Tributario.
CRS. Estándar comun de reporte.
CS. Corte Suprema.
CT. Código Tributario de Chile.
DDAN. Registro de Diferencia entre la Depreciación Acelerada y Normal.
DEDECON. Defensoría de Derechos del Contribuyente.
Director Nacional. Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos.
Director Regional. Director Regional del Servicio de Impuestos Internos.
DFL. Decreto con Fuerza de Ley.
DO. Diario Oficial.
DL. Decreto Ley.
DS. Decreto Supremo.
DTE. Documentos Tributarios Electrónicos.
11
ANUARIO DE DERECHO TRIBUTARIO • N° 15, DICIEMBRE DE 2023
12
SIGLAS Y ABREVIATURAS
13
I
Artículos de Doctrina
APLICACIÓN DE CONVENIOS TRIBUTARIOS A
RENTAS OBTENIDAS POR FONDOS DE PENSIONES
Alejandro Franco Allen1
RESUMEN
La variedad de estructuras jurídicas que adoptan los fondos de pensiones en el mundo
y el hecho de que estén habitualmente exentos de impuesto a la renta en el Estado de
su establecimiento, generan dificultades para calificarlos como “personas residentes” de
un Estado contratante en el contexto de un convenio tributario, complicando su acceso
a los beneficios de estos convenios. En el contexto del plan BEPS Acción 6, la OCDE
modificó algunas disposiciones de su modelo de convenio, a fin de garantizar que a los
fondos de pensiones se les considere residentes del Estado en el que están establecidos.
En el caso de Chile, diversos convenios tributarios suscritos con otros Estados incluyen
disposiciones relativas a los fondos de pensiones, incluido el recientemente aprobado
convenio con Estados Unidos.
INTRODUCCIÓN
I. FONDOS DE PENSIONES
Existen distintos tipos de sistemas de pensiones. Las diferencias entre uno y otro radican en
factores como la participación del trabajador en el financiamiento de la pensión (pensiones
contributivas o no contributivas), el modelo de gestión financiera aplicable a los recursos
que acumula el sistema previsional (sistemas de reparto o de capitalización), las reglas de
definición de beneficios (sistemas de beneficios definidos o de contribuciones definidas), y
el régimen de administración (estatal o privado).
Los sistemas de pensiones, en especial aquellos que involucran elementos de capita-
lización, comprenden la formación de un patrimonio compuesto por los aportes de los
trabajadores, que son invertidos en distintos activos con el objeto de obtener rentabilidades
1
Abogado, Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile. LLM Business Law,
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Magíster en Dirección y Gestión Tributaria, Universidad
Adolfo Ibáñez.
17
ANUARIO DE DERECHO TRIBUTARIO • N° 15, DICIEMBRE DE 2023
que concurran a financiar las pensiones de estos trabajadores. Estos patrimonios se conocen
comúnmente como fondos de pensiones.
La naturaleza jurídica de un fondo de pensiones dependerá de la regulación legal del
país en que esté constituido. En algunos casos corresponden a entidades independientes
con personalidad jurídica y capacidad legal, estructuradas sobre la forma de una fundación,
asociación, corporación u otros tipos similares. En otros casos, constituyen patrimonios
sin personalidad jurídica, administrados por una entidad separada como una institución
bancaria, una compañía de seguros o una entidad administradora de fondos de pensiones.
En otros países, los fondos se constituyen en trusts o encargos fiduciarios similares2.
Los fondos de pensiones pueden invertir en distintos tipos de activos, como depósitos,
títulos de crédito, cuotas de fondos de inversión, acciones de sociedades, entre otros, con-
forme lo permita la regulación de cada país. Muchas veces estos activos están situados en
un Estado distinto al del establecimiento del fondo de pensiones.
2
Stewart y Yermo (2008), p. 6.
3
OECD (2015), p. 3.
4
Los fondos de pensiones disponen de mecanismos alternativos a los convenios tributarios para acceder
a una tributación más beneficiosa en otros Estados. Por ejemplo, el Tribunal de Justicia de la Unión
Europea ha hecho extensivo a fondos de pensiones extranjeros el tratamiento tributario previsto para
fondos de pensiones nacionales, en aplicación del principio de libre circulación de capitales contenido
en el art. 63 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Un caso célebre es College Pension
Plan of British Columbia vs. Finanzamt München Abteilung III, Rol C-641/17.
18
APLICACIÓN DE CONVENIOS TRIBUTARIOS A RENTAS OBTENIDAS… / Alejandro Franco Allen
I
CONVENIOS TRIBUTARIOS, LA ACCIÓN 6 DEL PROYECTO BEPS
Y FONDOS DE PENSIONES
1. CONVENIOS TRIBUTARIOS
Los convenios tributarios son tratados internacionales celebrados entre dos Estados con el
objeto de prevenir la doble tributación internacional respecto de rentas obtenidas por un
residente de un Estado (“Estado de Residencia”) que provengan del otro Estado (“Estado
Fuente”).
A través de un convenio tributario, el Estado de Residencia y el Estado Fuente distri-
buyen su facultad de gravar con impuesto los diferentes tipos de rentas, de manera que
en algunos casos esta facultad será exclusiva de uno de los Estados (que por regla general
será el Estado de Residencia), y en otros casos ambos Estados conservan la facultad de
gravar, pero limitando la tributación en el Estado Fuente.
La OCDE elaboró un Modelo de Convenio Tributario sobre la Renta y sobre el
Patrimonio (el “Modelo OCDE” o el “Modelo”, indistintamente), publicado por primera
vez en 1992 y actualizado periódicamente desde entonces. Las disposiciones del Modelo
OCDE son la base para la negociación y aplicación de convenios tributarios entre paí-
ses, por lo que muchos convenios tributarios están elaborados en base a él, incluidos los
suscritos por Chile.
19
ANUARIO DE DERECHO TRIBUTARIO • N° 15, DICIEMBRE DE 2023
5
OCDE (2016-1), p. 16.
6
OCDE (2016-2).
7
OCDE (2016-3).
20
APLICACIÓN DE CONVENIOS TRIBUTARIOS A RENTAS OBTENIDAS… / Alejandro Franco Allen
II
APLICACIÓN DE CONVENIOS TRIBUTARIOS A RENTAS
OBTENIDAS POR FONDOS DE PENSIONES
1. ÁMBITO DE APLICACIÓN
Los convenios tributarios contienen normas que determinan su ámbito de aplicación. En
cuanto a las personas comprendidas, el Art. 1(1) del Modelo OCDE indica que el convenio
se aplica a “las personas residentes de uno o de ambos Estados contratantes”.
De esta manera, el primer requisito para acceder a los beneficios de un convenio es ser
una persona. El Art. 3(1)(a) del Modelo OCDE dispone que el término persona comprende
“las personas físicas, las sociedades y cualquiera otra agrupación de personas”, mientras que el Art.
3(1)(b) explica que el término sociedad significa “cualquier persona jurídica o cualquier entidad
que se considere persona jurídica a efectos impositivos”.
El segundo requisito es ser un residente de uno o ambos Estados contratantes. El
Art. 4(1) del Modelo OCDE señala que el término significa “toda persona que, en virtud de la
legislación de ese Estado, esté sujeta a imposición en el mismo en razón de su domicilio, residencia, sede
de dirección o cualquier otro criterio de naturaleza análoga”. Este artículo a continuación explica
que el término incluye también “a ese Estado y a sus subdivisiones políticas o entidades locales, así
como los fondos de pensiones reconocidos de ese Estado”.
8
Párrafos 2 y 3 de los Comentarios al Art. 3 del Modelo OCDE.
21
ANUARIO DE DERECHO TRIBUTARIO • N° 15, DICIEMBRE DE 2023
del derecho común, sino por la capacidad legal de la entidad para efectos tributarios9.
En otras palabras, y en atención al objeto y propósito de los convenios tributarios, sería
posible afirmar que una entidad capaz de ser sujeto de obligaciones tributarias respecto
de sus rentas debería calificar como una persona en el contexto de un convenio, aún en
ausencia de personalidad jurídica10.
De esta manera, un fondo de pensiones será una “persona” para efectos de un conve-
nio cuando la legislación fiscal del Estado de Residencia lo considere como una entidad
separada e independiente, lo que ocurrirá cuando el fondo de pensiones sea la entidad a
la que se atribuyan tributariamente las rentas que genere y los activos que posea, siendo
susceptible de ser sujeto pasivo de obligaciones tributarias respecto de estas rentas, y sin
perjuicio de que estas obligaciones sean cumplidas por otra entidad administradora por
cuenta del fondo.
Por el contrario, en caso de que el fondo no constituya una persona independiente
para efectos tributarios, porque sus rentas y activos son atribuidos a una entidad distinta,
será dicha entidad la que deberá cumplir los requisitos de aplicación de un convenio para
acceder a sus beneficios, según se explica más adelante.
9
Dourado et al (2015), p. 186.
10
Wheeler (2013), p. 5.
22
APLICACIÓN DE CONVENIOS TRIBUTARIOS A RENTAS OBTENIDAS… / Alejandro Franco Allen
(i) Que se haya creado y se explote exclusiva o casi exclusivamente para administrar o proporcionar
prestaciones de jubilación u otras prestaciones complementarias o accesorias a personas físicas y
que esté regulado como tal por ese Estado o por una de sus subdivisiones políticas o entidades
locales; o
(ii) Que se haya creado y se explote exclusiva o casi exclusivamente para invertir fondos en beneficio
de las entidades o instrumentos a los que se refiere el subapartado (i) anterior”.
Como primer acercamiento, los Comentarios al Modelo aclaran que el efecto de la
definición de fondo de pensiones reconocido y de la referencia que a él se hace en el Art.
4, dependerá en gran medida de la legislación interna y de las características jurídicas de
los fondos de pensiones establecidos en cada Estado contratante, así como de las restantes
disposiciones del convenio para las que esta definición pueda tener relevancia11.
Por otra parte, cabe destacar que algunos convenios contienen una definición de “fondo
de pensiones reconocido” que, si bien no corresponde con exactitud a la definición utilizada
en el Modelo OCDE, comprende elementos utilizados en ella, resultándoles igualmente
aplicables los Comentarios y análisis correspondientes.
Para efectos de su análisis, la definición de “fondo de pensiones reconocido” compren-
de elementos comunes de los fondos de pensiones reconocidos; elementos de los fondos
de pensiones de la letra i) o fondos de pensiones “propiamente tal”; y elementos de los
fondos de pensiones de la letra ii) o “entidades de servicios de fondos de pensiones”, de
acuerdo con lo siguiente:
11
Párrafo 10.4 de los Comentarios al Art. 3 y párrafo 8.7 de los Comentarios al Art. 4 del Modelo
OCDE.
12
Párrafo 10.9 de los Comentarios al Art. 3 del Modelo OCDE.
23
ANUARIO DE DERECHO TRIBUTARIO • N° 15, DICIEMBRE DE 2023
13
Párrafo 10.5 de los Comentarios al Art. 3 y párrafo 8.8 de los Comentarios al Art. 4 del Modelo
OCDE.
14
Párrafo 10.12 de los Comentarios al Art. 3 del Modelo OCDE.
24
APLICACIÓN DE CONVENIOS TRIBUTARIOS A RENTAS OBTENIDAS… / Alejandro Franco Allen
15
Párrafo 10.13 de los Comentarios al Art. 3 del Modelo OCDE.
16
Párrafo 10.11 de los Comentarios al Art. 3 del Modelo OCDE.
17
Párrafo 10.10 de los Comentarios al Art. 3 del Modelo OCDE.
18
Párrafo 10.14 de los Comentarios al Art. 3 del Modelo OCDE.
25
ANUARIO DE DERECHO TRIBUTARIO • N° 15, DICIEMBRE DE 2023
La letra (ii) de la definición abarca a las entidades o instrumentos que utilizan los fondos
de pensiones comprendidos en la letra (i) para invertir. Es común que los fondos de pen-
siones se unan con otros fondos de pensiones para realizar sus inversiones, reagrupándolas
en otras entidades o instrumentos. Dado que estos instrumentos o entidades intervienen
únicamente como intermediarios para la inversión de fondos utilizados para proporcionar
prestaciones por jubilación a personas físicas, los Comentarios al Modelo explican que
lo apropiado es tratarles de la misma forma que a los fondos de pensiones que invierten
a través de ellos19.
En este caso, la expresión “exclusiva o casi exclusivamente” contenida en la letra (ii)
precisa que todas o casi todas las actividades de la entidad intermediaria debe estar vin-
culada a la inversión de los fondos en beneficio de las entidades que puedan considerarse
fondos de pensiones conforme a la letra (i). La expresión “casi exclusivamente” reconoce
que una pequeña parte de las actividades de estas entidades pueden entrañar otras activi-
dades, como la inversión de fondos por fondos de pensiones establecidos en otros Estados
y que, por esta razón, no están incluidos en el ámbito de la letra (i)20.
19
Párrafo 10.17 de los Comentarios al Art. 3 del Modelo OCDE.
20
Párrafo 10.18 de los Comentarios al Art. 3 del Modelo OCDE.
21
Gouthière (2022), p. 750.
26
APLICACIÓN DE CONVENIOS TRIBUTARIOS A RENTAS OBTENIDAS… / Alejandro Franco Allen
convenio tributario debe analizarse bilateralmente entre Estados contratantes dada la gran diversidad de
instrumentos jurídicos que pueden atender el pago de prestaciones por jubilación”.
En Francia, el Conseil d’État aplicó esta interpretación en 2015 en dos casos de fondos
de pensiones extranjeros que percibieron dividendos de fuente francesa. En un primer
caso, un fondo de pensiones alemán exento del impuesto corporativo a las sociedades en
Alemania percibió dividendos desde una sociedad francesa, los que quedaron sujetos a una
retención en la fuente a una tasa del 25 %. El fondo de pensiones alemán posteriormente
reclamó la devolución parcial del impuesto, en aplicación de la tasa reducida de 15 %
prevista para este tipo de rentas en el convenio tributario entre Francia y Alemania. En
última instancia, el tribunal francés rechazó la aplicación del convenio, explicando que
“una persona exenta de impuesto en un Estado contratante en razón de su estatus o de su actividad no
puede ser considerada como sujeta a imposición en el sentido de este convenio, ni, en consecuencia, como un
residente de este Estado para la aplicación del convenio”22.
En un segundo caso análogo, un fondo de pensiones español sujeto al impuesto a las
sociedades a tasa de 0 % en España recibió dividendos desde una sociedad francesa, sujetos
a una retención en la fuente a una tasa del 25 %. El Conseil d’État rechazó la aplicación
de la tasa reducida de 15 % establecida para los dividendos en el convenio entre Francia
y España, bajo un argumento idéntico al del caso anterior23.
Cabe destacar que, a pesar de que las sentencias del Conseil d’État se fundan en argu-
mentos idénticos, la situación tributaria del fondo de pensiones alemán y el español son
distintas. El fondo de pensiones alemán estaba exento de impuesto corporativo en Alemania,
mientras que el fondo español estaba sujeto al impuesto a las sociedades en España, pero
a una tasa del 0 %. Según la interpretación del Conseil d’État, en ninguno de estos casos el
fondo podría ser considerado “sujeto a imposición” en el Estado de Residencia.
De acuerdo con una interpretación diferente, estar “sujeto a imposición” en un
Estado no exigiría una tributación general ni efectiva en el mismo, y sería más bien una
situación legal en la que una entidad está sujeta a la legislación fiscal de dicho Estado, en
función de factores como el domicilio, la residencia o la sede de dirección, aun cuando el
Estado no aplique finalmente el impuesto porque, por ejemplo, otorga una exención a la
entidad en cuestión24. En este sentido, lo relevante sería la existencia de un vínculo entre
una entidad y la legislación fiscal de un Estado, y que ese vínculo esté determinado por
factores de conexión personales como el domicilio o la residencia, excluyendo los casos
en que el vínculo tiene su origen exclusivo en la fuente de las rentas. De acuerdo con esta
interpretación, un fondo de pensiones exento de impuesto en el Estado de Residencia
podría ser considerado un residente de dicho Estado.
Esta interpretación fue aplicada con matices por el mismo Conseil d’État en dos sentencias
de 2022 que significaron un cambio de criterio respecto a las sentencias emitidas en el año
2015. Estos casos trataron sobre sociedades tunecinas parcialmente exentas de impuesto
22
Landesaumlrztekammer Hessen Versogungswerk (2015), p. 2.
23
Santander Pensiones SA EGFP (2015), p. 3.
24
Párrafo 8.11 de los Comentarios al Art. 4 del Modelo OCDE.
27
ANUARIO DE DERECHO TRIBUTARIO • N° 15, DICIEMBRE DE 2023
25
Observatoire d’Économie Appliquée (2022), p. 1.
26
TDA International (2022), p. 1.
28
APLICACIÓN DE CONVENIOS TRIBUTARIOS A RENTAS OBTENIDAS… / Alejandro Franco Allen
Por otra parte, la consideración del vínculo personal entre una entidad y la legislación
fiscal de un Estado como criterio principal para definir la residencia es consistente con
un análisis contextual del Art. 4(1) del Modelo OCDE. Esta norma, a continuación de la
frase “sujeto a imposición en razón de su domicilio […]”, contiene una segunda frase que indica:
“Sin embargo, este término no incluye a las personas que estén sujetas a imposición en ese Estado exclusi-
vamente por la renta que obtengan de fuentes situadas en el citado Estado o por el patrimonio situado en el
mismo”. De esta manera, la primera frase explicaría que la residencia es un vínculo entre
la ley tributaria de un Estado y una persona en función de su domicilio u otro criterio
análogo, mientras que la segunda frase precisaría que no configuran residencia aquellos
casos en que dicho vínculo tiene su único origen en factores como la fuente de las rentas
o la ubicación de un patrimonio.
En suma, la posibilidad de calificar a un fondo de pensiones como residente de un
Estado contratante en el contexto de un convenio tributario que no incluya expresamente a
los fondos de pensiones dependerá del alcance que la jurisprudencia del respectivo Estado
otorgue al concepto de residente, en especial a la frase “sujeto a imposición”, así como a
la manera en que el Estado de Residencia configure legalmente el régimen de exención de
los fondos. Los países que entiendan que este término exige una sujeción general a rentas
de fuente mundial podrían excluir a los fondos de pensiones del concepto de residente,
aunque por razones de política tributaria deseen incluirlos expresamente en sus convenios.
Incluso, un entendimiento del concepto de residente que prescinda de la sujeción general a
impuesto puede excluir a entidades estructuralmente exentas de impuesto, como podrían
serlo los fondos de pensiones. Por el contrario, la residencia entendida como un vínculo
con la legislación tributaria de un Estado en razón de factores personales debiera incluir
a los fondos de pensiones exentos de impuesto en el Estado en que están constituidos.
27
Párrafo 12.1 de los Comentarios al Art. 10 del Modelo OCDE.
29
ANUARIO DE DERECHO TRIBUTARIO • N° 15, DICIEMBRE DE 2023
estas y a disfrutarlas sin estar limitado por una obligación contractual o legal de ceder el
pago recibido a un tercero.
En el caso de los fondos de pensiones, el problema consiste en determinar si estos
pueden disponer libremente de las rentas que perciben, considerando que los fondos
invertidos tienen por objeto financiar prestaciones de jubilación y otras complementarias
o accesorias, o bien si esta circunstancia constituye una obligación legal que impide a los
fondos de pensiones el uso y disposición de estas rentas. En otras palabras, la interrogante
consiste en determinar si el beneficiario efectivo de las rentas percibidas por un fondo
de pensiones es el mismo fondo, o los aportantes y personas jubiladas a quienes dicha
rentabilidad beneficiará.
Al respecto, un fondo de pensiones estará obligado a pagar las prestaciones de ju-
bilación a los beneficiarios que hayan cumplido las condiciones previstas por ley. Estas
obligaciones normalmente consistirán en un pago en dinero, determinado en función
de circunstancias como las contribuciones efectuadas por el trabajador o los beneficios
definidos por ley, sin que exista un vínculo directo entre dichos pagos y los ingresos, flujos
o rentas que haya obtenido el fondo de pensiones, por lo que los aportantes y los benefi-
ciarios de las prestaciones de jubilación no tendrían un derecho específico para exigir el
pago de las rentas que obtenga el fondo, o para gozar y disponer de ellas. De esta manera,
el fondo de pensiones podrá normalmente disponer libremente de las rentas que perciba,
y utilizarlas en la adquisición de nuevos activos e inversiones, o bien para el pago de las
prestaciones que adeude. Esto significa que no existiría en general una limitación directa
al fondo de pensiones para disponer de estas rentas, más allá de las limitaciones que por
ley le pudieran afectar, como la inversión exclusiva en determinados tipos de activos. Por
tanto, en principio un fondo de pensiones debiera calificar como beneficiario efectivo de
las rentas que percibe.
En este sentido se pronunció el Tribunal Constitucional de Chile respecto a la pro-
piedad de los afiliados sobre los fondos de pensiones chilenos. Conociendo un recurso de
inaplicabilidad por inconstitucionalidad de las normas que rigen los fondos de pensiones
en relación con el derecho de propiedad consagrado en la Constitución Política de la
República, el Tribunal Constitucional explicó que los trabajadores no tienen derecho a
disponer de los fondos acumulados en sus cuentas de capitalización individual fuera de los
casos señalados en la ley, aun cuando su relación con estos fondos esté amparada por el
derecho de propiedad. El fallo indica que “el afiliado solo podrá acceder a los fondos acumulados
en su cuenta de capitalización cuando cumpla con los requisitos que establece la ley los cuales dicen relación
con que se haya verificado respecto de él uno de los estados de necesidad que deben ser cubiertos con dichos
fondos, como son los de vejez, invalidez y sobrevivencia a que se refiere el DL N°3.500”28. La sentencia
luego explica que “estando dirigidos para ser utilizados únicamente para fines de seguridad social, los
dineros acumulados son destinados por ley al pago periódico de pensiones, sin que entonces el trabajador o
el ya pensionado pueda usar o disponer libremente de ellos”29.
28
Valenzuela con AFP Hábitat S.A (2020), considerando 31.
29
Ibid., considerando 32.
30
APLICACIÓN DE CONVENIOS TRIBUTARIOS A RENTAS OBTENIDAS… / Alejandro Franco Allen
Sin perjuicio de lo anterior, algunos Estados han incluido en sus convenios suscritos,
o bien en el respectivo Protocolo, disposiciones expresas que reconocen a un fondo de
pensiones como beneficiario efectivo de las rentas que recibe. El convenio entre Chile
y Emiratos Árabes Unidos dispone en su Art. 3(j) que “un fondo de pensiones reconocido de
un Estado contratante será considerado el beneficiario efectivo de las rentas que perciba”. A su vez, el
Protocolo del convenio entre Chile e Italia indica que un fondo regulado de pensiones
“debe ser tratado como el beneficiario efectivo de las rentas que recibe, aunque todo o parte de su renta o
ganancia se encuentre exenta de impuesto bajo la legislación interna de ese Estado”.
30
El Art. 7° N°9 del MLI indica que “Un residente de una Jurisdicción Contratante de un Convenio Tributario
Cubierto será una persona calificada en el momento en que el Convenio Tributario Cubierto le hubiera otorgado un beneficio
si, en ese momento el residente es: […] d) una persona, distinta de una persona natural, que sea: […] ii) una entidad
o un acuerdo establecido en esa Jurisdicción Contratante que la legislación tributaria de esa Jurisdicción Contratante
considere como una persona separada bajo la legislación tributaria de la Jurisdicción Contratante, y: A) es establecida y
operada exclusiva o casi exclusivamente para administrar u otorgar prestaciones o beneficios complementarios o accesorios a
personas naturales y que esté regulada como tal por esa Jurisdicción Contratante, o por una de sus subdivisiones políticas
o entidades locales; o B) es establecida y operada exclusiva o casi exclusivamente para invertir fondos en beneficio de las
entidades o acuerdos a que se refiere el subapartado A)”.
31
ANUARIO DE DERECHO TRIBUTARIO • N° 15, DICIEMBRE DE 2023
III
REGULACIÓN DE LOS FONDOS DE PENSIONES EN CHILE
1. BREVE RESEÑA DEL SISTEMA DE PENSIONES CHILENO
El sistema de pensiones chileno está organizado en torno a un esquema de tres pilares.
El primero es un pilar de prevención de pobreza constituido por la Pensión Garantizada
Universal, que es una pensión de vejez no contributiva. El segundo es un pilar contributi-
vo obligatorio consistente en un esquema único nacional de capitalización financiera en
cuentas individuales administradas por empresas privadas de giro único. El tercero es un
pilar voluntario conformado por las aportaciones voluntarias de los trabajadores.
La principal normativa legal que rige al sistema de pensiones es el Decreto Ley 3.500 de
1980 (“DL 3.500”), que regula principalmente los aspectos relativos a los pilares contributivos
31
Párrafo 10.5 de los comentarios al Art. 3 del Modelo OCDE.
32
APLICACIÓN DE CONVENIOS TRIBUTARIOS A RENTAS OBTENIDAS… / Alejandro Franco Allen
32
Existen además otras leyes aplicables al sistema de pensiones, como las siguientes: DFL 101 de 1980,
Ley N°19.404 de 1995, Ley N°19.934 de 2004; Ley N°255 de 2008; Ley N°20.301 de 2008, Ley
N°20.336 de 2009; Ley 20.446 de 2020, Ley 20.459 de 2010; Ley N°20.531 de 2011; Ley N°21.190
de 2019; Ley N°21.314 de 2021; Ley N°21.419 de 2020, Ley N°21.538 de 2023.
33
Art. 1° DL 3.500.
34
Art. 23 inc. 1° DL 3.500.
35
Art. 17 DL 3.500.
36
Cada AFP debe mantener cuatro fondos, que se denominan Fondo de Pensiones Tipo B, C, D y E.
Adicionalmente, las AFP pueden mantener un fondo adicional, el Fondo de Pensiones Tipo A.
37
Art. 45 DL 3.500.
38
Art. 61 DL 3.500.
39
Adicionalmente, el Art. 35 del DL 3.500 establece que el valor de cada fondo de pensiones se expre-
sará en cuotas, las que serán de igual monto y características. El valor de cada cuota se determina
diariamente sobre la base del valor económico o de mercado de las inversiones.
33
ANUARIO DE DERECHO TRIBUTARIO • N° 15, DICIEMBRE DE 2023
40
Otras teorías que explican la naturaleza jurídica de los fondos son aquellas que los describen como
una comunidad en los términos del Art. 2.304 del Código Civil, o un tipo de propiedad fiduciaria
según el Art. 733 del mismo cuerpo legal.
41
Figueroa Yáñez (1997), p. 39.
42
Valenzuela con AFP Habitat S.A (2020), considerando 39; Ojeda con AFP Cuprum (2020), conside-
rando 46.
43
Oficio 686 de 2019.
34
APLICACIÓN DE CONVENIOS TRIBUTARIOS A RENTAS OBTENIDAS… / Alejandro Franco Allen
pueda ser sujeto de obligaciones tributarias respecto de las rentas que se le atribuyan, y en
consecuencia ser considerada una persona a efectos fiscales según la legislación chilena.
En efecto, diversas normas de nuestro ordenamiento contemplan esta posibilidad:
• El Art. 66 del CT dispone que “todas las personas naturales y jurídicas y las entidades o
agrupaciones sin personalidad jurídica, pero susceptibles de ser sujeto de impuestos, que en razón de
su actividad o condición causen o puedan causar impuestos, deben estar inscritas en el Rol Único
Tributario de acuerdo con las normas del Reglamento respectivo”.
• El Art. 68 del CT, que establece la obligación de dar aviso de inicio de actividades,
indica en su Inc. décimo que “las entidades sin personalidad jurídica estarán sujetas a las
mismas obligaciones y procedimientos en caso que resulten aplicables a través de su respectivo
administrador”.
• El Art. 69 del CT, que establece la obligación de dar aviso del término de giro,
indica en su Inc. sexto que “si el Servicio cuenta con antecedentes que permiten establecer
que una persona, entidad o agrupación sin personalidad jurídica, ha terminado su giro o cesado
en sus actividades sin que haya dado el aviso respectivo, […] podrá liquidar y girar los impuestos
correspondientes […]”.
• El Art. 41 G LIR, que regula la tributación en Chile de las rentas pasivas perci-
bidas o devengadas por entidades controladas en el extranjero, es aplicable a “los
contribuyentes o patrimonios de afectación con domicilio, residencia o constituidos en Chile”.
• El Art. 41 A LIR, que regula el crédito por impuestos pagados en el extranjero, es
aplicable a “los contribuyentes o entidades domiciliados, residentes, constituidos o establecidos
en Chile, que obtengan rentas que hayan soportado impuestos en el extranjero”.
Las normas citadas permiten esbozar distintas conclusiones. La disposición del Art. 66
del CT implica que una entidad sin personalidad jurídica puede ser “sujeto de impuestos”
debido a su actividad o condición, quedando asimismo obligada a inscribirse en el RUT.
Además, estas entidades estarían obligadas a dar aviso del inicio y del fin de sus actividades,
de acuerdo con lo dispuesto en los Arts. 68 y 69 del CT.
Luego, los Arts. 41 G y 41 A LIR dan cuenta de la posibilidad de atribuir tributaria-
mente rentas de fuente extranjera a una entidad sin personalidad jurídica constituida en
Chile, las que quedarían sujetas a impuesto a la renta en el país, otorgando además a dicha
entidad el derecho a crédito por los impuestos pagados en el extranjero.
La jurisprudencia administrativa es consistente con este criterio. A través del Oficio
686 de 2019, el Servicio determinó que un fondo de pensiones puede calificar como con-
tribuyente cuando desarrolle actividades afectas a impuestos, en atención a la autonomía
de este patrimonio respecto del patrimonio de la administradora, de manera que el fondo
de pensiones es titular de los bienes adquiridos e inversiones realizadas, las que son llevadas
a cabo por la AFP por cuenta de dichos fondos. El oficio citado indica que “será el fondo que
corresponda el que será titular de los bienes que adquiera y el que se afectará con los tributos que correspondan
en relación con las inversiones que realice. Por lo anterior, los Fondos de Pensiones y el Fondo de Cesantía
Solidario pueden ser contribuyentes del Impuesto al Valor Agregado, en la medida que desarrollen actividades
gravadas con este impuesto”. De igual manera, el mismo oficio hace aplicables a los fondos de
35
ANUARIO DE DERECHO TRIBUTARIO • N° 15, DICIEMBRE DE 2023
44
Estos pronunciamientos del SII recayeron sobre consultas relacionadas con fondos de inversión y no
con fondos de pensiones. Sin embargo, estimamos que ambos tipos de entidades comparten caracterís-
ticas fundamentales que harían estos pronunciamientos también aplicables a los fondos de pensiones,
como lo son la falta de personalidad jurídica y la existencia de una entidad administradora.
36
APLICACIÓN DE CONVENIOS TRIBUTARIOS A RENTAS OBTENIDAS… / Alejandro Franco Allen
45
Oficios N°2897 de 2012, N°1469 de 2015; N°1993 de 2017.
46
En este mismo sentido, Oficio N°1984 de 2019.
37
ANUARIO DE DERECHO TRIBUTARIO • N° 15, DICIEMBRE DE 2023
el país del que alega ser residente. Esto implica […] que las rentas […] en principio deben estar
afectas efectivamente a impuestos en el Estado de residencia […]; (ii) que dicha tributación general
sea en razón de un nexo “subjetivo”, es decir, un vínculo entre la persona y el Estado Contratante
que la grava, como lo es el domicilio, la residencia, la sede de dirección, o cualquier otro criterio
de naturaleza análoga”.
Esta interpretación deja algunas dudas. En primer lugar, no es claro que la regla
de sujeción general a rentas de fuente mundial establecida en el Art. 3° LIR no resulte
aplicable a los fondos de pensiones. A pesar de que esta norma ocupe el término “perso-
nas”, es claro que cualquier entidad que tenga residencia tributaria en Chile quedará en
principio afecta a impuestos en el país por sus rentas de cualquier origen. Por otra parte,
el tratamiento tributario de la rentabilidad de los fondos de pensiones es el de un ingreso
no renta, de manera que no corresponde estructuralmente a una exención. En otras pa-
labras, podría argumentarse que un fondo de pensiones chileno está en principio sujeto a
impuesto sobre sus rentas de fuente mundial, con la particularidad de que sus ingresos no
constituyen legalmente rentas. Desde otra perspectiva, podría señalarse que la calificación
tributaria de ingreso no renta para toda rentabilidad obtenida por el fondo elimina una
posibilidad abstracta de tributación, de manera que la falta de sujeción a impuestos sería
estructural y no coyuntural.
Sin perjuicio de lo anterior, es posible concluir que un fondo de pensiones exento de
impuesto a la renta no sería un residente para efectos de un convenio tributario conforme
a la jurisprudencia administrativa chilena, salvo que el convenio contenga una estipulación
que le otorgue expresamente la calidad de residente.
IV
FONDOS DE PENSIONES Y CONVENIOS TRIBUTARIOS
SUSCRITOS POR CHILE
1. GENERALIDADES
La posición de Chile es que un fondo de pensiones exento de impuesto a la renta no
puede calificar como residente de un Estado contratante en el contexto de un convenio
tributario, salvo disposición en contrario. Sin embargo, es parte de la política tributaria de
Chile incluir a los fondos de pensiones como beneficiarios de un convenio tributario47, por
lo que varios de los convenios tributarios suscritos por Chile resultan aplicables a rentas
obtenidas por fondos de pensiones, porque estos convenios o sus respectivos Protocolos
incluyen disposiciones expresas en este sentido, o bien porque otras convenciones inter-
nacionales modifican estos convenios, incluyendo disposiciones relativas a su aplicabilidad
a fondos de pensiones.
47
En este sentido aparece declarado por Chile en la Minuta de Acuerdo correspondiente a la ronda de
negociaciones del convenio tributario entre Chile y Chila, que tuvo lugar en Beijing, China, entre el
16 y 21 de abril de 2015.
38
APLICACIÓN DE CONVENIOS TRIBUTARIOS A RENTAS OBTENIDAS… / Alejandro Franco Allen
Una gran parte de los convenios suscritos por Chile contiene una disposición que es-
tablece tributación exclusiva en el Estado de Residencia respecto de ganancias de capital
obtenidas por fondos de pensiones, a pesar de que algunos de estos convenios no contienen
otras disposiciones aplicables a fondos de pensiones. Una disposición equivalente respecto
a dividendos obtenidos por fondos de pensiones se encuentra en algunos de los convenios
más recientes suscritos por Chile. Estas disposiciones en la práctica significan que los fondos
de pensiones no estarán sujetos a tributación por las ganancias de capital y dividendos
que perciban desde los Estados que incluyan estas disposiciones en sus convenios suscritos
con Chile, considerando que normalmente estos fondos estarán exentos de impuesto en
el Estado de Residencia.
Las disposiciones del convenio suscrito con China no son aplicables a los fondos de
pensiones. Esto porque, según dan cuenta las minutas de negociaciones entre Chile y
China, es política tributaria de este último país que los fondos de pensiones no estén
incluidos como beneficiarios del convenio. Si China cambia esta política, las autoridades
competentes se consultarán.
Los siguientes apartados incluyen un detalle de los convenios tributarios suscritos por
Chile que incluyen disposiciones relativas a los fondos de pensiones.
48
Las disposiciones relativas a fondos de pensiones fueron introducidas en el CDT entre Chile y Brasil
a través de protocolo modificatorio de 3 de abril de 2001, que a la fecha se encuentra suscrito pero
no vigente.
39
ANUARIO DE DERECHO TRIBUTARIO • N° 15, DICIEMBRE DE 2023
Por su parte, el Art. 3(a) del Protocolo del convenio suscrito con Argentina dispone
que “el término ‘residente de un Estado Contratante incluye: […] (ii) un fondo de pensiones establecido
y regulado de acuerdo al sistema de seguridad social de un Estado Contratante fundamentalmente para el
beneficio de los residentes de ese Estado, aunque todo o parte de su renta o ganancias se encuentre exenta
de impuesto en ese Estado de acuerdo a su legislación interna”.
40
APLICACIÓN DE CONVENIOS TRIBUTARIOS A RENTAS OBTENIDAS… / Alejandro Franco Allen
El Art. 3(j) del convenio entre Chile y EAU indica que “un fondo de pensiones reconocido de
un Estado Contratante será considerado el beneficiario efectivo de las rentas que perciba”. A su turno, el
Art. 3 del Protocolo del convenio entre Chile y Argentina señala que “un fondo de pensiones
establecido y regulado de acuerdo al sistema de seguridad social de un Estado contratante fundamentalmente
para el beneficio de los residentes de ese Estado se tratará como beneficiario efectivo de las rentas que perciba”.
49
A la fecha, esta convención está suscrita pero no vigente.
41
ANUARIO DE DERECHO TRIBUTARIO • N° 15, DICIEMBRE DE 2023
el Art. 4(B) dispone que un fondo de pensiones reconocido de un Estado contratante será
considerado beneficiario efectivo de las rentas que perciba.
Por otra parte, el Art. 5 de la convención establece una limitación a la tributación en
el Estado Fuente respecto a intereses percibidos por fondos de pensiones, que no podrá
exceder del 10 por ciento del importe de los intereses, por regla general. De manera similar,
el Art. 6 de la convención establece una tributación exclusiva en el Estado de Residencia
respecto de ganancias de capital obtenidas en la enajenación de acciones de sociedades del
Estado Fuente, realizadas a través de una bolsa de valores que forme parte del Mercado
Integrado Latinoamericano.
CONCLUSIONES
Un fondo de pensiones calificará como una “persona” en el contexto de un convenio
tributario cuando la legislación fiscal del Estado de Residencia los considere como una
entidad separada e independiente, aun cuando no constituyan personas jurídicas. Este
será el caso cuando los activos y rentas se atribuyan tributariamente al fondo y no a otra
entidad, y cuando el fondo tenga la capacidad de ser sujeto de obligaciones tributarias
principales o accesorias sobre estas rentas, ya sea directamente o a través de una entidad
administradora. En los casos en que las rentas y activos se atribuyan a una entidad dis-
tinta del fondo, esta entidad deberá cumplir por su propio mérito los requisitos previstos
para acceder a los beneficios de un convenio. La calificación de persona de los fondos de
pensiones no ha generado mayores problemas de aplicación en la práctica.
La razón principal por la que los fondos de pensiones quedan excluidos de la aplicación
de un convenio tributario es la imposibilidad de calificarlos como residentes del Estado
en que están constituidos, en ausencia de disposición expresa en el respectivo convenio.
La dificultad de lograr soluciones uniformes en este sentido radica en el distinto alcance
que los países dan al concepto de “sujeto a imposición”, así como las distintas maneras
en que los Estados configuran las exenciones tributarias aplicables a los fondos de pensio-
nes. Algunos Estados consideran que las entidades que no están sujetas a una obligación
general de imposición sobre rentas de fuente mundial, o que están estructuralmente
exentas de impuesto a la renta, no pueden ser consideradas “sujetas a imposición” en el
Estado de Residencia y, por tanto, no pueden ser considerados residentes de ese Estado
en el contexto de un convenio tributario. Sin embargo, muchos de estos mismos Estados
42
APLICACIÓN DE CONVENIOS TRIBUTARIOS A RENTAS OBTENIDAS… / Alejandro Franco Allen
mantienen como política tributaria la inclusión expresa de los fondos de pensiones como
residentes para efectos de un convenio, de manera que sus convenios o protocolos pueden
contener disposiciones expresas en este sentido.
Este trabajo de investigación no arrojó mayores resultados de jurisprudencia judicial que
nieguen a un fondo de pensiones el acceso a los beneficios de un convenio por no calificar
como beneficiario efectivo de las rentas percibidas o como una “persona calificada”. Al
respecto, y si bien un fondo de pensiones debiera ser el beneficiario efectivo de sus rentas,
muchos convenios y protocolos incluyen disposiciones expresas en este sentido. Por otra
parte, no es claro que un fondo de pensiones pueda ser una “persona calificada” en ausencia
de una disposición convencional expresa, por lo que existen esfuerzos multilaterales en
este sentido. Tanto el Modelo OCDE como la Convención Multilateral incluyen normas
que declaran a los fondos de pensiones como “personas calificadas” para acceder a los
beneficios de un convenio.
Un gran número de los convenios tributarios suscritos por Chile incluye disposiciones
relativas a los fondos de pensiones, en particular los convenios suscritos más recientes
(Países Bajos, Estados Unidos, EAU). Las disposiciones más comunes que se encuentran
en los convenios suscritos por Chile son aquellas que establecen tributación exclusiva en
el Estado de Residencia respecto de dividendos y ganancias de capital.
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esa/ffd/wp-content/uploads/2013/05/20130530_Paper2A_Wheeler.pdf
44
PROYECTOS MULTIFAMILY:
ANÁLISIS JURÍDICO Y TRIBUTARIO50
Macarena Bustamante Véliz51 y Gustavo Serrano Ferrer52
RESUMEN
El modelo de negocio de renta residencial llamado Multifamily se ha ido consolidando en
Chile durante los últimos años. Los desarrolladores inmobiliarios construyen o adquieren
edificios para posteriormente ponerlos en arriendo en su totalidad, sin perseguir una
venta de las unidades del conjunto. En este artículo, buscamos analizar el origen, fun-
cionamiento y tratamiento tributario general de este modelo de negocios, enfocado en
sus etapas de desarrollo y funcionamiento. Asimismo, se mencionan algunos incentivos
tributarios aplicables en EE.UU. para estos proyectos, haciendo hincapié a la diferencia
de paradigma para fijar un subsidio o incentivo respecto a nuestro país.
INTRODUCCIÓN
Históricamente, la actividad inmobiliaria ha tenido una gran importancia para el desarrollo
económico del país. No sólo es un motor de empleo relevante53, sino que tiene por objeto
suplir la necesidad básica de habitación de los habitantes de la nación. De ahí que tanto
los privados como el Estado tengan un rol protagónico en esta industria.
Desde hace un tiempo en el país se vienen desarrollando diversos proyectos residenciales
llamados Multifamily, los que consisten -básicamente- en la puesta en arriendo de edificios
50
Este trabajo corresponde a una versión preparada en conjunto por los autores, cuyo origen proviene
del Seminario de Investigación respecto a “Tópicos de Tributación Inmobiliaria” dictado el primer
semestre de 2023 en la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago de Chile.
51
Estudiante de Derecho, Universidad de Santiago de Chile. Correo electrónico: macarena.bustamante@
usach.cl
52
Abogado, Universidad de Chile. Magister en Derecho de la Empresa, Universidad de Los Andes.
Profesor de Derecho Tributario en la Universidad de Santiago de Chile. Correo electrónico: gserrano@
serranoabogados.cl
53
De acuerdo con la información otorgada por la Cámara Chilena de la Construcción, a junio 2023
el sector emplea a más de 720.000 personas en el país (https://cchc.cl/centro-de-informacion/indi-
cadores/empleo-y-desempleo-sector-construccion [fecha de consulta: 30 de septiembre de 2023]
45
ANUARIO DE DERECHO TRIBUTARIO • N° 15, DICIEMBRE DE 2023
completos, en los que se ofrece a los arrendatarios diversos servicios aparte del meramente
habitacional, lo que lo convierte en un atractivo oferente en el mercado de arrendamiento.
Así, el objetivo principal de esta investigación es analizar estos proyectos de inversión
desde una perspectiva jurídica y tributaria.
Sobre la perspectiva impositiva, nos referiremos al tratamiento aplicable en Chile, donde
no existen reglas especiales ni incentivos particularmente aplicables a estos proyectos, así
como en Estados Unidos, país donde se originó este modelo de negocios, y en donde sí
cuentan con algunas características especiales que buscan incentivar el desarrollo de los
Multifamily.
Luego, a efectos de comenzar nuestro trabajo, consideramos relevante contextualizar
los Multifamily dentro una breve perspectiva histórica, tanto en el extranjero como en Chile.
I
BREVE HISTORIA DE LOS PROYECTOS MULTIFAMILY:
EXPERIENCIA INTERNACIONAL Y CHILENA.
El Multifamily, Multifamily housing o Built To Rent54 es un modelo de negocio de renta a largo
plazo55, que funciona en base a la puesta en arriendo de departamentos que conforman
generalmente un edificio completo de propiedad de un solo dueño, usualmente una in-
mobiliaria o un grupo de inversión.
Así, definimos a los Multifamily como aquellos edificios de vivienda colectiva56 destinados
a renta residencial, cuya propiedad pertenece, al menos en un 70 %, a un solo dueño.
De esta manera, los Multifamily son un negocio de renta a largo plazo, consistente en
el arrendamiento, generalmente amoblado, de las unidades del proyecto. Estos suelen
construirse en lugares céntricos, con buen acceso a servicios y transportes, lo que supone
una mejora en la calidad de vida de quien finalmente arriende las unidades57, además de
contar con una administración profesionalizada que se haga cargo de la mantención y
servicios permanentes que requieren los departamentos.
El origen de este modelo de negocio se remota a la época de la crisis económica de
1929 de Estados Unidos en donde el presidente Roosevelt creó una serie de políticas
intervencionistas para hacer frente a las consecuencias de la gran crisis, bajo el New Deal.
Dentro de ellas, destaca la creación de la Administración Federal de Vivienda (Federal
54
A lo largo del trabajo, nos referiremos a estos proyectos como Multifamily, cuya traducción al español
es “multifamiliar”. La RAE ha definido dicho concepto como: “Adjetivo. Dicho de un edificio: De
varias plantas, con numerosos apartamentos, cada uno de los cuales está destinado para habitación
de una familia”.
55
Esta característica se explica por el hecho de que las rentas generadas por los Multifamily provienen
del arriendo, y no de las ventas de las unidades.
56
Aunque también puede tratarse de condominios de casas, en cuyo caso se denominan como Single
Family.
57
Sepúlveda (2018) p. 85.
46
PROYECTOS MULTIFAMILY: ANÁLISIS JURÍDICO… / Macarena Bustamante V. y Gustavo Serrano F.
58
Gordon (2012).
59
Gordon (2012).
60
Gordon (2012).
61
Sepúlveda (2018) p. 90.
62
González (2022).
63
Colliers. (2022) Research & Forecast Report: Multifamily, Mercado Renta Residencial. pp. 1-4.
64
De acuerdo con el mismo estudio de Colliers (2022), las comunas que mayor porcentaje operativo de
proyectos tiene son Santiago Centro, Estación Central, San Miguel e Independencia.
65
Colliers. Research & Forecast Report: Multifamily, Mercado Renta Residencial. p. 4.
47
ANUARIO DE DERECHO TRIBUTARIO • N° 15, DICIEMBRE DE 2023
Cada uno de ellos juega un papel único en estos proyectos, y su rol genera distintos
efectos tributarios, de acuerdo con los actos jurídicos y hechos económicos que llevan a
cabo, los cuales analizaremos en el siguiente capítulo.
II
CONTRATOS QUE TIENEN LUGAR EN EL DESARROLLO
DEL MULTIFAMILY: CALIFICACIÓN JURÍDICA Y TRATAMIENTO
TRIBUTARIO DE LOS MISMOS
Como ya se ha indicado, de acuerdo con la naturaleza y características propias de los
Multifamily, durante su desarrollo se suscriben diversos contratos, cada uno de los cuales
presenta particularidades propias en su tratamiento legal y tributario, las que analizaremos,
brevemente, en este capítulo.
66
DL 825, de 1974.
67
A este respecto, también debe tenerse en consideración lo indicado por el Art. 8 letra m) de la LIVS,
que dice relación con el hecho gravado especial de venta de bienes corporales inmuebles que formen
parte del activo fijo de un contribuyente. Lo anterior es relevante por cuanto podría configurarse un
hecho gravado con independencia de la calidad de “vendedor” del enajenante.
48
PROYECTOS MULTIFAMILY: ANÁLISIS JURÍDICO… / Macarena Bustamante V. y Gustavo Serrano F.
68
Contreras (2016). pp. 1261-1262.
69
Esto es, la RLI del ejercicio se gravará con el IDPC con la tasa correspondiente (27 % o 25 % en caso
de ser un contribuyente acogido al Régimen del Art. 14 D N°3 de la LIR -al respecto, debe recordarse
que los contribuyentes acogidos a este régimen tienen tasas de IDPC rebajadas para los años tributarios
2024 y 2025, correspondientes a un 10 % y un 12,5 %, respectivamente-). Posteriormente, una vez se
distribuyan o remesen dichas rentas a los socios o accionistas, estas serán gravadas con los Impuestos
Finales aplicables.
70
Respecto al IVA, es importante tener presente que los contratos de construcción se encuentran definidos
como un hecho gravado especial en el Art. 8 e) de la Ley de IVA, disposición que es complementada
por el Art. 12 del Reglamento. En esta última disposición legal, se hace la distinción entre “contratos
de instalación o confección de especialidades”, “contratos generales de construcción” y cuando estos
se entienden “ejecutados por administración”.
71
Factura o boleta, de acuerdo con lo dispuesto por el Art. 53 de la LIVS. El momento de emisión de
dicho documento, así como el devengamiento del IVA, se regulan en el Art. 55 de la misma Ley.
72
Al respecto, ver Art. 23 de la LIVS.
49
ANUARIO DE DERECHO TRIBUTARIO • N° 15, DICIEMBRE DE 2023
73
Sobre el particular, debe tenerse en cuenta que el CEEC fue derogado por la Ley N°21.420, a partir
del 1 de enero de 2027. Al respecto, existe un régimen transitorio fijado por la Ley N°21.462 -luego
modificada por la Ley N°21.558-, y cuyas instrucciones fueron dictadas por el SII a través de la
Circular N°37, de 06 de septiembre de 2023.
En resumen, y de acuerdo con los Arts. quinto, sexto y sexto bis transitorios de la Ley N°21.420, el
monto a utilizar del CEEC dependerá de la interacción de las siguientes fechas: i) solicitud del permiso
de edificación; ii) celebración del contrato general de construcción; y iii) comienzo de las obras.
74
Al respecto, y de cumplirse con los requisitos legales pertinentes, podría ser aplicable el régimen de
depreciación contenido en el Art. 31 N°5 bis de la LIR.
75
Nos referiremos más en detalle a este punto en el Numeral 3 de este Capítulo, al indicar el tratamiento
aplicable a los contratos de arrendamiento suscritos.
76
Ver nota al pie N°67.
50
PROYECTOS MULTIFAMILY: ANÁLISIS JURÍDICO… / Macarena Bustamante V. y Gustavo Serrano F.
contribuyente de IVA, tendrá derecho a crédito fiscal de acuerdo con las reglas
generales77.
Luego, desde el punto de vista del comprador (dueño), los pagos realizados por
efectos de este contrato se entenderán formar parte del costo de su activo fijo, al
igual que los materiales que haya aportado para dicha construcción, considerando
en ambos casos que el bien respectivo será entregado en arrendamiento y no fue
construido para su venta.
De esta manera, también será procedente la deducción anual como gasto de
una cuota de depreciación de acuerdo con las reglas generales ya comentadas
anteriormente.
Desde la perspectiva del IVA, como tanto la compra de los materiales que fueron
aportados y de los servicios contratados configuran hechos gravados, y también en
cuanto se cumpla con los requisitos generales del Art. 21 de la LIVS, el impuesto
soportado podrá ser utilizado como crédito fiscal contra los débitos fiscales que
genere en su operación78.
La calificación recientemente indicada resulta útil a efectos de determinar quién asume
los riesgos de la pérdida de los materiales que se desplazan y transfieren en el desarrollo
de la obra, siendo la responsabilidad en el “de venta” del constructor, y en el “de arren-
damiento” del dueño.
Luego, en segundo lugar, respecto a la calificación considerando la fijación del precio,
el contrato puede ser:
i. Contrato por precios unitarios, en el que “el comitente o mandante pacta
con el constructor precios unitarios por volúmenes de obras, se utiliza cuando no
se conoce con exactitud o no se puede calcular en forma anticipada, la cantidad
probable de ellas”79. La finalidad de este contrato es que el constructor sabe que se
le pagará un precio según el presupuesto y el tipo de trabajo realizado, en donde
se conoce la naturaleza, pero no su cantidad80.
Desde el punto de vista tributario, el tratamiento de este tipo de contratos es equi-
valente al ya indicado para los Contratos de Venta (literal i. anterior);
ii. Contrato de arrendamiento de servicios, en que el propietario encarga a la
constructora la dirección, administración y ejecución de la construcción de una
obra, de modo que el costo total y efectivo es de cargo exclusivo del propietario,
y la constructora solo recibe un honorario por la dirección y administración de la
obra que, normalmente, se concreta en un porcentaje sobre el costo efectivo de la
77
Al respecto, ver Art. 23 de la LIVS. En el caso de la prestación de servicios, habrá que atender es-
pecialmente a la naturaleza de las compras que pudieren tener aparejado un crédito fiscal, a fin de
determinar la procedencia de la rebaja de dicho crédito.
78
Ver nota al pie N°72.
79
Contreras (2016). 1264.
8
0
Contreras (2016). 1264.
51
ANUARIO DE DERECHO TRIBUTARIO • N° 15, DICIEMBRE DE 2023
obra o en un momento fijo determinado81. Este tipo es el que menos riesgos tiene
para la constructora, y se utiliza cuando no se conoce la naturaleza de las obras a
ejecutar por no tener los proyectos terminados o sólo se pueden terminar después
de un tiempo82.
Desde el punto de vista tributario, el tratamiento de este tipo de contratos es equi-
valente al ya indicado para los Contratos de arrendamiento de servicios (literal ii.
anterior); y
iii. A suma alzada (modalidad, mayormente utilizada para la construcción de los pro-
yectos Multifamily), en los que los participantes del proyecto pactan un valor único
y total por la obra encargada.
Bajo este contrato “el constructor, contratista o empresario, dirige, ejecuta y ad-
ministra la obra hasta su total terminación por un precio cierto, global y único,
aportando el trabajo y los materiales”83.
De acuerdo con la doctrina, este contrato se caracteriza por tener dos elementos
esenciales: la obligación que tiene una parte de ejecutar la obra, y la obligación que
tiene la otra parte de pagar por ello una contraprestación. Esta interpretación se
deriva de lo establecido por los Arts. 1996 y 1915 del CC, cuerpo normativo que
no establece una definición exacta de este tipo de contrato84.
Ahora bien, respecto al término de suma alzada, este “corresponde a una modalidad
del precio en virtud de la cual el mandante paga al contratista un monto único y
prefijado por la totalidad de las obras ejecutadas bajo el contrato, sin que admita
dicho precio variaciones, salvo pacto en contrario o situaciones excepcionales”85.
Dichas características (precio fijo e invariable) lo hace ventajoso para el mandante. A
efectos de la constructora, debe realizar una exhaustiva planificación de sus riesgos
y costos, por cuanto el valor pactado no podrá ser modificado sino por acuerdo de
ambas partes, debiendo el mandante cumplir únicamente con el pago del precio
pactado, dentro del plazo establecido, no siendo responsable de los riesgos que
puede conllevar la construcción.
Para fines tributarios, el constructor deberá reconocer los ingresos provenientes de
este tipo de contratos en el (o los) ejercicio(s) en que se formule el cobro, lo que el
SII (Ord. N°783, de 1998) ha entendido que se realiza a través de “la presentación de
los respectivos estados de pagos u otros documentos que los reemplacen, independientemente de la
fecha en que se paguen o perciban efectivamente los referidos ingresos”. Así lo indica expresa-
mente el párrafo tercero del Art. 29 de la LIR. Al igual que lo indicado en los casos
anteriores, el constructor podrá deducir de sus ingresos (para fines de determinar
8
1
Contreras (2016). p. 1265.
8
2
Contreras (2016). p. 1265.
8
3
Contreras (2016). p. 1236.
8
4
Araya (2018). p. 223.
8
5
Araya (2018). p. 225.
52
PROYECTOS MULTIFAMILY: ANÁLISIS JURÍDICO… / Macarena Bustamante V. y Gustavo Serrano F.
el resultado de su operación), el costo directo que fuese aplicable según las reglas
contenidas en el Art. 30 de la LIR.
A efectos del IVA, y de acuerdo con lo prescrito por el inciso tercero del Art. 55 de
la Ley de IVA, el constructor deberá emitir una factura por cada estado de avance
por el que haya sido percibido el precio respectivo.
Ahora bien, desde el punto de vista del mandante, los pagos realizados serán consi-
derados como parte de su costo tributario, de acuerdo con las reglas ya analizadas
anteriormente, las que también son aplicables para efectos del IVA.
8
6
En particular, lo señalado respecto al contrato de arrendamiento de servicios, ver págs. 51 y 52 del
presente artículo.
8
7
Las instrucciones respectivas fueron dictadas por el SII en su Circular N°50, de 27 de octubre de
2022.
53
ANUARIO DE DERECHO TRIBUTARIO • N° 15, DICIEMBRE DE 2023
En estos casos, la compra puede realizarse directamente por el dueño del Multifamily
(en cuyo caso el tratamiento tributario aplicable es el que rige para la compra de bienes
que formarán parte del activo fijo del contribuyente88). De optar por esta modalidad, el
IVA se devengará de acuerdo con lo establecido en el Art. 9 a) de la Ley del ramo, esto
es, al momento de la emisión del respectivo documento tributario.
Por otra parte, la compra podría también estar incluida o encargada como parte de
la prestación de servicios de diseño de interiores contratada. En este caso, en el caso que
los servicios hayan sido encargados a una sociedad de profesionales, es nuestra opinión
que la totalidad de la prestación se deberá gravar con IVA y que la sociedad perderá su
calificación como “sociedad de profesionales” 89.
Por último, y en caso de que la compra se incluya en los servicios contratados a una
persona natural, para efectos de determinar si los mismos se deberán gravar o no con IVA,
se deberá considerar si lo contratado efectivamente es un servicio, o si, por el contrario,
se ha contratado un servicio y una venta.
En el primer caso, creemos que los servicios podrán seguir estando exentos de IVA,
al ser prestados por una persona natural (calificándose, por lo mismo, en el Art. 42 N°2
de la LIR). Ahora bien, en caso de que lo contratado sea una venta, y que la misma sea
realizada por una persona natural, deberá estarse al criterio de habitualidad contenido
en la definición de “vendedor” incluida en el Art. 2 N°3 de la Ley de IVA. Así, en caso
de que la persona natural califique como “vendedor”, la prestación se encontrará afecta
a IVA90.
8
8
Al respecto, ver lo indicado en pág. 50, respecto a la calificación de contratos de construcción como
ventas.
89
Indicamos lo anterior ya que, de acuerdo con lo indicado por la Circular N°50, de 2022, las sociedades
de profesionales, para efectos de poder acogerse a la exención, deben contar con ingresos provenientes
exclusivamente de rentas calificadas en los Arts. 42 y 48 de la LIR, esto es, “aquellas donde predomine
fundamentalmente el trabajo sobre el capital”. De esta manera, a nuestro entender, en caso de que los
bienes muebles sean comprados a una sociedad de profesionales (o a una persona natural), el contrato
no sólo será de prestación de servicios, sino que también de compraventa.
Lo anterior, considerando el criterio de “interpretación restrictiva” que rige en nuestro sistema res-
pecto a las exenciones tributarias, determina que, como los ingresos de la sociedad de profesionales
no provienen exclusivamente de la prestación de servicios, la sociedad no cumple con los requisitos a
efectos de acogerse a la exención en comento.
Por último, es relevante indicar que, en este caso, tampoco resultaría aplicable lo prescrito por el
inciso 2° del Art. 2 N°2 de la LIVS, ya que no existen servicios “afectos y no exentos o no gravados”
que se estén prestando por la sociedad de profesionales. En otras palabras, podemos decir que, en
el caso de análisis, los servicios profesionales se contaminan por efecto de la venta de los materiales,
pasando a conformar, en su totalidad, una prestación gravada con IVA.
90
En este caso, debe tenerse especial consideración con el hecho de que, si la persona natural no ha
iniciado actividades en la Primera Categoría, no contaría con facturas de venta para documentar la
operación. En dicho caso, tampoco podrá utilizar el crédito fiscal proveniente de las compras de los
bienes, por lo que parece ser una situación altamente ineficiente para todas las partes.
54
PROYECTOS MULTIFAMILY: ANÁLISIS JURÍDICO… / Macarena Bustamante V. y Gustavo Serrano F.
III
TRIBUTACIÓN DE LOS MULTIFAMILY UNA VEZ
SE ENCUENTRAN OPERATIVOS
En este apartado, analizaremos el tratamiento tributario aplicable a los dueños u operadores
de un Multifamily quienes, básicamente, se encontrarán afectos a los impuestos generales
establecidos por nuestro ordenamiento jurídico.
Como señalamos anteriormente, durante la construcción del Multifamily se generan
diversos hechos gravados con IVA, así como también se deberán ir determinando los
efectos a nivel de Impuesto a la Renta para cada año tributario.
A continuación, nos iremos refiriendo a los impuestos aplicables, mencionando algunas
de las particularidades que se deben tener en consideración al momento de analizar este
tipo de proyectos.
91
Esto es especialmente relevante en cuanto a la posibilidad que el dueño del Multifamily pueda recuperar
las unidades que se encuentran con arriendos impagos, a efectos de procurar que el flujo proyectado
del negocio no se vea mayormente afectado.
92
Reporte Mercado de Renta Residencial Multifamily. 4T. (2022). p. 6.
55
ANUARIO DE DERECHO TRIBUTARIO • N° 15, DICIEMBRE DE 2023
1. IVA
Por las características propias de este tributo, especialmente su carácter de plurifásico, el
mismo irá gravando cada etapa del proyecto Multifamily, desde su comienzo hasta su ex-
plotación, siempre en la medida que se generen hechos gravados con IVA.
En términos generales, el dueño del proyecto irá acumulando crédito fiscal por las
compras realizadas, o los servicios contratados, durante la etapa de desarrollo del inmueble.
Al respecto, nos remitimos a lo ya señalado anteriormente en este trabajo.
Luego, una vez operativo el Multifamily, se celebrarán los contratos de arrendamiento
respectivos, cuyos pagos configurarán los ingresos del contribuyente.
Desde el punto de vista del IVA, los arrendamientos de bienes inmuebles se encontrarán
gravados con dicho impuesto siempre y cuando los mismos sean “amoblados”, de acuerdo
con el hecho gravado especial incluido en el Art. 8 letra g) de la LIVS.
Así, y a efectos de entender qué es lo que se entiende como un “inmueble amobla-
do”, es relevante remitirnos a lo indicado por el SII en su Circular N°37 del 2020 y en
la Resolución Exenta N°53, de 2021. En dichos pronunciamientos, se establecen los
parámetros generales para que se configure este hecho gravado especial. Así, indica la
autoridad fiscal que el inmueble deberá contar al momento de celebrarse el contrato, con
bienes muebles que sean suficientes para su uso, lo cual implica que el inmueble cuente
con el mobiliario mínimo que permita al arrendatario darle tal destino. Asimismo, para el
arrendamiento de departamentos, se entenderá que cuenta con muebles suficientes para
considerarse amoblado, al incluir a lo menos una cama, mesa de comedor, y vajilla, que
permitan el alojamiento o pernoctación de una persona.
Ahora bien, en caso de que los departamentos no cumplan con las características re-
cientemente señaladas, entonces el arrendamiento no configurará un hecho gravado con
IVA, no debiendo recargarse o cobrarse el impuesto a los arrendatarios
En caso de que los departamentos se encuentren amoblados, la base imponible de los
arriendos, conforme al Art. 17 de la LIVS, se calcula deduciendo de la renta una cantidad
equivalente al 11 % anual del avalúo fiscal del inmueble propiamente tal, o la proporción
correspondiente en caso de que el arrendamiento fuere parcial o por períodos distintos
de un año.
En dicho sentido, el Art. 33 del Reglamento de IVA, señala que para efectuar esta
rebaja se deberá considerar el avalúo fiscal vigente a la fecha en que deba pagarse la
renta, remuneración o precio, conforme el contrato. La rebaja del 11 % es de carácter
obligatorio para efectos de determinar la base imponible sobre la que se cobrará el IVA.
Así, la base imponible correspondiente corresponderá al monto de arriendo, respecto al
cual se deduce la proporción aplicable del 11 % del avalúo fiscal93.
93
En términos generales, la deducción mensual aplicable corresponderá a (1/12) del 11 % del avalúo
fiscal pertinente.
56
PROYECTOS MULTIFAMILY: ANÁLISIS JURÍDICO… / Macarena Bustamante V. y Gustavo Serrano F.
94
Para quienes deseen profundizar sobre la “restitución adicional” aplicable para los casos del Art. 27
bis, se recomienda estudiar las instrucciones impartidas al respecto por el SII, en especial, la Circular
N°94, de 19 de diciembre de 2001.
95
En particular, el Ord. Indicado se refiere a los ingresos que la entidad consultante obtenga con motivo
de distribuciones de dividendos o las ganancias de capital que perciba o devengue con motivo de la
compraventa de acciones.
Lo interesante en este caso es la interpretación del SII respecto a que cualquier tipo de ingreso perci-
bido por la sociedad (por ejemplo, los intereses que provengan de operaciones destinadas a mantener
y resguardar los flujos de caja de la compañía) deberán ser considerados para efectos de calcular
la restitución adicional que pudiese ser aplicable, atendida la calidad de operaciones no gravadas
o exentas de IVA que tienen dichos intereses, distribuciones o mayores valores obtenidos. Por lo
mismo, es relevante que la empresa desarrolladora del proyecto tenga en cuenta esta interpretación
administrativa en caso de requerir una devolución por concepto del Art. 27 bis.
Respecto a lo señalado, no debe dejarse de tener presente el principio general en materia tributaria
según el cual las interpretaciones del SII no son obligatorias para los contribuyentes, y que el asunto
podría ser llevado a discusión ante el Tribunal Tributario y Aduanero competente.
57
ANUARIO DE DERECHO TRIBUTARIO • N° 15, DICIEMBRE DE 2023
2. IMPUESTO A LA RENTA
Este impuesto irá gravando, de manera anual, las utilidades96 que para el contribuyente
genere el Multifamily.
Tributariamente, para conocer el resultado tributario de los contribuyentes, se debe
determinar la Renta Líquida Imponible (en adelante, “RLI”) del período respectivo, lo
que generalmente se realiza de forma anual.
La RLI se determina de acuerdo con la siguiente fórmula:
+ Ingresos Brutos (Art. 29 de la LIR)
- Costos Directos (Art. 30 de la LIR)
- Gastos (Art. 31 de la LIR)
+/- Ajustes (Arts. 32 y 33 de la LIR).
= RLI
Sobre dicha RLI, en caso de ser positiva, se aplicará el Impuesto de Primera Categoría
pertinente97.
Tal como señalamos anteriormente, en el negocio de los Multifamily los ingresos están
formados por los arriendos que perciba el dueño del proyecto, y que son pagados por los
arrendatarios.
De dichos ingresos, deberán deducirse los costos directos incurridos en la explotación
del negocio, de acuerdo con las reglas generales contenidas en el Art. 30 de la LIR. Una
vez deducidos dichos costos, se determina la “Renta Bruta” del contribuyente. De dicho
monto, deben luego ser descontados aquellos gastos en que se haya incurrido, de acuerdo
con las normas generales contenidas en el Art. 31 de la LIR, y teniendo en considera-
ción también los gastos que se encuentran especialmente tratados en dicha disposición
legal98.
3. IMPUESTO TERRITORIAL
Este impuesto “grava la riqueza de las personas mantenida en la forma de propiedad
de bienes raíces, distinguiendo entre bienes raíces agrícolas, bienes raíces no agrícolas,
y bienes raíces no agrícolas para la habitación”99. Así, al ser los Multifamily proyectos de
carácter inmobiliario, este impuesto se aplicará durante toda la vida de los inmuebles,
96
Al respecto, debe tenerse en consideración el criterio amplio de “Renta” que contiene la LIR en su
Art. 2 N°1.
97
Sobre el particular, ver nota al pie N° 69 de este trabajo.
98
Al respecto, y enfocados en los proyectos de carácter inmobiliario, son especialmente aplicables los
gastos de depreciación provenientes del inmueble o demás bienes del activo fijo (por ejemplo, los
muebles adquiridos para amueblar las unidades), de acuerdo con lo dispuesto por el N°5 de este
Art. 31. Al respecto, la vida útil de los activos se encuentra fijada por el SII a través de la Resolución
Exenta N°43, de 2002.
99
Yáñez (2016), p. 253.
58
PROYECTOS MULTIFAMILY: ANÁLISIS JURÍDICO… / Macarena Bustamante V. y Gustavo Serrano F.
siempre y cuando los avalúos fiscales de los mismos se encuentren sobre el tramo exento
fijado por la Ley N°17.235100.
De acuerdo con la información disponible en el sitio web del SII101, para el año comercial
2023, los bienes raíces de destino habitacional (como lo serían aquellos que conforman
un Multifamily) tienen un monto exento de $54.533.049.
Ahora bien, en caso de que una o más de las unidades del Multifamily se encuentren
afectas al Impuesto Territorial102, el contribuyente podrá deducir dichos montos como
gasto, de acuerdo con lo prescrito por el Art. 31 N°2 de la LIR103, al corresponder este
desembolso al pago de un impuesto fijado por ley.
100
Respecto a los tramos exentos, son particularmente relevantes las normas contenidas en los Arts. 2
(inciso 2°), 7 y 9 de dicha Ley.
101
Ver: https://www.sii.cl/ayudas/ayudas_por_servicios/2242-reajustes_exenciones-2468.
html#:~:text=Para%20el%20segundo%20semestre%20del,1%2C021%20respecto%20de%
20semestre%20anterior.&text=%24%20194.760.860%20(en%20%24,este%20valor%20es%20de%
201%2C042%25 [fecha consulta: 30 de septiembre de 2023].
102
A mayor abundamiento, debe considerarse que la tasa de este impuesto se aplica de manera progresiva,
de acuerdo con lo prescrito por el Art. 7 c) de la Ley: A saber: Un 0,893 % sobre la parte exenta, y
hasta $194.760.860, y un 1,042 % sobre la parte que exceda de dicha cantidad. Lo anterior, se basa
también en los criterios fijados por el SII a través de su Resolución Exenta N°11, de 2022.
103
Sobre el particular, cabe agregar además que, como estos inmuebles no han sido construidos para su
posterior venta, los montos pagados por concepto de Impuesto Territorial no podrán ser utilizados
como créditos de acuerdo con la norma del Art. 20 N°3 de la LIR. Ahora bien, precisamente por el
hecho de que estos montos no son deducibles como crédito, es que procede su deducción como gasto
según lo ya indicado.
104
A pesar de que la Sobretasa se encuentra regulada en la Ley de Impuesto Territorial, estimamos que
el mismo tiene una naturaleza jurídica diferente, ya que grava el patrimonio inmobiliario propiedad
de un contribuyente en su totalidad, sin considerar a los inmuebles individualmente.
59
ANUARIO DE DERECHO TRIBUTARIO • N° 15, DICIEMBRE DE 2023
Así, este tributo deberá ser pagado de forma anual por el dueño de los inmuebles, y
podrá ser rebajado como gasto a efectos de la RLI, de acuerdo con las normas ya indicadas
para el caso del Impuesto Territorial.
IV
BENEFICIOS TRIBUTARIOS EN LA LEGISLACIÓN
NORTEAMERICANA: UNA BREVE APROXIMACIÓN
Tal como se puede apreciar de lo expuesto en el capítulo anterior, el tratamiento tributario
de los Multifamily es el mismo aplicable a cualquier otro negocio de renta inmobiliaria, no
contando estos proyectos con normas o beneficios especiales que puedan ser impetrados
por sus dueños.
En este sentido, y para efectos de contar con antecedentes que puedan ser tenidos en
cuenta en futuros debates impositivos, es que hemos considerado relevante indicar, de
manera general, algunos beneficios tributarios que existen en la legislación norteamericana
para el desarrollo y explotación de los Multifamily.
En particular, nos parece interesante contar con esta data entendiendo que este modelo
de negocio surgió hace varias décadas en Estados Unidos, país en el que los Multifamily
cuentan actualmente con un mercado posicionado que presenta distintas ventajas e in-
centivos tributarios para la inversión en este tipo de negocio.
Al respecto, los beneficios para estos proyectos se explican principalmente como un
medio para lograr disponer de una mayor opción de viviendas que sean accesibles a la
población105. Así, por medio de distintos beneficios, se busca incentivar la construcción o
renovación de los distintos bienes raíces.
A continuación, nos referiremos, brevemente, a algunos de los incentivos tributarios
aplicables para este modelo de negocios.
105
Al respecto, el comité de finanzas del Senado de EEUU tuvo una audiencia pública celebrada el 1 de
agosto de 2017 titulada “La Crisis de La Vivienda Asequible en Estados Unidos: Desafíos y Soluciones”.
De dicha instancia, personal de la Comisión Mixta de Tributación del Senado elaboró un informe
con los antecedentes generales de los incentivos fiscales existentes para las viviendas de alquiler.
106
Siglas por su nombre en inglés “Low-Income Housing Tax Credit” que se incluyó en la reforma fiscal
“Tax Reform Act of 1986” Section 42, The Internal Revenue Code (IRC).
60
PROYECTOS MULTIFAMILY: ANÁLISIS JURÍDICO… / Macarena Bustamante V. y Gustavo Serrano F.
107
Disponible en: https://www.taxpolicycenter.org/briefing-book/what-low-income-housing-tax-credit-
and-how-does-it-work [fecha de consulta: 30 de septiembre de 2023].
108
Disponible en: https://www.taxnotes.com/research/federal/usc26/42 [fecha de consulta: 30 de
septiembre de 2023].
109
Section 47, The Internal Revenue Code (IRC).
61
ANUARIO DE DERECHO TRIBUTARIO • N° 15, DICIEMBRE DE 2023
Los gastos que se cubren con este crédito son aquellos que tengan relación con ca-
racterísticas estructurales, es decir, paredes, pisos, y escaleras según señala la autoridad
fiscal norteamericana (“Internal Revenue Service”, o “IRS”). Al respecto, cabe mencionar que
toda restauración debe conservar el carácter histórico de las infraestructuras, con lo que
se busca impulsar la inversión privada para la preservación histórica de las propiedades
norteamericanas y la creación de puestos de empleos110.
El crédito correspondiente es otorgado por el IRS, previa solicitud mediante el for-
mulario 3468. Dicha petición puede ser realizada por cualquier persona, corporaciones,
socios, accionistas de patrimonios y fideicomisos111.
110
Ibidem.
111
Más información al respecto, disponible en: https://www.irs.gov/businesses/small-businesses-self-
employed/rehabilitation-credit-historic-preservation-faqs#eligibility [fecha de consulta: 30 de sep-
tiembre de 2023].
112
En ingles “Tax-Exempt Bond Financing for Residential Rental Property”.
113
Al respecto, Joint Committee on Taxation, Present Law and Background Relating to Tax Incentives for Residential
Real Estate (JCX-16-22), July 18, 2022. Disponible en: www.jct.gov [fecha de consulta: 30 de septiembre
de 2023].
114
Joint Committee on Taxation, Present Law and Background Relating to Tax Incentives for Residential Real Estate
(JCX-16-22), July 18, 2022. Disponible en: www.jct.gov [fecha de consulta: 30 de septiembre de 2023].
62
PROYECTOS MULTIFAMILY: ANÁLISIS JURÍDICO… / Macarena Bustamante V. y Gustavo Serrano F.
CONCLUSIONES
Luego del análisis realizado en esta investigación, y tras haber dado un contexto histórico
y de negocio respecto a los Multifamily, nos detuvimos respecto al estudio de los contratos
involucrados en estos proyectos, y del tratamiento tributario general que cada uno de
ellos tiene aparejado.
Asimismo, nos referimos a los impuestos aplicables en el desarrollo y explotación de
estos proyectos, concluyendo que en Chile no se cuentan con normas especiales, sino que
el tratamiento es el mismo que rige a todos los negocios de carácter inmobiliario.
Lo anterior contrasta con el mercado norteamericano, en donde se han establecido
diversos incentivos tributarios para el desarrollo de los Multifamily, los que pretenden
apoyar la oferta de estos proyectos, logrando así una mayor disponibilidad de viviendas
disponibles para el arrendamiento.
Al respecto, resulta interesante apreciar la diferencia en los paradigmas aplicados en
estas decisiones de política tributaria. Por un lado, en Chile existen diversos programas
de incentivo que subsidian o incentivan la demanda (esto es, que se enfocan en el usuario
115
Siglas por su nombre en inglés “Modified Accelerated Cost Recovery System”.
116
General Depreciation System.
117
Alternative Depreciation System.
118
Disponible en: https://invatatiafaceri.ro/es/diccionario-financiero/sistema-acelerado-de-recuperacion-
de-costos-modificado-macrs/?expand_article=1 [fecha de consulta: 30 de septiembre de 2023].
63
ANUARIO DE DERECHO TRIBUTARIO • N° 15, DICIEMBRE DE 2023
BIBLIOGRAFÍA
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https://invatatiafaceri.ro/es/diccionario-financiero/sistema-acelerado-de-recuperacion-de-costos-
modificado-macrs/?expand_article=1 [fecha de consulta: 30 de septiembre de 2023].
119
Al respecto, podemos indicar diversas normas que se enfocan en esto. Por ejemplo: la exención de
IVA especial contenida en el Art. 12 F de la LIVS (a efectos de evitar alzas en el precio de venta de
las viviendas que cumplan con los requisitos indicados en dicha norma); el CEEC, también aplicable
sólo para casos de viviendas construidas para su posterior venta; la utilización del Impuesto Territorial
como crédito contra el IDPC, aplicable también únicamente en ciertos casos de ventas de inmuebles.
Dentro de las normas no tributarias que apuntan en la misma dirección, quizás la más utilizada en
el último tiempo es el Subsidio de Integración Social y Territorial, conocido como “DS 19” (https://
serviumetropolitana.minvu.gob.cl/subsidio-de-integracion-social-y-territorial-ds19/ [fecha de consulta:
30 de septiembre de 2023]).
64
PROYECTOS MULTIFAMILY: ANÁLISIS JURÍDICO… / Macarena Bustamante V. y Gustavo Serrano F.
Mendía, Oliver Santiago, “Análisis territorial de la brecha habitacional y el déficit potencial comunal: Un insumo
para el plan de emergencia habitacional” Disponible en: https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiY
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hLThhNmEtNGNmZi04OWY2LWJkZTk2MWY3ZTI1MCIsImMiOjR9&pageName=
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Sepúlveda, Catalina (2018) Multifamily “Una oportunidad inversión para compañías de seguros”, Tesis para
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Yáñez Henríquez, José. (2016). Impuesto Territorial. Revista De Estudios Tributarios, (11), pág.
253–281. https://revistaestudiostributarios.uchile.cl/index.php/RET/article/view/40727
[fecha de consulta: 30 de septiembre de 2023].
65
EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE “GASTO
NECESARIO” PARA PRODUCIR LA RENTA
DE LAS EMPRESAS
Carlos Castillo González120 y Cristóbal Basaure Aguirre121
RESUMEN
El concepto de “gasto necesario” para producir la renta de las empresas, ha evolu-
cionado en el tiempo; tal como consta en la Ley de Impuesto a la Renta, como en la
jurisprudencia judicial y administrativa. En efecto, los requisitos del “gasto necesario”
se han ido flexibilizando con el tiempo, primero, en razón de diversos pronunciamientos
administrativos (entre ellos, la Circular N°5 de 2018), y finalmente, con la promulgación
de la Ley N°21.210, la que, dictada en época de pandemia, vino a incluir el concepto
de “aptitud” para producir la renta, el cual se mantiene hasta hoy.
INTRODUCCIÓN
El concepto de “gasto necesario” para producir la renta de las empresas ha evolucionado
con el tiempo, sin perjuicio de la existencia de ciertos elementos o criterios comunes que se
han mantenido. En efecto, los requisitos o más bien, la estricta correlación entre ingreso-
gasto que había sostenido la jurisprudencia del SII, se ha flexibilizado, primero, en razón
de diversos pronunciamientos administrativos (entre los cuales se encuentra la Circular
N°5 de 2018), y finalmente, con la promulgación de la Ley N°21.210, la que, dictada en
época de pandemia, vino a incluir el concepto de “aptitud” para producir la renta, el cual
se mantiene hasta hoy.
120
Abogado, Universidad de Chile. Magister en Estrategia Internacional y Política Comercial, Instituto
de Estudios Internacionales, Universidad de Chile. Diplomado en Tributación, Facultad de Economía
y Negocios, Universidad de Chile. Diplomado en Planificación Tributaria, Facultad de Economía y
Negocios, Universidad de Chile. Magister en Dirección y Gestión Tributaria, Facultad de Derecho,
Universidad Adolfo Ibáñez.
121
Abogado, Universidad Adolfo Ibáñez. Diplomado en Análisis y Planificación Tributaria, Pontificia
Universidad Católica de Chile.
66
EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE “GASTO NECESARIO”… / Carlos Castillo G. y Cristóbal Basaure A.
En ese orden de ideas, es menester dilucidar qué se entendía por “gasto necesario”
con anterioridad a la entrada en vigencia de la citada Ley, y si su interpretación generaba
controversia a la hora de definir si una erogación califica como necesaria.
A modo meramente ejemplar, y sin perjuicio del posterior análisis jurisprudencial,
la CS había arribado en distintos fallos a la conclusión de lo que se entendía por “gasto
necesario”, entre los cuales se encuentra el pronunciamiento en causa Rol N°7343-12,
en dónde indicaba:
“SÉPTIMO: […] el concepto de gasto necesario no ha sido definido por la Ley de la Renta; sin
embargo, es dable concluir que se refiere a aquellos gastos que se relacionan directamente con el
ejercicio o giro de la sociedad, que sean necesarios para producir la renta y que tengan el carácter
de inevitables y obligatorios122”.123
Por su parte, el SII lo entendía como el “[s]acrificio económico que, sin tener el carácter de
costo, dice relación con el funcionamiento y desarrollo de la empresa como una unidad productiva”124, exi-
giendo siempre, una correlación irrestricta entre el mencionado sacrificio económico y la
generación de un ingreso paralelo. Dicha posición del ente fiscalizador era esencialmente
relevante a la fecha de fiscalizar a los contribuyentes, situación en la cual, en muchos casos,
se llegaba a rechazar diversos desembolsos que, si bien no tenían una correlación directa
con un ingreso, sí tenían la potencialidad de generarlos; o al menos, eran ineludibles,
inevitables y necesarios para el contribuyente.
Estas y otras consideraciones fueron tomadas en cuenta por el ejecutivo, quien en el
Mensaje N°107-336 de fecha 23 de agosto de 2018, con el que sometió a consideración
de la honorable Cámara de Diputados de la época el proyecto de Ley que Modernizó la
legislación Tributaria -que finalizó con la promulgación de la Ley N°21.210-, indicó lo
siguiente:
“En los últimos años y especialmente a raíz de la incorporación de la Norma General Antielusiva
(“NGA”), el servicio de alguna manera recrudeció el rechazo de gastos en la determinación de la renta
líquida imponible, aplicando esta norma especial de antielusión de manera bastante extendida, y po-
niendo en tela de juicio o privando al contribuyente de la posibilidad de deducir gastos que resultan en
interés del negocio de la empresa, y que pena a no generar rentas de manera directa, sí son necesarios
para desarrollar el giro”125.
122
Corte Suprema, Rol N°7343-2012, 24/10/2013.
123
Biblioteca del Congreso Nacional de Chile / CBN, “Historia de la Ley N°21.210”, pág. 6.
124
Oficios 216/1999, 2566/2000 y 1118/2004 del SII.
125
Mensaje Ley N°21.210, Chile.
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ANUARIO DE DERECHO TRIBUTARIO • N° 15, DICIEMBRE DE 2023
I
REFORMAS TRIBUTARIAS Y EVOLUCIÓN DE LA LEY SOBRE
EL IMPUESTO A LA RENTA
La Ley sobre el Impuesto a la Renta contenida en el Art. primero permanente de la LIR
ha sufrido una serie de reformas, las que se han intensificado en los últimos años. Si bien
la referida Ley ha experimentado múltiples modificaciones a la fecha, podemos encontrar
antecedentes previos de la LIR en nuestro país que datan del año 1924.
En efecto, la Ley N°3.996 promulgada el 2 de enero de 1924, estableció un “impuesto
sobre las rentas” conforme a las 6 categorías establecidas en el mencionado cuerpo nor-
mativo. En lo atingente a la evolución del concepto de “gasto necesario”, el Art. 18°
de la referida norma señalaba, en relación a la forma del “cómo determinar” la renta
imponible, lo siguiente: “La renta imponible de cualquiera industria o comercio será la diferencia
que resulte de las entradas brutas una vez deducidos los gastos y amortizaciones necesarios para
producirlas”.126
Como se puede apreciar, ya en ese entonces se mencionaba un concepto de “gasto
necesario”, más no existía una definición de qué se entendía por el mismo, abriendo una
ventana a la interpretación por parte de los contribuyentes.
En dicho orden de cosas y si bien no todas las sucesivas reformas modificaron los
requisitos del “gasto necesario”; las principales modificaciones a la LIR son las siguientes:
1. REFORMA DE 1925
La Ley N°3.996 fue modificada por los Decretos 330 y 755 del 12 de marzo y 18 de
diciembre de 1925 respectivamente; incorporándose a través de dichas reformas el IGC
y el IA que gravaba rentas de las sucursales de empresas extranjeras que ejercieran sus
actividades en Chile, así como también las obtenidas por personas naturales con domicilio
en Chile que se ausentasen por cierto periodo de tiempo.
126
Ley N°3.996, Chile.
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EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE “GASTO NECESARIO”… / Carlos Castillo G. y Cristóbal Basaure A.
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II
INCISO PRIMERO DEL ART. 31 DE LA LEY SOBRE EL IMPUESTO
A LA RENTA. EL GASTO NECESARIO PARA PRODUCIR LA RENTA
1. EL GASTO NECESARIO PARA PRODUCIR LA RENTA
De acuerdo con el Art. 31 de la LIR, los contribuyentes pueden deducir de su renta bruta,
todos los gastos necesarios para producirla, que no hayan sido rebajados como costo y
que se encuentren pagados o adeudados en el ejercicio correspondiente, siempre que se
acrediten o justifiquen fehacientemente ante el SII.
Efectivamente el inciso primero del Art. 31 de la LIR señala que:
“La renta líquida de las personas referidas en el artículo anterior se determinará deduciendo de la
renta bruta todos los gastos necesarios para producirla, entendiendo por tales aquellos que tengan
aptitud de generar renta, en el mismo o futuros ejercicios y se encuentren asociados al interés, desarrollo
o mantención del giro del negocio, que no hayan sido rebajados en virtud del artículo 30°, pagados o
adeudados, durante el ejercicio comercial correspondiente, siempre que se acrediten o justifiquen en
127
El mayor énfasis nos corresponde.
128
Ley N°21.210, Chile.
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EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE “GASTO NECESARIO”… / Carlos Castillo G. y Cristóbal Basaure A.
forma fehaciente ante el Servicio. No se deducirán los gastos incurridos en la adquisición, mantención o
explotación de bienes no destinados al giro del negocio o empresa, de los bienes de los cuales se aplique
la presunción de derecho a que se refiere el literal iii) del inciso tercero del artículo 21 y la letra f), del
número 1°, del artículo 33, como tampoco en la adquisición y arrendamiento de automóviles, station
wagons y similares, cuando no sea éste el giro habitual, y en combustible, lubricantes, reparaciones,
seguros y, en general, todos los gastos para su mantención y funcionamiento. No obstante, procederá
la deducción de los gastos respecto de los vehículos señalados, cuando el Director, mediante resolución
fundada, lo establezca por cumplirse los requisitos establecidos en la primera parte de este inciso”
Con todo, el Inc. cuarto de la misma norma, enumera una serie de erogaciones que
cumpliendo los requisitos particulares de cada numeral y además los requisitos indicados
en el inciso primero, clasificarán como “gastos necesarios” para producir la renta y, por
ende, podrán ser rebajados de la base imponible del contribuyente. En efecto el inciso en
comento señala que “[p]rocederá la deducción de los siguientes gastos especiales, siempre que, además
de los requisitos que para cada caso se señalen, cumplan los requisitos generales de los gastos a que se refiere
el inciso primero, en la medida que a estos últimos les sean aplicables estos requisitos generales conforme a
la naturaleza del gasto respectivo: (…)”.
El SII ha precisado en diversos pronunciamientos los requisitos necesarios para calificar
un gasto como necesario para producir la renta y, por consiguiente, susceptible de ser rebajado
en la determinación de la renta líquida imponible.
Tales requisitos son los siguientes:
a. Que se relacione directamente con el giro o actividad que desarrolla;
b. Que se trate de gastos necesarios para producir la renta, entendiéndose esta ex-
presión en el sentido de lo que es menester, indispensable o que hace falta para un
determinado fin, contraponiéndose a lo superfluo. En consecuencia, el concepto de
gasto necesario debe entenderse como aquellos desembolsos de carácter inevitables
u obligatorios, considerándose no sólo la naturaleza del gasto, sino que además
su monto, es decir, hasta qué cantidad el gasto ha sido necesario para producir la
renta del ejercicio anual. Con todo, actualmente este requisito se ha flexibilizado,
incluyéndose el concepto de aptitud de generar renta, en el mismo o futuros ejercicios. En
efecto, el SII indica al respecto que, de acuerdo con la incorporación del elemento
de aptitud, ahora “no sólo son gastos necesarios aquellos desembolsos que generen rentas gravadas
con el IDPC (IDPC), sino aquellos que sean aptos o tengan la potencialidad para generar rentas,
sea en el mismo ejercicio en que se efectúa el gasto o en los futuros ejercicios, aunque en definitiva
no se generen”129. En ese orden de cosas, cabe indicar, que hay ciertos gastos enume-
rados en el Inc. 4 del Art. 31 de la LIR, que por expresa naturaleza jurídica y por
las mismas instrucciones del SII, no deben cumplir con el requisito de necesidad;
entre ellos se encuentran los del N°13 y 14.
c. Que no se encuentren ya rebajados como parte integrante del costo directo de los
bienes y servicios requeridos para la obtención de la renta;
129
Servicio de Impuestos Internos, Circular N° 53 de 2020.
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d. Que el contribuyente haya incurrido efectivamente en el gasto, sea que éste se en-
cuentre pagado o adeudado al término del ejercicio. De este modo, para el debido
cumplimiento de este requisito, es menester que el gasto tenga su origen en una
adquisición o prestación real y efectiva y no una mera apreciación del contribuyente;
y,
e. Que se acredite y justifique en forma fehaciente ante el SII, es decir, el contribu-
yente debe probar la naturaleza, necesidad, efectividad y monto de los gastos con
los medios probatorios de que disponga, pudiendo el Servicio impugnarlos, si por
razones fundadas no se estimaren fehacientes.
2. LA APTITUD O POTENCIALIDAD
Como hemos indicado, el elemento de “aptitud” o “potencialidad” fue incorporado reciente-
mente en la LIR130, con el objetivo de flexibilizar el vínculo irrestricto entre el ingreso y gasto.
En efecto, con la incorporación del elemento de aptitud, la idea, es que no sólo fuesen
gastos necesarios aquellos desembolsos que generasen (hoy o en la inmediatez) rentas
gravadas con el IDPC, sino aquellos que fueren aptos o tuviesen la potencialidad para
generar rentas afectas a dicho impuesto, sea en el mismo ejercicio en que se efectúa el
gasto o en los futuros ejercicios, incluso, cuando en definitiva, no se genere ningún tipo de
ingreso en el futuro131; siempre y cuando, se encuentren asociados al “interés, desarrollo
o mantención del giro o negocio” del contribuyente.
No obstante, la idea inicial y respecto a la aptitud el SII ha indicado que “una cuestión
es la aptitud de un desembolso para calificar como gasto –aptitud anclada en su potencialidad para generar
rentas– y, otra distinta, la forma de prorratear o distribuir ese desembolso –ya calificado como gasto– a
través del tiempo. Luego, lo primero (refiriéndose a la aptitud)132, en caso alguno, implica o dice relación
con descartar la exigencia de una correlación inmediata entre ingreso y gasto, como indica en su
presentación”133. Al respecto creemos que en esta última parte el SII yerra, ya que existen
una serie de erogaciones que no necesariamente traen de consigo, un ingreso de la mano,
y no obstante ello, son necesarias, obligatorias e inherencias para la mantención de la acti-
vidad o la continuidad del giro de un contribuyente. En ese orden de cosas, se encuentran
por ejemplo los desembolsos para la realización de actividades de esparcimiento para los
trabajadores de una empresa, donde la correlación de ese desembolso con un ingreso
futuro, es poco clara o incluso inexistente. Es más, era el mismo SII que en Circular N°53
de 2020 indicaba lo mismo, es decir, establecía a dichas erogaciones como ejemplos de
“gastos necesarios”, señalándose a su vez que “se entienden como necesarios para producir la renta
aquellos gastos destinados a propiciar un buen clima laboral cuyo origen es voluntario, sin una obliga-
ción contractual, tales como: celebraciones de fiestas patrias y navidad, aniversarios institucionales que son
130
A través de la ley N°21.210.
131
Esta última parte, como ha sido indicado, fue señalada por el SII en Circular N 53 de 2020,
132
El paréntesis nos corresponde.
133
Oficio N°2048 de 2021 y en idénticos términos también en Oficio N°49 de 2022 y en Oficio N°1588
de 2022.
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EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE “GASTO NECESARIO”… / Carlos Castillo G. y Cristóbal Basaure A.
parte de la costumbre, naturalmente dentro de un rango de montos establecidos”134. Bajo esta premisa,
el SII en el caso de un contribuyente (asociación gremial) que pretendía implementar un
programa de becas para pagar el arancel de personas que se encontrasen en el último año
de sus estudios superiores vinculados con los intereses del gremio, indicó que “el desembolso
que implican las becas no constituye un gasto que tenga aptitud o potencialidad de generar rentas afectas
a IDPC para la asociación gremial, ya sea actualmente o en ejercicios futuros, incumpliendo el requisito
de necesidad, esencial para su deducción en la determinación de la renta líquida imponible”135. Razones
similares por las cuales en otra consulta, el SII indicó que las donaciones no podían cla-
sificar como “gasto necesario” al no tener aptitud para generar rentas afectas a IDPC ni
“están asociadas al desarrollo o mantención de las actividades económicas del contribuyente, de forma que
no corresponde su deducción como gasto necesario para producir las rentas”136.
Cabe indicar que en el año 2022 y en el mismo orden de cosas el SII profundiza la
idea indicando que son “gastos aceptados aquellos relacionados con proyectos empresariales que interese
desarrollar en que existe una razonable vinculación entre el desembolso y la finalidad o propósito pre-
visto por el contribuyente al momento de efectuar dicho desembolso, pero que si, en definitiva, ese propósito
o finalidad se frustra, ello no torna en innecesario el gasto”137.
Con todo, el SII precisó que “además de la aptitud o potencialidad de generar rentas, los desem-
bolsos deben estar asociados al interés, desarrollo o mantención del giro o negocio, sea que su origen provenga
o no de una obligación contractual. Luego, si bien hay gastos que son transversalmente necesarios para el
desarrollo de las actividades económicas o para los distintos contribuyentes, por regla general la “necesidad”
del gasto deberá determinarse considerando, en los hechos, el giro del contribuyente o la actividad económica
que realiza, entendiendo que son necesarios los desembolsos que tienen por objeto el desarrollo o la mantención
del giro o actividad de la primera categoría, lo que comprende también la realización de nuevos proyectos o
actividades económicas que se tenga interés en desarrollar”. Asimismo, debe considerarse la razonabilidad
del gasto, para cuyo efecto, como se instruye en la Circular N° 53 de 2020, se debe distinguir entre ope-
raciones efectuadas con terceros independientes o no relacionados y operaciones efectuadas con partes
relacionadas”138. En efecto en el caso de las operaciones con relacionados, o en beneficio
de éstas, el SII indicó que “corresponde analizar especialmente que el monto del gasto sea razonable,
atendidas las circunstancias particulares del caso y el interés de la empresa que incurre en el desembolso”139.
Lamentablemente a la fecha, es poca la jurisprudencia administrativa del SII que trata
de darle un contenido o profundidad al concepto de “aptitud” y la poca existente, va más
en el sentido de seguir limitando y manteniendo la idea de la conexión entre el ingreso y
gasto. En efecto, en base a lo ya indicado podemos resumir:
• La aptitud o potencialidad, es la capacidad de un gasto (erogación) de poder gene-
rar rentas afectas a dicho impuesto, sea en el mismo ejercicio en que se efectúa el
134
Oficio N°738 de 2022.
135
Oficio N°534 de 2021.
136
Oficio N°2484 de 2023.
137
Oficio N°738 de 2022.
138
Oficio N°366 de 2021.
139
Oficio N°2940 de 2020.
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III
EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE “GASTO NECESARIO”,
EN LAS INSTRUCCIONES (CIRCULARES) DEL SII
1. CIRCULAR N° 127 DE 1975
En razón de la entrada en vigencia del Art. 7° permanente del DL N°824 de 1974, que
derogaba el Art. 64 de la Ley N°17.073, el SII dictó las instrucciones relacionadas con el
tratamiento tributario de los “gastos pendientes”. Cabe indicar que el concepto de “pendiente”
se refería a dichos gastos que no habían sido posibles de rebajar de la base imponible del
IDPC por no estar ni siquiera “adeudados”, es decir, no ser aún exigibles.
El SII indicó en dicha Circular que:
• Los gastos devengados o generados en el ejercicio comercial que estén pendientes
al 31 de diciembre de 1974, pueden ser rebajados de la renta bruta de dicho año
comercial, sin que importe que esos gastos pendientes sean exigibles por el acree-
dor o beneficiario en una fecha posterior al referido balance, siempre y cuando se
cumplan los requisitos señalados en la Ley e indicados en la Circular en comento.
• Los gastos devengados o generados a partir del 1 de enero de 1975, deben ser re-
bajados de la renta bruta de dicho año comercial, sin que importe que esos gastos
pendientes sean exigibles por el acreedor o beneficiario en una fecha posterior.
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EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE “GASTO NECESARIO”… / Carlos Castillo G. y Cristóbal Basaure A.
2. CIRCULAR N° 18 DE 1976
En dicha Circular, el SII precisó los componentes o requisitos mínimos que debía tener un
gasto para efectos de entenderse “adeudado”. En efecto el SII señaló que: “para que un gasto
se estime adeudado por la empresa, se hace imperativa la existencia de una obligación de pago posterior
que resulte indefectible, es decir, que la obligación de pago no sea eventual; todo ello independiente de su
exigibilidad”.
3. CIRCULAR N° 52 DE 1976
Referido a la provisión de la indemnización por años de servicio, en dicha Circular el SII
precisó que ésta calificará como un gasto adeudado “siempre que para la empresa constituya una
obligación el pago de esa indemnización, solamente condicionada en cuanto a su exigibilidad a la cesación
de los servicios del trabajador, de tal modo que exista, correlativamente y de parte de los trabajadores, el
derecho adquirido a percibirla”140.
4. CIRCULAR N° 53 DE 1978
En dicha Circular, el SII instruyó el tratamiento tributario que debía darse a los egresos
en que incurra un arrendatario de un inmueble, en su habilitación o acondicionamiento
como oficina, local de venta, bodega u otros, para su destinación a un giro o uso comercial,
industrial u otra actividad de las indicadas en los numerales 3 y 4 del Art. 20 de la LIR.
Al respecto, el SII:
• Señaló y preciso qué es lo que debía entenderse como reparaciones locativas,
mejoras necesarias y mejoras útiles. En efecto respecto a las mejoras locativas in-
dicó que éstas se referían a aquellas que tienen por objeto subsanar los deterioros
de los inmuebles, por su uso normal. Respecto a su tratamiento, indicó que éstas
clasificarían como gasto necesario rebajándose en el ejercicio en que se paguen o
adeuden. Respecto a las mejoras necesarias indicó que éstas se referían a aquellas
que tienen por finalidad reparar inmuebles que se arriendan en mal estado, bus-
cando mantenerlo en condiciones mínimas de uso, sin agregar valor importante
al inmueble. Respecto a su tratamiento, indicó que éstas tendrían el mismo tra-
tamiento que las mejoras locativas. Respecto a las mejoras útiles indicó que éstas
se refieren a aquellas que agregan valor al inmueble, tales como, erogaciones por
habilitación, remodelación o acondicionamiento de un inmueble. Respecto a su
tratamiento, indicó que éstas al pasar de pleno derecho al dominio del arrendador
(propietario) no podían contabilizarse como bienes propios del arrendatario (salvo
que las partes estipulasen algo distinto). Con todo permitió su rebaja, pero no como
un gasto “ordinario o común”141, sino que serían amortizables en el tiempo.
140
Servicio de Impuestos Internos, Circular N° 52 de 1976.
141
El SII usaba dicho concepto para referirse a aquellas erogaciones que podían rebajarse en un solo
ejercicio.
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5. CIRCULAR N° 36 DE 1988
En dicha Circular, el SII instruyó el tratamiento tributario y los requisitos para que la asig-
nación de movilización pudiese ser considerada como un gasto necesario para la empresa.
Cabe indicar que antes de dicha fecha la suma o cantidad que era aceptada como gasto,
estaba contenida en el Art. 20 del DL N°97 de 1973; exigiéndose ahora el cumplimiento
de los requisitos del inciso primero del Art. 31 de la LIR, siempre que además fuese ra-
zonable a juicio del Director Regional.
En razón de ello en dicha Circular se establecieron los requisitos (que hoy son generales
de todo gasto) para que dichas erogaciones fuesen aceptadas, los cuales son: (i) Que sean
necesarios para producir la renta, es decir, inevitables u obligatorios, indicándose además
que el monto haya sido efectivamente necesario para producir la renta de la empresa; (ii) Que
guarden relación con el giro del negocio; (iii) Que se trate de gastos pagados o adeudados;
(iv) Que se acrediten o justifiquen ante el SII; (v) Que sean desembolsos del ejercicio; y, (vi)
Que no se encuentren formando parte del costo directo de bienes y servicios.
Si bien no guarda estricta relación con el tema, es menester indicar que dicha Circular
fijó criterios o parámetros cuantitativos para que una asignación de movilización califi-
que como un ingreso no renta para los trabajadores, en razón del N°14 del Art. 17 de
la LIR.
6. CIRCULAR N° 37 DE 1995
En dicha Circular, el SII instruyó el tratamiento tributario de los gastos rechazados,
con razón de la publicación de la Ley N°19.398, la cual mediante su Art. 3° modificó los
Arts. 21, 31, 33 N°1, letra f) y 101 de la LIR, con el objeto de gravar determinados actos
u operaciones, que representaban erogaciones o desembolsos efectivos, o retiro de bienes
de la empresa.
Cabe indicar que en dicha Circular el SII precisó que:
• Dichos desembolsos no se aceptarían como gastos, al relacionarse con bienes que
no están destinados al giro o actividad de la empresa, ya que están siendo usados
para fines personales por sus propietarios, socios accionistas y demás personas que
indica el Art. 21 y la letra f) del N° 1 del Art. 33, desembolsos o cantidades que
pueden provenir por sumas pagadas, adeudadas o determinadas por la adquisición,
mantención, habilitación, reparación o depreciación de tales bienes.
• Que dicho tratamiento aplicaría a los gastos a los desembolsos que las empresas
incurran por bienes que sean tanto de su propiedad como arrendados a terceros,
incluyendo los bienes adquiridos o recibidos mediante sistema leasing, para ser
entregados a las personas antes indicadas para su uso o goce personal.
80
EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE “GASTO NECESARIO”… / Carlos Castillo G. y Cristóbal Basaure A.
7. CIRCULAR N° 59 DE 1997
En dicha Circular, el SII dictó las instrucciones sobre el tratamiento tributario respecto a
las asignaciones de traslación, no solo para efectos de que éstas calificasen como un INR
para los trabajadores, sino para que pudiesen ser rebajadas por la empresa como gasto
necesario. Respecto al tratamiento para la empresa, señaló que estos reembolsos por tras-
lación podrían ser rebajados como gastos necesarios cuándo: (i) Se acredite la obligación
de pago de tales asignaciones (en virtud de contratos y/o convenios colectivos celebrados
con los trabajadores); (ii) Se acredite que son de propiedad de los trabajadores los vehículos
-cualquiera que sea su tipo-, que éstos utilizan en el cumplimiento de sus funciones y que
van en directo beneficio de la empresa; (iii) Que las sumas a reembolsar se determinen
mediante algún procedimiento objetivo que permita medir el monto efectivamente incu-
rrido por el trabajador por la utilización de su vehículo; (iv) Que, no se trate de cantidades
fijas, estimadas o globales que no estén fundamentadas en el uso efectivo del vehículo,
sino que correspondan a gastos efectivamente incurridos debidamente acreditados con
la documentación correspondiente; (v) Que, no se pretenda con el otorgamiento de tales
asignaciones, financiar el traslado del trabajador de su casa-habitación a las oficinas de la
empresa, ya que en dicho caso se trataría de una “asignación de movilización”; (vi) Que no
se otorguen tales asignaciones en forma generalizada a todos los trabajadores de la empresa.
Es menester indicar que dicha Circular fijó también criterios o parámetros cuantita-
tivos para que dichos reembolsos califiquen como Ingresos no Renta (“INR”) para los
trabajadores de la empresa.
8. CIRCULAR N° 37 DE 1998
En dicha Circular, el SII dictó las instrucciones sobre el tratamiento tributario respecto
al procedimiento de operación en las ventas de colaciones por medio de vales o cupones.
Cabe indicar que en dicha Circular el SII nuevamente instruyó criterios de proporciona-
lidad, para que dichos desembolsos sean aceptados como gastos necesarios; indicando,
por ejemplo que: “En todo caso, la cantidad de este tipo de vales que se entregue mensualmente no
podrá ser superior a la cantidad que resulte de multiplicar un 10 % del número total de trabajadores de la
empresa por el número de días a trabajar por las personas antes indicadas o bien, idéntica a la cantidad
que resulte de multiplicar el número de trabajadores temporales o part-time que sean contratados por las
empresas clientes por el número de días trabajados por ellos”142.
142
Servicio de Impuestos Internos, Circular N° 37 de 1998.
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ANUARIO DE DERECHO TRIBUTARIO • N° 15, DICIEMBRE DE 2023
9. CIRCULAR N° 49 DE 2006
En dicha Circular, el SII instruyó el tratamiento tributario respecto a los desembolsos
efectuados por las empresas para la construcción y mejoramiento de caminos públicos.
Para dichos efectos, el SII nuevamente utilizó criterios de proporcionalidad y/o racio-
nalidad para su aceptación, indicando por ejemplo que “El monto del gasto será equivalente a
aquella parte del aporte que guarde razonable correspondencia con los menores costos de transporte y
carga en que incurrirá la empresa. Para estos efectos, la empresa deberá contar con un análisis financiero
que permita comparar su estructura de costos de transporte antes y después del aporte, elaborado bajo una
metodología de evaluación de proyectos reconocida por el Sistema Nacional de Inversiones del Ministerio
de Planificación o similar (…)”.
143
Servicio de Impuestos Internos, Circular N° 45 de 2013.
144
Servicio de Impuestos Internos, Circular N° 1 de 2015.
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EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE “GASTO NECESARIO”… / Carlos Castillo G. y Cristóbal Basaure A.
145
Salvo autorización previa del SII.
146
Servicio de Impuestos Internos, Circular N° 5 de 2018.
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ANUARIO DE DERECHO TRIBUTARIO • N° 15, DICIEMBRE DE 2023
• Criterio temporal: En qué épocas del año y, en qué horarios del día o semana
los vehículos en cuestión son utilizados efectivamente en el desarrollo del giro.
• Criterio territorial: Determinación de si los vehículos serán utilizados en
zonas urbanas, rurales o extremas, lo que necesariamente implica una adecuación
técnica del tipo de vehículo seleccionado. Cabe indicar que estos criterios, debían
tener una relación estrecha con el criterio funcional o el modelo de negocios de la
empresa.
• Criterio económico: Adicionado a todo lo anterior, es necesario que exista
proporcionalidad en los valores de adquisición, mantención y utilización de los
respectivos vehículos y la realidad económica de la sociedad o empresa.
147
Servicio de Impuestos Internos, Circular N° 32 de 2020.
148
El mayor énfasis nos corresponde.
84
EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE “GASTO NECESARIO”… / Carlos Castillo G. y Cristóbal Basaure A.
Tanto así que el SII indicó en la mencionada Circular que “Considerando que un determi-
nado desembolso no garantiza la obtención cierta de una renta, la existencia de operaciones o negocios
cada vez más sofisticados y las nuevas o más estrictas exigencias que la sociedad, la Ley o la autoridad
administrativa imponen a las actividades económicas, se incorporó en el inciso primero del Art. 31 una
definición de gastos “necesarios” para producir la renta, estableciendo que deben entenderse por tales
“aquellos que tengan aptitud de generar renta, en el mismo o futuros ejercicios y se encuentren asociados al
interés, desarrollo o mantención del giro del negocio149”150.
IV
EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE “GASTO NECESARIO”
EN LA JURISPRUDENCIA JUDICIAL
Habiendo analizado la evolución del concepto de gasto necesario en materia adminis-
trativa por medio del estudio de las instrucciones (circulares) relevantes del SII; así como
también las reformas tributarias de la LIR; corresponde ahora abocarnos en algunos pro-
nunciamientos por parte de nuestros tribunales superiores de justicia en torno al sentido
y alcance del concepto de “gasto necesario” para producir la renta, y si se ha compartido la
interpretación y requisitos que ha sostenido el SII.
Como hemos expuesto latamente hasta este punto, la interpretación de cuáles o qué
erogaciones sí son gastos necesarios no ha sido un tema sin controversia; circunstancia que
se mantuvo y fue esencial para la dictación de la Ley N° 21.210. En ese orden de ideas,
nuestra CS, por medio de distintos fallos, efectuó una definición de dicho concepto, arri-
bando a sus propias conclusiones en cuanto a qué desembolsos o cuáles eran los requisitos
de dicho concepto, todo según se detalla en las sentencias que se exponen a continuación:
149
Servicio de Impuestos Internos, Circular N° 53 de 2020.
150
El mayor énfasis nos corresponde.
151
Asesorías e Inversiones Cinque Terre Limitada con Servicio de Impuestos Internos (2009): Corte
Suprema de Chile, Rol N°9154-2009, 16/06/2012.
85
ANUARIO DE DERECHO TRIBUTARIO • N° 15, DICIEMBRE DE 2023
152
El mayor énfasis nos corresponde.
153
Corte Suprema de Chile, Rol N° 9606-2011, 02/04/2013.
154
Corte Suprema de Chile, Rol N° 7657-2013, 16-09-2014.
86
EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE “GASTO NECESARIO”… / Carlos Castillo G. y Cristóbal Basaure A.
155
El mayor énfasis nos corresponde.
156
Corte Suprema de Chile, Rol N° 8241-2013, 10-11-2014.
157
El mayor énfasis nos corresponde.
158
Corte Suprema de Chile, Rol N° 7092-2015, 24-04-2016.
87
ANUARIO DE DERECHO TRIBUTARIO • N° 15, DICIEMBRE DE 2023
159
El mayor énfasis nos corresponde.
160
Corte Suprema de Chile, Rol N° 3972-2017, 12-02-2019.
161
El mayor énfasis nos corresponde.
162
Corte Suprema, Rol N° 36727-2017, 17-02-2020.
88
EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE “GASTO NECESARIO”… / Carlos Castillo G. y Cristóbal Basaure A.
Respecto al concepto de “gasto necesario”, la Corte señaló: “Cuarto: […] Si bien el concepto
de gasto necesario no ha sido definido por la Ley sobre Impuesto a la Renta, esta Corte ha concluido, a
partir de la lectura del Art. 31 de la normativa que la regula, que sin duda se refiere a aquellos gastos que
se relacionan directamente con el ejercicio o giro de la sociedad, que sean necesarios para producir la
renta y que tengan el carácter de inevitables y obligatorios163. Esta última característica se desprende de
la significación gramatical del vocablo “necesarios”, esto es, aquellos desembolsos en que inevitablemente
ha debido incurrir el contribuyente para generar la renta líquida imponible que se pretende determinar”164.
Como se puede apreciar, la Corte comienza a unificar su criterio, distinguiendo cla-
ramente los elementos esenciales del gasto y entregando sentido al vocablo “necesario”.
CONCLUSIONES
El concepto de “gasto necesario” para producir la renta de las empresas, efectivamente ha
evolucionado desde un punto de vista legal, como también, en la interpretación judicial
y administrativa.
Como se ha revisado y si bien se han mantenido en el tiempo ciertos requisitos o
elementos esenciales del “gasto necesario”, a partir del año 2014, el SII recrudeció la
fiscalización de qué desembolsos sí podían ser rebajados por los contribuyentes y cuales
no; procediendo a cobrar el impuesto sanción establecido en el Art. 21 de la LIR a todos
aquellos gastos rechazados por el ente fiscalizador.
En ese orden de cosas y en base a la necesidad de redefinir los elementos esenciales, se
dictó la Ley N°21.210 que vino en introducir el elemento de aptitud dentro del concepto
de “gasto necesario”, para efectos de ampliar la definición de los mismos. Con todo, el
mismo SII ya había ampliado su interpretación administrativa a partir del año 2018.
En nuestra opinión, la eliminación del vínculo irrestricto entre ingreso y gasto es
necesaria efectivamente desde el año 2014 e incluso antes; época en donde el SII efectiva-
mente rechazó muchas erogaciones que, a todas luces, al menos, no debían castigarse con
el impuesto sanción del Art. 21 de la LIR (tales como los honorarios de asesoría jurídica
para la defensa judicial de un contribuyente).
Lamentablemente el SII en los últimos oficios ha mantenido la necesidad de la vincula-
ción entre un gasto con un ingreso futuro potencial; cuando -en nuestro entendimiento- el
objetivo de la Ley N°21.210, era liberar a los contribuyentes del recrudecimiento en el
rechazo de los gastos por parte del SII, en casos donde un desembolso sí es obligatorio y
necesario para la mantención del giro o la actividad de un contribuyente pero éste NO
trae de la mano ni siquiera la potencialidad de un ingreso futuro. El problema acá, en-
tendemos, es haber incorporado un concepto (aptitud o potencialidad) sin definición, ni
elementos objetivos que permitan determinar cuándo se cumple o no; sino que, imbuido
de un elemento subjetivo, que será eventualmente cuestionado por el SII.
163
El mayor énfasis nos corresponde.
164
Corte Suprema de Chile, Rol N° 5392-2018, 15-06-2020.
89
ANUARIO DE DERECHO TRIBUTARIO • N° 15, DICIEMBRE DE 2023
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QUE AFECTA A LAS PERONAS NATURALES”, publicada en el Diario Oficial de fecha 28
de septiembre de 2001 (Chile).
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DE CAPITALES Y FLEXIBILIZA EL MECANISMO DE AHORRO VOLUNTARIO”,
publicada en el Diario Oficial de fecha 07 de noviembre de 2001 (Chile).
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DE LA ENAJENACION DE ACCIONES DE SOCIEDADES ANONIMAS ABIERTAS”,
publicada en el Diario Oficial de fecha 25 de abril de 2002 (Chile).
Biblioteca del Congreso Nacional de Chile / CBN, “Historia de la Ley N°21.210”, pag. 6.
90
EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE “GASTO NECESARIO”… / Carlos Castillo G. y Cristóbal Basaure A.
165
Conforme al acta N°44-2022 de la Corte Suprema, se resguarda la identidad de las partes a través
de la anonimización.
91
ASPECTOS RELEVANTES EN EL DESARROLLO
DE INCENTIVOS TRIBUTARIOS EN MATERIA
DE I+D+i
Roberto van Hasselt Garrido166
RESUMEN
Una de las principales herramientas utilizadas por los países para fomentar la inversión
en I+D+i son los incentivos tributarios. Estos deben lograr un equilibrio entre el estímulo
a la inversión y la integridad del sistema tributario, a fin de maximizar los beneficios que
este tipo de inversiones generan, pero sin que ello implique un menoscabo sustancial en
la recaudación fiscal. Por ello, en el presente artículo se realiza una descripción somera de
los elementos que, a nivel comparado, se utilizan en el diseño de este tipo de beneficios
tributarios y los riesgos asociados a una deficiente técnica legislativa, analizando luego
la norma chilena en atención a tales consideraciones.
INTRODUCCIÓN
La ciencia se califica como “el motor del progreso” por cuanto genera un notable aumento
de la productividad de las empresas y redunda en un despegue del crecimiento económico
de los países en los que se desarrolla167. Por ejemplo, The Oxford Encyclopedia of Economic History
cita estudios que “atribuyen el 90 % del crecimiento de la renta desde 1780 en Inglaterra
y Estados Unidos a la innovación tecnológica, no a la mera acumulación de capital”168.
Paralelamente, existe vasta evidencia que da cuenta que los retornos sociales de la
investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+i)169 en sí son mucho más altos que los
166
Abogado, Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de Universidad Austral de Chile. Magister en
Tributación de la Universidad de Chile.
167
Méndez-Morales y Muñoz (2019), pp. 158-172.
168
Provel, Virginia. “Economic Scene; What separates rich nations from poor nations? History can
provide some answers”. The New York Times, jueves 1° de enero de 2004. Disponible en: <https://
www.nytimes.com/2004/01/01/business/economic-scene-what-separates-rich-nations-poor-nations-
history-can-provide-some.html> [fecha de consulta: 9 de diciembre de 2023].
169
En Chile se ha usado principalmente el concepto de I+D en su acepción más tradicional, com-
prendiendo tres tipos de actividades: investigación básica, investigación aplicada y desarrollo
92
ASPECTOS RELEVANTES EN EL DESARROLLO DE INCENTIVOS TRIBUTARIOS… / Roberto van Hasselt G.
retornos privados170, lo cual justifica teóricamente la intervención estatal, por cuanto permite
mitigar las deficiencias del mercado asociadas a las externalidades positivas generadas171.
Así, por ejemplo, la inversión realizada en el Proyecto Genoma Humano tuvo un
costo cercano a los US$2.700MM, cantidad que difícilmente se habría podido financiar
únicamente con aportes privados. Según un estudio realizado el 2013, producto de este
gran hito de la ciencia moderna, por cada dólar público invertido se generaron al menos
65 dólares para la economía estadounidense172, sin contar la gran cantidad de vidas que
se han salvado o que han gozado de una mejora sustancial de calidad gracias a estas
investigaciones.
Así, un desarrollo robusto en I+D+i en un país puede generar un círculo virtuoso
de crecimiento social y económico, ya que implica la formación y atracción de recursos
humanos altamente calificados, la mejora de infraestructura (activos fijos tecnológicos)
y la adquisición o creación de intangibles patentables, mediante los cuales se refuerza
el desarrollo de futuros proyectos que nuevamente enriquecerán el capital humano, la
infraestructura tecnológica y la creación de patentes.
Las actividades de investigación tienen como principal característica que se tratan de
inversiones económicamente riesgosas (por cuanto no hay certeza sobre el resultado que
se puede obtener), y que pueden llegar a ser altamente costosas, motivo por el cual no
siempre cuentan con los niveles de inversión socialmente óptimos. Si bien esto ya importa
una traba para la investigación aplicada y el desarrollo experimental (los cuales buscan
algún tipo de retorno), puede implicar una completa desfinanciación de los proyectos de
“investigación básica”, por cuanto no necesariamente se efectúan con el afán de generar
algún tipo de producto o proceso con una rentabilidad asociada.
Fomentar ambos tipos de investigación (básica y aplicada) puede tener impactos eco-
nómicos y sociales importantes. Un ejemplo de ello es el descubrimiento realizado por
Francis Mujica, quien investigando porqué ciertas bacterias eran capaces de sobrevivir
bajo concentraciones muy altas de sal (investigación básica), terminó descubriendo una
secuencia genética denominada CRISPR173, la cual permitió el desarrollo de la herra-
mienta de edición genética CRISPR-cas9 (investigación aplicada), por el cual las biólogas
Emmanuelle Charpentier y Jennifer Doudna ganaron el Premio Nobel de química en
2020, y que permite editar el ADN de cualquier organismo de forma simple y a bajo
93
ANUARIO DE DERECHO TRIBUTARIO • N° 15, DICIEMBRE DE 2023
costo, y mediante el cual se están desarrollando diversos tratamientos para curar todo tipo
de enfermedades (ej.: VIH, la distrofia muscular de Duchenne, el Huntington, la fibrosis
quística, diversas formas de cáncer, entre muchas otras).
Ahora bien, los ejemplos dados corresponden a casos excepcionales (pero sumamente
relevantes en lo que a su aporte se refiere), siendo muy frecuente que grandes inversiones
no logren generar los retornos esperados. Un ejemplo icónico fue el primer teléfono con
pantalla táctil de Blackberry, un producto que no logró hacerse de un espacio en el mercado
y que le generó a la compañía pérdidas por cientos de millones de dólares.
Si bien existen una gran cantidad de variables que inciden en las inversiones de I+D+i
en un país (infraestructura, estabilidad política y macroeconómica, robustez de sus insti-
tuciones, las normas de regulación de la propiedad intelectual e industrial, etc.), en lo que
respecta a las políticas de Estado, normalmente se recurre al financiamiento directo y a
los incentivos tributarios. La coexistencia de ambos mecanismos deriva de los distintos
beneficios que cada uno de estos puede otorgar (política mixta).
El financiamiento directo otorga al Estado mayor control sobre los proyectos que
desea fomentar174. Además, ha demostrado tener un mejor resultado en el fomento de la
investigación (ya sea básica como aplicada, en los casos que no necesariamente se busca
a un nuevo producto o proceso) 175.
Por su parte, los incentivos tributarios han demostrado ser más adecuados para fo-
mentar actividades de desarrollo, de carácter más experimental, y dirigidas precisamente
a la búsqueda de nuevos productos o procesos productivos176. Además, son herramientas
menos selectivas y de menor costo de administración177.
Para efectos del presente artículo, se analizarán los incentivos tributarios como meca-
nismo de fomento estatal al I+D+i. Así, se estudiarán sus aspectos generales, principal-
mente desde las dos herramientas más utilizadas en esta área (los incentivos basados en
los gastos en I+D+i y los incentivos basados en los ingresos generados por actividades de
I+D+i), a fin de identificar sus características, ventajas y desventajas, funcionamiento a
nivel comparado y, principalmente, los elementos claves para una adecuada elaboración
de este tipo de instrumentos.
I
ASPECTOS GENERALES
La complejidad de abordar los programas de los incentivos tributarios consiste en su
dificultad para ser evaluados y comparados, existiendo una amplia gama de mecanismos
que pueden ser utilizados (los cuales varían dependiendo de los fines específicos de las
políticas de cada país) y cuyos resultados pueden diferir tanto por los elementos técnicos
174
González et al. (2021), p. 8.
175
OECD (2020), pp. 46-50.
176
Ibid.
177
González et al. (2021), p. 8.
94
ASPECTOS RELEVANTES EN EL DESARROLLO DE INCENTIVOS TRIBUTARIOS… / Roberto van Hasselt G.
178
Agostini y Jorratt (2013), pp. 21-22.
95
ANUARIO DE DERECHO TRIBUTARIO • N° 15, DICIEMBRE DE 2023
En lo que respecta a la diferenciación de acuerdo con el tamaño, hay evidencia que señala
que los incentivos son más eficientes en PYMES que en las grandes empresas, dado que
estas, en promedio, invierten menos I+D+i que las empresas más grandes (y por lo mismo
este tipo de medidas, a nivel porcentual, genera un mayor impacto). De manera similar,
tampoco se genera un aumento considerable de gasto en I+D+i en industrias que, por su
naturaleza, son altamente intensivas en investigación (productos farmacéuticos, fabricación
de ordenadores, I+D científica)179. Este es un aspecto relevante al momento de desarrollar
un incentivo tributario, toda vez que permite evitar problemas de redundancia, esto es,
que se otorguen incentivos para inversiones que se efectuarían aun en ausencia de estos180.
Por otro lado, hay evidencia que respalda la idea de que, respecto los grupos de em-
presas multinacionales, los niveles de inversión no varían sustancialmente ante incentivos
tributarios. Esto no significa que estas medidas les resulten indiferentes, ya que, aun ante
los mismos niveles de inversión intragrupo, estas empresas tienden a aprovechar este tipo
de beneficios y reubicar estas inversiones en las jurisdicciones que les puedan resultar
más atractivas tributariamente181, lo cual implica que el incentivo únicamente beneficia al
grupo empresarial, pero a nivel global termina implicando una menor recaudación fiscal.
En cuanto a su funcionamiento a nivel comparado, si bien la mayoría de los incentivos
tributarios que aplican los países europeos son generales (permitiendo mantener la neutra-
lidad de la política tributaria), existen instancias donde el instrumento se aplica focalizando
por tamaño de empresas, privilegiando normalmente a las empresas pequeñas y medianas
(Francia, Grecia, Hungría, Japón, Estados Unidos, Reino Unido, entre otros)182.
Otra forma de focalización del incentivo es según edad de las empresas, usualmente
favoreciendo a las jóvenes (startups) como es el caso de Bélgica, Países Bajos, Francia,
Estados Unidos, Israel y Portugal. También la focalización se ha utilizado para promover
el desarrollo de I+D+i en ciertas regiones geográficas de un país, como se ha hecho en
Canadá, Grecia, Israel, Polonia, España y Estados Unidos183; o ciertos sectores productivos,
como es el caso de Israel, donde se fomenta el desarrollo de empresas de biotecnología y
nanotecnologías o en Bélgica y Portugal, donde parte del incentivo favorece a las tecno-
logías medioambientales.
Al respecto, hay evidencia que respalda la idea de que los incentivos tributarios dirigidos
a sectores que producen para mercados nacionales o industrias extractivas generalmente
tienen poco impacto, mientras que aquellos dirigidos a sectores orientados a la exportación
y al capital móvil parecen ser relativamente efectivos184.
Finalmente, cabe hacer presente que, si bien utilizar herramientas de focalización de
los incentivos permite una mejor gestión de recursos y potenciar áreas que resulten de
179
OECD (2020), p. 10.
180
IMF et al. (2015), p. 11.
181
Hanappi y Whyman (2023), pp. 23-24.
182
Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile (2017), p. 14.
183
Ibid.
184
IMF et al. (2015), p. 4.
96
ASPECTOS RELEVANTES EN EL DESARROLLO DE INCENTIVOS TRIBUTARIOS… / Roberto van Hasselt G.
interés para un determinado gobierno, este tipo de políticas pueden resultar proteccionis-
tas, favoreciendo proyectos de escaso aporte social o en desmedro de otros que, pudiendo
serlo, carecen de apoyo estatal por encontrarse fuera del foco protegido; o también pueden
resultar poco eficientes por tener aparejados altos costos de fiscalización y administración.
Igualmente hay que considerar que la empresa podría elegir vías de innovación que sean
rentables en términos privados pero que no aporten mucho al bienestar social, y que
terminan implicando una menor recaudación.
II
INCENTIVOS BASADOS EN EL GASTO
Los incentivos tributarios basados en el gasto en I+D+i tienen como objetivo fo-
mentar el aumento de dichas actividades al reducir su costo después de impues-
tos. En los países de la OCDE, en el 2022, los incentivos tributarios basados en el
185
Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile (2017), p. 15.
186
OCDE (2023), pp. 12-13.
97
ANUARIO DE DERECHO TRIBUTARIO • N° 15, DICIEMBRE DE 2023
gasto fueron el instrumento más utilizado, siendo adoptado por 33 de los 38 países de la
organización187.
Este tipo de incentivos tienen como principal característica que no requieren de un
resultado en particular, lo que no solo otorga mayor libertad de investigación, sino que
también da un mayor margen de error y experimentación, esencial en todo proceso creativo.
El fundamento de este mecanismo está dado en que muchos de los beneficios asociados a la
I+D+i se pueden originar dentro el proceso mismo de investigación o como consecuencia
de este, aun cuando no exista un resultado patente, por cuanto estos proyectos pueden
generar una mejora en el capital humano, en infraestructura, adquisición de patentes,
generación de know how, etc.
Una desventaja es que estos incentivos tributarios pueden ser objeto de abuso o ma-
nipulación, como a través de la clasificación incorrecta de gastos como I+D+i o la sobre-
estimación del monto de la inversión en I+D+i. En este sentido, los incentivos tributarios
para la I+D+i basados en gastos pueden ser complejos y suponer una mayor carga admi-
nistrativa, reduciendo la eficiencia del sistema tributario. Por ello, su efectividad depende
de las características de diseño de los incentivos, resultando esencial que su desarrollo sea
efectuado de forma cuidadosa.
Así, además de las características generales, señaladas en el Título II (focalización,
límites, temporalidad), el diseño de este tipo de incentivos debe considerar los siguientes
elementos188:
187
OCDE (2023), p. 7.
188
OCDE (2023), p. 12.
189
Ibid.
98
ASPECTOS RELEVANTES EN EL DESARROLLO DE INCENTIVOS TRIBUTARIOS… / Roberto van Hasselt G.
(ya sea como pérdida de arrastre o como remanente de crédito, con distintas limitaciones
según sea el caso).
190
Bronwyn et al. (2009), p. 3.
191
OCDE (2023), p. 13.
99
ANUARIO DE DERECHO TRIBUTARIO • N° 15, DICIEMBRE DE 2023
192
Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile (2017), pp. 13-14.
193
Ibid.
100
ASPECTOS RELEVANTES EN EL DESARROLLO DE INCENTIVOS TRIBUTARIOS… / Roberto van Hasselt G.
III
INCENTIVOS BASADOS EN LOS INGRESOS
Si bien los incentivos tributarios basados en el gasto en I+D+i son los instrumentos de
política más utilizado en los países de la OCDE, los incentivos tributarios basados en los
ingresos han tenido un aumento considerable en los últimos años, pasando de solo cinco
países en el 2000 a 29 en 2022196. Sin embargo, a pesar de ser cada vez más utilizados
por los gobiernos como parte de una política mixta, la evidencia sobre su efectividad no
es categórica197. Probablemente, es por este motivo es que, salvo el caso de Luxemburgo,
todos los países que utilizan este método lo hacen en conjunto con los incentivos basados
en los gastos198.
194
OCDE (2023), p. 14.
195
OCDE (2023), p. 13.
196
González et al. (2023c), p. 9.
197
González et al. (2023a), p. 7.
198
González et al. (2023a), p. 12.
101
ANUARIO DE DERECHO TRIBUTARIO • N° 15, DICIEMBRE DE 2023
Estos incentivos otorgan beneficios tributarios a las empresas respecto de las utilidades
generadas como consecuencia de los procesos de I+D+i, por lo que, a diferencia del caso
anterior, condicionan el beneficio tributario al éxito de la actividad. En este sentido, los
incentivos tributarios basados en los ingresos pueden estar dirigido únicamente a los in-
gresos derivados de activos de propiedad intelectual, como las cajas de patentes (“IP box”)
introducida en Italia, la “Caja de Desarrollo de Conocimiento” (“Knowledge Development
Box”) de Irlanda y el régimen de “Exención de Impuestos sobre Ingresos de Adquisición de
Tecnología” introducido por Corea en 2015 como un incentivo temporal para las PYME
y las “empresas de alto potencial”199.
Si bien estos incentivos, al igual que el resto, nacen con la finalidad de ayudar a abordar
las fallas en el mercado y la posible subinversión en I+D+i, también pueden establecerse
debido a presiones competitivas que los países tengan para atraer o retener los activos
intangibles resultantes de la I+D+i, especialmente considerando que los activos intangibles
son altamente móviles, y el rendimiento de la I+D+i y la propiedad de propiedad intelectual
están concentrados en grandes empresas multinacionales que pueden reubicar funciones
por cualquier parte del mundo200. Luego, mantener o atraer este tipo de activos resulta
atractivo para los países por su impacto directo en la economía local y por el efecto recau-
datorio de adquirir y/o mantener la potestad tributaria sobre ganancias que estos generan.
El constante aumento en el número de este tipo de incentivos ha generado una
“competición a la baja” en las distintas jurisdicciones que los utilizan, llevando a una
disminución global de la tributación de los activos intangibles de I+D+i. En los países
de la Unión Europea, la tasa impositiva promedio efectiva de los activos intangibles de
I+D+i generados internamente ha disminuido del 23.2 % al 8,6 % entre 2000 y 2022201.
Si bien en el punto II ya se mencionaron algunas de las formas que pueden tomar los
incentivos tributarios, en términos generales, existen una serie de elementos que se deben
considerar al momento de diseñar un incentivo tributario basado en los ingresos, a saber:
1. TRIBUTACIÓN PREFERENCIAL
Los incentivos tributarios generalmente se conceden en forma de una exención respecto de
determinados ingresos (por ejemplo, República Checa, Grecia, Turquía, Chipre, Hungría
e Italia) o mediante una tasa impositiva reducida202.
199
OECD (2016), p. 19.
200
González et al. (2023b), p. 7.
201
González et al. (2023c), p. 45.
202
González et al. (2023a), pp. 29-32.
203
González et al. (2023a), pp. 15-16.
102
ASPECTOS RELEVANTES EN EL DESARROLLO DE INCENTIVOS TRIBUTARIOS… / Roberto van Hasselt G.
pueden crear incentivos para transferir la propiedad intelectual a entidades que podrían
beneficiarse de estos incentivos tributarios sin la generación de las externalidades positivas
buscadas.
Estas condiciones de desarrollo pueden ir desde requerir porcentajes mínimos de
participación en el costo del desarrollo del activo intangible (España, Países Bajos) o exigir
que la actividad sea desarrollada por el propio contribuyente o, al menos, cumpla con
ciertos estándares de participación (“qualifying development”) es su desarrollo (Reino Unido).
Otros países, como Francia, establecen un período mínimo de posesión de la propiedad
intelectual para que los activos adquiridos pudieran beneficiarse del incentivo.
A partir de 2015, el estándar mínimo de la Acción 5 del BEPS introdujo un “enfoque
de nexo” que vinculaba los beneficios fiscales basados en los ingresos a la proporción
de gastos incurridos por el contribuyente en el desarrollo del activo asociado. Para los
regímenes que siguen el estándar mínimo de la Acción 5 del BEPS, las condiciones de
desarrollo se introducen a través de un “nexus ratio”, el cual define la proporción de los
ingresos de propiedad intelectual que se pueden acoger al beneficio basado en los gastos
de I+D+i incurridos por el contribuyente (o subcontratados a partes no relacionadas). De
los 27 países con este tipo de incentivos vigentes en 2022, 21 (78 %) tenían condiciones
de desarrollo en línea con el enfoque de nexo204.
204
González et al. (2023b), p. 26.
205
Evers et al. (2015), pp. 517-520.
103
ANUARIO DE DERECHO TRIBUTARIO • N° 15, DICIEMBRE DE 2023
6. INCENTIVOS PREFERENCIALES
En algunas ocasiones se pueden acceder a tasas impositivas preferenciales sujetas a
condiciones específicas, ya sea según el tamaño o el área de la empresa, si la propiedad
intelectual fue desarrollada por la empresa o fue adquirida u otro tipo de condicionantes
especiales. Por ejemplo, en Italia, se puede acceder a una exención preferencial en caso
de invertir al menos el 90 % de las ganancias de capital en el mantenimiento o desarrollo
de otros activos intangibles en un periodo determinado206.
También, en 6 de los 22 países de la OCDE y 5 de los 17 países de la UE, los con-
tribuyentes más pequeños pueden acceder a un beneficio tributario para un conjunto
más amplio de activos intangibles con requisitos menos estrictos de protección formal en
ciertas circunstancias207.
IV
CASO CHILENO
La normativa nacional contiene diversas disposiciones que, de una u otra forma, establecen
beneficios tributarios que incentivan o promueven las inversiones en materia de I+D+i.
A modo ejemplar, cabe destacar las siguientes:
i. La LIR, en el Art. 31, N°11, permite deducir los gastos incurridos en la investigación
científica y tecnológica en interés de la empresa, aun cuando no sean necesarios para
producir la renta bruta del ejercicio, pudiendo ser deducidos en el mismo ejercicio
en que se pagaron o adeudaron o hasta en seis ejercicios comerciales consecutivos.
206
González et al. (2023a), p. 33.
207
González et al. (2023a), p. 7.
208
Ibid.
104
ASPECTOS RELEVANTES EN EL DESARROLLO DE INCENTIVOS TRIBUTARIOS… / Roberto van Hasselt G.
ii. El Art. 59 N°2 de la LIR permite eximir del IA a las sumas pagadas en el caso de
bienes y servicios exportables por investigación científica y tecnológica.
iii. El Art. 12, letra B), N° 10, de la LIVS exime de IVA la importación de los bienes
de capital que se destinen al desarrollo, exploración o explotación en Chile de
proyectos mineros, industriales, forestales, de energía, de infraestructura, de teleco-
municaciones, de investigación o desarrollo tecnológico, médico o científico, entre
otros, que impliquen inversiones por un monto igual o superior a cinco millones
de dólares.
iv. El Art. 17 N° 8, letra e) de la LIR, dispone que están exentas del impuesto a la renta
las cantidades obtenidas por personas naturales por la enajenación del derecho
de propiedad intelectual o industrial, siempre que el enajenante sea el respectivo
inventor o autor.
v. Tampoco constituye renta, conforme al numeral 20 del mismo artículo, la consti-
tución de la propiedad intelectual, sin perjuicio de los beneficios que se obtengan
de estos.
vi. El Art. 41 G N°3) de la LIR, respecto de las normas CFC, dispone que no se consi-
deran rentas pasivas aquellas provenientes de proyectos de investigación y desarrollo
definidos conforme a la letra f) del Art. 1° de la ley N°20.241 y que sean aprobados
previamente por la Corporación de Fomento de la Producción209, excluyendo tales
ingresos de dicha norma y, por ende, permitiendo diferir su tributación.
Sin perjuicio de anterior, la principal norma en I+D+i es, precisamente, la Ley
N°20.241 sobre incentivo tributario a la inversión privada en investigación y desarrollo. En
este sentido, y en atención a lo analizado en los capítulos anteriores, es posible señalar lo
siguiente:
i. Se trata de un incentivo tributario basado en los gastos, por cuanto su alcance
depende exclusivamente de los montos invertidos;
ii. Establece un criterio concreto respecto de los desembolsos que se pueden acoger a
esta norma, limitándola a los pagos en dinero efectuados conforme a los contratos de
investigación y desarrollo debidamente certificados por la Corporación de Fomento
de la Producción, celebrados con centros de investigación y desarrollo registrado
(investigación extramuros), así como los pagos por concepto de gastos corrientes y
la cuota anual de depreciación de los bienes físicos del activo inmovilizado, siempre
que estos bienes físicos sean adquiridos en el marco de un proyecto de investiga-
ción y desarrollo debidamente certificado por la Corporación de Fomento de la
Producción y cumplan con ciertas características expresamente señaladas en la ley
(investigación intramuros).
209
Véase Ossandón (2021), pp. 346-349.
105
ANUARIO DE DERECHO TRIBUTARIO • N° 15, DICIEMBRE DE 2023
210
En este sentido, el Inc. 2° del Art. 1° de la Ley N°20.241 dispone expresamente cuales actividades
no se considerarán de investigación y desarrollo, excluyendo a las pruebas y evaluaciones, una vez
que un prototipo se transforma en un material, producto o proceso comercializable; las mejoras,
adaptaciones y análisis de carácter rutinario, repetitivo o menor; modificaciones estéticas o menores
de aplicaciones ya existentes para diferenciarlas de otra; los cambios periódicos o de temporada de
materiales, productos o procesos; la promoción de aquello que sea resultado de investigación o desa-
rrollo, la adquisición de propiedad intelectual o industrial cuando ésta consista en el objeto principal
de las labores de investigación y desarrollo, y estudios de mercado.
106
ASPECTOS RELEVANTES EN EL DESARROLLO DE INCENTIVOS TRIBUTARIOS… / Roberto van Hasselt G.
CONCLUSIONES
Las actividades de I+D+i desempeñan un papel fundamental en el desarrollo económico
y social de los países, toda vez que sus retornos sociales superan a menudo los retornos
privados. Por ello, la intervención estatal encuentra su justificación en la necesidad de abor-
dar las fallas en el mercado y la posible subinversión en I+D+i, a fin de poder aprovechar
las externalidades positivas que generan. Sin embargo, estos programas son difíciles de
evaluar y comparar, no siendo posible afirmar de manera categórica qué tipo de incentivos
tributarios son mejores o más recomendables que otros, de forma tal que la elección del
instrumento idóneo dependerá del contexto dentro del cual se analice.
En este sentido, resulta importante que las franquicias diseñadas resulten concordantes
con las políticas de Estado, las cuales deben estar claramente determinadas y tener una
mirada de largo plazo. Así, los responsables de políticas deben considerar equilibrar los
incentivos tributarios con el uso de medidas de apoyo directo para fomentar la innovación
donde es menos probable que el mercado la entregue por sí solo. También deben evaluar
cómo interactúan y se complementan entre sí diferentes instrumentos de apoyo a la inno-
vación a fin de establecer la combinación óptima de herramientas211.
En términos generales, hay una serie de elementos que se replican en diversos países,
como la focalización de los incentivos según el tamaño o sector económico de las empresas
beneficiadas y el establecimiento de límites a los beneficios (siempre con cuidado que estos
no impliquen montos muy bajos pueden restringir la calidad de los proyectos, ni montos
muy altos pueden afectar la recaudación fiscal sin justificación).
En el caso de los incentivos tributarios basados en el gasto en I+D+i, son una herra-
mienta clave para fomentar la inversión en este tipo de actividades, reduciendo su costo,
lo que proporciona mayor libertad y margen de error a las empresas.
211
Appelt et al. (2016), pp. 26-27.
107
ANUARIO DE DERECHO TRIBUTARIO • N° 15, DICIEMBRE DE 2023
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212
Ibid.
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109
SOCIEDAD DE PROFESIONALES Y NORMA
GENERAL ANTIELUSIÓN
Hassen Andrés Kamal Becerra213
RESUMEN
Dentro de las políticas de recaudación para implementar la Pensión Garantizada
Universal (PGU) instauradas por el Gobierno de Sebastián Piñera, se buscó a través
de la Ley N° 21.420 gravar toda clase de servicios con IVA, lo que antes de la fecha
de publicación de esta Ley, solo afectaba a ciertos servicios. Lo anterior dejó abierta la
posibilidad para que los contribuyentes que quedasen afectos a esta carga impositiva,
puedan optar por cambiar su régimen tributario al cual estaban afectos IDPC, al de
“Sociedad de Profesionales”, regulada en el Art. 42 del mismo cuerpo legal, cumpliendo
ciertos requisitos. En este artículo se abordarán las características del IVA, el concepto
de la Sociedad de Profesionales y la opción que tienen los contribuyentes de poder re-
organizarse (transformarse) para poder optar por este régimen tributario y, por último,
se analizará si este tipo de reorganizaciones pueden ser catalogadas como una conducta
elusiva para el SII.
INTRODUCCIÓN
La existencia de ciertos servicios como los de consultoría realizados por empresas (ingenie-
ría, contabilidad, legales, entre otros), servicios de cobranzas, servicios de administración
y dirección, diseño, desarrollo de software (excluyendo los programas SaaS), servicios
audiovisuales, entre otros, han tenido un trato diferente a nivel de IVA frente a otros
servicios que sí son afectos como, por ejemplo, los de publicidad, comisionistas y otros.
Sin embargo, desde el 01 de enero de 2023, a raíz de la entrada en vigencia de la Ley N°
21.420 todos los servicios sin importar su naturaleza se encuentran afectos a IVA, salvo
algunas exenciones tanto reales como personales.
213
Abogado, Licenciado en Ciencias Jurídicas, Universidad Andrés Bello. Máster en Tributación y
Diplomado de la Facultad de Economía y Negocios, Universidad de Chile. Profesor Universidad de
Las Américas. Socio y Director Legal de Grupo de Estudios Tributarios. Correo electrónico: hkamal@
estudiostributarios.cl.
110
SOCIEDAD DE PROFESIONALES Y NORMA GENERAL ANTIELUSIÓN / Hassen Andrés Kamal B.
I
LA REORGANIZACIÓN EMPRESARIAL
Las reorganizaciones empresariales han tenido como objetivo casi exclusivo, generar es-
tructuras que permitan planificar el Impuesto a la Renta, impuestos patrimoniales, entre
otros. Sin embargo, con la introducción a la Ley N° 21.420, hoy en día las reorganizaciones
se están realizando en la lógica de obtener ventajas a nivel comercial, financiero y hasta
tributario más eficientes. A modo de ejemplo, encontrar la forma de no estar gravado con
IVA a través de una Sociedad de Profesionales, es una manera eficiente de reorganización
(transformación) dado que se podrá ser más competitivo frente a otras sociedades que
presten similares o idénticos servicios, dado que no todos los beneficiarios de estos son
contribuyentes de IVA.
El desarrollo de las reorganizaciones empresariales ha sido un tema bastante desa-
rrollado a nivel doctrinario, profesores como Faúndez ha tratado este tema en varios
214
La Planificación tributaria ha sido catalogada por un sector de la doctrina como una maniobra elusiva
y por tanto contraria al Derecho, en palabras de este autor, la Planificación tributaria es totalmente
legal si se cumplen con los parámetros definidos por la Ley.
111
ANUARIO DE DERECHO TRIBUTARIO • N° 15, DICIEMBRE DE 2023
215
Faúndez (2016).
216
Faúndez (2021).
217
Ugalde (2007), p. 53.
218
Vergara (2006), p. 15.
219
Ugalde y García (2020).
220
Sentencia de la I. Corte de Apelaciones de Santiago, ROL 242-2022, sobre la NO aplicación de NGA
por existir norma particular.
112
SOCIEDAD DE PROFESIONALES Y NORMA GENERAL ANTIELUSIÓN / Hassen Andrés Kamal B.
II
CONCEPTOS CLAVES
Para comprender completamente este tema, es necesario definir algunos conceptos claves
que ayudarán a abordar la normativa tributaria nacional a desarrollar.
En primer lugar, debemos señalar que las reorganizaciones empresariales son; “el
proceso para cambiar la estructura societaria o la calidad jurídica de empresarios unipersonales, sus
objetivos sociales y determinar los activos que requiera para su nueva operación”221, es por ello, que
las empresas al momento de generarse cambios normativos, y este caso impositivo como
el IVA, que es aquel impuesto regresivo, indirecto que grava el consumo o en este caso
en particular a los servicios. Los contribuyentes optan por elegir un tipo de tributación
denominado “Sociedad de Profesionales” definido por el SII como: “Asociación de personas
que prestan servicios o asesorías profesionales por intermedio de sus socios o asociados, como, por ejemplo,
la sociedad de abogados, arquitectos, contadores, ingenieros, etc”.
Lo relevante sobre este tipo de reorganización (transformación) es determinar si el SII
puede catalogar este cambio como una elusión a la luz de la NGA. La NGA no define lo
que entendemos como elusión, pero si nuevamente el SII a través de su diccionario básico
tributario contable nos entrega lo siguiente;“Acción que permite reducir la base imponible mediante
operaciones que no se encuentran expresamente prohibidas por disposiciones legales o administrativas.“.
III
EL IVA Y LAS SOCIEDADES DE PROFESIONALES
La Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios, contenida en el Art. 1° del D.L. N° 825,
de 1974, en su Art. 8° grava con IVA a los servicios, entendiéndose por tales a la acción
o prestación que una persona realiza para otra y por la cual percibe una remuneración,
siempre que dicha acción o prestación provenga de las actividades comprendidas en los
N°3 y 4, del Art. 20, de la LIR.
La promulgación de la Ley N° 21.420 vino en eliminar el párrafo primero del número
2 del Art. 2 de la Ley de IVA indicando que todas las actividades pasarían a estar gravadas
con este impuesto desde el 01 de enero de 2023.222
Sin embargo, el Art. 12 del mismo cuerpo legal determina ciertas exenciones, dentro
de ellas la indicada en su letra E número 8, indicando que los ingresos de este tipo de
rentas quedarían exentas. El SII a través de su Circular 50 del año 2022, determinó que
las “Sociedades de Profesionales” también estaban comprendidas. “Para estos efectos quedarán
comprendidos los ingresos de las sociedades de profesionales referidas en el Art. 42, N° 2, de la LIR,
aun cuando hayan optado por declarar sus rentas de acuerdo con las normas de la primera categoría”.223
221
Castro y Gormáz (2009).
222
Por «servicio», la acción o prestación que una persona realiza para otra y por la cual percibe un
interés, prima, comisión o cualquiera otra forma de remuneración.
223
Circular 50/2022 del S.I.I.
113
ANUARIO DE DERECHO TRIBUTARIO • N° 15, DICIEMBRE DE 2023
Como bien se señala, las Sociedades de Profesionales serían las únicas “sociedades” que
pudiesen acogerse a las normas del Art. 42 N°2 de la LIR y, por tanto, quedar exentas de
IVA por los servicios a entregar. Esto invita a los diferentes contribuyentes que no deseen
estar gravados con IVA en sus servicios a contar del 01 de enero de 2023, y que puedan
cumplir con los requisitos legales/tributarios que establece la norma, a poder acogerse a
este régimen, en razón que la aplicación de un impuesto del 19 % que fuese soportado
por el mismo contribuyente o traspasado a sus clientes, pudiese afectar significativamente
sus arcas financieras a nivel de caja por no tener capacidad de pago del impuesto IVA
débito o que sus clientes no soportarían un incremento del 19 % en los servicios que
recibirán, obligándonos a tomar la decisión de contratar otro prestador de servicios que
no se encuentra gravado con IVA.
Sin embargo, los contribuyentes que quisiesen ser Sociedad de Profesionales tendrían
que cumplir requisitos de forma y fondo para su aplicación. Siendo uno de los más impor-
tantes (forma) que sean Sociedad de Responsabilidad Limitada. Así lo ha establecido el SII
a través de su Circular 21 del año 1991, cuando indica que las sociedades de profesionales
deben ser constituidas por personas naturales y/o jurídicas, pero éstas a su vez deben ser
profesionales, no pudiendo ser sociedades de capital (S.A. o SpA).
En específico, la Circular determina en su apartado II.- letra B Sociedades de profesionales”
punto 3 que; “El ejercicio de una profesión es atributo sólo de las personas. Por consiguiente, para que
exista una sociedad de profesionales es menester que se trate de una sociedad de “personas” en que todas
ellas sean profesionales y que su objeto exclusivo sea la prestación de servicios o asesorías profesionales.
Según el Art. 549 del Código Civil las personas pueden ser naturales o jurídicas”.
Más adelante, la Circular en su letra b) punto 4 de la misma letra, determina qué
rentas no quedan clasificadas en el Art. 42 N°2, en específico, si uno o más de sus socios,
sea persona natural o jurídica, solo aporta capital. Siendo este punto el gatillante del
porqué una sociedad de capital nunca podría llegar a ser catalogada como Sociedad
de Profesionales.
Al existir este tipo de limitación por parte de la autoridad administrativa, esto es, no
poder constituirse como Sociedad de Profesionales al ser jurídicamente una sociedad de
capital (S.A. o SpA), obligaría al contribuyente de este tipo societario a transformarse en
una SRL, para así adoptar tributar bajo una Sociedad de Profesionales y a su vez, adoptar
las normas de la Segunda Categoría u optar por las normas de IDPC, según lo indicado
en el párrafo tercero del N°2 del Art. 42 de la LIR.
Todo lo anterior, puede traducirse en una simple reorganización (transformación)
donde el contribuyente a través de una decisión que implicaría transformarse desde una
sociedad de capital a una sociedad de personal y optar por la sociedad de profesionales
conllevaría estar exenta de IVA por los servicios que presta a sus clientes. Pero lo relevante
de esta decisión tal vez simple y/o que no revierte mucho análisis es que para el SII que un
contribuyente que a raíz de la promulgación de la Ley N° 21.420 pasaría a estar gravado
con IVA, toma una decisión (razonable y debidamente regulada por el legislador) para
seguir no afecto a IVA, o exento según la nueva normativa.
114
SOCIEDAD DE PROFESIONALES Y NORMA GENERAL ANTIELUSIÓN / Hassen Andrés Kamal B.
224
Faúndez (2016).
115
ANUARIO DE DERECHO TRIBUTARIO • N° 15, DICIEMBRE DE 2023
IV
¿TODA REORGANIZACIÓN (TRANSFORMACIÓN) TIENE COMO
FINALIDAD UNA CONDUCTA ELUSIVA?
Contamos con una definición doctrinaria de reorganización, la cual, señala que es cual-
quier forma de transformación, conversión, división, fusión u otra operación de similar
naturaleza donde un contribuyente cambia su composición societaria, pero lo relevante
es determinar por qué lo hace.
La mayoría de los contribuyentes optan por una reorganización (transformación) para
establecer procesos de eficiencia productiva y financiera, sobre todo en un mundo globa-
lizado donde las empresas están constantemente innovando, creando nuevas estrategias
de mercado y captando clientes con el propósito de ser más atractivos para ellos. El fin
de la reorganización (transformación) va más allá de solo cambiar u optar por un cambio
societario y/o de constitución si no que obedece a una reestructuración de activos, pasi-
vos y estrategias comercial que permitan un crecimiento económico relevante al futuro.
Todo lo anterior deben ser definidas en su conjunto como una“actitud legítima de negocios
o como lo dice el legislador“una legítima razón de negocios”. El legislador ha considerado y
aceptado que cualquier empresa pueda optar por una reorganización (transformación) que
conlleve efectos a nivel impositivos como lo son no pagar un impuesto o rebajar su carga
tributaria, sin embargo, también ha determinado que en ciertos casos el contribuyente
podría abusar de la normativa y caer dentro de una elusión. Entonces, las organizaciones
para poder respaldarse y no encontrarse bajo una revisión por parte del órgano adminis-
trativo debe contar con respaldos a nivel legales, judiciales, doctrinarios, pero también
circunstanciales como lo son actas de directorio, planes de negocio, y estrategias que
contengan un plan de desarrollo amplio en el tiempo.
V
¿POR QUÉ LAS ORGANIZACIONES PODRÍAN LLEGAR A OPTAR
POR UNA REORGANIZACIÓN (TRANSFORMACIÓN) DE ESTE TIPO?
Habiendo analizado y detallado los cambios legislativos que se vienen desde el 01 de enero
de 2023, esto es, todos los servicios -salvo los de Educación, Transporte y Salud- se encontrarán
gravados con IVA. Se crea la interrogante de por qué los contribuyentes que ofrecen ser-
vicios como los de asesorías, consultorías de gestión, u otros de similar naturaleza, donde
prevalece el esfuerzo intelectual sobre el físico y son realizados por personas a raíz de una
profesión podrían llegar a migrar a un régimen donde no estarían gravados con IVA.
La respuesta al parecer resulta simple, no es una opción subir sus precios u honorarios
en un 19 %225, dado que muchos de sus clientes, no están dispuestos a pagar un impuesto
que no podrán aprovechar y/o que les encarece sus costos.
225
Artículo 14° del DFL 824- Los contribuyentes afectos a las disposiciones del presente Título pagarán el impuesto con
una tasa de 19 % sobre la base imponible.
116
SOCIEDAD DE PROFESIONALES Y NORMA GENERAL ANTIELUSIÓN / Hassen Andrés Kamal B.
226
Yáñez (2014).
227
https://www.dipres.gob.cl/598/articles-272692_Informe_PDF.pdf
228
Base de datos global de estadísticas tributarias, OCDE, 2022.
117
ANUARIO DE DERECHO TRIBUTARIO • N° 15, DICIEMBRE DE 2023
118
SOCIEDAD DE PROFESIONALES Y NORMA GENERAL ANTIELUSIÓN / Hassen Andrés Kamal B.
A través del Oficio N° 3245 del año 2022 del SII, se especifica el requisito de los socios
respecto a su calidad de“profesional” indicando lo siguiente:
a. Aquellas realizadas por las personas que tengan un título profesional otorgado por
alguna universidad del Estado o reconocida por éste, según las normas de cada
actividad profesional: y,
b. Aquellas realizadas por personas que se encuentren en posesión de algún título no
profesional, otorgado por alguna entidad que los habilite para desarrollar alguna
profesión, técnica u oficio.
Lo interesante respecto a este Oficio, es que el SII determina que una persona con un
título universitario (Químico farmacéutico) a priori no podría ser parte de una Sociedad de
profesionales que tenga por objeto realizar asesorías tributarias y contables, sin embargo,
señala que si cuenta con estudio como un diplomado sobre tributación y/o actividades
afines podría perfectamente cumplir con los requisitos contemplados en la Circular N°
50 del SII.
VI
REORGANIZACIÓN (TRANSFORMACIÓN) COMO CAUSAL
DE ABUSO ANTE LA NORMA GENERAL ANTIELUSIVA
Antes de señalar que una reorganización (transformación) puede ser denominada como
una conducta elusiva, es relevante indicar que las reorganizaciones nunca serán objeto de
una conducta elusiva per se, esto porque las reorganizaciones siempre estarán sujetas a una
legítima razón de negocios. Así lo ha establecido el SII a modo de ejemplo en su Circular
N° 45 de fecha 16 de julio de 2001, referente al ejercicio de la facultad de tasación que
establece el Art. 64 del CT, al indicar que:“En todo caso, debe tenerse presente, que se entenderá
que existe reorganización (transformación) para los efectos de lo dispuesto en dicha norma, cuando exista
una legítima razón de negocios que la justifique y no una forma para evitar el pago de impuestos, como
puede ser el aporte a una sociedad existente que registra una pérdida tributaria y los bienes respectivos fuesen
vendidos por ésta última dentro del período de revisión a un mayor valor absorbido por dicha pérdida”.
Siguiendo en la misma línea, el SII en su Circular N° 50 del año 2022, en específico,
en su punto 2.4, nos comenta; “En principio, el hecho que una sociedad se reorganice o rees-
tructure para tributar como sociedad de profesionales para quedar exenta de IVA por sus servicios,
en sí mismo, no configura abuso o simulación en los términos del Art. 4° bis y siguientes del CT, sin
perjuicio que las circunstancias concretas del caso puedan modificar esta afirmación. Los contribuyentes
señalados en el párrafo anterior y aquellos que, cumpliendo con los requisitos para constituirse como sociedades
de profesionales, no iniciaron actividades como tales, podrán, de manera extraordinaria y por única, vez
acogerse a la normativa señalada en la Circular N° 21 de 1991 (apartado 2.3.3) con el objeto de ejercer
su opción de tributar conforme a las normas de la primera categoría. Este Servicio, mediante resolución,
determinará la forma de implementar lo señalado en el párrafo anterior”.
Entonces, la pregunta que uno debe hacerse es ¿Qué figura podría producir o desen-
cadenar la NGA?, la respuesta es cualquier operación que no esté basada en una legítima
razón de negocios o sea una planificación tributaria abusiva.
119
ANUARIO DE DERECHO TRIBUTARIO • N° 15, DICIEMBRE DE 2023
229
Faúndez (2016).
120
SOCIEDAD DE PROFESIONALES Y NORMA GENERAL ANTIELUSIÓN / Hassen Andrés Kamal B.
En cuanto a los puntos C) y D), el primero podría catalogarse como una conducta
elusiva ya que el único objetivo de realizar este tipo de reorganización (transformación)
es no estar gravado con IVA, sin embargo, tomando en consideración los puntos A) y B)
la decisión de realizar este tipo de operación conlleva un perjuicio económico mayor e
importante, que hasta puede determinar la disolución o quiebra de la empresa. Respecto
al punto D) en específico no se podría llevar a cabo en este escenario.
CONCLUSIONES
En Chile y el mundo estamos inmersos en una economía global, de mercado, competitiva,
donde los clientes (empresas, personas, Estados entre otras organizaciones) van a buscar
rendir al máximo sus ingresos y gastos que pudiesen incurrir, esto en resumen lo podemos
definir con el concepto de “Economía de Opción”230. La implementación de políticas
públicas por parte del Estado para gravar servicios que anteriormente no se encontraban
con un impuesto, invitan a los contribuyentes a analizar estrategias y vías de acción para
ser más competitivos frente a sus clientes y así no perder presencia en el mercado. Así es
como hasta la fecha más de 12.000 contribuyentes han optado por una legítima razón de
negocios y reorganizarse como Sociedades de Profesionales para evitar estar gravados sus
servicios con un 19 % de impuestos (IVA).
Es por ello, que a lo largo del presente trabajo hemos analizado cada una de las aristas,
elementos, causales, requisitos y escenarios zanjando a nuestro criterio que este tipo de
actuaciones por parte de los contribuyentes no estarían dentro del marco de una conducta
elusiva, según lo indicado por la Norma General Anti elusiva (Arts. 4bis y siguientes del CT).
La conclusión arribada va más allá del simple análisis de la NGA y/o encasillarse de si
la reorganización (transformación) es una legítima razón de negocios o no. Se ha determi-
nado su legalidad en razón de la misma conducta que ha realizado el órgano fiscalizador
a lo largo del tiempo, esto es, a través de Circulares como son las del año 1991 (N° 21) y
la más actual, Circular N°50 del año 2022 y sus Oficios que durante este último tiempo
han sido variados, ha tomado una posición de aceptar y validar que los contribuyentes
tomen este tipo de actuaciones para evitar el IVA.
Esperamos que la inclusión del IVA a los servicios sea una herramienta de recaudación
óptima, y que no presione al legislador o al órgano fiscalizador a tomar medidas excesivas
y carentes de juicios técnicos sobre las Sociedades de Profesionales.
Por último y basados en los conceptos y hechos analizados, entendemos que se podría
aplicar la NGA en los siguientes casos:
i. Que se utilice la reorganización (transformación) de empresa, con la única finalidad
de forzar la operación real prestada por la sociedad, para cumplir la norma,
ii. Que la prestación actual, comparada con la anterior, difieran significativamente,
230
La economía de opción es la posibilidad de elegir entre dos o más fórmulas jurídicas que la ley ofrece,
con sus correlativos contenidos económicos y tratamientos tributarios diferentes, pudiendo todas ellas
servir al fin práctico o resultado real que el contribuyente se propone alcanza.
121
ANUARIO DE DERECHO TRIBUTARIO • N° 15, DICIEMBRE DE 2023
iii. Que los servicios no sean materialmente prestados por sus socios,
iv. Que los servicios prestados por sus socios o colaboradores sean de una magnitud
ínfima o no relevante en función del servicio real prestado,
v. Que los administradores sean terceros, y
vi. Cualquier maniobra que conduzca a hechos similares a los indicados anteriormente,
dado que la norma debe ser de aplicación objetiva y ser arbitrada por sus dueños
o asesores.
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Ugalde Prieto, Rodrigo y García Escobar, Jaime: Elusión, planificación y evasión tributaria. Legal
Publishing.
Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago Sentencia Rol 242-2022 (respecto de la no aplicación
de NGA por existir norma particular.
Castro, Víctor y Gormaz, Francisco. Efectos tributarios en las empresas, obtenidos de https://
repositorio.uchile.cl/handle/2250/139607
Servicio de Impuestos Internos, Circular 50 de 2022
Yáñez, José (2014). IVA: eficiencia y crecimiento. Centro de Estudios Tributarios, (Santiago de Chile).
Dirección de Presupuesto del Gobierno de Chile. Informe Finanzas Públicas, primer semestre del
año 2022, Santiago de Chile. Obtenido de: https://www.dipres.gob.cl/598/articles-272692_
Informe_PDF.pdf
OCDE (2022). Base de datos global de estadísticas tributarias.
122
II
Notas de Actualidad
LEY SOBRE ROYALTY A LA MINERÍA
1. INTRODUCCIÓN
El royalty minero, si bien mantiene ciertas similitudes con el derogado impuesto específico
a la actividad minera (por ejemplo, en cuanto a los sujetos gravados y a las escalas de tasas
progresivas en uno de sus componentes como regla general), presenta también aspectos
muy novedosos. Uno de los más importantes, es que el impuesto puede comprender
dos tipos de componentes distintos: un componente “ad valorem”, que grava en forma
específica a los grandes explotadores mineros de cobre, y un componente denominado
“sobre la rentabilidad”, aplicado sobre la renta imponible operacional minera ajustada
del contribuyente.
Para la aplicación de uno o ambos de los componentes indicados anteriormente, la
Ley distingue según el nivel de ventas de los explotadores mineros, así como los minerales
explotados por éstos. La suma de estos componentes corresponderá al royalty minero, el
cual se devengará anualmente y deberá ser enterado en arcas fiscales durante el mes de
abril de cada año.
2. DEFINICIONES
Antes de comenzar la revisión del impuesto, conviene tener presente las siguientes defini-
ciones que entrega la propia Ley en su artículo 1.
• Explotador minero: toda persona natural o jurídica que extraiga sustancias
minerales de carácter concesible y las venda en cualquier estado productivo en
231
Sin perjuicio que, como se señalará más adelante, se mantiene vigente el referido impuesto para
aquellos contribuyentes beneficiados con el régimen de “invariabilidad tributaria”.
125
ANUARIO DE DERECHO TRIBUTARIO • N° 15, DICIEMBRE DE 2023
que se encuentren, excluyendo los pequeños mineros, los mineros artesanales y los
pirquineros, a quienes no les aplica la Ley, sino las respectivas normas de la LIR.
• Producto minero: la sustancia mineral de carácter concesible ya extraída haya
o no sido objeto de beneficio, en cualquier estado productivo en que se encuentre.
• Venta: todo acto jurídico celebrado por el explotador minero que tenga por fina-
lidad o pueda producir el efecto de transferir la propiedad de un producto minero.
• Ingresos operacionales mineros: todos los ingresos determinados de conformi-
dad a lo establecido en el Art. 29 de la LIR, deducidos aquellos que no provengan
directamente de la venta de productos mineros, con excepción de los conceptos
señalados en la letra e) del N° 4 del Art. 6 de la Ley.
• Renta imponible operacional minera ajustada (RIOMA): la renta líquida im-
ponible del contribuyente (explotador minero), determinada conforme a los Arts.
29 a 33 de la LIR, y ajustada según dispone el Art. 6.
• Margen operacional minero (MOM): el cociente que resulte de dividir la
RIOMA por los ingresos operacionales mineros del contribuyente (explotador
minero), multiplicado por cien.
3. COMPONENTE AD VALOREM
Los explotadores mineros se afectarán con este componente siempre que concurran co-
pulativamente los siguientes requisitos:
a. Que el promedio sus ventas anuales de productos mineros sea superior al equiva-
lente a 50.000 Toneladas Métricas de Cobre Fino (TMCF).
b. Que en el ejercicio comercial respectivo hayan efectuado ventas de cobre.
Para determinar si las ventas anuales superan las 50.000 TMCF, el contribuyente de-
berá considerar el promedio de las ventas anuales de todos los productos mineros de los
últimos seis ejercicios comerciales consecutivos, independientemente del producto minero
que se trate, añadiendo al cálculo las ventas de sus personas relacionadas.
Por su parte, el valor de una TMCF se determinará de acuerdo con el valor promedio
del precio que el cobre Grado A haya presentado durante el ejercicio respectivo en la
Bolsa de Metales de Londres, el cual será publicado por la Comisión Chilena del Cobre
(COCHILCO), en moneda nacional, dentro de los primeros treinta días de cada año.
Por otro lado, la tasa plana y única de este componente es del 1 % y se aplicará sobre
la base imponible, que corresponderá exclusivamente al monto equivalente a las ventas
anuales de cobre (y no otros productos mineros) que el explotador minero haya efectuado
en el ejercicio respectivo.
Luego, salvo cargos por tratamiento y refinación, no corresponde efectuar deducción
alguna a la referida base por concepto de costos o gastos.
Finalmente, de acuerdo con el Art. 2 de la Ley, si en el ejercicio comercial respectivo
la RIOMA del explotador minero es negativa, el componente ad valorem corresponderá
a la cantidad positiva que resulte de restar a dicho componente el monto negativo de la
RIOMA. Con todo, dado que tal ajuste debe ser interpretado en concordancia con lo
126
LEY SOBRE ROYALTY A LA MINERÍA
dispuesto en el Art. 8, el royalty minero a pagar será el que finalmente se determine por
aplicación de este último artículo, ajustando nuevamente el componente ad valorem.
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ANUARIO DE DERECHO TRIBUTARIO • N° 15, DICIEMBRE DE 2023
equivalente a 12.000 TMCF y menor a 50.000 TMCF, aplicará una tasa marginal entre
0,4 % y 4,4 %; (iii) Si el promedio de ventas anuales es superior al equivalente a 50.000
TMCF, aplicará una tasa determinada en función del MOM, que varía entre un 5 % y
un 27,5 %.
6. INVARIABILIDAD TRIBUTARIA
Los explotadores mineros que tengan vigente un contrato de invariabilidad tributaria
por aplicación del Art. 11 ter del Decreto Ley N°600, de 1974, Estatuto de la Inversión
Extranjera; de la Ley N°20.026, que establece un impuesto específico a la actividad minera,
o de la Ley N°20.469, que introduce modificaciones a la tributación de la actividad minera,
señalando que éstos se regirán por las disposiciones vigentes al 1 de enero de 2022, por
el tiempo que medie entre la entrada en vigencia de la Ley N°21.591 y la fecha en que
finalice la invariabilidad tributaria.
Por lo tanto, para estos contribuyentes “continúa vigente” el derogado impuesto es-
pecífico a la actividad minera de los Arts. 64 bis y 64 ter de la LIR.
Lo anterior, sin perjuicio de que estos contribuyentes de forma voluntaria puedan
acogerse anticipadamente al nuevo royalty minero, caso en el cual se entenderá que re-
nuncian a la invariabilidad tributaria.
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PILAR 2: IMPLEMENTACIÓN DE UN IMPUESTO
ÚNICO GLOBAL PARA MULTINACIONALES
232
“Tax Challenges Arising from Digitalisation of the Enonomy- Global Anti-Base Erosion Model Rules
(Pillar Two)” OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project. Disponible en: < https://www.
oecd-ilibrary.org/docserver/782bac33-en.pdf ?expires=1705074423&id=id&accname=guest&checksum
=7091CEEAFAA4C42C5B147545C25909E9> [fecha de consulta: 10 de enero de 2024]. Ver página
8 para mayores detalles respecto a requisitos.
233
Romano, Álvaro (2020). “La Fiscalidad de la economía digital”, Revista de Estudios Tributarios,
N°24, Centro de Estudios Tributarios de la Universidad de Chile (Santiago). Disponible en: < https://
revistaestudiostributarios.uchile.cl/index.php/RET/article/download/60705/64475/206652 >
[fecha de consulta: 10 de enero de 2024].
129
ANUARIO DE DERECHO TRIBUTARIO • N° 15, DICIEMBRE DE 2023
no cumplir con la tasa mínima global que, en otras circunstancias por aplicación de los
propios Convenios, se hubieran encontrado limitados en gravar.
Es así como en el mes de septiembre de 2023 las negociaciones entre los distintos
países para adoptar las medidas del Segundo Pilar tuvieron como resultado el “Convenio
Multilateral para facilitar la implementación del Pilar Dos Sujeto a la Ley Tributaria234”,
el cual se encuentra disponible para que los distintos países lo suscriban, e incorporen a
sus legislaciones.
Las preocupaciones derivadas de la implementación de este impuesto mínimo global
no han sido pocas. Varios países en vías de desarrollo han manifestado su preocupación
en cuanto creen que estas medidas afectan la soberanía en la toma de decisiones en
materia de políticas económicas de cada país, dado que las jurisdicciones son libres de
establecer ciertos incentivos de carácter fiscal para lograr la atracción de inversionistas.
Casos ejemplares pueden ser los de Luxemburgo e Irlanda quienes, incluso al suspender
la aplicación de sus beneficios tributarios, han logrado retener a las compañías que se
alocaron en dichas jurisdicciones.
234
Multilateral Convention to Facilitate the Implementation of the Pillar Two Subject to Tax Rule”
Disponible en: <https://legalinstruments.oecd.org/api/download/?uri=/private/temp/79f8cdee-
5501-440f-bd6b-4bb51daf4d8b.pdf&name=MLI%20STTR%20-%20Booklet%20-%20en.pdf>
[fecha de consulta: 10 de enero de 2024].
235
Romano, Álvaro (2020).
130
PILAR 2: IMPLEMENTACIÓN DE UN IMPUESTO ÚNICO GLOBAL PARA MULTINACIONALES
236
Ver también Mahu, Pablo (2021). “Impuesto Mínimo Global: Reglas “GloBE” y Pilar Dos de la
OCDE”, International Fiscal Association Chile (Santiago). Disponible en: < http://www.ifachile.
cl/2021/09/08/columna-impuesto-minimo-global-reglas-globe-y-pilar-dos-de-la-ocde/ > [fecha de
consulta: 10 de enero de 2024].
237
Ver Plan de cumplimiento tributario en el siguiente enlace: https://www.sii.cl/destacados/pgct2023.
pdf
131
III
Jurisprudencia Judicial
y Administrativa
JURISPRUDENCIA JUDICIAL
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ANUARIO DE DERECHO TRIBUTARIO • N° 15, DICIEMBRE DE 2023
servicios, que es utilizada en la Res. N°176-2020, es más bien semántica y dichos conceptos
no son contradictorios entre sí y tampoco contradicen el espíritu de la modificación legal.
De esta forma, ha sido la ley quien ha otorgado a los comprobantes de pago de ventas y
servicios el valor de boleta, y el SII solo ha regulado la forma en que los sistemas deben
estar integrados y el formato en que los comprobantes deben ser extendidos. En cuanto a
que el SII no contaría con las facultades para establecer la obligatoriedad de emisión del
comprobante de ventas y servicios, dispone el TTA que la obligatoriedad de la emisión de
comprobantes de ventas y servicios ha sido impuesta por ley y no por el SII, entidad que
mediante las resoluciones reclamadas solo ha regulado la forma en que estos comprobantes
de venta y servicios deberán ser emitidos.
En relación con la alegación relativa a que la forma en que el SII obliga a los adminis-
tradores u operadores de medios de pago electrónico a inscribirse en el registro especial
y enviar diariamente la información requerida, no cumple con las formalidades legales,
dispone el TTA que existe un porcentaje importante de contribuyentes que no emite
boletas cuando la venta es pagada con tarjeta de crédito y débito, evadiendo el pago
de IVA, el que, no obstante, es cobrado y está incluido en el valor de venta que paga el
comprador, por lo que la información requerida resulta necesaria para fiscalizar que los
establecimientos comerciales que realizan ventas mediante este sistema de pago cumplan
efectivamente con la obligación de emitir las correspondientes boletas o facturas que
impone la LIVS. Además, la información solicitada corresponde solo a las liquidaciones
realizadas por estos POS al comercio por transacciones pagadas con tarjeta de crédito o
débito, no así los antecedentes que pudieran servir para individualizar a los titulares de
las tarjetas que han efectuados los pagos.
En cuanto que el SII no contaría con las atribuciones legales para dictar normas en
materia de operación de medios de pago, el TTA señala que al dictar las resoluciones no
hizo más que dar cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 54 de la LIVS, que de manera
expresa indica “(…) ambos sistemas tecnológicos deberán estar integrados en la forma
que establezca el SII mediante resolución” (…)”, norma legal que por lo demás no hace
sino recoger las facultades que ya tiene el Director del SII según lo dispuesto en el Art. 1°
de LOC del SII, Art. 7° letras b) y p), y Art. 6°, letra A.- N°1 del CT.
En lo relativo a que el SII impone a la reclamante la carga de identificar la calidad
de contribuyente de IVA de los usuarios de los terminales, así como la calidad de venta
de bien o servicio de cada transacción, el tribunal dispone que lo que se busca con las
instrucciones impartidas, es que los lectores de tarjetas proporcionados cuenten con las
herramientas técnicas necesarias para que los comercios puedan efectuar dicha distinción.
En cuanto a la arbitrariedad de los actos reclamados, el TTA señala que es posible
establecer que las Resoluciones reclamadas tienen un motivo o razón lógica que las funda-
mentan y justifican, cual es facilitar a los contribuyentes el cumplimiento de la obligación
de emitir sus boletas de ventas y servicios, evitar la duplicidad de documentos tributarios
y combatir la evasión, motivaciones que en ningún caso son ajenas a las previstas por la
ley, sino que por el contrario, se encuentran en armonía con éstas y buscan implementar
la forma en que se debe de cumplir lo mandato por la ley.
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diverso, de tal forma que no resulta acertado que sea considerado como un contribuyente
que tribute bajo el sistema de renta efectiva.
Señala que, el cúmulo de documentos que el contribuyente acompaña permite recono-
cer la buena fe del mismo en su conducta relacionada al caso, por lo que, de conformidad
con lo dispuesto en el Inc. 2° del Art. 4 bis del CT, principio que también es recogido por
la Circular N°65 de 2015, lleva a concluir que las omisiones incurridas en el Formulario
22, no obedecen sino a un error del contribuyente.
La sentencia se encuentra firme y ejecutoriada.
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retrotraiga la causa al estado anterior a la dictación de la resolución que citó a las partes
a oír sentencia y, en definitiva, se ordene que se reciba la causa a prueba y se continúe el
procedimiento hasta su conclusión por juez no inhabilitado.
El TTA concluyó que no fue posible comprobar la utilización por la denunciada del
crédito fiscal que consignan las supuestas facturas falsas, puesto que no se acreditó ni la
falsedad de las facturas cuestionadas, ni se acompañaron los Formularios 29, de tal manera
que no se configuró la conducta tipificada y sancionada por el Art. 97 N°4 del CT y, por
ende, resolvió rechazar la pretensión infraccional denunciada por el SII.
Consta de los antecedentes analizados por la ICA que la causa se siguió en rebeldía
del contribuyente y, según la ICA, no puede sino concluirse que existía controversia entre
las partes sobre el objeto de la litis, desde que al no comparecer el denunciado al juicio y
no formular sus descargos, manifestó implícita o tácitamente su rechazo a lo pretendido
por el Servicio, debiendo entenderse controvertidos los hechos que se le atribuyó en la
denuncia que dio origen al proceso. Indica que, al no recibirse la causa a prueba, como le
era obligatorio por el Art. 161 N°4 del CT, resulta evidente que el TTA dejó a las partes
en la indefensión, sin permitirles ejercer su derecho a defensa, rendir la prueba que estima-
ren pertinente para acreditar sus dichos y controvertir las pretensiones de la contraparte.
Continúa indicando que, el Art. 775 del CPC faculta a la Corte para actuar de oficio,
invalidando la sentencia cuando de los antecedentes se advierta que ella adolece de vicios
que dan lugar a la casación en la forma. A su vez, el N°9 del Art. 768 del CPC contempla
como causal de casación en la forma haberse faltado a algún trámite o diligencias declara-
dos esenciales por la ley o a cualquier otro requisito por cuyo defecto las leyes prevengan
expresamente que hay nulidad. Que, a su vez, el N°3 del Art. 795 del mismo cuerpo legal
referido, consagra como trámite o diligencia esencial el recibimiento de la causa a prueba
cuando proceda conforme a la ley.
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JURISPRUDENCIA JUDICIAL
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exista una edificación en construcción que cuente con el respectivo permiso municipal.
Respecto de la existencia de una edificación en construcción, se aportaron por el contri-
buyente 2 actas de visitas de Notario, la primera, del año 2011, da cuenta de excavaciones
para cimientos, visita que duró 15 minutos y la segunda, del año 2014, indica faenas de
construcción consistente en una caseta montada sobre cimientos consistentes en poyetes
y estructura de madera pre moldeada como piso sobre vigas de madera, visita que duró 5
minutos. Indica la ICA que, sin embargo, se trata de actas en que el Notario no tuvo a la
vista el plano del proyecto que exige la ley, ni siquiera se aportaron fotografías autorizadas
por dicho Ministro de fe que den cuenta del real estado de las faenas y si efectivamente
se trata de una construcción, máxime si entre ambas visitas transcurrieron varios años,
respecto de un inmueble adquirido en el 2004 y cuyo permiso se obtuvo el año 2008. Se
requiere además que el permiso municipal esté vigente y para tales efectos el contribuyente
solo aportó permiso de edificación de fecha 12.06.2008 que autoriza la construcción de
una vivienda unifamiliar de 1 piso de 14,21 m2, indicándose que deberá comunicar el
inicio de las obras a D.O.M. y previo inicio de éstas, deberá obtener un certificado de
estado del espacio público o en su defecto se presumirá que el espacio público frente al
predio se encuentra en óptimas condiciones.
Indica que el contribuyente debió acompañar el plano del proyecto y documentos
que den cuenta de que éste se está ejecutando, considerando que los fiscalizadores del
SII realizaron una visita a la propiedad el año 2016, es decir, 2 años después de las Actas
Notariales de avance y constataron, como consta del acto reclamado, que la edificación
existente es una caseta destinada a cuidadores o vigilantes, la que se encuentra en condi-
ciones de inestabilidad careciendo de conexiones a servicio básicos, por lo que no precede
realizar su tasación. De esta forma, solo se ha probado que existe una construcción provi-
soria, la que además es precaria y no cuenta con condiciones de seguridad, habitabilidad
y protección de los habitantes.
Agrega la ICA que tampoco se acompañó ningún antecedente que diera cuenta de la
comunicación a la Municipalidad del inicio de las obras y de la obtención del certificado
de espacio público, lo cual permite presumir que el contribuyente se limitó a obtener el
permiso de edificación, por lo que solo cabe concluir que no se ha acreditado que en la
propiedad exista un proyecto en ejecución con el permiso municipal respectivo, por lo que
corresponde la aplicación del Impuesto Territorial. Al no haberse aportado los planos del
proyecto, no consta que se hayan realizado los trazados ni las excavaciones contempladas,
por lo que solo cabe entender que la obra para la cual el contribuyente tenía un permiso de
8 años de antigüedad no se ha iniciado. En efecto, el permiso municipal no tiene relación
alguna con las obras visitadas por el Notario los años 2011 y 2014, ni con lo observado
en terreno por los funcionarios fiscalizadores del SII, por lo que el certificado municipal
debe entenderse caducado el permiso por el solo ministerio de la ley.
Agrega la ICA que, en este caso, resulta aplicable lo dispuesto en el Art. 4 ter del CT
desde que el contribuyente con solo una caseta provisoria para trabajadores ha buscado
desviar los fines de la legislación en materia de Impuesto Territorial para obtener un
resultado no deseado por ella, esto es, ser excluido de la sobretasa.
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El tribunal de alzada sostiene que el SII dentro de los plazos de prescripción, puede llevar
a cabo procedimientos de fiscalización y revisión de declaraciones de los contribuyentes,
de conformidad con el Art. 59 del CT, por lo que en razón de aquella facultades fiscali-
zadoras se requirió a la sociedad reclamante que acreditara la procedencia de devolución
solicitada con la documentación de respaldo, además de la existencia de diferencias entre
lo consignado en su F22 y la información que posee el Servicio, no habiéndose acreditado
en la auditoría la veracidad y exactitud de la información consignada por el reclamante.
Dispone la ICA que, el SII, conserva, respecto de declaraciones de impuestos en que
se requiere devolución o imputación de específicas sumas satisfechas por un contribuyente,
iguales facultades que aquellas en que se delimita el pago de un impuesto, y queda habilitado
para ejercitar sus atribuciones dentro de los plazos generales de prescripción. De esta forma,
carece de asidero la interpretación del Art. 97 de la LIR, propuesta por el compareciente,
acerca del plazo de 30 días para practicar la reposición de las cantidades pedidas, ya que
el precepto supone la existencia de observaciones a la declaración de impuesto, o que tal
comparación cuente con la conformidad del Servicio, y en ningún caso, constituye una
derogación de las prerrogativas generales de fiscalización que le proporciona su LOC.
En consecuencia, la actuación del Servicio de exigir al contribuyente la comprobación
de las partidas de su declaración de impuestos que originan su petición de devolución, en
forma previa a cursar el desembolso, y si en su ejercicio no se logra determinar la exactitud
de la declaración, y, por consiguiente, la procedencia de la devolución, la administración
está legitimada para negar el pago pretendido, sin que ello exceda sus atribuciones legales.
A la fecha de redacción de este resumen, se encuentra pendiente de resolución el recurso
de casación interpuesto en contra de la sentencia de segunda instancia.
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JURISPRUDENCIA ADMINISTRATIVA
con impuestos finales, considerando como valor de adquisición, el valor del derecho de
participación en la rifa.
Respecto de los efectos tributarios, desde la perspectiva del ganador, éste percibirá un
incremento patrimonial, que corresponderá a la diferencia entre el valor pagado por el
derecho de participación y el valor del inmueble en una posterior enajenación.
Por último, el SII se pronuncia acerca de los efectos tributarios de la contratación de
servicios de terceros con motivo de la rifa, señalando que los ingresos por comisiones y ho-
norarios de terceros pueden estar sujetos a IDPC e impuestos finales, y posiblemente a IVA.
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Asimismo, describe que la operación tiene una legítima razón de negocios, puesto que los
accionistas de la sociedad española desean distribuir utilidades en una proporción distinta
a la participación en el capital, lo que no posible de acuerdo con la legislación española,
a diferencia de lo permitido respecto de las SRL en Chile.
En dicho contexto, solicita confirmar que: (1) la fusión transfronteriza es tributariamente
neutral; (2) el costo tributario de los accionistas se mantiene en la sociedad absorbente;
(3) no existe goodwill o badwill; (4) las utilidades acumuladas en la sociedad absorbida se
integrarán al RAI de la absorbente; y, (5) que los objetivos de la operación son económicos
y corporativos, por lo que cumple con la legítima razón de negocios.
En tal sentido, el SII señaló en primer lugar que, la facultad de tasar no es aplicable a
las fusiones transfronterizas en la medida que se acredite que sus efectos y consecuencias
en el otro país son análogos a una fusión efectuada conforme con nuestra legislación y
que dicha operación se realiza bajo un régimen de neutralidad tributaria, al no haber
ganancias ni pérdidas.
Respecto la segunda consulta, reafirma que el canje de acciones es un acto material que
no implica un incremento patrimonial y que no altera el costo tributario de las acciones
o derechos sociales.
En relación con la tercera consulta, señala que, para efectos de que exista goodwill o
badwill, debe existir una inversión en derechos sociales o acciones por parte de la sociedad
absorbente en la fusionada y que dicho valor sea distinto al valor total o proporcional
del CPT de la sociedad absorbida. Ahora bien, el tratamiento de dichos efectos tiene por
finalidad el reconocer tributariamente la inversión o desembolso efectivo, lo que no ocurre
en la situación en comento.
En cuanto a la cuarta consulta, señala que, en la fusión por absorción de una socie-
dad extranjera, la sociedad absorbente al determinar el CPT de cierre debe reflejar en el
RAI, el incremento del capital propio producto de la fusión, por lo que las utilidades de
la absorbida aumentan el saldo del RAI, sin que deban gravarse como parte de la base
imponible de IDPC.
Por último, respecto de la quinta consulta, señala que la legítima razón de negocios
que estipula elArt. 14 letra A N°9 de la LIR, será cuestión analizada en las respectivas
instancias de fiscalización.
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chilena cuenta con las capacidades para desarrollar el giro. En tal sentido, estima que
una eventual fiscalización por NGA deberá acreditarse la efectividad de las funciones
desarrolladas por la filial uruguaya, para efectos de descartar la duplicidad de funciones
y verificar que la última cuente con medios materiales para desarrollar su actividad. De
igual forma, considera que se debe verificar las cantidades que se transfieran entre la
entidad principal chilena y la filial uruguaya por la intermediación y, en general, se debe
verificar que existan razones económicas o jurídicas relevantes para que la entidad chilena
le delegue la actividad a la uruguaya.
En la misma línea, el Servicio considera que no existe justificación suficiente para
la constitución de la filial, como tampoco que esto sea en el exterior. En relación con lo
anterior, la consultante habría señalado que era para efectos de centralizar la negociación
y compra de productos, objetivo que podría ser alcanzado a través de la matriz, conside-
rando que cuenta con la capacidad y know how. De acuerdo con ello, el SII considera que
no hay motivos suficientes para la constitución de la filial y la delegación de funciones, y
adicionalmente, estima que no cumple con el objetivo de simplificación la estructura de
la propiedad.
Por último y en cuanto a la disolución de la sociedad operativa chilena, señaló que las
razones esgrimidas serán objeto de análisis en la instancia de fiscalización que corresponda.
Con todo, el Servicio concluyó que la estructura propuesta podría calificar como elusiva,
en la medida que erosione la base imponible afecta a impuestos en Chile.
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implica que, si bien dichas operaciones pueden ser efectuadas, se debe proteger el interés
fiscal y la posibilidad de fiscalizarlas.
En tal sentido, el SII señala que, el objetivo es resguardar que el eventual mayor valor
generado en la transferencia de los activos no se radique en otra jurisdicción, resultando
esencial que la enajenación posterior se grave en Chile, concluyendo que, si bien el efecto
de la inhibición de la tasación es posponer la tributación, no es evitarla.
De acuerdo con ello, el Servicio estimó que, en el caso en consulta, al tratarse de un
bien ubicado en el exterior que podría ser enajenado por una entidad extranjera, dicha
operación no sería susceptible de pagar impuesto en Chile, por lo que el aporte previo sí
podrá ser tasado.
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En tal sentido dispone que, una sociedad que realiza actividades rentísticas, en prin-
cipio no tributará como sociedad de profesionales, sin embargo, el giro exclusivo no se
desvirtuaría en el caso de llevar a cabo inversiones ocasionales.
En cuanto al incumplimiento del requisito que exige que todos los socios sean profe-
sionales o sociedades de profesionales, en el caso del fallecimiento de uno de los socios,
cuyo lugar es tomado por la sucesión hereditaria, el SII señala que, en dicha situación
efectivamente se incurrirá en el incumplimiento, dejando de ser una sociedad de profe-
sionales para fines tributarios.
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De este modo, los servicios intraholding prestados por una sociedad a otra distinta, al
interior de un mismo grupo empresarial, quedarán afectos a IVA a contar del 01.01.2023,
salvo que respecto de dichos servicios concurra alguna exención.
Por otra parte, el inciso segundo del artículo octavo transitorio de la Ley N°21.420, en
lo que interesa a la presente consulta, dispone que la modificación al concepto de hecho
gravado “servicio” no se aplicará respecto de servicios comprendidos en licitaciones del
Estado y compras públicas que hayan sido adjudicadas o contratadas con anterioridad
al 1° de enero de 2023.
Al respecto, la Circular N°50 de 2022 instruye que el concepto de servicios “com-
prendidos” en licitaciones y compras públicas que hayan sido adjudicadas o contratadas
con anterioridad al 01.01.2023 no solo cubre aquellos servicios que constituyen el objeto
principal de la licitación o compra pública, sino también los servicios que el adjudicatario
o contratista subcontrate con terceros proveedores a fin de cumplir la licitación adjudica-
da, o compra pública contratada, con anterioridad a 01.01.2023, siempre y cuando sean
estrictamente necesarios para la ejecución de la licitación o compra pública y puedan,
por tanto, entenderse “comprendidos” en ellas.
Así, verificándose las exigencias señaladas en el párrafo precedente, los servicios
intraholding prestados por una sociedad subcontratada por otra sociedad del mismo
grupo empresarial, y que en la actualidad no se encuentran afectos a IVA conforme a
la definición vigente de “servicio”, mantendrán dicho tratamiento (no afecto a IVA), a
contar del 01.01.2023, por aplicación de lo dispuesto en el inciso segundo del Art. octavo
transitorio de la Ley N°21.420.
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JURISPRUDENCIA ADMINISTRATIVA
cada CDTI se debe analizar de forma individual y únicamente respecto de aquellos países
que se encuentran comprendidos.
En ese contexto, se tiene presente que el Art. 11 de los CDTI, permite que los inte-
reses, definidos en conformidad con dicho artículo, pagados a un residente de un Estado
Contratante, sean gravados también en el Estado del cual proceden (Estado de la fuente),
de acuerdo con el párrafo 2 de ese artículo.
Ahora bien, para determinar si los intereses proceden de un Estado Contratante en
particular se deberá estar al párrafo 5 del Art. 11 de los Convenios el cual establece que
se considerará que los intereses tienen su fuente en, o proceden de, ese Estado, si:
1. Son pagados por un residente de ese Estado o,
2. El pago se origina en un EP (según Convenio) situado en ese Estado, siempre que
los recursos del crédito se hayan destinado a financiar sus necesidades y soporte la
carga de los intereses.
Conforme lo anterior y considerando que los CDTI se aplican bilateralmente, de modo
simultáneo e independiente, se puede dar lugar a la aplicación de dos CDTI diferentes
respecto del país donde sea residente quien se beneficia de los intereses: uno con el país
donde sea residente el EP y otro con el país donde sea residente su matriz. Por tanto, la
regla general de fuente establecida en el mencionado párrafo 5 implica que el interés
puede entenderse que procede de dos Estados distintos.
En el caso analizado, para los efectos del CDTI entre el Estado de residencia de la
persona que recibe el interés (Japón) y el Estado donde se encuentra situado el EP según
CDTI (por ejemplo, Ecuador), se considerará que el interés procede del Estado del EP
según Convenio (Ecuador), al suscribir éste directamente el préstamo para financiar sus
actividades y soportar el pago de intereses con fondos propios y no recursos de la Matriz
en Chile. Por su parte, para los efectos del CDTI entre Japón (Estado de residencia de la
persona que recibe los intereses) y Chile, se entiende que los intereses proceden del Estado
de residencia del deudor (Chile).
Finalmente, se debe tener presente que, respecto de los impuestos que Chile imponga
sobre los intereses en conformidad con su legislación interna y el Art. 11 del Convenio con
Japón, dicho país deberá otorgar un crédito para eliminar la doble imposición internacional.
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IV
Normas de Publicación
I. INSTRUCCIONES PARA AUTORES(AS)
a. Los artículos deberán ser enviados a través de la página web:
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párrafo y párrafo (o sea, después de punto aparte), con notas al pie de página, todo en
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no podrá superar las 25 páginas.
c. Los artículos deberán contener una introducción, desarrollo del tema y conclusión.
d. Cada artículo deberá ir acompañado de un resumen sobre el tema propuesto, con una
extensión máxima de 100 palabras, e indicación de tres palabras claves del mismo.
e. En la primera nota al pie de página, el autor señalará una breve reseña de sus antece-
dentes profesionales y/o académicos.
f. Se aceptarán artículos escritos en idioma español o inglés.
g. El resumen, se deberá enviar de forma anticipada al artículo, a más tardar el día 30
de junio de cada año. Cualquier consulta en relación al resumen o tema propuesto,
puede ser realizada a través del correo electrónico o por medio de la opción “contacto”
disponible en la página web.
h. El Anuario recibirá artículos durante todo el año, pero para ser considerado en la
edición del año en curso, el artículo deberá ser enviado a más tardar hasta el 17 de
septiembre de cada año. En caso de enviarse un artículo con posterioridad a dicha
fecha, será considerado para la publicación del año siguiente.
i. El caso que un mismo autor/a envíe más de un artículo al Anuario, y en caso de resultar
los dos aceptados, el primero se publicará en la edición del año en curso y el segundo
en la edición del año siguiente.
j. El autor/a se compromete a no someter, simultáneamente o con posterioridad a su
envío, el artículo en otra revista para su publicación.
k. Cualquier forma de plagio o autoplagio no será aceptada, reservándose el Anuario
el derecho a realizar todas las acciones que estime pertinente, tales como rechazar
un artículo previamente aceptado, eliminar un artículo ya publicado de la edición
electrónica, incorporar dentro del Anuario una referencia escrita a dicha conducta,
entre otras.
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ANUARIO DE DERECHO TRIBUTARIO • N° 15, DICIEMBRE DE 2023
1. LIBROS
1.1. Autor.
a. Nota al pie:
Spiegel (1998), p. 57.
b. Bibliografía citada:
Spiegel, Murray (1998). Teoría y problemas de probabilidad y estadística
(Madrid, McGraw-Hill, Tomo I).
1.2. Autor institucional.
a. Nota al pie:
Weed Science Society of America (1983), p. 15.
b. Bibliografía citada:
Weed Science Society of America (1983). Herbicide handbook, 5th ed.
(Champaign, IL.)
1.3. Capítulo de libro escrito por autor distinto al autor (es) del libro.
a. Nota al pie:
Ibáñez (2019), p. 15.
b. Bibliografía citada:
Ibáñez, Javier (2019). “Blockchain y Legal Tech”, en Legal Tech. La
transformación digital de la abogacía. Ed. por MOISÉS, Barrio (Madrid,
Wolters Kluwer).
1.4. Capítulo de libro escrito por el autor(es) del libro.
a. Nota al pie:
Barrio (2019), p. 5.
b. Bibliografía citada:
Barrio, Moisés (2019). “Legal Tech y la Transformación del Sector Legal”,
en Legal Tech. La transformación digital de la abogacía (Madrid, Wolters
Kluwer).
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NORMAS DE PUBLICACIÓN
3. TESIS
a. Nota al pie:
Adaros (2003), p. 48.
b. Bibliografía citada:
Adaros, Rodrigo (2003). Sismicidad y tectónica del extremo sur de Chile.
Tesis para optar al grado de Magíster en Ciencias, mención en Geología,
Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Universidad de Chile (Santiago).
4. LEYES
a. Nota al pie:
Ley N° 21.210, Chile.
b. Normas citadas:
Ley N° 21.210, “Moderniza la Legislación Tributaria”, publicada en el
Diario Oficial de fecha 24 de febrero de 2020 (Chile).
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ANUARIO DE DERECHO TRIBUTARIO • N° 15, DICIEMBRE DE 2023
5. JURISPRUDENCIA
a. Nota al pie:
Inversiones Tongoy con Servicio de Impuestos Internos (2019).
b. Jurisprudencia citada:
Inversiones Tongoy con Servicio de Impuestos Internos (2019): Corte de
Apelaciones de Santiago, Rol N° 71-2018, 25/07/2019.
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