Derecho Procesal Civil Argentina

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Derecho Procesal Civil (Argentina)

1. Realización directa o indirecta del derecho


2. Procedimientos. Concepto de Proceso y Procedimientos
3. Demanda y contestación

1. EL DERECHO PROCESAL CIVIL


1.1. Derecho Procesal y el derecho procesal civil.
1.1.1. Concepto y Contenido (Cap. I, pág. 11 a 19)

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Realización directa o indirecta del derecho

Para Robinson Crusoe, es impensable un conflicto de los del tipo que el DERECHO está
llamado a solucionar.
El DERECHO tiene sentido cuando el Hombre deja de vivir para empezar a CONVIVIR.
El Derecho sustancial tiende a lograr el orden en las relaciones entre los hombres.
De este modo, consagra derechos y establece obligaciones
La mayoría de las veces, las normas jurídicas que establecen reglas de conductas son
obedecidas y los derechos espontáneamente gozados por sus titulares (REALIZACIÓN
DIRECTA)
Pero, cuando ello no ocurre, se debe acudir ante los tribunales (REALIZACIÓN INDIRECTA
DEL ORDEN JURÍDICO), por estar PROHIBIDA la justicia por mano propia, salvo:
AUTOTUTELA de los derechos
(legítima defensa: penal;
Derecho de retención: civil).
Diario la Voz del Interior 16/05/09
“Villa Carlos Paz. Fue una madrugada que cambió las cosas en Carlos Paz. Cerca de las 4,
cuando Oscar Solarís (59) circulaba con su taxi por la zona del hospital Gumersindo Sayago,
tres sujetos frenaron su marcha para hacer un viaje. Le dijeron que los llevara a un sector de
barrio Colinas, pero a las pocas cuadras lo amenazaron con un arma blanca en su cuello y le
pegaron con un elemento contundente (que sería un arma) en la cabeza. Todo sucedió muy
rápido. Solarís, un policía federal retirado, tomó el arma que llevaba en el vehículo y efectuó
un disparo hacia la parte posterior del vehículo que impactó en uno de los asaltantes.
El fiscal Ricardo Mazzuchi le dijo a este diario que tomó la decisión de no imputar a Solarís
porque "actuó en defensa propia". Y añadió: "Es una causa de justificación de una conducta
que de otra manera sería delictiva, que es matar a otro".
Este caso, como bien podemos observar, es de excepción: encuadraría en lo que la ley
dispone como Autotutela de los derechos.
Materia: Derecho Procesal II (Procesal Civil)
Profesora: Sonia Cabral
En nuestra asignatura estudiaremos todo lo relacionado con el derecho privado, como es el
derecho civil y comercial, porque ante la presencia de un conflicto entre las partes éstas
podrán solucionarlo ocurriendo al tribunal.
Podemos definir al Derecho Procesal como:
El conjunto de principios y normas jurídicas, que regulan la actividad judicial del Estado y

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de los particulares en la realización indirecta del derecho.


“Ante la violación del orden jurídico, cabe la posibilidad de composición de la controversia
con o sin la intervención de los órganos judiciales.
Así, el orden jurídico puede recomponerse directa y espontáneamente, sin necesidad de
intervención de los órganos judiciales. O caso contrario, puede requerirse la intervención
de los órganos estatales a fin de lograr su cumplimiento coactivo. (Realización oficial
indirecta).
Destacamos que hay ciertas situaciones en donde la intervención de los órganos judiciales
se torna indispensable para recomponer el jurídico quebrantado. Es el caso cuando se trata
de materia no disponible por exclusiva voluntad de las partes, así por ejemplo, en los
delitos de acción pública, o en materia de divorcio, en donde es necesaria la intervención
del juez, es decir no existe el divorcio sin sentencia que así lo declare.
Su objeto de estudio se compone del análisis de principios que hacen a los sistemas
procesales y mediatizan las garantías constitucionales que deben asegurarse en la
realización del proceso judicial (inviolabilidad de la defensa en juicio, juez natural, debido
proceso, etc.), como así también del derecho positivo contenido en las leyes: Constitución
Nacional y Provincial, Códigos de fondo y forma.
El estudio de esta disciplina puede realizarse desde un punto de vista estático y dinámico. El
primero comprende el análisis de las reglas contenidas en las Constituciones (Nacional y
Provincial), leyes orgánicas del poder judicial y acordadas en los Tribunales Superiores. La
faz dinámica se ocupa de la actividad que desarrollan los sujetos procesales en el trámite
judicial y que varía según la materia y el sistema.
Por otra parte, puede conocerse esta ciencia por su aspecto subjetivo-objetivo. El primero
analiza la actuación de los sujetos según su posición en la litis, precisando sus deberes,
facultades y cargas. El objetivo atiende a cuestiones formales (circunstancias de lugar, tiempo
y modo).
El principal objeto de estudio de la ciencia procesal es el análisis del proceso como estructura
técnico – jurídica también sus diversas formas de manifestación en la actuación del derecho.
La doctrina sostiene que el contenido del Derecho Procesal es:
1- Estudio de las reglas de organización y atribución de competencia del poder judicial
(estructura de los órganos judiciales, poderes y deberes de sus integrantes, garantías e
incompatibilidades de jueces y auxiliares, reglas de jurisdicción y competencia, organización
del Ministerio Público).
2- Análisis del régimen jurídico aplicable a los sujetos procesales. Facultades, deberes y
cargas del juez, las partes, sus representantes y apoderados, como así también de terceros
participantes y extraños al pleito.
3- Estudio de los requisitos y formalidades que deben reunir los actos procesales
(circunstancias del actuar, tiempo y modo de la actuación judicial, orden y etapas del trámite
procesal).
Materia: Derecho Procesal II (Procesal Civil)
Profesora: Sonia Cabral
Caracteres: los más distintivos son: es público, realizador, secundario y autónomo.
Público en virtud de la regla de la oficialidad. Es ejercido por el Poder Judicial y persigue fines
públicos. Esto resulta inmutable aunque se esté resolviendo sobre derechos disponibles de
interés exclusivo de las partes.

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Realizador porque está dirigido a la efectiva realización del derecho de fondo. Por regla
general el derecho procesal positivo se encuentra en los códigos procesales pero en algunos
casos está contenido en la ley sustancial. Ej. el trámite de separación personal o de divorcio
por presentación conjunta se regula en los Art. 215 y 236 C.C.
Secundario por cuanto el derecho sustancial o de fondo preexiste cronológicamente al
procesal, aunque es claro que ambos sirven recíprocamente y que uno no puede existir sin el
otro.
Autónomo porque vive con independencia del derecho sustantivo y se rige por sus propias
reglas fundamentales. Son normas medio porque sirven para la aplicación o realización de las
normas objetivas materiales; también son normas instrumentales porque mediante ellas se
realiza el derecho objetivo en los casos concretos. El carácter científico del derecho procesal
es alcanzado en recién el siglo diecinueve hasta entonces era considerado una parte del
derecho de fondo o sustantivo.
1.1
El proceso de codificación nacional y en la provincia de Córdoba.
(cap. I Pág.19 a 33).
La Codificación nacional se inicia a partir de la Constitución Nacional de 1853. Las
Provincias en base a lo establecido por los Arts. 1º, 5º y 67º Inc. 11 de la Constitución
Nacional, que organizan su poder judicial y dictan sus códigos procesales, dando por
resultado la coexistencia esfera de actuación propia del Estado Nacional y otra órbita propia
de los Estados Provinciales.
Los códigos procesales en materia civil en la República Argentina siguieron a las
leyes de enjuiciamiento españolas 1855 y 1881, las que optaron por una tradición civilista
del proceso con trámites escritos, formales muy dispositivos y con régimen de doble
instancia como dice Couture, “heredamos el régimen español ya atrasado dos siglos con
respecto a sus contemporáneos”.1
Las primeras leyes nacionales que todavía continúan en vigencia con sus
modificaciones, son la ley Nº 48 sobre jurisdicción y competencia y la ley Nº 50 de
procedimiento. En la Provincia de Córdoba el proceso de codificación al igual que en el orden
nacional, el dictado de las normas procesales sufrió un proceso histórico hasta lograr el
Código de Procedimiento Civil y Comercial vigente.
En Latinoamérica la codificación se realiza por obra del Instituto Iberoamericano de Derecho
Procesal, el cual sugiere atenuar el trámite dispositivo y atribuir mayores facultades al Juez.
En 1988 se publicó el Anteproyecto de código Procesal Civil Modelo para Iberoamérica.
1.3-Procedimiento. Concepto. Elementos. Etapas Cargas y Presupuestos Procesales. (Pág.
34 a 51).
El derecho procesal civil es una rama del derecho procesal que como disciplina,
estudia la naturaleza, desenvolvimiento y eficacia del conjunto de relaciones jurídicas
denominadas proceso civil.
1
VÉSCOVI, Enrique, Teoría general de proceso, Temis, Bs. As, 1984, Pág. 47.
Materia: Derecho Procesal II (Procesal Civil)
Profesora: Sonia Cabral

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El derecho procesal civil tiende a la actuación del derecho de fondo o material que es
el derecho civil, es decir, tiene como presupuesto una relación jurídica de derecho civil,
permitiendo la realización indirecta del derecho.
1.3.1 El derecho procesal civil es un instrumento jurídico – técnico para restablecer el
orden jurídico alterado y por su intermedio, se procura una resolución jurisdiccional que
declare
un derecho que lo constituya o que imponga una condena de dar, hacer o de no hacer.
Generalmente se resuelven conflictos de carácter patrimonial entre personas de derecho
privado.
El objeto de estudio del derecho procesal civil está dado por aquellos procesos cuyo objeto
consiste en una pretensión o petición fundada en el derecho privado, constituye una rama
autónoma de la ciencia jurídica, el derecho procesal civil pertenece al derecho público aunque
las relaciones jurídicas que se controvierten en el correspondan como regla al derecho
privado, esto trae como consecuencia que las partes no se encuentren habilitadas para
regular el desenvolvimiento del proceso de acuerdo con su voluntad.

La mayoría de los Códigos Procesales civiles del país presentan la característica de ser
escritos y formales, lo cual implica que la actividad procesal se realiza de esta manera. Las
formas en el proceso no se establecen porque sí, sino por una finalidad trascendente y a ello
obedecen las formalidades de los juicios que son impuestas por la ley para evitar la
arbitrariedad del juez. Es opuesto este principio de legalidad de las formas a las formas
judiciales, que deja en libertad al juez para imponer la forma de los actos procesales. Las
formas procesales se presentan no por la forma misma, el abuso del formalismo el cual se ha
presentado en algunos fallos judiciales conduce a lo que se ha denominado como exceso de
rigor formal o exceso ritual manifiesto, que ha sido tratado por la Corte Suprema de Justicia
de la Nación.
Es dispositivo porque el impulso del trámite, la fijación de la plataforma fáctica y la aportación
de pruebas está reservada a las partes, el órgano jurisdiccional provee al trámite y su función
principal es la de resolver respetando la regla de la congruencia. El juez es también quien
determina el derecho aplicable, pero como se trata de derechos de naturaleza patrimonial, las
partes tienen amplias facultades de disposición sobre el contenido sustancial y procesal de
la relación. El juez es un sujeto pasivo y espectador.
Estas características hacen que los trámites sean largos y tediosos, que se prolonguen en el
tiempo y que excepcionalmente el juez tome contacto con el expediente o con las partes
antes de dictar sentencia.

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La doble instancia supone la existencia de dos órganos jurisdiccionales que actúan con un
orden de prelación y jerárquico en momentos diferentes.
El superior tiene el poder-deber de revisar, por vía de recursos ordinarios, la apreciación de
los hechos y la aplicación del derecho efectuada por un juez de primer grado en su
resolución.
El juez de primera instancia es competente desde la presentación de la demanda hasta la
resolución de mérito o sentencia, luego alguna o ambas partes pueden interponer un recurso
ordinario que abre la competencia del tribunal de segunda instancia.
Materia: Derecho Procesal II (Procesal Civil)
Profesora: Sonia Cabral

El proceso judicial es una serie gradual, progresiva y concatenada de actos jurídicos


procesales cumplidos por órganos predispuestos por el Estado y por los particulares que
intervienen en él, en forma voluntaria o coactiva, en ejercicio de las facultades y en
cumplimiento de las cargas dispuestas por la ley para la actuación del derecho sustantivo, el
restablecimiento del orden jurídico alterado y la realización del valor justicia.
El proceso representa el conjunto de actos necesarios para obtener la decisión de un
caso concreto por parte de determinados órganos. A diferencia de los procedimientos que son
diversas formas o caminos que toma el proceso en la realización jurisdiccional del derecho.
La palabra proceso (processus) viene de pro “para adelante” y cedere “caer, caminar”. Implica
un desenvolvimiento una sucesión una continuidad dinámica.
1.3.2 Caracteres y elementos: el proceso es público, autónomo, realizador, secundario y
teleológico.
Público, ya que sus fines responden a un interés que excede del privado y su trámite debe
llevarse a cabo conforme a los mandatos de la ley adjetiva de naturaleza pública y ante
órganos jurisdiccionales del Estado.
Realizador y Secundario, del derecho material o de fondo, señala el camino procesal para el
restablecimiento del orden jurídico alterado.
Autónomo, en relación con el derecho sustantivo.
Teleológico, por cuanto se dirige al cumplimiento de fines individuales o sociales.
En cuanto a los elementos del proceso, la doctrina distingue tres esenciales: el objetivo, el
subjetivo y el teleológico.
El elemento objetivo hace a la “...serie gradual, progresiva y concatenada de actos...”.
Gradual porque los actos se realizan conforme a un orden determinado previamente por la
ley.
Progresiva ya que se van cumpliendo en forma paulatina y tienden a un fin. La culminación
de un acto supone el inicio de otro y además estos están estructurados en etapas cuyo
comienzo y fin están eslabonados, es decir, concatenados. El proceso avanza y se desarrolla

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sobre la base de impulsos que provienen del actor, del demandado y del propio tribunal,
tendiendo a un fin, la resolución definitiva del juicio a través de la sentencia.
El elemento subjetivo está representado por las personas que intervienen en el trámite
procesal.
Pueden ser sujetos necesarios o eventuales. Los primeros indefectiblemente deben estar
presentes en la relación jurídico-procesal. En el proceso civil son protagonistas el actor, el
demandado y el juez.
Cada uno de los sujetos ejerce poderes de raigambre constitucional. El actor tiene a su cargo
el poder de poner en movimiento el proceso como expresión del derecho constitucional de
peticionar ante las autoridades. El juez ejerce el poder de jurisdicción y el demandado ejerce
el legítimo derecho de defensa. Asimismo, todos ellos precisan condiciones subjetivas de
actuación. El juez y el ministerio público deben ser designados conforme preceptos
constitucionales y estructurados
de acuerdo a leyes orgánicas. Los particulares deben contar con capacidad y legitimación
reconocida y pueden intervenir a través de sus apoderados o representantes.
Por último, los sujetos eventuales comprenden los auxiliares del tribunal y el personal
subalterno que colabora con el oficio judicial en calidad de secretarios letrados,
prosecretarios, jefes de despacho y demás auxiliares. También comprende a patrocinantes,
testigos, peritos, etc.
El elemento teleológico atiende a las expectativas colectivas de la sociedad y a los intereses
individuales de las partes. En el primer sentido, el fin principal de cualquier proceso, sea de
naturaleza civil, penal o familiar, se identifica con la obtención de una sentencia justa, ya que
al dictarla se restablece el orden jurídico alterado y la realización del valor justicia. Desde el
punto de vista individual el fin consiste en la obtención de una sentencia favorable o
desestimatoria.
De todas formas, el propósito fundamental de cualquier proceso está dado por la tutela
general en la realización del derecho objetivo sustancial en casos concretos con el fin de
obtener la armonía y la paz social.
.1.3.3 Etapas en el procedimiento civil
Si bien el proceso judicial es un fenómeno único, en la vida jurisdiccional se manifiesta a
través de diversos procedimientos que se estructuran de manera diferente teniendo en
cuenta: el derecho de fondo que se pretende realizar, el sistema procesal elegido y la
necesidad de imponer determinada forma organizativa a los tribunales. En tal sentido, en el
proceso civil, que se rige por el sistema dispositivo, las etapas están estructuradas en forma
precisa y determinada.
En el fuero civil, el proceso tipo por excelencia es el juicio declarativo ordinario; éste tiene por
objeto que una pretensión inicialmente incierta sea conocida a fondo por el tribunal que
entiende en la causa mediante la recepción de la prueba pertinente y luego dicte sentencia de
mérito, decidiendo en forma definitiva la cuestión. Es la vía de mayor amplitud para resolver
contiendas o conflictos y se caracteriza por el efecto de cosa juzgada material que suscita la
resolución final.
Palacio2 define al proceso civil de conocimiento u ordinario como aquel que tiene por objeto
una pretensión tendiente a que el órgano judicial dilucide y declare, mediante la aplicación de
las normas pertinentes a los hechos planteados y (eventualmente) discutidos, el contenido y
alcance de la situación jurídica existente entre las partes.

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El juicio ordinario por lo general y sin perjuicio de ciertas excepciones, consta de cuatro
etapas esenciales: la introductoria, la probatoria, la discusoria y la decisoria. También hay
etapas eventuales que pueden plantearse o no: medidas preparatorias, cautelares,
impugnativas y de ejecución de sentencia. Cada acto procesal se debe llevar a cabo de una
manera lógica, no se cumple en cualquier momento, sino que lleva una ilación, agrupándose
en etapas o fases de desarrollo que tienen, cada una, una finalidad propia que contribuye al
fin último.
a) Etapa Introductoria
En esta etapa las partes hacen conocer al órgano jurisdiccional la existencia del conflicto a
través de sus respectivas versiones acerca de la cuestión, quedando delimitada la plataforma
fáctica del juicio.
El actor deduce demanda en la cual efectúa las afirmaciones de hechos jurídicamente
relevantes y sobre la base de las cuales solicitará la tutela del derecho que invoca. Luego, el
demandado puede contestar la demanda ejerciendo de esta forma su derecho de defensa, en
el plazo de diez días (Art. 493 C.P.C.). Ésta debe versar sobre cada uno de los puntos de la
demanda, negando o reconociéndolos, debe realizarse con claridad porque en caso de
ambigüedad puede constituirse en una presunción de reconocimiento de los hechos
afirmados en la demanda (Art. 192 C.P.C.). También es la única oportunidad en que el
demandado puede oponer excepciones dilatorias en forma de previo y especial
pronunciamiento y reconvenir.
2
Palacio, Lino, Derecho procesal civil, t. 1, Abeledo-Perrot, Bs. As., p. 176 y 184.

Concluida esta etapa, si se ha producido controversia respecto de los hechos afirmados por
cada una de las partes, se abrirá una segunda etapa.
b) Etapa probatoria
Es el momento procesal en el cual cada una de las partes deberá demostrar la veracidad de
sus afirmaciones, introduciendo en la causa elementos de convicción tendientes a probar
hechos invocados en la demanda y su contestación. Puede presentarse como no esencial si
los hechos no fueran controvertidos.
Se inicia con el decreto de apertura a prueba y comprende recepción de audiencias, peritajes,
inspecciones oculares, diligenciamiento de oficios, etc. En ella participan todos los sujetos
procesales y en especial los órganos de prueba (testigos, peritos, intérpretes, etc.).
Esta fase se encuentra dominada por plazos perentorios fatales (Art. 49, Inc. 4 C.P.C.).
Por último, según dispone el Art. 498, el plazo ordinario de prueba asciende a cuarenta días
pero el juez podrá designar uno menor que se podrá prorrogar hasta completar aquel, sin
necesidad de causa justificada. Existe un plazo extraordinario mayor a cuarenta días
reservado para casos especiales cuando la prueba deba rendirse fuera de la provincia, ya sea
dentro de la Republica o en el extranjero (Art. 499 C.P.C.). La etapa probatoria concluye con
el decreto que ordena correr traslados para alegar.
c) Etapa discusoria
Es una etapa de plena discusión entre las partes representada por los alegatos. Cada parte
aportará los elementos que estime necesarios para convencer al juez de que le asiste la
razón.
También se interpretara la ley y se acompañarán los argumentos jurídicos, doctrinarios y
jurisprudenciales que avalen su posición y en su caso, destacarán también la ausencia de

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elementos probatorios corroborantes de los hechos afirmados por la contraria. Se debate


sobre la totalidad de lo sustanciado durante el procedimiento.
En el proceso ordinario los alegatos se realizan en forma de traslados de ley por su orden
(Art. 497 y 505 C.P.C.) por seis días sucesivamente a cada litigante, reservándose los
escritos en secretaría hasta el decreto de autos. Esto significa que los alegatos de cada parte
no son públicos y no se agregan al expediente hasta que se ordene el llamamiento de autos
para definitiva. Solo se deja una constancia de su presentación mediante una certificación
puesta por el secretario.
d) Etapa decisoria
Comienza con el decreto de autos y concluye con la sentencia (Art. 506 y 121, Inc. 3 C.P.C.).
A partir de este momento concluye la actividad de las partes y es el juez quien asume el
expediente para pronunciarse sobre la controversia, declarando los hechos y aplicando el
derecho.
Desde que el decreto de autos queda firme hasta el momento que se dicta sentencia, el juez
puede ordenar las llamadas medidas para mejor proveer que tienen como finalidad aclarar o
completar algún aspecto de los hechos que no surja con nitidez de la prueba incorporada (Art.
325 C.P.C.).
La sentencia es el modo normal de conclusión del proceso, es un acto formal, de
características documentales y que es propio de la jurisdicción. Esta decisión final debe
responder al principio de congruencia, plenitud y vastedad. El juez debe resolver sobre la
base de los hechos fijados en los escritos de la etapa introductiva, teniendo en cuenta los que
efectivamente han sido acreditados por las partes y deberá contener decisión expresa sobre
cada uno de los puntos sometidos a su decisión (Arts. 326 a 331 C.P.C.). De la misma
manera, la Constitución de la Provincia de Córdoba en su artículo 155 exige que toda
resolución contenga fundamentación lógica y legal.
De las cuatro etapas referidas, son esenciales la introductoria de las cuestiones y la
resolutoria, las otras dos son importantes pero no esenciales. Si la cuestión debatida es de
puro derecho, no habrá hechos controvertidos y por ende no habrá etapa probatoria, en tanto
no hay hechos que probar. Del mismo modo, en ciertos tipos de procedimientos como el
abreviado, la etapa discusoria está ausente (Art. 514 C.P.C.).
Al margen de las cuatro etapas mencionadas que en el juicio ordinario son esenciales, existen
otras tantas que tienen carácter de eventuales, tales como: 1) etapa de medidas
preparatorias;
2) etapa de cautelares anteriores a la demanda;
3) etapa de ejecución de sentencia;
4) etapa impugnativa.
Dentro de la primera etapa encontramos las medidas preparatorias propiamente dichas, que
están previstas con el fin de obtener datos que resultan de conocimiento indispensable para
que el actor en el futuro pueda plantear correctamente su demanda. Configuran casos de
excepción, son de interpretación restrictiva e implican para quien las propone la carga de
demandar o de concretar la pretensión dentro de los treinta días de su realización bajo
apercibimiento de caducidad. Se encuentran previstas en el artículo 485 de nuestro código de
rito y entre ellas puede mencionarse a la declaración jurada del futuro demandado sobre
hechos relativos a su personalidad y sin cuyo conocimiento no sea posible promover el juicio
(Inc. 1); la exhibición de la cosa mueble que fuere objeto del pleito (Inc. 2), o de algún
testamento cuando el solicitante se crea heredero, coheredero, legatario o albacea (Inc. 3); se

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nombre tutor o curador para el juicio de que se trate (Inc. 7); se practique mensura del
inmueble objeto de la demanda (Inc. 8); entre otros.
Un artículo después se encuentran reguladas las medidas de prueba anticipada que también
integran esta primera etapa eventual, ya que pueden recepcionarse previo a la interposición
de la demanda. Su finalidad es la de preservar elementos de prueba cuando quien pretenda
demandar o quien con fundamento prevea ser demandado, tuviere motivos para temer que
la producción de las pruebas que se indican pudiere resultar imposible o muy dificultosa en el
período respectivo. Las pruebas a las que hace mención son: la declaración de testigos de
muy avanzada edad, gravemente enfermos o próximos a ausentarse del país; el
reconocimiento judicial y dictamen pericial para hacer constatar la existencia de documentos
o el estado, calidad o condición de personas, cosas o lugares y el pedido de informes o
copias a entes privados, a reparticiones públicas o registros notariales.
Una segunda etapa eventual se integra por la posibilidad de ordenar medidas cautelares
antes de la promoción de la demanda (Arts. 466 C.P.C. y 231 C.C.).
La etapa ejecutoria también tiene el carácter de eventual y tiene lugar a solicitud de parte
interesada cuando el demandado no se hubiere avenido a cumplir voluntariamente la
sentencia condenatoria. La resolución debe encontrarse firme y haber pasado en autoridad de
cosa.
Por último, cuando alguna de las partes o ambas se sientan perjudicadas por lo resuelto en
sentencia, dará comienzo la etapa impugnativa, que les permite interponer recursos
ordinarios o extraordinarios para lograr la revocación o anulación de la sentencia.
Etapas esenciales en el JUICIO ORDINARIO-

1.3.4 Cargas procesales y Presupuestos Procesales:


El objeto del proceso es la actividad de juez por la cual ante la pretensión del actor y la
contrapretensión del demandado, aplicando las reglas de la sana crítica racional y de la lógica
formal, se analizan los hechos afirmados por el actor y contradichos por el demandado a la
luz de las pruebas rendidas, llegando a una sentencia definitiva.
El contenido del proceso está dado por las pretensiones o declaraciones de voluntad cuyo

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acogimiento se intenta obtener. El actor al ejercer la acción y el demandado al contestar o


interponer excepciones formulan una declaración de voluntad de tipo imperativo amparada
por la ley y exigiendo al juez que se pronuncie sobre la existencia o inexistencia de una
obligación determinada. Luego el juez aplica el derecho acogiendo una y reestableciendo el
orden jurídico alterado.
En el desarrollo del contenido procesal CLARIA OLMEDO3 distingue diferentes categorías y
situaciones jurídicas:
a) Atribución facultativa: facultad que compete al actor para accionar en el campo del proceso
civil y obtener una satisfacción.
b) Atribución impuesta: exigencia legal que tiene el juez frente al proceso, ya que dicho
funcionario tiene la obligación de pronunciarse ante el simple requerimiento de la parte.
c) Sujeción impuesta: situación que requiere la actuación del sujeto por razones que atienden
al interés público (v.gr. posición de testigo que tiene la carga pública de comparecer, declarar
y decir la verdad).
d) Sujeción facultativa: tiene como significación satisfacerse a sí mismo para prevenir un
perjuicio futuro. En ella se encuentra la carga procesal, que es un imperativo del propio
interés. Es una situación jurídica instituida en la ley, consistente en el requerimiento de una
conducta de realización facultativa normalmente establecida en interés del propio sujeto y
cuya omisión trae aparejada una consecuencia desfavorable para él. Ante el incumplimiento
de la carga no existe sanción, sino tan solo importará para el remiso posicionarse en un plano
desfavorable (ej. la falta de contestación de la demanda o falta de ofrecimiento de prueba no
tienen una sanción jurídica, pero traen aparejado perjuicio para la parte que deje de hacerlo).
Cargas procesales
Goldschmidt afirma que “sólo existe en el proceso “cargas”, es decir situaciones de necesidad
de realizar determinado acto para evitar que sobrevenga un perjuicio procesal. Se trata de
imperativos de propio interés. Las cargas procesales se hallan en una estrecha relación con
las posibilidades procesales, puesto que toda posibilidad impone a las partes la carga de ser
diligente para evitar su pérdida
Las partes ingresan al proceso a los fines de debatir conforme a determinadas reglas
conocidas de antemano y a las cuales se someten.
Alvarado Velloso señala que la carga “es un imperativo que la parte tiene respecto de sí
misma”
3
Claria Olmedo, Jorge, Derecho procesal, Depalma, Bs. As., t. I, 1982, p. 170.

Y nadie puede compelerla a que la cumpla, no se trata de una obligación, pues la obligación
supone que otro sujeto tiene un derecho correlativo con esa obligación y que por ende puede
exigir su cumplimiento.
El incumplimiento de la carga no genera una sanción, sino la consecuencia de preclusión y un
efecto contrario a su situación procesal Se diferencia de la carga pública porque en esta
puede haber coacción sobre el sujeto, mientras que en la carga procesal sólo se realiza una
conminación o advertencia de que se puede perjudicar.
Presupuestos procesales
Son presupuestos procesales aquellos que determinan el nacimiento válido del proceso, su
desenvolvimiento y normal culminación con la sentencia. Son requisitos previos al proceso

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sin los cuales no puede ser iniciado validamente. Se distinguen de los presupuestos
sustanciales porque estos hacen a las pretensiones de las partes.
Entre los presupuestos procesales, la doctrina mayoritaria acepta la siguiente clasificación:
a) Competencia del Tribunal: se funda en los límites territoriales, materiales y funcionales
establecidos por la ley para que el juez ejerza su jurisdicción. La competencia territorial se
divide entre jurisdicción nacional y provincial y dentro de cada una de ellas la competencia
encuentra fundamento en la división del trabajo, en la especialización y en la necesidad de
que el juzgador se encuentre lo más cerca posible del lugar de los hechos.
b) Capacidad procesal de las partes: es una capacidad de hecho o de obrar y se relaciona
con la aptitud para poder realizar eficazmente los actos procesales de parte. Es el requisito en
virtud del cual debe mediar una coincidencia entre las personas que efectivamente actúan en
el proceso y las personas a las cuales la ley habilita para requerir (actor) y contradecir
(demandado) respecto de la materia sobre la cual versa el proceso. En el supuesto de
incapacidades como la de los menores, dementes, sordomudos o ausentes, la ley autoriza
que concurran a juicio con sus representantes. No debe olvidarse que en la materia rige la
máxima por la cual la capacidad es la regla y la incapacidad la excepción.
c) Observancia de los requisitos de forma: todo planteo debe efectuarse respetando las
formalidades establecidas por la ley a tal efecto (Art. 175 y 176 C.P.C.; Arts. 315 y 316
C.P.P.).
En el caso de no respetarse alguno de los presupuestos procesales requeridos para la
constitución de una relación jurídico procesal válida ¿Cuál será la institución procesal que el
Código de Procedimiento Civil y Comercial de la provincia de Córdoba establece?
3.1 Bases constitucionales (cap. II, Págs. 53 a 76)
El artículo 1 de la C.N. establece que la Nación Argentina adopta para su gobierno la forma
representativa, republicana y federal. Ello permite inferir además de la forma jurídica que
asume el Estado, su organización y los denominados derechos fundamentales de los
individuos.
Por su parte, el artículo 5 impone a cada Provincia el deber de organizar su administración de
justicia respetando las reglas de la Constitución Nacional. En virtud de lo expuesto, coexisten
en nuestro sistema judicial dos órdenes que corresponden uno al nacional federal y otro al de
cada provincia.
Consecuentemente, la Constitución Nacional es la fuente primaria de realización del derecho,
ubicada en la cúspide de la cual descienden todas las demás normas realizadoras. Las
provincias están obligadas a conformar sus constituciones locales y demás normas jurídicas
que dictaren a esa ley suprema y a su vez, la Constitución de cada provincia es la ley
suprema frente a las otras normas que dictaren las autoridades del gobierno provincial o de
los distintos municipios o comunas. En tal sentido establece el artículo 28 de la C.N.: “las
declaraciones, derechos y garantías proclamados por la Constitución no pueden ser alterados
por las leyes que reglamente su ejercicio”.
Atento lo expuesto, se observa que la construcción del modelo refleja un escalonamiento
jerárquico entre las diferentes normas que la integran y es allí donde detectamos las normas
realizadoras procesales que sirven a las sustanciales y permiten abrir las puertas de los
tribunales para obtener el respeto del derecho de fondo. De este modo se consagra el acceso
a la justicia o derecho a la jurisdicción.
La Constitución sienta principios de neto corte procesal a los cuales deben acomodarse las
leyes nacionales y provinciales y que los jueces tienen el deber de respetar aun cuando

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contraríen disposiciones expresas de las leyes. Ello da origen a la facultad del juez para
declarar la
inconstitucionalidad de una ley en un caso concreto. Esto es lo que se conoce como el control
de constitucionalidad de las leyes, que se fundamenta en el Art. 31 C.N. Cualquier juez, ya
sea de la Nación o de las provincias, ejerce ese control ante la vulneración de un derecho
individual o de incidencia colectiva.
De acuerdo al régimen republicano de gobierno, el Poder Judicial es independiente de los
demás poderes del estado.
Esa independencia es fundamental para asegurar la imparcialidad del tribunal en
cumplimiento de la función jurisdiccional y significa que los órganos de la justicia no pueden
estar subordinados a ninguna autoridad del Poder Ejecutivo o del Legislativo. Permanece
ajeno a los vaivenes de la política, con autonomía de criterio a la hora de resolver. La única
sujeción admisible es la ley misma, no habiendo ataduras de índole moral o material a
ninguna autoridad.
Hacen a la imparcialidad del Poder Judicial los siguientes artículos de nuestra Carta Magna:
Art. 109, “en ningún caso el presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales...”; Art.
110, “los jueces conservarán sus empleos mientras dure su buena conducta, y recibirán por
sus servicios una compensación que determinará la ley y que no podrá ser disminuida en
manera alguna, mientras permanecieren en sus funciones”. También su forma de designación
a través de un Consejo de la Magistratura que debe convocar a concurso público y que luego
efectúa una propuesta en ternas vinculantes para la designación de los magistrados de los
tribunales federales inferiores, quienes luego son nombrados por el presidente de la Nación
con acuerdo del Senado, coadyuva a la independencia (Art. 114, Inc. 1 y 2). En la provincia
de Córdoba la designación de los jueces y representantes del Ministerio Público recae
también, en el Consejo de la Magistratura.
Juicio previo
Reza el artículo 18 de la Constitución Nacional en su primera parte: “Ningún habitante de la
Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso...”.
Desglosando la anterior concepción se puede comenzar estableciendo que cuando se hace
referencia a penado, significa condena. Refiere a una imposición establecida por sentencia,
siendo comprensiva tanto de la condena criminal como de la civil.
El término juicio previo alude al proceso o a la sentencia, como resultado final de un proceso.
No es equivalente a proceso sino que comprende un juicio lógico integrado por tres
elementos: tesis, demanda de acusador o actor, antítesis, contestación del imputado o
demandado y síntesis, la resolución contenida en la sentencia del juzgador, que debe
referirse al hecho del proceso y fundarse en el derecho.
Por último, la mención a ley anterior al hecho del proceso, implica que el juicio debe ser
previo a la sanción, no al hecho que motiva el proceso, pero éste debe fundarse en una ley
que sí tiene que ser anterior al hecho del proceso. El desarrollo lógico y cronológico es el
siguiente:
1) ley que prevé y sanciona el hecho;
2) el hecho captado por la ley y que provoca el proceso;
3) el proceso que contenga atribución responsable de ese hecho y la audiencia del
perseguido;
4) la sentencia condenatoria conclusiva del proceso;
5) la ejecución de la pena impuesta en esa sentencia, si es firme.

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El principio constitucional de juicio previo tiene honda repercusión en el proceso penal por
vigencia del aforismo nulla poena, nullum crimen sine lege praevia, que exige para condenar
la adecuación del hecho criminal con el tipo legal. Encierra tres subprincipios, el de reserva
penal, el de indispensabilidad del proceso previo y el de estado de inocencia.
Juez natural
El artículo 18 de la Constitución Nacional también contiene el principio del juez natural al
establecer que ningún habitante de la Nación puede: “... ser juzgado por comisiones
especiales o sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa...”.
Juez natural es el juez u órgano jurisdiccional designado por la ley anteriormente al hecho
que provoca el proceso.
No son jueces naturales y por lo tanto están prohibidos, los siguientes:
Jueces ex post facto, creados con posterioridad al hecho. Para cada perseguido judicialmente
sólo deber haber un tribunal con competencia determinada de antemano, objetiva e
imparcialmente.
Jueces ad hoc, creados para juzgar determinados hecho o casos.
Comisiones especiales: tribunales extraordinarios que sin ser competentes por no formar
parte del Poder Judicial del Estado, intervienen o deciden en un proceso dado. Son creados
de manera inconstitucional.
Lo que se impone es un tribunal permanente, en el que aunque se sustituyan los jueces que
lo personifican, sigue siendo juez natural (ej. jubilación del juez) y un tribunal competente, que
al contrario de la comisión especial, aplique el principio de generalidad. La función
jurisdiccional debe ser ejercida por magistrados instituidos previamente por la ley para juzgar
una clase de asuntos o una categoría de personas.
Inviolabilidad del derecho de defensa en juicio
Idéntica norma constitucional establece que es inviolable la defensa en juicio de la persona y
de los derechos, entendida como la potestad que tienen el demandante y el demandado de
defender sus derechos en el proceso, en cualquier momento del desarrollo de este. Implica la
posibilidad de todo particular que intervenga en un proceso, ya sea como actor, acusador o
demandado de ser escuchado, de contradecir y de ofrecer prueba.
El vocablo juicio tiene una significación objetiva referida al camino o trámite para la realización
de la justicia y no capta solamente lo que es el juicio en sentido estricto, sino que se refiere a
todo el proceso, asegurando a cada una de las partes la posibilidad de postular sus
respectivas pretensiones. Presupone el proceso regular y legal, en el cual no se puede
condenar a quien no ha sido oído y como contrapartida, prohíbe la declaración en contra de si
mismo.
La Corte Suprema de Justicia ha sentado que “la garantía de la defensa en juicio requiere,
por sobre todas las cosas, que no se prive a nadie, arbitrariamente, de la adecuada y
oportuna tutela de los derechos que pudieren asistirle”.
La defensa en juicio comprende la defensa técnica y la material. La material supone
reconocerle al justiciable el derecho de participar en la invocación o defensa de sus intereses,
mientras que la técnica importa establecer la exigencia legal de un patrocinio letrado
obligatorio y asegurarlo para el caso de carencia de recursos.
Esta garantía se encuentra presente en cualquier tipo de proceso y comprende diferentes
subprincipios: el de la intervención en juicio, el de audiencia ante el tribunal, el de prueba de
las cuestiones planteadas, el de asistencia técnica y el de igualdad de oportunidades.
La intervención en juicio, importa la irrestrictible oportunidad de todo sujeto de derecho para

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comparecer ante el tribunal y hacer valer sus derechos como pretendiente activo o pasivo,
directamente o por representación legítima, ya sea como actor, acusador, demandado o
perseguido.
La audiencia ante el tribunal funciona como impedimento para ser condenado sin ser oído
previamente.
La prueba de las cuestiones planteadas hace a la posibilidad de las partes de acreditar los
extremos fácticos que el tribunal habrá de asumir en el proceso para la aplicación del derecho
y fijación de los hechos.
La asistencia técnica implica la facultad de las partes para hacerse asesorar durante el juicio
por abogados y para el caso de pruebas específicamente reguladas, por peritos
controladores. Esta asistencia debe ser dejada a la elección de las partes interesadas. En el
proceso penal la asistencia técnica es obligatoria y en el caso que el imputado no eligiere un
abogado de su confianza, el Estado le nombrará un defensor oficial.
Por último, el subprincipio de igualdad de oportunidades se refiere al equilibrio con respecto a
las oportunidades que deben tener las partes para hacer valer sus derechos y garantías.
Siempre que se otorga una oportunidad a una parte, hay una análoga para la otra.
La garantía de igualdad está contemplada en el Art. 16 de la C.N. y alude a la igualdad racial,
de rango social, laboral y principalmente, igualdad en el aspecto de la justicia.
Si bien la ley predica que todos los hombres son iguales ante la ley, no se desconoce que
existen diferencias de persona a persona, ya sea de orden físico o moral, por ello, es la propia
ley que debe garantizar no excluirse o prohibirse a unos lo que se concede o garantiza a otros
en las mismas condiciones.
Se trata de la igualdad de los iguales en iguales circunstancias. Procesalmente implica que
debe atribuirse a cada una de las partes idénticas posibilidades de actuación en el proceso.
Algunas instituciones que abrevan en este principio son el beneficio de litigar sin gastos, la
asistencia técnica para los carentes de recursos, etc.
1.4.1.- El abuso del proceso.
El artículo 1071 del Código Civil regula el instituto del abuso del derecho, que también
encuentra recepción en los cuerpos normativos procesales a partir del principio de moralidad
y sus derivados, el de lealtad y el de buena fe procesal.
Las normas de derecho procesal delimitan y asignan los poderes de actuación de los sujetos
procesales con el objeto de realizar el derecho sustancial y hacer justicia. Los sujetos del
proceso deberían intervenir en el trámite observando la finalidad última del proceso, sin
embargo, en muchas ocasiones las estructuras procesales se utilizan para obtener
ilegalmente más de lo que la ley concede o de lo que la ley no concede, dando lugar al abuso
procesal.
Para que este se configure deben reunirse ciertas condiciones, a saber:
a) que se ejercite una prerrogativa-facultad o potestad procesal;
b) que se observe una desviación del fin con que esa facultad, prerrogativa o potestad que
fue conferida por la ley;
c) que dicha conducta no se encuentre prohibida por ninguna norma procesal.
El acto abusivo puede provenir de cualquiera de las partes, incluso del propio juez, quien
podría incurrir en un exceso de formas que impidiera el acceso a la justicia. Asimismo, el acto
además debe generar un daño, graficado como una dilación o un retardo injustificado que
produce el acto, durante el curso del proceso o cuando se exige la aplicación a ultranza de

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una norma procesal en desmedro del derecho de defensa incurriendo de este modo en un
exceso ritual manifiesto.
Duración razonable del proceso: para hablar de la duración razonable del proceso es útil
tomar como base el Código Procesal Penal que expresamente establece en su artículo 1,
bajo el título “garantías constitucionales”, que el proceso no podrá durar más de dos años,
salvo las excepciones previstas en el Art. 337 de idéntico cuerpo normativo.
En igual sentido se expresa la Constitución de la Provincia de Córdoba en su artículo 39,
cuando reza: “...todo proceso debe concluir en un término razonable...”
El Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia no establece expresamente un plazo de
duración del proceso, aunque si comprende ciertos plazos fatales como los del juicio
abreviado, los plazos para oponer excepciones en el juicio ejecutivo, los plazos para recusar
o interponer recursos o el artículo 121 que establece los plazos para el dictado de las
resoluciones judiciales, junto con el artículo siguiente que permite recusar con causa al juez
que no hubiera resuelto en ese plazo.
En los fueros de familia y laboral, las leyes organizativas responden a pautas modernas y sus
resultados demostrados estadísticamente reflejan que en la tramitación de los pleitos se
observa mayor eficiencia y se cumplen razonablemente con los plazos.
El acceso a la justicia. En virtud del Art. 49 de la Constitución de la Provincia de Córdoba, el
estado debe prestar el servicio público de justicia a los interesados que la requieran para la
satisfacción de sus pretensiones.
No obstante ello, existen restricciones de carácter patrimonial que a veces condicionan la
actuación en el proceso por lo que tanto la Constitución como el C.P.C. de la Provincia, para
evitar esta desigualdad, han creado el instituto del beneficio de litigar sin gastos, como una
forma de permitir a las personas carentes de recursos el acceso a la justicia (Art. 101 C.P.C.).
En igual sentido, también se ha reglamentado el servicio de asistencia jurídica gratuita a
cargo de asesores letrados de los distintos fueros.
El derecho a la jurisdicción presenta un doble enfoque, por un lado significa que el Estado
debe brindar el servicio público de justicia a los particulares que lo requieran, para obtener la
satisfacción de sus pretensiones. Por el otro, su vigencia importa que todo sujeto al que se le
imponga una modificación de su situación jurídica existente o una atribución de
responsabilidad, tiene el derecho de acceder al proceso judicial.
La Constitución de Córdoba incorpora de modo explícito garantías de acceso a la justicia
como son la acción de amparo (Art. 48 y 52), el acceso a la justicia propiamente dicho (Art.
49) y el derecho de protección de intereses difusos o comunes (Arts. 53).
En la Carta Magna Nacional también se encuentra expresamente prevista la acción de
amparo (Art. 43). Por su parte, el artículo 42 consagra garantías para los usuarios y
consumidores de bienes y servicios, estableciendo la obligación de las autoridades de
proveer a su protección y a la educación de los habitantes.
El acceso a la justicia implica que el individuo pueda requerir la realización del derecho y la
solución de los conflictos a través de una administración específica. Sin embargo, el acceso a
veces se ve impedido por la existencia de obstáculos como la desigualdad, la prolongada
duración de los juicios en el tiempo o el alto costo de los procedimientos.
La desigualdad, por lo general, toca a personas de clases sociales más desvalidas, quienes
tienen una sensación generalizada de desamparo y desconfianza en el sistema de justicia,
ello no hace más que promover la solución de los conflictos acudiendo a vías de hecho.

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Por su parte, cuando un proceso excede los límites razonables de duración, se convierte en
un serio obstáculo para el acceso a la justicia porque se plasma en una sentencia tardía,
dejando paso al aforismo: “cuando la justicia llega tarde deja de ser justa”. El trámite
excesivo, el aumento de la litigiosidad en todos los fueros, el congestionamiento, la mora y la
demora no hacen más que obstaculizar irremediablemente el acceso a la justicia por razones
temporales.
Por último, el inicio y desarrollo del pleito tiene un alto costo de tramitación. Así, gastos y
honorarios profesionales se transforman en un impedimento cuando el costo supera los
límites de lo razonable en orden al valor del asunto que se ventila.
Litigar supone solvencia económica porque el Estado grava las actuaciones judiciales con
tasas y aportes, a los que se debe sumar el costo de envío de cartas documentos, confección
de actas notariales, despacho de cédulas, etc., por lo que en causas de poco monto, litigar es
antieconómico.
1.5- Sistemas procesales (Cap. II Pág.76 a 82)
Los sistemas procesales son los distintos modos de desenvolverse en el proceso, examinado
desde el punto de vista externo, y que tienen estrecha vinculación con los principios
formativos del proceso y la teoría de los actos jurídicos procesales.
Sistema es una estructura orgánica diseñada por la ley teniendo en cuenta ciertos principios o
ideas rectoras que le imprimen caracteres que lo definen.
Tratándose el proceso de una institución jurídica única, los sistemas o tipos procesales son
los modos de regular ese fenómeno y adecuarlo al criterio jurídico-político imperante y a la
naturaleza de las distintas cuestiones. De esto resulta que el proceso es único pero los
procedimientos son múltiples, adoptando diferentes fisonomías o tipos.
La clasificación de los procedimientos depende de criterios políticos relativos a la relación de
los particulares entre sí y de éstos con el Estado, la forma de satisfacer el interés público, etc.
También depende de criterios jurídicos relativos a la manera de garantizar el ejercicio de los
derechos y garantías constitucionales, como el derecho de defensa o el ejercicio de los
poderes de los órganos judiciales. Por último, entran en consideración criterios económicos,
relativos a la posibilidad de abaratar costos y reducir el tiempo necesario para la obtención de
una decisión final firme.
Caracteres: a) Relatividad: significa que no hay tipos absolutos, sino prevalentes. Ningún
sistema se manifiesta de manera pura, sino que se presentan combinaciones dependiendo de
las formas de organización y la evolución sociocultural.
b) Neutralidad a los juicios de valor: los tipos procesales no son buenos ni malos,
ni justos, ni injustos en tanto se trata de formas metódicas con cierto grado de abstracción.
Entre dos sistemas no podemos decir que uno sea mejor que otro, sino que uno sirve mejor
que el otro para determinados actos procesales.
c) Intercambiabilidad: en un ordenamiento pueden existir dos tipos antagónicos,
dependiendo del legislador, quien puede cambiarlos, transferirlos o hacerlos coexistir.
Tipo dispositivo
Se substancian pretensiones que no comprometen el orden público, sino sólo el interés
particular.
Las partes son protagonistas.
El juez es mero espectador hasta el momento de la decisión.
El impulso del proceso queda en manos de las partes, que tienen la facultad de fijar la
cuestión fáctica y el poder de renunciar a ciertos actos del proceso.

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Las partes fijan los términos exactos del litigio a resolver (la petición deducida por el actor
marca el límite de lo que el juez puede otorgar en la sentencia principio de congruencia).
Las partes son las que aportan el material probatorio necesario para corroborar sus
afirmaciones.
El procedimiento civil adopta prevalentemente el sistema o tipo dispositivo, es menester
tener presente que éste confía a las partes el estímulo de la función judicial, como la
determinación del tema de la causa.
Al juez civil no le es permitido tomar iniciativas tendientes a promover el proceso, ni valerse
de hechos no afirmados por las partes. Implica, por tanto, que el actor es el que inicia el
proceso y lo impulsa cumpliendo actividades procesales al efecto. Las partes tienen el poder
de renunciar a ciertos actos del proceso.
Resulta claro entonces, que el poder de las partes se manifiesta, como regla general, en la
disposición de la relación jurídico procesal, lo que influye y se vincula con los poderes que las
leyes procesales les acuerdan por un lado a las partes y por el otro al juez. En esta línea,
señalamos que lo dispositivo se manifiesta en tres aspectos fundamentales: a) en las
facultades de las partes referidas al impulso inicial y posterior; b) en la disponibilidad del
objeto litigioso por las mismas; c) en la aportación de las pruebas, que sólo le está reservado
a los litigantes.
Además, el accionante y el accionado tienen total libertad y predominio para fijar el objeto
litigioso lo que determina los límites del juez para decidir. Correlativamente el juez debe fallar
de acuerdo con lo alegado y probado por las partes, u homologar lo acordado por ellas.
Sistema oral o escrito
El proceso oral es aquel en que los actos procesales se cumplen prevalentemente mediante
el uso de la palabra por sobre la escritura, en estos casos, el tribunal solamente puede tener
en cuenta el material procesal enunciado oralmente en la audiencia.
En cambio, el trámite será escrito cuando el tribunal solamente pueda tener en cuenta el
material procesal suministrado bajo la formalidad o recogido en actas. El tipo escrito supone
que toda la actividad procesal sea trasladada, sin excepción, a la expresión gráfica de la
escritura que sirve además de vehículo de expresión, de medio de conservación y
comunicación de la materia procesal.
No existen tipos orales o escritos puros ya que en una u otra secuencia aparece el dominio de
la palabra o de la escritura, por lo que puede hablarse de prevalencia oral o escrita, lo cual no
excluye la existencia de actos escritos u orales en uno u otro sistema.
En la provincia de Córdoba, el proceso civil es escrito y se rige por reglas absolutamente
formales, mientras que la oralidad es propia de otras ramas como la penal, laboral o de
familia.
Ventajas del sistema oral:
Inmediación: comunicación directa entre el juez, las partes y los órganos de prueba.
Favorece la recepción de la concentración procesal en la unidad del debate oral. La
concentración supone la reunión de la mayor cantidad de actividad procesal en el menor
número de actos posibles.
Acelera los trámites judiciales al dotarlos de sencillez en las formas procesales y favorece el
acortamiento de los tiempos del proceso.
Ventajas del sistema escrito:
Facilita el estudio y la reflexión de los jueces.
Aleja peligros de la improvisación y la ligereza.

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Favorece la publicidad y la permanencia porque las actuaciones quedan fijas y permanentes,


por ello en cualquier momento pueden ser reconstruidas y examinadas.
Dado que los sistemas no pueden encontrarse en estado puro y atento que el interés social
reclama soluciones rápidas y económicas, es que en la actualidad se requiere de un sistema
que conjugue la oralidad y la escritura y así extraiga de uno y otro aquellos elementos
valiosos para que sean aprovechados en la actividad procesal.
Sistema de instancia única o plural
La doble instancia supone la existencia de dos órganos jurisdiccionales que actúan con un
orden de prelación y jerárquico en momentos diferentes.
El superior tiene el poder-deber de revisar, por vía de recursos ordinarios, la apreciación de
los hechos y la aplicación del derecho efectuada por un juez de primer grado en su
resolución.
El juez de primera instancia es competente desde la presentación de la demanda hasta la
resolución de mérito o sentencia, luego alguna o ambas partes pueden interponer un recurso
ordinario que abre la competencia del tribunal de segunda instancia.
En nuestro país, por lo general, el trámite de doble instancia domina en los procesos civiles,
en tanto que la instancia única se identifica con el trámite oral propio del proceso penal,
familiar y laboral. En la doble instancia, el juez de primera instancia actúa de manera
unipersonal, mientras que el tribunal de alzada lo hace de manera colegiada. Cuando el
trámite es oral el tribunal se integra con tres miembros aunque en la actualidad se admite en
casos excepcionales, la integración con salas unipersonales.
Las ventajas del sistema de doble instancia se encuentran en las mayores garantías que
ofrece el número de los componentes del tribunal de alzada y por el superior criterio y
experiencia de estos.
A más de ello, la revisión permite que las partes aporten, en ciertas circunstancias, nuevos
elementos de prueba omitidos en la primera instancia.
Por su parte, los defensores de la oralidad en única instancia argumentan en su favor la
agilidad y la vigencia de la inmediación.
TIPOS O SISTEMAS PROCESALES

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 Desde el punto de vista de las formas de comunicación y expresión del proceso

 Desde el punto de vista de la organización judicial.

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1.6- Principios o reglas que gobiernan el proceso y reglas procesales (cap. II,
Pág. 83 a 92)
Los principios del proceso son los presupuestos políticos que determinan la existencia
funcional de un ordenamiento procesal cualquiera.
Debido al diferente predicamento entre uno u otro principio, merece especial atención
individualizar a cada uno de ellos y definir su contenido, de tal modo que de su conformación
surgirá cada sistema procesal.
La adopción de un principio y el descarte de otros por parte del legislador, responde a
razones de política procesal. Cada código procesal puede ser definido en virtud de sus
directivas y orientaciones fundamentales, las cuales se concretan en los principios
procesales.
Publicidad
En virtud de este principio, los actos procesales deben ser pasibles de conocimiento incluso
por quienes no participan del proceso como partes, funcionarios o auxiliares. Reconoce su
fundamento en la conveniencia de acordar a la opinión pública un medio para controlar la
conducta de magistrados y litigantes, a más de cumplir una función educativa.
Establece el Art. 68 del C.P.C.: “el expediente será de conocimiento público, salvo que la ley
disponga lo contrario, o que el tribunal lo decida por razones de seguridad, de moral o en
protección de alguna de las partes”.
Podrán consultarlo en la oficina las partes o todos los que tuvieran algún interés en la
exhibición.
En general la publicidad se manifiesta en los distintos actos del proceso, así en las
audiencias, en la discusión de las pruebas, en la motivación del fallo y en su publicación.
Oralidad
Es uno de los principios que tienden a consolidarse cada vez más en la mayoría de los

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procedimientos, aunque por regla general pertenece al proceso penal, donde los actos
procesales se realizan a viva voz, dejándose algunas constancias escritas, no permitiéndose
el uso de memoriales, salvo excepciones. Beneficia la rapidez y la comunicación entre el
tribunal, las partes y las pruebas ofrecidas.
Inmediación
Implica la directa, personal y pública comunicación del juez con las partes, sus letrados y el
material probatorio.
Este principio tiene plena vigencia en los procesos orales, mas no tanta en los escritos.
Existe contacto directo, sin intermediarios, entre las cosas y las personas del proceso y el
juez, que debe ser el mismo que luego dicta sentencia.
Autoridad
Es un principio que podría definirse como “nuevo” en la evolución del derecho procesal. El
mismo refleja la incidencia que tiene el juez en el proceso, considerado como poder del
Estado político. El juez tiene un complejo de poderes-deberes limitados por la ley para
administrar justicia y es entendido como director y conductor del proceso con incidencia en la
formación del material de cognición y en la vigilancia de la conducta de los justiciables.
Esta figura de juez director deriva del principio de publicidad del proceso en el que el Estado
es también un sujeto interesado en su resolución.
No obstante lo expuesto, la mayoría de los códigos procesales civiles del país aún sostienen
la figura del juez neutral derivada de una concepción liberal-individualista. El juez es un mero
espectador de la contienda judicial y no interviene en el proceso en forma activa, cuya
iniciativa, impulso, conducción y disposición es un atributo del justiciable. El juez no actúa de
oficio sino a petición de parte (principio de rogación).
Bilateralidad o contradicción
Es un principio que encuentra raigambre constitucional en el legítimo derecho de defensa en
juicio. La bilateralidad o contradicción hace alusión a la idea de que toda decisión judicial
debe ser tomada previo a que se haya dado igual oportunidad a todas las partes de ser oídas.
Implica la posibilidad de alegar y probar, aunque no interesa al derecho que la parte
efectivamente se pronuncie, basta con que se le haya otorgado una razonable oportunidad de
defenderse o de cumplir con la carga procesal de expresarse, de ofrecer, producir y controlar
la prueba (Art. 210 C.P.C.).
Los actos de comunicación procesal van desde la simple notificación, hasta el traslado o vista
para contestar la demanda.
En nuestra legislación se advierten numerosas disposiciones que imponen la noticia de las
partes, como el Art. 142 C.P.C.: “las providencias y resoluciones judiciales no obligan si no
son notificadas con arreglo a la ley” y otras normas que prevén sanciones por la violación del
principio (teoría de las nulidades procesales - Art. 76 a 78), (recursos de apelación o casación
por violación de las formas o solemnidades - Arts. 362 y 383, Inc. 1).
También existen excepciones a la obligación de comunicación, como por ejemplo, las
medidas cautelares, que pueden ordenarse sin ser notificadas aunque ello no implica
derogación del principio, sino que tan sólo que se difiere el contradictorio por la especial
naturaleza del acto.
Formalismo
Formas son las exteriorizaciones que deben presentar ciertos actos procesales, tanto del
tribunal como de las partes. Son la manera, el cómo se exterioriza un determinado acto.
Este principio postula que la actividad que se cumple en el proceso debe llevarse a cabo de

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acuerdo a ciertas condiciones de lugar, tiempo y modo.


Tradicionalmente el principio ha presentado dos formulaciones opuestas: el de libertad de
formas y el de legalidad.
El de libertad de formas postula que el proceso debe desarrollarse sin formas preordenadas o
predeterminadas, pudiendo las partes cumplir la actividad según sea lo más adecuado para
ellas.
El sistema de legalidad establece que la ley señala rígidamente las condiciones que debe
reunir un acto procesal. Las partes no pueden convenir los requisitos y el juez no tiene
facultades para arbitrar otras modalidades que las fijadas por la ley.
Las formas procesales son establecidas como garantía del justiciable y se basan en el
principio de seguridad jurídica.
El apego riguroso al sistema de legalidad degeneró antiguamente en lo que se denomina
“formalismo”, que eleva la forma en un ritual excesivo y que trata principalmente de fórmulas
abstractas.
En la actualidad, vinculado al tema del juez director, se postula un sistema de adecuación de
las formas, de adaptabilidad y de elasticidad o flexibilidad. El juez cuenta con un margen de
discrecionalidad que debe ejercer prudentemente a fin de procurar la seguridad jurídica.
El abuso del formalismo el cual se ha presentado en algunos fallos judiciales conduce a lo
que se ha denominado como exceso de rigor formal o exceso ritual manifiesto, que ha sido
tratado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación sentó el precedente con el caso
“Colalillo”, se dijo que el proceso “no puede ser conducidos en términos estrictamente
formales”.(C.S.N. autos “Colalillo, Domingo, c. Compañía de Seguros España y Río de la
Plata”, del 18/9/57, en “Fallos”, 238-550.). Está íntimamente relacionado el concepto de
verdad jurídico objetiva. En el proceso civil las limitaciones impuestas por el sistema
dispositivo le adjudican a este el carácter de comprobación o demostración, de corroboración
de la verdad o falsedad de las proposiciones formuladas en el juicio. Debemos diferenciar el
proceso civil del penal, y la verdad que se persigue en cada uno de ellos, en el primero la
verdad formal o ficticia, en el segundo se busca la verdad material o real.
Sin embargo en las Ciencias Sociales el sentido de la palabra verdad está limitada por
diferentes circunstancias. El primer límite surge de la ley procesal. Por ejemplo el sistema
dispositivo le confiere a las partes de modo exclusivo la tarea de aportar las pruebas que
hacen a sus respectivas pretensiones. Otro límite a la búsqueda de la verdad lo impone el
sistema de tarifa legal o pruebas legales que se manifiestan en señalar la precalificación de la
prueba es decir el valor convictito que tienen estas para el juez, como por ejemplo la prueba
confesional. Son los códigos de fondo como los formales los que determinan el valor
probatorio en algunos supuestos.
La verdad real consiste en la búsqueda de cómo acontecieron los hechos históricamente. La
verdad formal se remite a la búsqueda de la verdad la cual surge del expediente de lo que las
partes acreditaron, probaron. La doctrina sostiene que estos conceptos han sido superados
por el concepto de verdad jurídica objetiva o verdad procesal. La figura de “verdad jurídica
objetiva” nació, en el derecho argentino conectada con la del “exceso ritual manifiesto”, a su
vez, simultáneamente, ambas se han relacionado con la especie del “servicio de la justicia”.
En el caso “Colalillo”, se dijo que el proceso “no puede ser conducido en términos
estrictamente formales”.
(C.S.N. autos “Colalillo, Domingo, c. Compañía de Seguros España y Río de la Plata”, del
18/9/57, en “Fallos”, 238-550.) El exceso ritual manifiesto se refiere a la exagerada sujeción a

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normas formales y el consiguiente ritualismo, éste concebido como desnaturalización de las


formas. La idea de verdad jurídica objetiva, se refiere a los hechos de la causa y a la actitud
del juez frente al dato procesal, según como aparecen en el proceso. Berizonce, siguiendo a
Calamandrei, nos dice que no se trata de considerar al proceso a la manera de un rito que
deber ser observado como una suma de actos que en sí mismos constituyen una finalidad, la
formas procesales no son válidas en sí mismas, de manera que no tiene cabida en el proceso
moderno el principio de que las formas deben ser observadas por sí mismas, por el contrario
el principio es el de finalidad de las formas. La verdad real consiste en la búsqueda de cómo
acontecieron los hechos históricamente. La verdad formal se remite a la búsqueda de la
verdad la cual surge del expediente de lo que las partes acreditaron, probaron. La doctrina
sostiene que estos conceptos han sido superados por el concepto de verdad jurídica objetiva
o verdad procesal. La figura de “verdad jurídica objetiva” nació, en el derecho argentino
conectada con la del “exceso ritual manifiesto”, a su vez, simultáneamente, ambas se han
relacionado con la especie del “servicio de la justicia”.
Economía procesal
Este principio comprende dos aspectos fundamentales: la reducción de gastos y la reducción
de esfuerzos o de actividad.
Su adopción supone procedimientos que no resulten altamente costosos y que no se
extiendan excesivamente en el tiempo.
La economía de gastos pone su acento en el aspecto financiero del proceso. Ello implica que
el costo del juicio no sea un obstáculo que impida a las partes su inicio. Los procedimientos
generan gastos y ellos no pueden evitarse, pero sí pueden ser postergados atendiendo a
ciertas circunstancias o aun, por razones de política procesal, resolverse su eximición por el
contenido social de la cuestión que se presenta. Los gastos de un juicio no pueden ser un
obstáculo para el acceso a la justicia de las personas menos pudientes.
Existen dos reglas que colaboran con la economía procesal, ellas son la regla de la
eventualidad y la de la concentración.
La eventualidad es un principio derivado de la economía y que se refiere al ejercicio de ciertas
facultades de las partes, concretamente, supone la simultaneidad en el ejercicio de una
facultad, que puede ser de alegación o de impugnación.
Se aprovecha la oportunidad que la ley acuerda para la acumulación eventual de las
actividades de ataque y de defensa. Por ejemplo, el Art. 183 del C.P.C. prevé que la
oposición de excepciones dilatorias, deben deducirse simultáneamente.
La concentración, por su parte, procura reunir la mayor cantidad posible de actividad procesal
en el menor número de actos procesales. Importa reducir la cantidad de actos procesales con
un criterio de razonabilidad (el proceso oral favorece la concentración).
Apunta a evitar la prolongación de los procesos en el tiempo (duración razonable del mismo).
Son ejemplos de concentración los Art. 507 y 508 del C.P.C. El primero de ellos establece
que la prueba deberá ofrecerse con la demanda bajo pena de caducidad. El Art. 508 regula la
contestación de la demanda en el juicio abreviado y establece que el demandado deberá en
el lapso de seis días comparecer, contestar la demanda y, en su caso, oponer excepciones o
deducir reconvención, como así también deberá ofrecer toda la prueba de que haya de
valerse.
Adquisición procesal
Este principio predica que los resultados de la actividad procesal cumplida por las partes en el
proceso se incorporan a él de manera que los actos cumplidos benefician o perjudican a

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cualquiera, pudiendo el juzgador valorarlo independientemente del sujeto que lo haya


aportado.
Los actos incorporados al proceso son adquiridos por éste, se despersonalizan y desde
entonces, las partes no tienen disposición libre sobre ellos.
Moralidad
El principio de moralidad se encuentra presente y debe regir todas las etapas del proceso. A
través del mismo no se trata de dar contenido jurídico a deberes morales, sino que se busca
asumir un imperativo ético en las distintas figuras procesales.
Este principio puede conceptualizarse como el conjunto de reglas de conducta, presididas por
el imperativo ético, a que deben ajustar su comportamiento procesal todos los sujetos
procesales (el juez, las partes y demás participantes).
Es comprensivo de otros subprincipios que lo enriquecen, a saber: la lealtad, la probidad y la
buena fe procesal. Sin embargo, estas reglas que gobiernan el proceso deben conjugarse con
el legítimo derecho de defensa en juicio. Es decir, existen actitudes como la reticencia, la
intemperancia, la agresividad, la obstrucción o la ambigüedad que hacen a la inmoralidad y
poca lealtad, no obstante, el juzgador deberá precisar los límites de estas conductas para no
afectar tampoco la inviolabilidad de la defensa en juicio.
En los códigos de forma no se encuentran previstos estos principios sino que se establecen
expresamente las sanciones por los desvíos.
El Art. 45 del C.P.C. de la Nación impone a la parte o a su letrado una multa, cuando la
conducta sea declarada maliciosa o temeraria. En igual sentido se expresa el C.P.C. de la
provincia de Córdoba en sus artículos 83 y 84 cuando las partes no actúen en el proceso con
probidad y buena fe.
1.7.1Reglas procesales (Cap. II, Pág. 89 a 92)
Impulsión
Impulsar es hacer avanzar el proceso a través de las distintas etapas. Este principio
caracteriza al sistema dispositivo con el que se encuentra íntimamente vinculado, ya que
implica que el estímulo de la función jurisdiccional corresponde a las partes, que son las
encargadas de empujar el proceso.
La impulsión inicial en el proceso civil corresponde al actor, toda vez que el juez no puede
actuar de oficio.
La impulsión de mantenimiento en el proceso civil, también corresponde a las partes y en el
caso que estas no cumplan actividades para que el proceso avance, se produce su muerte
por inactividad en lo que se denomina perención de instancia.
Preclusión
Regla procesal que parte de considerar al proceso dividido en etapas que se desarrollan en
forma sucesiva, siendo que el tránsito de una a otra implica la superación y conclusión de la
anterior, por lo que la preclusión impide el retroceso a la fase agotada. También impide la
realización de la actividad cumplida.
Por efecto de la preclusión se genera la pérdida de un derecho por el incumplimiento de una
carga procesal.
Cada actividad procesal destinada a una finalidad específica debe ser cumplida en un
momento determinado, de otro modo, la actividad no sería susceptible de producir efectos
útiles.
La efectiva vigencia de la preclusión se garantiza a través de las sanciones procesales de
nulidad o de inadmisibilidad. Se aplica la primera cuando el acto procesal se cumple en

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inobservancia a la preclusión (ej. se formula una liquidación final apartándose de lo


establecido en la sentencia, por lo que se vulnera la cosa juzgada). Por su parte, la sanción
procesal de inadmisibilidad se aplicará cuando se intente producir un acto procesal una vez
vencido el plazo fijado por la ley para ello o cuando se hubiere declarado la pérdida del
derecho a petición de parte.
2. Competencia - (Cap. III, Pág.93 a 118)

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2.1 Concepto: La Función Judicial nace con motivo de la prohibición de la defensa propia de
los intereses, de allí que el Estado Moderno imponga que sea un tercero quien intervenga en
la resolución de los conflictos. La función judicial de cada Estado está atribuida al Poder
Judicial, por lo que la función jurisdiccional comprende tanto la creación y constitución de los
órganos encargados de administrar justicia, como la determinación de sus facultades y la
fijación de las reglas para la tramitación de los juicios. Más precisamente, la actividad
jurisdiccional (motivo de estudio de esta unidad) ha sido delimitada como un “poder-deber” del
Estado político moderno para dirimir a través de órganos específicos conflictos entre los
particulares con la finalidad de proteger el orden jurídico alterado., si bien el Poder
Jurisdiccional es único, es imposible que un solo juez pueda dirimir la totalidad de los
conflictos suscitados, es por ello, y por razones de una adecuada administración de justicia
que este poder único se divide en competencias. Couture sostiene que la competencia es la
medida de la jurisdicción, toda vez que si ésta es el género, la competencia es una especie
dentro de aquélla. La jurisdicción por ser única no puede medirse, cada juez la tiene
íntegramente, la jurisdicción es la potestad soberana del Estado, cumplida por órganos
públicos predispuestos y conforme a un procedimiento legalmente regulado, para resolver
los conflictos intereses subjetivos que culmina con una resolución la cual puede hacerse
cumplir coactivamente. La competencia responde a exigencias técnico-jurídicas de política
procesal, a cuestiones de orden práctico tendientes a delimitar la actuación de un
determinado tribunal. Es la facultad que cada juez tiene para ejercer la jurisdicción en
determinados asuntos y dentro de cierto territorio.
Como ya hemos visto, los presupuestos procesales son los requisitos necesarios o
indispensables para la constitución de una relación jurídico procesal válida, dentro de estos
requisitos ineludibles para la constitución de un proceso válido nos referimos a la
competencia del juez o tribunal (órgano jurisdiccional). ¿Recuerda cuáles y cuántos son los
presupuestos procesales para la constitución de la relación jurídico procesal válida?

COMPETENCIA
Juez ÚNICO: imposible
La COMPETENCIA es una herramienta mediante la cual se REPARTE la facultad de juzgar
entre distintos órganos jurisdiccionales que
COEXISTEN en TIEMPO Y LUGAR.
Sus caracteres son: debe estar prevista legalmente, es de orden público, es indelegable y es
improrrogable.

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Debe estar fijada previamente por ley: el justiciable debe saber de antemano que existe un
órgano jurisdiccional con competencia atribuida en la ley para conocer del asunto que le
aqueja.
Orden público: los particulares no pueden disponer de la regla de la competencia ni
modificarla en cuanto a su distribución.
Indelegable: los actos atribuidos al juez deben ser cumplidos indefectiblemente por él, salvo
excepciones en que puede encomendarse a otros órganos (Art. 291 C.P.C.).
Improrrogable: la competencia no es prorrogable, la distribución pertenece a la ley y las
partes no podrán conferir otras competencias ya sea por razón de la materia, grado o valor a
otro órgano jurisdiccional. La competencia es prorrogable solamente cuando en el caso
concreto no prima el interés público y las partes, mediante un convenio escrito, hayan elegido
otro juez para que conozca el conflicto (expresa), o cuando una de las partes realice actos
que impliquen renunciar a la competencia del juez determinado por ley y la otra no se oponga,
ej. interponer demanda ante un juez incompetente y que el demandado no se oponga (tácita).
2.1.2 Criterios para la distribución. Prorroga (Cap. III Pág. 96 a 109): el legislador ha
considerado diferentes factores para fundamentar el reparto de la competencia, entre ellos
podemos mencionar a los siguientes:
a) Especialización y naturaleza de las causas: las diversas ramas del derecho se hacen cada
día más complejas por la mayor cantidad de situaciones que el ordenamiento jurídico tiende a
resolver y por las modificaciones sociales, económicas o laborales, ello permite concluir que
sería inconcebible que un magistrado tuviera que conocer todas las ramas del derecho y
resolver con serenidad y justicia en cada una de ellas. A través de la competencia, a cada
magistrado se facilita la tarea de comprender cuál es la naturaleza de la cuestión a resolver,
el objeto del litigio, el estado civil de las personas, el valor económico de la pretensión.

c) Funcional o el orden jerárquico: este criterio se funda en la conveniencia de establecer la


diversificación del órgano jurisdiccional para el ejercicio de la función cognoscitiva y la
ejecutiva
Se trata de la competencia por razón del grado en el fuero civil entre el juez de primera
instancia y la Cámara en lo Civil.
El orden jerárquico es establecido como una garantía para el justiciable.
DOBLE INSTANCIA

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d) División del trabajo o Turno: entre jueces de una misma circunscripción judicial que
atienden la misma materia y dentro del mismo grado, existe además otra división del trabajo
en virtud de la cual se distribuyen las causas que ingresan. Existen dos métodos: la recepción
de causas dentro de un período limitado de tiempo (utilizado en materia penal, cada fiscalía
de instrucción se encuentra de turno una semana) y la recepción de un número determinado
de causas (se utiliza en materia civil).
En el Poder Judicial de la provincia de Córdoba, se ha instituido un sistema informático de
seguimiento de los expedientes (Sistema de Administración de Causas “S.A.C”), creándose la
mesa de entradas general del fuero Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba donde los
letrados presentan los expedientes y el sistema informático establece una distribución
azarosa, equilibrada y equitativa de ingresos entre los tribunales comprendidos.
b) La dimensión territorial: tampoco es posible que un mismo tribunal atienda los conflictos
suscitados en un extenso ámbito territorial o densamente poblado. Surge la competencia
territorial por la que se distribuyen zonalmente las causas de una misma materia entre
diversos tribunales.
Esta distribución persigue la aproximación del tribunal a la persona, cosa o hecho que debe
considerarse como el centro del despliegue jurisdiccional en la correspondiente causa. En
razón del territorio, la competencia puede distribuirse por el lugar de la cosa, el domicilio del
demandado, el lugar de cumplimiento del contrato o el lugar del contrato. El principio que rige
en este aspecto es que las personas se encuentran sometidas al juez de su domicilio y las
cosas al juez del lugar de su ubicación.

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En la provincia de Córdoba la Ley Orgánica del Poder Judicial en su Art. 115, divide al Poder
Judicial en diez circunscripciones estableciendo así el Mapa Judicial.

El C.P.C ley 8465 rige esta competencia en los Art.6º a 8º,


Artículo 6- Competencia territorial. Reglas generales. Con excepción de los casos de prórroga
expresa o tácita y de las reglas especiales contenidas en este Código o en otras leyes, será
tribunal competente en razón del territorio:
1) Cuando se ejerciten acciones reales sobre bienes inmuebles, el del lugar en que está
situado el bien litigioso. Si la acción se refiere a varios inmuebles de diversa ubicación, o a

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uno solo pero situado en más de una circunscripción o competencia territorial, el del lugar
en que se halle cualquiera de ellos o alguna de sus partes, que coincida con el domicilio
del demandado, o de uno de los demandados, si fueran varios. No concurriendo tales
circunstancias, será el del lugar en que esté situado cualquiera de los bienes, a elección
del demandante.
Quedan incluidas en esta regla las acciones de división de condominio, de mensura y
deslinde, de desalojo, posesorias, las de restricciones y límites del dominio, medianería,
prescripción adquisitiva y las derivadas de la ley de expropiación.
2) Cuando se ejerciten acciones reales sobre bienes muebles, el del lugar en que se
encuentren.
3) Cuando se ejerciten acciones que versen sobre bienes muebles e inmuebles a la vez, el
que corresponda según la regla del Inc. 1).
4) Cuando se ejerciten acciones personales derivadas de contratos, el del lugar convenido,
expresa o tácitamente, para el cumplimiento de la obligación; a falta de éste, el del lugar de
su celebración.
5) Cuando se ejerciten acciones personales por responsabilidad extracontractual, el del
lugar del hecho.
6) Cuando se reclamen alimentos o litis expensas, el del domicilio del beneficiario.
7) Cuando se ejerciten acciones personales y sean varios los demandados y se trate de
obligaciones solidarias, indivisibles o mancomunadas, y no estuviere convenido el lugar de
cumplimiento de la obligación, el del domicilio de cualquiera de aquéllos, a elección del
actor.
8) Cuando se ejerciten acciones cautelares, el del lugar en que la obligación debe ser
cumplida.
9) Cuando se ejerciten acciones sobre rendición o aprobación de cuentas, el del lugar
donde éstas deben presentarse.
10) Cuando se ejerciten acciones fiscales por cobro de tributos o multas, el del lugar del
bien o actividad gravados, sometidos a inspección, inscripción o fiscalización.
11) Cuando se ejecuten sentencias dictadas fuera de la Provincia, el del lugar donde
deben cumplirse.
12) Cuando se pida segunda copia o rectificación de errores de escrituras públicas, el del
lugar donde se otorgaron o protocolizaron.
13) Cuando se solicite protocolización de testamentos, el del lugar donde debe iniciarse la
sucesión.14) Cuando se ejerciten acciones derivadas de relaciones societarias, el del lugar
del domicilio social inscripto. Si la sociedad no requiere inscripción, el del lugar del
domicilio fijado en el contrato; en su defecto, o tratándose de sociedades irregulares o de
hecho, el del lugar de la sede social.
15) Cuando se ejerciten actos de jurisdicción voluntaria, el del domicilio de la persona en
cuyo interés se promueven.
En los casos de los Incs. 1), 2), 3), 4), 5), 6), 8), 9), 10) y 14), habiendo un solo
demandado, el actor puede optar por el del lugar del domicilio de aquél.
Si los demandados fueren varios, tiene igual opción si todos ellos tienen el domicilio en el
mismo lugar, incluso en los casos del Inc. 7).
Las mismas reglas son aplicables aunque mediare prórroga expresa, salvo que ello afecte
la defensa enjuicio del o los demandados.
En todos los casos en que se ejerciten acciones personales y el demandado no

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tuviere domicilio conocido, será tribunal competente el del lugar en que se halle o en
el de su última residencia.
Prórroga de competencia: En primer lugar debemos tener e claro el principio general de
improrrogabilidad de la competencia establecido en el CPCC en su Art. 1. Principio General.
Excepciones. La competencia atribuida a los tribunales provinciales es improrrogable, con
excepción de la territorial. Esta última podrá ser prorrogada por las partes y la incompetencia
del tribunal no puede ser declarada de oficio.
Entonces por regla general, la competencia es de orden público e improrrogable, sin
embargo,
existen supuestos excepcionales que permiten que le pleito se radique ante un tribunal
distinto al que tenía que intervenir.
No son prorrogables la competencia en razón del grado y la materia.
Son prorrogables las cuestiones claramente patrimoniales y en relación al territorio por lo que
sosteníamos que la competencia territorial es relativa.
La prórroga de competencia se encuentra expresamente regulada en los artículos 2, 3 y 4 del
C.P.C.
El CPCC establece en su Art. 2: Prórroga. Supuestos: La competencia territorial es
prorrogable por sumisión de las partes a tribunal que, por razón de la materia, de la cuantía
del derecho litigioso y de la jerarquía que tenga en el orden judicial, pueda conocer del asunto
que ante él se prorroga.
Entendemos por improrrogabilidad de la competencia que no se puede cambiar a un Tribunal
que ha instituido la ley como competente por otro, ya sea en razón de la materia, el grado o
funcionalidad.
La competencia territorial se prorroga cuando la ley procesal le reconoce a las partes la
facultad de producir un desplazamiento de competencia de el juez que resultaría competente
según las reglas de competencia territorial (establecidas en el Art.6) a otro juez que es
incompetente territorialmente por acuerdo de partes (prorroga expresa) o cuando el actor
entable la demanda y el demandado la conteste y no oponga excepción de incompetencia.
El CPCC establece en el Art.3, Los modos de prorroga: “Los interesados deben manifestar
explícitamente y por escrito su decisión de someterse a la competencia del tribunal a quien
acuden. Ejemplo: Contrato de locación la cláusula décimo tercera estable: En caso de las
partes tuvieran que accionar judicialmente se someterán a la jurisdicción de los Tribunales
Ordinarios de la Ciudad de Córdoba, renunciando expresamente a cualquier otro fuero o
jurisdicción que pudiere corresponderles.”
La PRORROGA puede ser
TÁXITA: Cuando el actor inicie la demanda ante un tribunal distinto al que corresponde en
razón de la competencia territorial y el demandado la conteste, deje de hacerlo , deje de
hacerlo u oponga excepciones previas sin declinar la competencia.
2.1.3.-Competencia por conexidad. Fuero de atracción.
Por razones de economía procesal, cuando entre dos o más asuntos haya alguna conexión,
la ley determina que sea un mismo juez el que intervenga.
Existen causas de interés público y privado en la acumulación. Las primeras porque tienden a
evitar el dictado de sentencia contradictorias entre asuntos relacionados. Las razones de
interés privado se vinculan con la economía procesal y el ahorro de costos y esfuerzos.

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La conexión puede existir por razones subjetivas, objetivas o causales y será competente
para entender el juez que entienda sobre la materia principal o el que intervino primero en el
tiempo.
Fuero de atracción: tiene aplicación en los procesos universales como los juicios de sucesión
y concursos o quiebras. Por regla general estos producen el desplazamiento de todas las
pretensiones de contenido económico iniciadas contra el patrimonio del causante o
concursado, hacia el juez de la sucesión o concurso o quiebra. Se justifica en razones de
índoles jurídicas y prácticas: el patrimonio es prenda común de los acreedores y en
conveniencia que sea un solo juez para tratar forma conjunta y simultánea todas las
pretensiones deducidas contra el caudal común. De esta forma se otorga certeza al derecho
que se declara en acciones independientes pero que se encuentran vinculadas.
En materia de sucesiones, el fuero de atracción está contemplado en el artículo 3284 del
Código Civil, siendo por ello, una norma procesal en un código de fondo y por tanto, con
alcance nacional, aunque solamente alcanza a las pretensiones con contenido patrimonial,
toda vez que las acciones personales deberán tramitarse por ante el juez de familia.
Al imponerse por razones de orden público por el hecho de que pueden verse afectadas
muchas personas, por lo general indeterminadas, el fuero de atracción es improrrogable e
irrenunciable y en consecuencia debe ser aplicado de oficio por el tribunal.
Una vez concluido el juicio sucesorio o finiquitada la quiebra o el concurso, el fuero de
atracción también finaliza.
2.1.4- Cuestiones de competencia: Declinatoria de competencia, inhibitoria. Conflictos de
Competencia. (Pág. 110 a 112)
Existe cuestión de competencia cuando se DESCONOCE a un órgano jurisdiccional, sea
por alguna de las partes, o por otro tribunal, la competencia para intervenir en un proceso, o
cuando dos o más órganos judiciales declaran carecer de dicha aptitud.
Pueden ser plantearse de oficio o a petición de parte. El CPCC en su Art. 9 declara: “Las
partes pueden intentarlas por vía de DECLINATORIA o por vía de INHIBITORIA.”
Declinatoria de competencia: Es la vía procesal mediante la cual el demandado se presenta,
ante el juez que interviene y le solicita que decline su intervención en el proceso, es decir, se
declare incompetente. Se plantea como excepción de incompetencia (Art.184 Inc.1 del CPC)
y deberá hacerse valer en la oportunidad que fija la ley según fuere el tipo de procedimiento.
Es necesario aclarar que participa necesariamente en todas las cuestiones de competencia el
Ministerio Público Fiscal (Art. 33 de la ley 7826).
Una vez declarada procedente la declinatoria planteada como excepción de incompetencia, el
Tribunal a pedido de parte, remitirá la causa al tribunal tenido por competente, si pertenece a
la Provincia, en caso contrario, ordenará su archivo.
Inhibitoria de competencia: Es la vía procesal por la cual el demandado se presenta ante el
juez que considera competente y le solicita que se declare competente por lo cual se
comunique con el juez que está interviniendo para que se inhiba de seguir actuado.
CONFLICTOS DE COMPETENCIA
El conflicto de competencia se suscita cuando dos órganos se declaran competentes o
incompetentes para entender en un mismo proceso.
2.1.5 -Competencia federal:
Estado Federal: dos esferas de gobierno: nación y provincias.
Justicia provincial u ordinaria y justicia federal, extraordinaria o de excepción
Es la facultad reconocida a los órganos que integran el Poder Judicial de la Nación

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para ejercer sus funciones en los casos, respecto de las personas y en los lugares
especialmente determinados por la Constitución Nacional.
Los artículos 116 y 117 de la Constitución Nacional establecen los asuntos que incumben a la
competencia federal.
Caracteres:
1. PÚBLICA Y ORIGEN CONSTITUCIONAL
2. TAXATIVA
3. LIMITADA Y DE EXCEPCIÓN
4. CONTENCIOSA
5. PRIVATIVA Y EXCLUYENTE
a) limitada: la C.N. establece taxativamente sus límites, no hay ley, interpretación ni voluntad
de parte que pueda extenderlos a otros casos.
b) privativa: a contrario sensu, en las causas asignadas a la justicia federal resulta excluida la
justicia provincial que no puede entender en dichas cuestiones y debe declarar su
incompetencia de oficio en cualquier estado del proceso. En casos de competencia
concurrente entre Nación y provincias, la ley nº 927 sustrajo del fuero federal este tipo de
causas (en casos en que el fuero federal proceda por distinta vecindad o nacionalidad de las
partes, cuando la cuantía del asunto no exceda de un determinado monto, así como los
juicios universales).
También se admite la prórroga de competencia cuando el demandado extranjero o vecino de
otra provincia no opone la excepción pertinente, entendiéndose por ello que renuncia al fuero
federal.
c) improrrogable: la competencia material es improrrogable, no así en razón de las personas.
d) contenciosa: nunca procede de oficio y solamente se ejerce la judicatura cuando es
solicitado a instancia de parte.
Criterios para su determinación
A fin de elucidar si una causa corresponde ser resuelta por los tribunales locales de cada
provincia o si corresponde al Poder Judicial de la Nación se establecen tres criterios
diferenciadores: el territorio, la materia y las personas.
En razón del territorio, la competencia nacional corresponde cuando se hayan afectado
derechos federales o intereses nacionales en aquellos lugares que sean de propiedad del
Estado Nacional, adquiridos a las provincias o cesión de estas, con el objeto de instalar allí
establecimientos de utilidad nacional (ej. Universidad Nacional de Córdoba). El solo hecho
que se trate de un lugar propiedad del Estado Nacional no le atribuye toda la potestad
legislativa, administrativa y judicial en forma exclusiva y excluyente, ésta sólo corresponde a
la Justicia Nacional cuando se haya interferido directa o indirectamente en la satisfacción del
servicio de interés público que requiere el establecimiento nacional (ej. Municipios y
provincias conservan la facultad de controlar las normas de tránsito dentro de la órbita
territorial de su competencia sobre rutas nacionales).
En razón de la materia, está relacionada al conocimiento de los litigios que impliquen
aplicación de la legislación federal. Dentro del país existen leyes federales, leyes comunes y
leyes provinciales.
La legislación federal se integra por la Constitución Nacional, los tratados con las naciones
extrajeras o con los organismos internaciones de carácter público y las leyes dictadas por el
Congreso que regulan la actividad propia de la Nación y sus organismos descentralizados (ej.
Convención Americana sobre Derechos Humanos, decretos del Ministerio de Economía de la

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Nación, resoluciones del Banco Central de la República).


La legislación común es aquella dictada por el Congreso de la Nación, haciendo uso de las
facultades que las provincias le delegaron en virtud del artículo 75, inciso 12 de la C.N. y
comprende materias sustantivas de nuestro ordenamiento jurídico. Pueden ser aplicadas por
los tribunales federales y por los tribunales de provincia.
La legislación provincial es dictada por cada provincia, con validez espacial circunscripta al
ámbito territorial de la provincia que la dictó. Comprende todas las facultades no delegadas
(ejs. Códigos de procedimiento civil, penal, laboral, etc.).
Por último, en razón de las personas, la competencia federal se arroga teniendo en cuenta la
cualidad especial de las personas que son parte en la controversia (ej. Si en el pleito
intervienen ministros o embajadores extranjeros) o por la presencia del Estado Nacional en el
juicio, si existiese un interés federal en disputa.
Competencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación
Competencia originaria y exclusiva:
Asuntos que se susciten entre dos o más provincias; entre una provincia y los vecinos de otra;
entre los vecinos de diferentes provincias; y entre una provincia o sus vecinos, contra un
Estado o ciudadano extranjero.
Causas concernientes a embajadores y otros ministros diplomáticos extranjeros, personas
que compongan la delegación e individuos de sus familias.
Causas que versen sobre privilegios y exenciones de los cónsules extranjeros en su carácter
público, es decir, por hechos o actos cumplidos en el ejercicio de sus funciones propias,
siempre que en ellas cuestione su responsabilidad civil o penal.
Competencia derivada:
Competencia por apelación extraordinaria: prevista por ley 48, artículo 14, ley 4.055, artículo 6
y recursos directos deducidos con motivo de la denegatoria del recurso extraordinario. Esta
vía permite elevar a la Corte Suprema un litigio sobre el cual haya recaído sentencia definitiva
emanada de un tribunal superior de justicia de la provincia donde se tramitó el pleito. Esta
competencia atiende al control judicial de la constitucionalidad de las normas para el cual la
Corte Suprema es el máximo y último tribunal que puede decidir acerca de ella en el caso
concreto. No obstante ello, todos los tribunales pueden ejercer el control de constitucionalidad
en el caso concreto. Esta vía del recurso extraordinario tiene como finalidad mantener la
supremacía de los preceptos constitucionales asegurando una uniforme interpretación de
ellos.
Competencia por apelación ordinaria: Se trata de un recurso contra las sentencias definitivas
de las Cámaras Nacionales de Apelaciones, pronunciadas en los siguientes casos:
- Causas en que la Nación es parte, en la medida que superen un monto determinado.
- Causas por extradición de criminales reclamados por países extranjeros.
- Causas suscitadas por apresamiento o embargos marítimos en tiempos de guerra, sobre
salvamento militar y sobre nacionalidad del buque, legitimidad de su patente o regularidad de
sus papeles.
- Recurso de apelación que prevé el artículo 4 de la ley 4055 contra las sentencias dictadas
en material federal por la Cámara de Casación penal en los recursos de revisión deducidos
con arreglo a lo dispuesto por el artículo 479 del C.P.P. de la Nación.
- Recursos contra sentencias definitivas de la Cámara Federal de la Seguridad Social.
- Recursos directos que sean consecuencia de la denegatoria de los recursos mencionados
precedentemente.

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Procedimientos. Concepto de Proceso y Procedimientos


(Cap. IV Pág. 119 a 140)
El Estado, que es quien dicta el derecho y en cierto modo lo monopoliza en la época
moderna, no sólo establece las sanciones para quien no cumpla con las normas de conducta
estatuidas en el derecho objetivo y desconozca las facultades de otro miembro de la sociedad
(derecho subjetivo), sino que, también, debe establecer los mecanismos para imponerlas1.
1
Vescobi Enrique, Teoría Gral. del Proceso, Editorial Temis, Colombia, Bogotá. Pág. 3

Por este motivo y producto de pautas culturales que se transmiten a través del tiempo, las
controversias generalmente no se suscitan. El hombre tiene una natural tendencia a cumplir
el derecho y en definitiva aspira a la paz social.
Ante la violación de las normas sustanciales, es el Estado quien debe proveer su tutela
jurídica, y recomposición del orden jurídico con el dictado de normas formales para que se
respeten las situaciones legítimas y se cumpla con el derecho.
Para componer los conflictos entre particulares el Estado expropia la función sancionadora y,
en sustitución de los particulares, organiza los mecanismos necesarios para resolver las
controversias y aplicar las sanciones por medio de la función jurisdiccional.
La primera alternativa que se presenta en el plano de los conflictos o de los “no conflictos” es
la realización directa del derecho; esto significa cumplimiento espontáneo de lo estatuido sin
intervención de los órganos judiciales. Ello puede suceder solamente en el campo de los
derechos disponibles. Pero, si el afectado ante el incumplimiento elige o se ve necesitado de
utilizar vías coactivas debe hacerlo por medio de los órganos jurisdiccionales previstos de
antemano para la realización indirecta a través del proceso judicial.
El proceso Judicial es un ente abstracto una unidad conceptual que se manifiesta en la
práctica a través de los procedimientos. Etimológicamente el vocablo “proceso” significa un
conjunto o serie de actos o actividades que se desenvuelven a través del tiempo, destinados
a lograr un fin o alcanzar un objetivo. Palacio afirma que el proceso es “el conjunto de actos
recíprocamente coordinados entre si por vínculos de causalidad y cuyo objeto consiste en el
pronunciamiento de una sentencia por parte de un órgano perteneciente al poder judicial”, a
diferencia de Procedimientos, los cuales son el conjunto de formalidades que deben cumplir
los sujetos procesales, es decir, tanto el Juez como las partes y los sujetos eventuales, en la
tramitación del proceso. “Aunque el proceso configura, jurídicamente un fenómeno único, no
siempre se encuentra normativamente regulado de acuerdo con las mismas modalidades y
efectos. Ciertas circunstancias como son la naturaleza del órgano decisor, la existencia o
inexistencia de u conflicto entre partes, la índole y el número de las pretensiones y peticiones
que puede tener por objeto, y la forma en que se haya estructurado, constituyen variantes
que, dentro de aquella unidad conceptual, autorizan a formular distintas clasificaciones del
proceso.” Palacio.
.Clasificación del los Procedimientos.
Los procedimientos son los caminos establecidos por las leyes procesales que los sujetos
procesales deben seguir para arribar a la sentencia.
La diversificación de los procedimientos surge por la necesidad de contemplar nuevas
situaciones a las que un sistema único no puede brindar soluciones.

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En el derecho primitivo existía un solo tipo de proceso y no se conocían diferentes


modalidades.
Con el transcurso del tiempo con la aparición de nuevas formas de vida, nacen las nuevas
formas procesales. Las clasificaciones de los procedimientos se la realiza la doctrina con un
fin metodológico tomando en cuenta diferentes criterios para establecerlas.
De acuerdo al criterio utilizado, el proceso civil puede clasificarse:
Por la naturaleza del órgano; - Judicial y Arbitral-
Por la existencia de conflicto;- Contenciosos y Actos de Jurisdicción voluntaria-
Por el fin perseguido;- Declarativos- Ejecutivos-
Por la estructura;- Generales y Especiales-
Por la naturaleza de la pretensión – Universales y Singulares.
Por la naturaleza de la pretensión
Existen procesos universales y singulares. Los primeros tienden a la distribución del
patrimonio de una persona por causa de muerte o falencia.
En estos juicios resulta de aplicación el denominado “fuero de atracción” por lo que todas las
actuaciones personales que tengan terceros contra el causante de la sucesión o el fallido, se
acumulan por ante el juez que entiende en la sucesión o la quiebra. Los procesos universales
regulados en nuestro derecho son el juicio sucesorio, el proceso concursal (Art. 22, ley nº
24.552) y el juicio de quiebra (Art. 136, ley 24.552).
Se denominan procesos singulares a aquellos en los que existen partes individuales en
conflicto.
Tanto actor como demandado se encuentran en una posición doble, igual y contradictoria y
deben contar con capacidad procesal. Doble, porque deben existir dos partes con poderes de
acción y excepción respectivamente. Iguales, en cuanto a oportunidades para defenderse y
probar y contradictoria porque ante la pretensión del actor se esgrime una pretensión negativa
u opuesta del demandado.
Sistema o clasificación del Código Procesal Civil y Comercial de Córdoba:
Libro I TÍTULO IV
CLASES DE JUICIOS
Artículo 408.- Contenciosos y voluntarios . Son juicios contenciosos los que tienen por objeto
la declaración o ejecución de un derecho contra personas determinadas. Se llaman actos de
jurisdicción voluntaria aquellos en que se ejercitan derechos que no son debidos por ninguna
persona.
Por la existencia o no de conflicto: se clasifican en Contenciosos: son aquellos que tienden a
la obtención de un pronunciamiento que dirima un conflicto u oposición de intereses
suscitados entre dos o más personas, que revisten la calidad de “partes” (Palacio). Ante la
pretensión del actor, el demandado puede tomar la postura de comparecer y contestar la
demanda, en cuyo caso se da la plena vigencia del contradictorio ya que podrá ofrecer y
producir pruebas y discutir las pretensiones hechas valer por el actor. Caso contrario y de no
comparecer, el demandado es declarado rebelde y el proceso continuará su curso
teniéndoselo por notificado de las resoluciones dictadas en el futuro.
Actos de jurisdicción voluntaria: La función jurisdiccional ejercida por el Estado a través de
sus jueces, interviene ante la existencia de conflictos que se suscitan entre los particulares a
fin que se actúe la voluntad concreta de la ley. De esta forma se mantiene la paz social, pues
se compone el orden jurídico alterado. Además de este supuesto también se provoca la
intervención del magistrado con motivo de situaciones que no presentan la idea de

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controversia, pero en las que por necesidad o disposición de la ley debe ocurrirse ante él para
que otorgue tutela jurídica a la pretensión deducida. Los actos de jurisdicción voluntaria tienen
por finalidad integrar, constituir o dar eficacia a ciertos estados o relaciones jurídicas privadas
frente a la sociedad. La resolución que pone fin a estos procedimientos se dicta
eventualmente a favor de quien lo promueve (peticionario), pero no en contra de un
demandado, sino frente a la sociedad. En estos actos de jurisdicción voluntaria no hay
conflicto aunque pueden tornarse contenciosos. En ellos participa siempre el Ministerio
Público Fiscal, efectúa un control de legalidad del trámite y asegura el efectivo cumplimiento
del derecho sustancial. Libro IV- Actos de Jurisdicción Voluntaria. Titulo I.
Disposiciones Generales- Art. 828 y sig. (últimamente y para descongestionar la actividad del
Poder Judicial, se ha sostenido que sería conveniente que estos procesos se tramitasen en
sede administrativa).
Artículo 409- Declarativos y ejecutivos . Los juicios contenciosos son declarativos o
ejecutivos, según tengan por objeto hacer declarar o hacer ejecutar el derecho de los
litigantes.
Esta clasificación la doctrina la realiza teniendo en cuenta el fin perseguido el resultado del
proceso y permite clasificarlo en declarativos, ejecutivos. Son juicios declarativos aquellos
que tiene por objeto una pretensión inicialmente incierta y que busca lograr que el tribunal que
conoce el problema reciba la prueba y dicte la sentencia decidiendo sobre el fondo de la
cuestión, en definitiva, se pretende la declaración de un derecho.
Dentro de los juicios declarativos se encuentran el juicio ordinario y el abreviado (Art. 411
C.P.C.).
La sentencia que se dicte en estos procesos produce el efecto de cosa juzgada material, es
decir, una vez firme y ejecutoriada goza de inmutabilidad y no puede ser modificada. En este
tipo de procesos, las partes tienen la posibilidad de discutir y alegar abiertamente sus
pretensiones como así también de ofrecer y diligenciar todas las medidas de pruebas
pertinentes.
Son juicios ejecutivos aquellos en los cuales preexistiendo un derecho cierto o
presumiblemente cierto, se procura su efectivización para satisfacer el interés del titular. Se
procura la efectivización coactiva de un derecho reconocido en una sentencia o en un título
de ejecución.
Los juicios Contenciosos a su vez se clasifican en
Declarativos ------ Ejecutivos

Artículo 410- Generales y especiales Los juicios declarativos y los ejecutivos son
generales o especiales, según constituyan una forma general para la declaración o ejecución
de los derechos o simplemente una forma especial para casos determinados.
Por su estructura
Los juicios contenciosos declarativos y ejecutivos por su estructura, se subclasifican en
especiales y generales, atendiendo a las formas procesales asignadas para su trámite.
Cuando la ley procesal no prevé un trámite especial, el juicio se lleva adelante por el
procedimiento general o de conocimiento amplio. Esta regla general está expresamente
instituida en los artículos 420 y 423 del C.P.C., mientras que el artículo 418 de idéntico cuerpo
normativo contempla los casos de aplicación del trámite abreviado.
Artículo 411- Declarativos generales. Los juicios declarativos generales son:
1) Ordinario.

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2) Abreviado.
Son juicios declarativos generales:
a) Juicio ordinario: pueden plantearse y decidirse en forma definitiva la totalidad de las
cuestiones jurídicas derivadas de un conflicto entre partes. Es la forma más común de
tramitación de una litis.
La sentencia produce el efecto de cosa juzgada material por lo que no podrá realizarse otro
juicio entre las mismas partes, con el mismo objeto y por la misma causa.
b) Juicio abreviado: se reserva para cuestiones de menor cuantía económica con un trámite
más escueto. Toda demanda cuya cuantía no exceda de doscientos cincuenta Jus. También
comprende los juicios por consignación de alquileres, la acción declarativa de certeza, el
pedido de alimentos y litis expensas, los incidentes y todos los casos para los cuales la ley
sustantiva establece el juicio sumario u otra expresión equivalente y los demás casos que la
ley establezca
(Art. 418 C.P.C.). La sentencia produce el efecto de cosa juzgada material
Artículo 412.- Declarativos especiales . Los juicios declarativos especiales son los que la ley
establece para determinadas relaciones de derecho.
Juicios declarativos especiales: son aquellos que la ley establece para determinadas
relaciones de derecho. Entre ellos se encuentran el juicio de división de condominio, el de
mensura y deslinde, el desalojo. Son juicios sometidos a particularidades procesales y
trámites específicos
Artículo 414.- Ejecutivos . El juicio ejecutivo general es el que establece la ley para toda clase
de obligaciones que traigan aparejada ejecución y los especiales, el establecido para la
ejecución de sentencia y demás casos que expresamente se determinan.
Juicio ejecutivo general: es el procedimiento que permite a través de una sustanciación ágil
obtener la realización del crédito plasmado en el título, título ejecutivo que goza de una
presunción de autenticidad, siempre que contenga ciertas condiciones indispensables como
la de contener una obligación de pagar una suma de dinero, que la cantidad sea líquida o
fácilmente liquidable por una simple operación aritmética sobre la base que el mismo título
suministre y que resulte exigible, o sea de plazo vencido, no sujeta a condición. Produce el
efecto de cosa juzgada formal por lo que tanto actor como demandado podrán entablar
demanda en juicio declarativo (Art. 529 y 557), aunque no pueden volver a discutirse las
defensas que hayan sido motivo de pronunciamiento.
Juicio ejecutivo especial: Son pretensiones de naturaleza ejecutiva que están contenidas en
documentos a los que la ley les asigna una forma particular de sustanciación. Comprende los
juicios de ejecución prendaria, hipotecaria, ejecución de sentencia, ejecuciones fiscales,
cobro de multa y costas liquidadas, cobro de honorarios regulados judicialmente (Art. 801
C.P.C.).
Art.425 Tribunales y árbitros . Los juicios contenciosos se siguen ante tribunales ordinarios o
ante árbitros en los casos en que la ley o la voluntad de las partes establece el arbitraje.
Por la naturaleza del órgano:
Esta clasificación considera al sujeto que va a dirimir el conflicto y por ello puede diferenciarse
entre el procedimiento judicial público del procedimiento arbitral realizado ante jueces
privados.
Proceso judicial hace referencia al que se desarrolla ante el órgano jurisdiccional o tribunales

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públicos y constituye el proceso por excelencia. Se realiza ante un juez investido por el
Estado de la potestad de administrar justicia con todas las facultades que le son inherentes.
Su fundamento constitucional deriva de los principios de juez natural y debido proceso.
Proceso arbitral, a diferencia del proceso judicial, es aquel que se lleva adelante ante un
árbitro que recibe el mandato de las partes o de la ley, con el fin de dirimir la contienda,
respetando las garantías de imparcialidad y ecuanimidad. El órgano jurisdiccional se sustituye
por un juez privado elegido por las partes. El límite está dado por los puntos propuestos por
las partes y por tanto carece de coertio y de executio. Sólo puede conocer y llamar a las
partes para que comparezcan y se defiendan y dicta sentencia que se denomina “laudo
arbitral”. Para que éste tenga posibilidades de ser ejecutado, debe ser inscripto en los libros
de un juzgado ordinario ante el que se llevaran a cabo los trámites de ejecución de sentencia.
3.1. Procesos de conocimiento o de cognición. Clases. (Pág.121 a 122).
El proceso de conocimiento es aquel que tiene por objeto una pretensión tendiente a que
el órgano judicial dilucide y declare, mediante la aplicación de las normas pertinentes a los
hechos planteados y discutidos, el contenido y alcance de la situación jurídica existente entre
las partes.4
Son aquellos que parten de la una pretensión incierta y que debe ser probada y resuelta
mediante la aplicación de las normas pertinentes, en la resolución que el juez dicte. En la
doctrina se lo denomina “juicio declarativo”.
La diferencia de los juicios declarativos abreviados con el procedimiento de juicio ordinario es
la distinta “cuantía” o valor económico de las pretensiones discutidas, que en el procedimiento
abreviado son menos de doscientos cincuenta (250) jus. (El “Jus” es la unidad arancelaria de
honorarios profesionales del abogado dispuesto por la Ley 9459 Código Arancelario para
abogados y procuradores de la Provincia de Córdoba. Establece el JUS. Unidad Económica-

4
PALACIO, Lino Enrique. Manual de Derecho Procesal Civil. Edt. LexisNexis –Abeledo-Perrot.
Bs. As.
Año.2005, Pág.337.

Art.36.- Instituyese con la denominación de “Jus” la unidad arancelaria de honorarios


profesionales del abogado, cuyo valor al momento de publicarse la presente ley, asciende a la
suma de Pesos Cincuenta ($50,00). Tal valor se incrementará en la misma proporción en que
se incrementen las remuneraciones o haberes totales asignados al cargo de Juez de Cámara
con una antigüedad de ocho (8) años, incluidos rubros remunerativos y no remunerativos, y
con la denominación “Unidad Económica” (U.E) al ciento por ciento (100%) de dicha
remuneración, en ambos casos al tiempo de efectuarse la regulación. El Tribunal Superior de
Justicia deberá informar el último día hábil de cada mes, a todos los organismos judiciales y a
los Colegios de Abogados de cada Circunscripción Judicial, el valor del Jus y de la U.E.
vigente para el mes siguiente…)

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3.2 Procesos de Ejecución. Clases


El proceso de ejecución es aquel en el cual preexistiendo un derecho cierto o
presumiblemente cierto, se procura su efectivización para satisfacer el interés del titulara. En

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este tipo de proceso se pide la efectividad coactiva de un derecho reconocido en una


sentencia o en un título de ejecución (Couture).
El legislador al establecer el juicio ejecutivo en la ley procesal ha tenido en mira otorgar un
instrumento ágil y apto para lograr el cobro de ciertos créditos en un tiempo razonable. En
estos procesos se pretende solucionar un conflicto, pero sobre la base de un título ejecutivo,
al cual la ley otorga una presunción de autenticidad. Por ello el conocimiento es limitado, las
defensas son taxativamente enumeradas por la ley y los plazos son breves y perentorios. La
sentencia que en el se dicte produce efecto de cosa juzgada formal.

Art.546- Transcurrido el plazo de la citación de remate sin que se haya opuesto excepción
legitima, el tribunal dictará sentencia sin llamamiento de autos.

3.3 ACCIÓN MERAMENTE DECLARATIVA-


La acción declarativa. Concepto. Es la vía prevista por el ordenamiento procesal, que se
inscribe en el derecho procesal preventivo, ante el reclamo de quien invoca un interés
legítimo y mediante un procedimiento contencioso de conocimiento abreviado, busca hacer
cesar un estado de incertidumbre existente sobre una relación jurídica a través de la
sentencia final que declare los alcances jurídicos de la relación, esclareciendo sus aspectos
dubitativos y controvertidos, respecto de su existencia, alcance, eficacia, modalidad o
interpretación de aquella relación. Su regulación en el Código Procesal Civil y Comercial de la
Provincia de Córdoba en su Art. 413 la prevé, estableciendo los siguientes requisitos:
 Que el peticionante ostente un interés legítimo.
 Que el propósito sea hacer cesar un estado de incertidumbre sobre una relación
jurídica;

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 Que ocasione un perjuicio


 Todo ello aún cuando no exista lesión actual a sus derechos.
“AUTO NÚMERO:
----- Y VISTOS: Estos autos caratulados: “PONTE DANIELA MERCEDES Y OTROS C/
PROVINCIA DE CORDOBA – ACCION DECLARATIVA DE CERTEZA”, de los que resulta: a
fs.
23/29 comparecen los señores Daniela Mercedes Ponte, …, con el patrocinio letrado de los
Dres. Miguel Angel Gallardo y Germán Antonio Contreras, entablando demanda declarativa
de certeza en contra de la Provincia de Córdoba, con el objeto que se ponga fin al estado de
incertidumbre jurídica, susceptible de producir y agraviar con una lesión ilegítima o un daño
injusto los derechos de los comparecientes, atento el extenso período de tiempo transcurrido
desde su ingreso a la administración como becarios del programa “Becas Especiales de
Capacitación e Integración Laboral para Discapacitados”, sin que la demandada haya
adoptado resolución alguna respecto a su incorporación definitiva tras el proceso de
capacitación, constituyendo una amenaza a la existencia, alcance o modalidad de una
relación jurídica en condiciones de indeterminación temporal, que produce un estado de
verdadera incertidumbre jurídica. Expresan que con la acción entablada se persigue que se
obligue a la Administración Provincial a dar efectivo cumplimiento a las disposiciones de la
Ley Nacional 22.341 y su adhesión provincial mediante la ley 8501 y las leyes provinciales
5624 y 8834, en tanto imponen como de obligado cumplimiento un porcentaje de personas
con discapacidad que imperativamente deben desempeñarse en el ámbito de la
administración con carácter de empleado público y cumplimente, además, con los preceptos
constitucionales de la Provincia de Córdoba, de la Nación y los Tratados Internacionales.
Manifiestan que son veintiséis becarios del programa mencionado que ingresaron en forma
gradual, durante los años 1993, 1994, 1997 y 1998 a prestar servicios en la Administración
Pública Provincial a través de las Resoluciones Ministeriales N° 405/93 y las que en su
consecuencia se dictaron, 336/94, 187/99, 27/2000 y 34/2000, emanadas del Ministerio de
Desarrollo Social y luego Ministerio de la Solidaridad. Que el programa se implementó a fin de
cumplimentar lo establecido por la ley 5624, asignándoles distintas tareas de acuerdo a su
condición pero similares al resto de los agentes de planta permanente, tareas que son
cumplidas en el ámbito de la Administración Pública Provincial y en el horario propuesto por el
programa, bajo la supervisión de los jefes de las respectivas áreas y de la Coordinadora de
Programas de Atención Integral de Personas con Discapacidad. Continúan diciendo que hace
ya más de nueve años que se puso en práctica el programa de becas y entienden que su
capacitación e integración se encuentra totalmente acreditada, pues de lo contrario no se
concebiría que la Administración Pública Provincial los haya mantenido cumpliendo funciones
en forma continuada. Luego de insistir con el hecho que las tareas que desempeñan no
difieren de las asignadas a los demás agentes de planta permanente, agregan que la
obligación impuesta por el legislador no se satisface con el programa de becas, pues lo que la
ley garantiza es el ingreso a la administración y el programa coadyuva a la capacitación, que
ha sido ya alcanzada por los comparecientes, pues de otro modo no se explica la extensa
duración de su prestación efectiva de servicios para la Administración en condiciones casi
idénticas al resto del personal de planta permanente.
Expresan que no obstante la situación descripta y el tiempo transcurrido en nueve años nunca
fueron llamados por el orden de mérito para cubrir el cupo impuesto por la legislación sobre

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discapacidad; agregando que ingresaron al Ministerio de Desarrollo Social, luego convertido


en Ministerio de la Solidaridad y al tiempo de la demanda en Agencia Córdoba Solidaria,
continuando con el programa, sin tener la mínima certeza acerca de su futuro laboral. Ponen
de resalto que su necesidad de certeza encuentra mayor justificación pues de ello depende
su situación frente al régimen previsional, la falta de obra social, vacaciones y otro tipo de
beneficios como el aguinaldo, por ejemplo; por lo que se impone una impostergable
definición. Citan las normas Internacionales y Constitucionales que entienden aplicables, y
profusa Doctrina y Jurisprudencia. Ofrecen prueba Documental, Informativa y Testimonial.
-------- Impreso trámite de juicio abreviado y citada la demandada a estar a derecho, a fs. 38
comparece el Sr. Procurador del Tesoro, con patrocinio letrado del Dr. Silvio Casimiro
Parisato, quién solicita la suspensión del proceso en virtud del decreto 2656/01, a lo cual no
se oponen los actores a fin de evitar mayores dilaciones. Una vez reanudados los términos, a
fs. 55/59 el Dr. Parisato evacua el traslado de la demanda, solicitando su rechazo, con
especial imposición de costas. Articula excepción de falta de acción fundándola en que los
mismos actores reconocen ser becarios, por lo que luego de transcribir definiciones del
Diccionario de la Real Academia, concluye en que las Becas son una liberalidad para que
puedan cumplir con el plan de Integración y Capacitación Laboral, para que se integren en
Sociedad, pero ni la ley ni las resoluciones ministeriales establecen que serán incorporados
en relación de dependencia; ya que el Art. 2 de la ley 8834 sólo exige al Estado provincial la
reserva del 5 % de los cargos para ser cubiertos por personas con capacidades diferentes.
Entiende, por tanto, que la pretensión de los actores obedece a una interpretación por demás
forzada de la ley, que ni en su literalidad, ni en su espíritu existe un imperativo para incorporar
a los discapacitados a la administración pública. Luego de analizar los requisitos de
procedencia de la acción declarativa de certeza, concluye que siendo los actores beneficiarios
del programa de becas ya mencionado reiteradamente no existe ningún tipo de dudas o
incertidumbre al respecto. Hace reserva del Caso Federal.
No ofrece prueba. ----------------------------------------------------------------- Corrido traslado de la
excepción, a fs. 67/71 y 73/77 la evacuan los actores, con igual patrocinio letrado, solicitando
su rechazo, con costas. Manifiestan que los mismos argumentos de la demandada para
fundar la excepción resultan favorables para la procedencia de la acción, pues reconoce el
carácter de los demandantes como integrantes del Programa de Becas Especiales de
Capacitación e Integración Laboral para Discapacitados; es decir reconociendo la accionada
el status jurídico de los actores como “becarios”, está justificada la legitimación activa para
demandar. Que lo controvertido es que esos becarios que han obtenido una capacitación que
les permite su integración laboral en la Administración demandada, vienen por un período de
tiempo que ha excedido razonables pautas temporales sin que la Administración haya dado
acabado cumplimiento al objetivo del programa; pues entre sus objetivos figura precisamente
el de lograr la capacitación laboral integradora en la Administración Pública Provincial; citando
a continuación el Anexo I de la Resolución 405/93 y el nuevo Art. 2 bis incorporado por la ley
8834 en cuanto establece iguales derechos y obligaciones para los discapacitados respecto
del resto de personal de la Administración. Luego de citar doctrina y jurisprudencia acerca de
qué debe entenderse por legitimación activa, expresa que la acción declarativa de certeza
tiene por finalidad despejar un estado de incertidumbre originado en la relación esencialmente
jurídica, siempre y cuando esa falta de certeza pudiera producir un perjuicio y no exista otra
vía legal para solucionarlo; siendo la intervención de la actividad jurisdiccional la necesaria
para hacer cesar ese estado de incertidumbre sobre los alcances o modalidades de una

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relación jurídica que, en autos, ha sido objeto de expreso reconocimiento por la demandada.
Expresa que los demandantes ostentan el título de becarios por más de nueve años, sin que
la Administración cumpla los mandatos del legislador, no obstante ser la encargada de
ejecutarlos; que se viola la igualdad pues los comparecientes cumplen funciones de planta
permanente pero como becarios y han acreditado haber adquirido la capacitación laboral que
les permite su integración laborativa a la Administración demandada. Agregan que la
demandada en su carácter de sujeto pasivo de la relación jurídica de los becarios es el
legítimo contradictor pasivo, máxime cuando la falta de certeza jurídica les produce perjuicios
jurídicos en menoscavo con los agentes que cumplen tareas de planta permanente,
sustancialmente idénticas a las cumplidas por los becarios aún ajustadas a sus diferentes
capacidades. Por tanto, el carácter de legitimado sustancial pasivo se deriva de la relación
jurídica existente con los becarios y la accionada como autoridad de aplicación del programa
de becas expresamente reconocido por ella. Reiteran que la cuestión que constituye el objeto
de la acción es dar certeza jurídica a esa relación sustancial y en función de la interpretación
de las normas legales y constitucionales que consagran un régimen de tutela especial para
quienes presentan discapacidades especiales, determinar la situación en la que se
encuentran al momento de interponer la acción y al de dictar sentencia que dé certeza jurídica
a una relación que se presenta dudosa en cuanto a su modalidad y alcances, no así a su
existencia, que ha sido expresamente reconocida por la demandada. ----------- Una vez
diligenciada la prueba que consta en autos, dictado y firme el decreto de autos y el
avocamiento de la suscripta, queda la causa en estado de resolver. ------------
------------------------ Y CONSIDERANDO: I) La acción declarativa de certeza, prevista en el Art.
413 del C.P.C. pretende una respuesta jurisdiccional preventiva, evitando que quienes
discrepan se conviertan en litigantes y, por lo mismo, tiende a defender el valor seguridad
jurídica. Su objeto, entonces es eliminar dudas, interpretaciones diferentes y por consiguiente
“...conflictos hostiles acerca de la existencia, inexistencia, oponibilidad, alcances o
modalidades de una relación jurídica....se postula como manifestación jurisdiccional de
solución de conflictos en germen o larvados, que luego derivan en complicadas y onerosas
controversias –como resultado de una pretensión de condena- y que bien podrían ser
dilucidadas desde ese cuadrante preventivo que se reputa aconsejable como línea normal de
política procesal...” (Vénica, Código Procesal, Civil y Comercial, Tomo IV, Pág. 150, Ed.
Marcos Lerner, 2001). -----------------------------------------------------
--------------------- II) Desde esa óptica y atento el modo en que ha quedado trabada la litis,
debe tratarse en primer lugar la excepción de falta de acción. Al respecto, conviene recordar
que con la defensa "sine actione agit" se persigue un pronunciamiento en el sentido que actor
o demandado "no son las personas especialmente habilitadas por la ley para asumir tales
calidades con referencia a la concreta materia sobre la que versa el proceso" (Palacio-
Alvarado Velloso, N° 357.3.2, Pág.343-344); o lo que es lo mismo, significa no "...tener
derecho a que se resuelva lo que se solicita en la demanda..." (C.N.Civ., Sala A, 14.06.84;
J.A. 1985-11-511). Si en autos, los actores entablan la acción entendiendo que su prolongada
situación de becarios, sin ingresar a la planta permanente de agentes de la administración
pública, en violación a las disposiciones legales les provoca incertidumbre y la demandada
admite su calidad de becarios y no expresa porqué no han superado ya ese status jurídico, ni
cuáles son las razones que la llevaron a no incluirlos en las previsiones legales, resulta
evidente que la defensa intentada no es el medio procesal idóneo cuando se la invoca -como
en el presente- fundada en la diversa interpretación de la relación que vincula a ambos

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participantes en la relación. Porque allí radica justamente el nudo de la cuestión. Asimismo,


se ha dicho “...que la legitimación activa se halla estrechamente vinculada al concepto de
interés en orden a la particular naturaleza del objeto de la pretensión, ya que, sin la
declaración judicial de certeza se sufriría un daño actual, siendo la declaración pretendida no
sólo el medio necesario y útil, sino el único para evitarlo...” (TSJ La Pampa, LL 1999-E-603,
citado por Vénica...op. cit. Pág.156). Esto es: la parte actora tiene derecho a que en
sentencia se dé certidumbre a los alcances de la relación jurídica (entendida por tal el
Programa de Becas... en el que se encuentran insertos). El tema de cuál sea la declaración
que aquí se obtenga que conforme a las pruebas rendidas determinará que prospere o no la
demanda, excede el marco de la excepción; por lo tanto, deber ser rechazada, lo que así
decido. --------------------------
----------------------------------------------------------------------------------- III) Retomando el hilo de la
cuestión de fondo, la acción que se intenta en el presente aparece en principio como apta
para alcanzar el pronunciamiento objeto de la pretensión; esto es: que queden por medio de
esta resolución definidos los términos de la relación que vincula a las partes. Sin embargo,
cabe acotar que el trámite previsto implica la bilateralidad plena y con ello, la facultad que la
demandada, al evacuar el traslado de la demanda, en lugar de limitarse a negar (que, en
definitiva, es lo único que hace) hubiera aportado, a su vez, las pautas necesarias no sólo
para dar satisfacción a las dudas planteadas por la actora, sino las pruebas que entendiera le
daban la razón a su negativa; ello no ha sucedido en autos. "Los litigantes deben probar los
presupuestos que invocan como fundamento de su pretensión, defensa o excepción, y tal
imposición no depende de la condición del actor o demandado, sino de la situación en que
cada litigante se coloque dentro del proceso"[Cf.: C.N. Civ., sala M, L.L. 1989-E-542] "La
carga de la prueba es una circunstancia de riesgo, donde quien no prueba los hechos que
debe probar pierde el pleito, si de ello depende la suerte de la "litis". Es una noción procesal
que contiene la regla del juicio, para lo cual se le indica al juez cómo debe fallar cuando no
encuentre en el proceso pruebas que le den certeza sobre los hechos que debe fundamentar
su decisión, e indirectamente, establece a cuál de las partes le interesa acreditar tales
hechos, para evitarse consecuencias desfavorables." [C.N.Com. sala B, diciembre 30-988,
L.L. 1991-C-339. Sin embargo, ello no exime a la suscripta del análisis de lo actuado en el
pleito, a fin de establecer si la actora ha acreditado los extremos invocados, por lo
que se impone el análisis de las constancias arrimadas a juicio. ----------------------------------- IV)
Conforme el Decreto 405/93 y su Anexo I se puso en marcha un Programa de Becas
Especiales de Capacitación e Integración Laboral para Discapacitados, que conforme el
artículo 1° tiene como objetivo primordial “rescatar capacidades y potencialidades de las
personas con discapacidad e integrarlas socialmente a través del desarrollo de actividades
para su adaptación y capacitación laboral en un ambiente de trabajo real” , y por el artículo 3°
se autorizó a la Dirección de Administración del entonces Ministerio de Desarrollo Social a
abonar una suma de $ 200 mensuales a cada uno de los beneficiarios del programa por el
término de “nueve meses”. A su vez el Anexo, entre los objetivos, señala el de “prepararlos y
entrenarlos para desarrollar una actividad específica, ya sea administrativa, de servicio o
técnica de modo tal que les permita producir servicios idóneos, tanto para utilidad personal
como para las dependencias de la Administración Pública Provincial”. -------------------------------
V) Si se observa el desarrollo del tema, a lo largo de los diversos Decretos y Resoluciones
dictados, se advierte que, siempre fueron designados por un tiempo determinado, y que fue
variando el modo de atender a la erogación del programa; así inicialmente fue por Caja Chica,

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en 1999 se imputó a los Auxilios a la Vejez e Invalidez, en 2000 a Subsidios Generales. Es


decir: los beneficiarios del programa se desempeñaban año a año, a la espera de una
próxima resolución, sin saber siquiera de qué partida se dispondrían los fondos y lo que es
peor, sin que se expresara razón alguna que pusiera de manifiesto porqué podían seguir
desempeñándose en el programa pero no si habían alcanzado o no la capacitación necesaria
para integrar la planta permanente. Es cierto que de las normas analizadas, al crearse el
programa no se estableció término alguno, pero de la lectura de las restantes resoluciones
surge claramente que se trataba de un tiempo no mayor de un año, a juzgar por los períodos
por los cuales se los volvía a designar. ------------------------------------------- VI)
Por otra parte, también surge acreditado de las constancias agregadas a la causa que
siempre se desempeñaron como becarios, esto es: sin tener derechos previsionales ni
laborales elementales, como son aguinaldo, vacaciones, licencias por enfermedad y por esa
misma condición no los ampara el estatuto para los empleados públicos. Sin embargo,
cumplen tareas, aunque acordes a sus capacidades, similares a los empleados de planta
permanente, por las que son evaluados por sus superiores (y diariamente por todo el público
que concurre al Ministerio, ya que basta interesarse por cualquier trámite o consulta en el
área para ver que los actores se desempeñan allí al igual que el resto del personal). Así surge
de las testimoniales rendidas por las personas que los tuvieron bajo su responsabilidad. De
tal modo el objetivo “superior” tenido en mira al instaurar el Programa sólo cumplió parte de
sus objetivos: capacitó a los becarios pero sólo en beneficio de la Administración Pública. NO
se cumplió, en cambio el objetivo de integración, con todo lo que ello implica, no sólo en
desmedro de los becarios, ya sea nivel económico, ni por simple necesidad de “status”, sino,
más concreta y fríamente, mirado del lado de la Administración: ésta nuevamente se benefició
pues se dispone de personal capacitado por una considerable diferencia en las erogaciones.
------------------ VII) No quiero avanzar en el análisis sin destacar que causa al menos estupor
la conducta del Sr. Procurador del Tesoro y el letrado patrocinante, cuando aluden a
liberalidad”; casi podría pensarse que la respuesta ha sido: porqué se quejan si el Estado les
regala una suma de dinero mensual. Pues bien, es precisamente esa actitud despreciativa
por el ser humano en general y por las personas con capacidades diferentes el motivo central
que nos convoca en esta causa. Deberá entender la Administración Pública que estas
personas padecen sí, alguna disminución en alguna de sus facultades o aptitudes físicas e
incluso mentales, pero no en la faz espiritual; que, asimismo, aquél que sufre la disminución
de
alguna facultad acrecienta las demás, que se trata de personas esencialmente sensibles; a
las que además de la incertidumbre mantenida por años al permanecer incluidos en un
programa que nació provisorio (conforme la normativa citada) se suma la ofensa de pretender
considerarlas desagradecidas con la generosidad de la Provincia. ¿Cuál es la liberalidad? Si
cumplen tareas deben ser remuneradas conforme a derecho; si no están en condiciones de
prestar ninguna, entonces serán incluidos en un régimen de pensión (tampoco de becas). La
ley es clara en esto, no todos los que tienen capacidades diferentes pueden acceder a un
empleo en el cupo de la Administración, en cuyo caso deben ser pensionados; pero asimismo
es clara en cuanto a los que son capaces de desempeñarse: debe nombrárselos cubriendo el
cinco por ciento de las vacantes totales, que se reservaron con ese fin.
-------------------------------------------------------------------------------
---- VIII) El problema, como se advierte, sólo leyendo la contestación de la demanda, es muy

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profundo y va mucho más allá. Aunque algo hemos avanzado desde que a mediados del siglo
XX se ocultaba en la intimidad familiar a los discapacitados, aún la legislación no aplica a
rajatabla los mandatos de los Tratados Internacionales y las Constituciones, tanto Nacional
como Provincial.
Ahora los discapacitados pueden acceder gratuitamente al transporte público, por ejemplo,
pero los vehículos no están adaptados para ellos; los semáforos con señal sonora son una
ínfima proporción; en las escuelas no hay rampas, ni se prevé adecuar las aulas de planta
baja para discapacitados motrices; las leyes imponen la cobertura integral de salud para estas
personas, por parte de las obras sociales si la poseen, quienes sin embargo dilapidan los
fondos de los asociados afrontando costas en toda clase de procesos, especialmente
amparos, en lugar de cumplir con su obligación y requerir el reintegro de los gastos a la
Administración de Programas Especiales de la Nación; la Dirección de Políticas Educativas
especiales funciona con sólo dieciséis profesionales de distintas disciplinas que deben
asesorar a todas las escuelas de la provincia en lo referente a la integración de alumnos con
capacidades diferentes. ----------------------
--------------------------------------------------------------- IX) Así mirado, los actores casi pueden decir
que tocan el cielo con las manos, ya que “generosamente” el Estado les otorga una beca
mensual a cambio de “capacitarlos”, esto es de prepararlos. Y yo me preguntó: para qué
estamos preparándolos; si después de nueve años están en el mismo lugar y las tareas que
ellos desempeñan se consideran adecuadas a las necesidades de la Administración (de otro
modo se hubiera nombrado personal “capaz” para suplantarlos o ayudarlos) sólo cabe
responder: el Estado prepara a los becarios para que cumplan su tarea sin quejarse; sin
ejercer el derecho de huelga (ni siquiera el de afiliación a un sindicato); para que no discutan;
y para vivir con los magros ingresos que perciben; sin tener en cuenta que no son suficientes
ni siquiera para afrontar sus gastos en salud; esto es: la Administración Provincial sigue
escondiendo las personas con capacidades diferentes en la habitación del fondo. Están, nos
resultan útiles, pero deben trabajar y callar, salvo que alcen sus voces para “agradecer” lo
mucho que hacemos por ellos... Realmente suena inaudito, lamentable, pero es la realidad (y
no sólo en el sector público). --------------------------
----------------- X) No debe perderse de vista que la incorporación a nuestra Constitución
Nacional de las convenciones internacionales, obliga a todos, en especial al Estado a un serio
replanteo de los instrumentos legales vigentes y demanda un considerable, pero ineludible
esfuerzo para dotarlos de eficacia. La discapacidad está tutelada en nuestra Carta Magna
estableciéndose el reconocimiento igualitario (Arts. 16,17,19,33,41,43,), la no discriminación
(Art. 75 Inc. 22) y también la diferenciación para la igualdad (Art. 75 Inc. 23). A su vez la
Constitución Provincial, en su artículo 27 alude a que los discapacitados tienen derecho a
obtener la protección del Estado que abarque la prevención, asistencia, rehabilitación,
educación, capacitación, inserción en la vida social y a la promoción de políticas tendientes a
la toma de conciencia de la sociedad respecto de los deberes de solidaridad. Así el mandato
constitucional impone la integración de los discapacitados, fundándose en el acceso a la
igualdad real de oportunidades con los demás, por lo que las medidas de acción positiva
adquieren en el tema una puesta en marcha inmediata, impostergable. Esa solidaridad a la
que aluden las normas no es sinónimo de lástima, ni de caridad, (ni de liberalidad, como
gusta llamar la demandada) sino, como bien anota Kraut “un mínimo de solidaridad exige
poner los medios necesarios para la inserción de éste sector poblacional, procurar un espacio
de inclusión y aceptación social, reducir las desigualdades y el rechazo. Si bien el tema es

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eminentemente político, el mero reconocimiento de los derechos específicos para ciertos


grupos esencialmente vulnerables, puede contribuir a contrarrestar la vulnerabilidad laboral y
la precariedad relacional en el derrotero de un amparo eficaz a éstos desafiliados de la
sociedad”. --------------------------------------------------------------------------------------------
------------- XI) Por ello, aunque el programa de Becas instrumentado en la Provincia aparezca
como muy loable y sirva para acallar nuestras conciencias, en realidad es una burla más no
sólo a las mandas constitucionales, sino a los seres humanos a los que va dirigido. Pensemos
por un momento: La provincia adhiere por ley a las normas nacionales sobre protección de
discapacitados, es más amplía el cupo (que en el orden nacional es del 4 %) de vacantes a
cubrir con estas personas y luego crea un programa de capacitación e integración en virtud
del cual ingresan a prestar servicios los actores, por nueve meses, al año siguiente se los
designa por un año más, sus superiores y responsables no ya del área donde se
desempeñan, sino de la Dirección que debe realizar su seguimiento laboral estiman que están
tan capacitados como los demás empleados; entonces, en lugar de designarlos en forma
permanente, se esgrimen razones pueriles: la ley nunca se aplicó, durante la emergencia no
se cubren las vacantes, nunca se hizo, se necesita un contrato previo... reconociendo
públicamente que se desempeñan satisfactoriamente, de acuerdo a sus capacidades. Ergo:
se burlan las legítimas expectativas de estas personas y se viola la ley, positiva, vigente,
operativa, que no obliga sólo a la reserva de vacantes, sino a la cobertura con discapacitados.
Interpretarlo como lo destaca la Procuración en su responde equivaldría a decir: la
Administración necesita 100 empleados para funcionar; como la ley me exige reservar el 5 %
para los discapacitados, entonces la Administración tendrá que funcionar con 95 empleados.
NO resiste el menor análisis. ----------------------------------------------------
------------------------------- XII) Así las cosas, asiste razón a los actores cuando impetran la
presente, porque luce evidente que deben fijarse los alcances y modalidades de la relación
que los vincula a la administración, en tanto están inmersos en un programa concreto de
capacitación e integración (reitero), que no se articula convenientemente con la legislación
positiva vigente. La demanda, por tanto debe ser acogida, y atendiendo al fin último de la
seguridad jurídica, declarar que el hoy Ministerio de Solidaridad debe confeccionar un orden
de mérito con los becarios actores y nombrarlos como empleados de planta permanente, con
iguales beneficios y obligaciones que el resto del personal (Art. 2 bis ley 8834), a fin de
cumplir las leyes y así dar finiquito a la discusión, evitando la contienda judicial.
----------------------------------------------------- XIII) Las costas, atento el resultado del proceso, se
imponen a la demandada y por tratarse de un proceso sin monto estimo prudente regular el
mínimo de quince Jus previsto para este tipo de procesos en el Art. 34 de la
ley 8226. ------------------------------------------------------ Por todo ello, RESUELVO: Hacer lugar a
la demanda incoada por los señores Daniela Mercedes Ponte, Mercedes M. Del C. Coria,
Lucas Federico Vucovich, Dante Javier Giménez, Miguel Alejandro Moreira, Patricia Graciela
Córdoba, Miriam Rita Morellato, Cecilia Beatriz Basla, Carolina Natalia Maturano, Rosa Isabel
Moyano, Daniel Enrique De Raedemaeker, Roberto Sesma, Diego Javier Chignoli, Alfredo
Luis Cipriani, Grisel Paola Donini, Javier Angel Peralta Rodríguez, Néstor Fabián Sosa, Vilma
Graciela Osses, Ivana Isabel Toledo, Claudia Alejandra Vivas, David Eric Ortiz Skarp, Rita
Liliana Albertengo, Alejandro Santillán, Sandra Liliana Agüero, Mónica Gladis Iturres y Adolfo
Esteban Sorbera y en consecuencia, fijar el alcance del Programa de Becas Especiales de
Capacitación e Integración Laboral para Discapacitados del que participan, en el sentido que
el hoy Ministerio de Solidaridad debe confeccionar un orden de mérito con los becarios

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actores y nombrarlos como empleados de planta permanente, con iguales beneficios y


obligaciones que el resto del personal (Art. 2 bis ley 8834). Con costas, a cuyo fin regulo los
honorarios de los Dres. …..y…, en conjunto y proporción de ley, en la suma de pesos
trescientos sesenta y ocho y los del Dr.…en igual suma.
PROTOCOLICESE, HAGASE SABER Y DESE COPIA."
3.4- La oralidad en el proceso civil: Audiencia preliminar- Funciones.
En búsqueda de superar el excesivo formalismo del proceso escrito y dispositivo, en la
actualidad se intenta encontrar una propuesta superadora y alentadora para tornar el
deficiente proceso civil en una herramienta ágil y útil para la solución de conflictos.
Entre los mayores problemas que se presentan en la actualidad se pueden destacar el
excesivo formalismo, la falta de inmediación, la utilización abusiva de instituciones que
prolongan innecesariamente los trámites como son los incidentes o las recusaciones, la falta
de infraestructura y escasez de recursos humanos y económicos del poder judicial y por
último, la imposibilidad de acceso a la justicia de un grupo de justiciables por las
desigualdades económicas y culturales.
En pos de superar estos viejos problemas, las tendencias actuales implican un paso hacia la
oralidad con participación activa del juez que pasa de ser un mero espectador, a
transformarse en un verdadero director del proceso. Juntamente con ello, se intenta instaurar
el denominado proceso por audiencias, éste no está contemplado en el C.P.C.C. de la
Provincia de Córdoba, el Código de Procedimientos Civil y Comercial de la Nación ha
incorporado en reformas parciales la audiencia preliminar como así también el CPCC Río
Negro.
En este proceso, se pasa de un trámite completamente escrito como el que existe en la
actualidad, a uno eminentemente mixto que comprenda una 1º etapa: que se denomina de las
postulaciones: Comienza con la articulación de la demanda que constituye el primer acto de
postulación mediante el cual se efectúa la reclamación. Los actos introductorias se realizan
por escrito, como también la contestación de la demanda, estos deberán ir acompañados de
toda la prueba documental, lo más notorio de esta ésta etapa es que los hechos que resulten
allí fijados lo serán provisoriamente ya que deberá estarse al resultado de lo que pueda
acontecer en la audiencia preliminar.
2º Etapa encontramos la Audiencia Preliminar: Constituye una forma para resolver el conflicto
planteado, lo cual redunda en la contracción de los tiempos y costos que genera un proceso.
El juez ejercerá en esta audiencia todos sus poderes, fijará los puntos de controversia. En
esta se procurará conciliar a las partes, determinar lo que será objeto de prueba en relación
con los hechos controvertidos y sanear el proceso.
Todos los sujetos procesales se reúnen luego de que ellos hubieren aportado los hechos y el
derecho por escrito. Objeto y Función: Sus fines deben limitarse a la siguientes funciones:
actividad de conciliación, determinación del objeto litigioso (o puntos de controversia) y en
relación a ello fijación de la prueba y saneamiento.
Conciliación es la primera actividad que debe cumplir el juez en la audiencia preliminar, esta
dirigida a lograr la autocomposición del litigio por lo que deben reunirse todos los sujetos
procesales para poder lograr un arreglo el que puede ser total o parcial. Si se logra la
conciliación el acuerdo es homologado por el juez. La segunda actividad es la sanear los
defectos que pudieran advertirse en el procedimiento. La tercera actividad es fijar el objeto o
los puntos litigiosos y así delimitar el objeto de prueba. Esto significa la determinación de los
puntos litigiosos sobre los que se deberá producir prueba y quienes tendrán la carga de la

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prueba, es en este momento donde quedará fijada la plataforma fáctica, si no existieren


hechos controvertidos la cuestión será de puro derecho.
La audiencia preliminar deberá ser oral y actuada, labrándose un acta sucinta de lo
acontecido en la audiencia, debiendo protocolizarse.
El procedimiento se completa con la 3º etapa la audiencia de vista de causa en la que se lleva
a cabo el debate oral de las cuestiones oportunamente introducidas. Luego se cierra el
trámite al que solo resta agregarle el dictado de sentencia.

Acta

Demanda y contestación
(Capítulo VI. Pág. 153 a 202).

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4.1.1 Demanda. Concepto y forma de la demanda. Documentos que deben acompañarse.


Ampliación de la demanda. (Pág. 153 a 170).
Breve introducción: Para Robinson Crusoe es impensable un conflicto de los del tipo que el
DERECHO está llamado a solucionar.
El DERECHO tiene sentido cuando el Hombre deja de vivir para empezar a CONVIVIR.
El Derecho tiende a lograr el orden en las relaciones entre los hombres.
De este modo, consagra derechos y establece obligaciones la mayoría de las veces las
leyes son obedecidas y los derechos espontáneamente gozados por sus titulares (realización
directa)
Pero cuando ello no ocurre, se debe acudir ante los tribunales (realización indirecta del orden
jurídico), ya que está PROHIBIDA la justicia por mano propia, salvo:

AUTOTUTELA de los derechos


(legítima defensa: penal;
derecho de retención: civil).
A fin de acudir ante los tribunales,
los particulares cuentan con un poder
ACCIÓN PROCESAL
“es el poder de presentar y mantener ante el órgano jurisdiccional
una pretensión
fundada en hechos jurídicamente relevantes
con el fin de obtener una decisión concreta y en su caso conseguir
la ejecución de la misma
hasta su agotamiento”
(CLARIÁ OLMEDO, J.)
A este poder, con el fundamento constitucional que significa la acción procesal, se hace
necesario atribuirle un contenido (pretensión) y a la vez efectuar un deslinde en relación a
otros institutos procesales que resultan correlativos y complementarios: la pretensión y la
demanda, que representan respectivamente su contenido y su vía de realización.
Así, acción-pretensión-demanda, son instituciones correlativas y que se vinculan en forma
recíproca para explicar el fenómeno judicial, que no puede ser entendido de modo integral
sino con la conjunción de tales conceptos: adviértase que la demanda consiste materialmente
en un acto procesal formal y documental cuya presentación al juez implica el ejercicio de la
acción y que resulta ser el continente de un contenido necesario: la pretensión.
Alsina define a la demanda, en su acepción estricta, como “el acto procesal por el cual el
actor ejercita la acción solicitando al tribunal la protección, la declaración o la constitución de
una situación jurídica”.
Palacio, define a la demanda como un acto que se funde con la pretensión del actor, de modo
simultáneo, “es la petición encaminada a lograr la iniciación de un proceso, a cuyo efecto
quien la formula ejerce y agota el derecho de acción que le compete”.
En definitiva, es un acto procesal, un acto jurídico voluntario. A la vez es un acto formal que
debe cumplir una serie de requisitos mínimos establecidos por las leyes procesales: ser
escrito y firmado. De esta manera constituye un documento que tiene la siguiente
importancia:
- Es el acto inicial que da origen a la relación procesal e influye en su desarrollo.

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- Abre la instancia y a partir de su admisión se cuenta el plazo para la perención de la


instancia.
- Pone en ejercicio a la jurisdicción y, con ella, a los poderes del juez, pero al mismo tiempo
los limita en tanto aquél no puede pronunciarse sobre peticiones que no estén deducidas en
al demanda.
- Establece lo relativo a la prueba.
Contenido y requisitos
Contiene las afirmaciones de hechos jurídicamente relevantes que justifiquen la pretensión
del actor. En su esencia la demanda constituye un silogismo: la premisa mayor es la norma
jurídica invocada, la menor, la relación de los hechos y la conclusión, es el resultado al que
arriba el actor entre ambas premisas y se exterioriza en la petición.
Nuestro CPCC establece en su artículo 175 se deducirá por escrito y expresará:
1) El nombre, domicilio real, edad, estado civil del demandante; tipo y número de documento
de identidad.
2) El nombre y domicilio del demandado
3) La cosa que se demande designada con exactitud.
Si se reclamase el pago de una suma de dinero, deberá establecerse el importe pretendido,
cuando lo fuese posible, inclusive respecto de aquellas obligaciones cuyo monto depende del
prudente arbitrio judicial.
4) Los hechos y el derecho en que se funde la acción.
5) La petición en términos claros y precisos.
Para una mejor comprensión, exponemos a continuación el siguiente modelo de demanda
ordinaria por daños y perjuicios:
“DEMANDA ORDINARIA - (Daños y Perjuicios).-
Sr. Juez en lo Civil y Comercial:
LAURA SINS, D.N.I. Nº 24.473.786, por derecho propio, con
domicilio real en calle Maestro Vidal Nº 12 - Planta Alta - Barrio Alto Alberdi, de nacionalidad
argentina, de 27 años de edad, de profesión Médica, estado civil soltera, y constituyendo
domicilio a todos los efectos procesales en Av. Maipú Nº 2 - P.B. - Of. 8, ambos de esta
ciudad de Córdoba, ante V.S. respetuosamente comparezco y digo:
En las condiciones aludidas, efectúo ésta presentación a los fines
que seguidamente se detallan, solicitando consecuentemente participación legal y se me
tenga por constituido domicilio ad-litem en el lugar supra indicado.-
I.- EXORDIO:
I.1.- Que a los fines de la acción correspondiente en el carácter
invocado, como directamente damnificada por las lesiones sufridas en el hecho criminoso por
el cual se reclama vengo a entablar formal demanda de indemnización de daños y perjuicios
en contra de ALFREDO PORERA - D.N.I. Nº 10.555. 000 con domicilio en calle Maldonado Nº
81 de Barrio Los Plátanos, DANIEL SELLES - D.N.I. Nº 21.766.680 con domicilio en Av. Gral.
Mosco Nº 1.009 de Barrio Fragueiro o Barrio Panamericano, todos de esta ciudad de
Córdoba, y/o en contra de quién resulte responsable directo o civil del accidente que se
relatará, por la suma de Pesos Cuarenta y ocho mil treinta y cinco con treinta y uno centavos
($48.035,31) en concepto de daño emergente (gastos médicos), lucro cesante futuro y daño
moral, que V.S. determinará en más o en menos, al momento de dictar sentencia de acuerdo
a los elementos que se presentan como formando parte de la presente demanda y los que se
aporten en la etapa probatoria, con más los intereses que pudieran corresponder desde que

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la suma es debida hasta la de su efectivo pago y costas; con más los tres (3) Jus del Art. 99
Inc. 5 de la Ley 8226.-///
I.2.- Se demanda al Sr. Gustavo Selles en su carácter de
conductor y titular dominial inscripto del vehículo marca Peugeot 504 - Dominio BJH122
(afectado al servicio de "TAXI") al momento del hecho, autor material y directamente
responsable del evento dañoso, y al Sr. Alfredo Porera en su carácter de titular dominial
inscripto del automotor marca Renault 19 - Dominio BMP155, afectado al servicio de "TAXI"
(transporte público de pasajeros), vehículo en el que se transportaba la actora Laura Sins al
momento del evento dañoso.-
II.- HECHOS:
II.1.- Que fundo la acción en los hechos que a continuación se
relatan, los que a tenor del derecho aplicable generan la responsabilidad de los demandados
en la reparación de los perjuicios mencionados.-
II.2.- Que el día 05 de Febrero de 2003, siendo alrededor de las
12:00 horas, en circunstancias en que era transportada en calidad de pasajera a bordo del
TAXI - Interno Nº 3000 - Marca Renault 19 - Dominio BMP… de propiedad del Sr. ALFREDO
PORERA - D.N.I. Nº…, y conducido por el chofer Sr. RICARDO TARRES, que transitaba por
calle San Lorenzo - San Luis (continuación de la calle San Lorenzo) en la intersección con la
Av. Hipólito Irigoyen de Barrio Nueva Córdoba de esta ciudad de Córdoba, cuando al
momento de estar atravesando la avenida ya mencionada, el "taxi" en el que me
transportaba, fue embestido "violentamente" desde atrás por otro "taxi" - marca Peugeot 504 -
dominio BJH… de propiedad del Sr. GUSTAVO SELLES, el cual era conducido por el Sr.
Gustavo Selles al momento del evento dañoso. A raíz del fuerte impacto, mi cuerpo se
balanceó bruscamente una y otra vez hacia el asiento de adelante del taxi en el que me
transportaba, perdiendo levemente la conciencia, padeciendo mareos, obnubilación, síntomas
que en conjunto y con motivo del impacto me hicieron sentir un fuerte y agudo dolor en el
cuello con más inestabilidad. Seguidamente, y luego de unos 15 o 20 minutos me trasladaron
a bordo de una Ambulancia de Emergencias del "107" al Sanatorio Allende - atento a ser
afiliada a D.A.S.P.U. - en el cual me realizaron una serie de radiografías de la columna
cervical, a los fines de detectar alguna posible lesión ósea, me diagnostican un "traumatismo
cervical"; lo que conllevó en forma inmediata a la colocación y uso de manera permanente de
un COLLAR CERVICAL por el plazo /// /// de 25 días, con más miorrelajantes y analgésicos
debido al intenso dolor que padecía en ese momento.
El Sr. Ricardo Tarres (conductor del taxi que me trasladaba)
circulaba velozmente por la calle mencionada, de manera imprudente y sin tener las
precauciones necesarias al transportar pasajeros, por cuanto al frenar, resultó ser embestido
violentamente desde atrás por el otro taxi (marca Peugeot 504) el cual era conducido y es de
propiedad del Sr. Gustavo Selles, todo lo cual me ocasionó los daños por los que reclamo; la
maniobra realizada por el conductor Daniel Gustavo Salles fue tan imprevista, que me resultó
imposible evitar el brusco y reiterado balanceo, una y otra vez, a los fines de evitar las
lesiones que lamentablemente he sufrido, pudiendo las mismas ser mayores y ocasionarme la
muerte.-
II.3.- El conductor del taxi que embiste desde atrás (Gustavo
Selles) en una actitud imprudente y negligente guiaba sin prestar la debida atención, y
desaprensivamente sin tomar los recaudos necesarios, produce los daños materiales y
personales por los que reclamo.-

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III.- RESPONSABILIDAD:
III.1.- Sin perjuicio del relato de los hechos, se advierte
claramente la responsabilidad del conductor del Taxi embistente (Gustavo Selles), surgiendo
de la especial consideración de determinados elementos ya aludidos, como por ejemplo la
falta de atención que demuestra al conducir su unidad, la excesiva velocidad a la que se
conduce por las calles de la ciudad, lo cual lo obliga a frenar bruscamente, sin medir
consecuencia alguna.-
III.2.- Tal como se desprende del veraz y pormenorizado relato
precedente, son culpables el conductor y titular dominial inscripto del Taxi marca Peugeot 504
- dominio BJH… - ( GUSTAVO SELLES) que embiste desde atrás al taxi en el cual me
transportaba al momento del evento dañoso, quien produce el hecho con sus consecuencias
dañosas, debiendo por ello responder por su obrar culpable; y el Sr. ALFREDO PORERA en
su carácter de titular dominial del Taxi en el que me transportaba al momento del hecho
dañoso.-
///
IV.- DAÑOS:
Como consecuencia directa del hecho dañoso relatado en el
punto II. (Hechos) de la presente demanda, la accionante - Laura Sins - sufrió serios daños,
cuyas secuelas lesivas aún perduran, y que a continuación se detallan:
IV.1.- Lesiones Físicas: Consecuencia directa del hecho lesivo
(impacto), sufrí algunas lesiones que atentaron contra mi equilibrio anátomo-fisiológico del
que gozaba con anterioridad. Dichas lesiones fueron diagnosticadas como TRAUMATISMO
CERVICAL, con lo cual, la lesión y el síndrome doloroso consecutivo afecta no sólo la zona
cervical sino también las regiones deltoidea y escapular. Dentro del Diagnóstico y Estado
actual, la actora y damnificada ha sufrido el Síndrome del "Latigazo cervical", cervicalgia post-
traumática por el mecanismo de desaceleración brusca, marcada limitación funcional del
segmento cervical, omalgia y escapulalgia derecha, a todo lo cual cabe agregar el
padecimiento del Síndrome de Stress Post-traumático; siendo atendida en primer término en
el Sanatorio Allende en donde me realizan "URGENTE" dos radiografías (Rx. de Columna
Cervical frente y perfil, y Rx. Transoral), indicándose de inmediato "reposo absoluto por 48
hs." y tres (3) semanas con el uso de "collar cervical", prolongándose una semana más el uso
del collar cervical porque sentía inestabilidad en el cuello y NO PODIA HACER NINGUN TIPO
DE ESFUERZO. El dolor en la zona del cuello era en forma permanente.-
Toda la situación relatada en el párrafo precedente, entorpeció
mi tarea laboral, atento que desempeño mi primer año de RESIDENCIA como MÉDICA en el
Hospital Nacional de Clínicas de la ciudad de Córdoba, a los fines de obtener la especialidad
en OFTALMOLOGIA, y los daños físicos sufridos hicieron que no pudiera cumplir con la
realización de las guardias médicas de 24 Horas, como también me inhabilitó y obligó a faltar
al trabajo profesional por el término de 10 días en principio, y en el resto de mis lugares de
trabajo en forma privada por el término de 25 días (siendo observada periódicamente el
estado de la lesión sufrida); luego fuí reintegrada a trabajar sólo con tareas pasivas, no
pudiendo aún, cumplir con las GUARDIAS MEDICAS que son obligatorias; atento la vasta
serie de obligaciones /// profesionales que a su vez requieren de una responsabilidad
profesional, que necesariamente debo cumplir como RESIDENTE MEDICO DE 1º AÑO en el
Hospital Nacional de Clínicas de la ciudad de Córdoba, a los fines de obtener la especialidad
en "OFTALMOLOGIA"; además he adquirido compromisos profesionales en otros lugares

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como ser el Centro Clínico Quirúrgico de la Visión sito en Bv. Illia Nº 396 de Barrio Nueva
Córdoba de esta ciudad de Córdoba, al cual asisto todos los días Miércoles en el horario de
14:00 hs. a 20:00 hs., en las cuales debí ausentarme por el término de 25 días, todo lo cual
me trajo aparejado una serie de incumplimientos de mi parte en relación con la labor
profesional asumida frente a dichas clínicas, en las que actualmente desarrollo TAREAS
COMO MÉDICA OFTALMÓLOGA, que consisten en la atención del Consultorio en el cual se
evacuan consultas médicas y en consecuencia proceder a revisar pacientes, visualizar la
lámpara de hendidura en la que al efectuar la inspección de la misma necesito levantar los
brazos para revisar los párpados, conjuntiva, lesión producida por algún cuerpo extraño,
realizar fondo de ojo (FO), esquiascopía (estudio de refracción), preparar las mesas
quirúrgicas e instrumentar a los fines de intervenir como "AYUDANTE DE QUIRÓFANO"
en las diversas intervenciones quirúrgicas a realizar, y demás tareas que hacen a la
especialidad y que permiten formarme profesionalmente, etc.
En la actualidad y con posterioridad al accidente continúa mi
atención médica de manera particular (sesiones de fisioterapia de columna cervical),
terminando con serias secuelas físicas y psíquicas como consecuencia del daño sufrido.
Actualmente me ha quedado una limitación funcional al doblar el cuello y continúo con las
sesiones de fisioterapia.-
IV.2.- Lesiones Psíquicas: Atento a la medida del daño inferido a
la persona de la actora (Art. 1068 - C.C.) corresponde apreciarla no sólo desde el punto de
vista físico, sino también desde el psíquico, considerándose a la "salud" como un todo
integral. La actora padece de "trastornos por Stress post-traumático", que la sumerge en un
periódico estado depresivo, provocándole una incapacidad para trabajar.-
///
Remitiéndome a lo descripto en el segundo párrafo del punto
IV.1 (Lesiones Físicas), pero en estrecha relación con el daño psíquico sufrido, atento a que
empecé a tener problemas en el ámbito laboral, pues al ser RESIDENTE de 1º Año "no me la
hacían fácil", ya que en toda residencia médica existe mucha competencia entre los
residentes como a su vez mucha exigencia por parte de los profesores, desde el punto de
vista práctico e intelectual, incluso resulté perjudicada rindiendo mal parte de los exámenes
como residente para la aprobación del 1º Año.
Además, las guardias que me correspondían cumplir como residente
médico debieron ser cubiertas por otro médico-residente al que le tuve que "pagar" dichas
guardias; pues por un problema interno de mi servicio, aunque esté enferma,
indefectiblemente tengo que hacerme cargo de las mismas, eso ocurrió durante mi embarazo
y ahora con motivo del accidente sufrido. Todas estas circunstancias me hacían sentir
"impotente" para realizar mis tareas profesionales, las cuales requieren una serie de
exigencias académicas y prácticas médicas que toda RESIDENCIA MEDICA exige para la
obtención de la especialidad.
Hago conocer a V.S. que soy madre de un bebé (mi primer hijo)
llamado "Francisco Reich Sins" nacido el día 10-09-2002, y que actualmente tiene diez (10)
meses de edad, pero que a la fecha del accidente sufrido, el bebé tenía casi cinco (5) meses
de edad, y EN BASE A LOS DAÑOS PSÍQUICOS Y FÍSICOS SUFRIDOS, los mismos me
trajeron aparejada la INTERRUPCION DE LA "LACTANCIA", no pudiendo levantar ni
amamantar a mi bebé (situación que me hacía sentir "culpable"), en consecuencia debí
requerir la compañía y auxilio de una persona, y en ciertas oportunidades de más personas a

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los fines del cuidado del bebé y de mi persona, ya que las lesiones sufridas me impedían
poder asearme por mí misma, y realizar cualquier tipo de tarea doméstica. La inestabilidad
emocional, el cambio de mi carácter (tornándome agresiva y con tendencia a la depresión),
alteraciones en el sueño, pesadillas, fobias y temor a viajar en vehículos y al tránsito en
general, me obligan a requerir de un tratamiento farmacológico y "psicoterapia" por un tiempo
que dependerá de la evolución y remisión de los síntomas.-///
Todo lo relatado en el párrafo precedente hizo que mi vida se
desorganizara, entrando en "crisis" a raíz de todas las consecuencias descriptas que se
derivaron del evento dañoso padecido.-
IV.3.- Gastos Médicos: Asistencia Médico - Farmacéutica y
gastos de traslado.-
Se reclama en su calidad de directamente damnificada, el
resarcimiento de los gastos médicos realizados en oportunidad del evento criminoso
(Presunciones "hominis" sobre el daño causado), como consecuencia de las lesiones sufridas
por la accionante, quien debió realizar erogaciones a los fines de su tratamiento. Dichos
gastos médicos resultaron ser, los siguientes:
a) Collar Filadelfia: .......................................................................................... $40,00.-
b) Medicamentos:
- Alplax 0,5 x 60 comp.: .................................................................................. $16,00.-
- Doxtram-flex x 20 comp. (4 cajas - $25 x caja): ........................................... $100,00.-
- Doxtram-flex x 10 comp. (1 caja): ................................................................ $13,00.-
- Flexicam B12 (Caja x 3 ampollas): ............................................................... $28,00.-
c) TRASLADOS en Taxi (40 viajes): .............................................................. $200,00.-
d) FISIOTERAPIA: (20 sesiones) ................................................................... $200,00.-
e) Visitas Médicas Domiciliarias: .................................................................... $100,00.-
f) Visitas Médicas - Consultorio: ..................................................................... $100,00.-
TOTAL DE LA LIQUIDACION EN GASTOS: ........................................ $797,00.-

Nuestra Jurisprudencia y Doctrina, pacíficamente reconocen el


presente rubro, independientemente de su acreditación, puesto que existiendo las lesiones
mencionadas precedentemente, necesariamente se debieron realizar erogaciones dinerarias
a los fines de la atención médica, rehabilitación de fisioterapia, diversos medicamentos,
material descartable, traslados, cuidados, etc. La Jurisprudencia y Doctrina entienden que los
gastos de atención médica y de farmacia no exigen prueba acabada de su existencia, si luego
de las pericias médicas se evidencia su ocurrencia a través de la naturaleza de las lesiones
experimentadas (Cám. Civ. y Com. Morón, Sala 2º, 13/3/84, JA, 1985-III-401); o cuando la
necesidad de efectuar dichos /// gastos surge de la naturaleza de las lesiones sufridas o
tratamientos a los que debió ser sometida la víctima atento a que todo hace a la asistencia del
lesionado en su integridad psicofísica.-
Se reclama por el presente rubro la suma de Pesos
SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE ($797,00), de acuerdo con los comprobantes y facturas
de los gastos realizados, en original y fotocopia, debiendo dichas fotocopias ser glosadas en
autos, una vez que sean debidamente compulsados con sus originales, los cuales deberán
ser devueltos a su presentante.-
V.-
Incapacidad Psíquica.-

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V.1.- Como consecuencia del impacto, sufrí una serie de


lesiones, las cuales fueron diagnosticadas como "TRAUMATISMO CERVICAL", con lo cual, la
lesión y el síndrome doloroso consecutivo afecta no sólo la zona cervical sino también las
regiones deltoidea y escapular. Dentro del Diagnóstico y Estado actual, la actora y
damnificada ha sufrido el Síndrome del "Latigazo cervical", cervicalgia post-traumática por el
mecanismo de desaceleración brusca, marcada limitación funcional del segmento cervical,
omalgia y escapulalgia derecha, a todo lo cual cabe agregar el padecimiento del Síndrome de
Stress Post-traumático.
Se reclama el "lucro cesante futuro", derivados de los graves
perjuicios físicos y psíquicos producidos por el accidente ya descriptos y que de acuerdo a la
evaluación médica de los Dres. Pablo Gómez (Especialista en Medicina Legal y Laboral) y
Agusto del Pont (Médico Psiquiatra) le ha producido una INCAPACIDAD PARCIAL Y
PERMANENTE DEL 30 % DE LA T.O. en más o menos resulte de acuerdo a las periciales
médica y psiquiátrica que se realizarán oportunamente, como se acredita con los dos
certificados médicos expedidos por los mencionados profesionales, los cuales se agrega en
autos.-
Cabe destacar, que dentro de la incapacidad parcial y
permanente del 30 % de la T.O. padecida por la actora según el certificado médico expedido
por el Dr. Pablo Gómez (Especialista en Medicina Legal y Laboral), se considera incluido el
daño psíquico sufrido por la actora (síndrome de stress post-traumático), el cual fue
diagnosticado por el Dr. Agusto del Pont (Médico /// Psiquiatra), considerando que dicho
stress post-traumático le provoca una incapacidad parcial y permanente del 15 % de la T.O.-
V.2.- El resarcimiento reclamado en concepto de "lucro cesante
futuro" corresponde ser resarcido debido a que el accidente sufrido le ha producido a la actora
una serie de secuelas que la incapacitan para seguir ejerciendo su actividad lucrativa, la cual
se verá deteriorada, produciéndole un menoscabo en sus ingresos y posibilidades futuras de
progreso con motivo del accidente sufrido, dado que dicha actividad laboral consiste en el
ejercicio profesional como MÉDICA residente en el Hospital Nacional de Clínicas de la ciudad
de Córdoba, a los fines de obtener la especialidad en OFTALMOLOGIA, como también se
desempeña profesionalmente en el Centro Clínico Quirúrgico de la Visión ya citado ut-supra,
teniendo un ingreso mensual de Pesos Seiscientos dieciséis ($616,00), el cual se acredita
con el recibo de haberes correspondiente al mes de Abril del año 2003; en dichos lugares de
trabajo la actora Laura Sins
LUCRO
CESANTE
FUTURO:
Incapacidad
Física
-desarrolla una serie de tareas a las cuales me remito a los efectos "brevitatis causae" al
punto IV.1) de la presente demanda.-
V.3.- A título ilustrativo y/o doctrinario cabe citar la obra titulada
"Resarcimiento de daños - 2ª Daños a la persona" de la Dra. Matilde Zavala de González, se
define a la incapacidad como "la inhabilidad o impedimento o bien la dificultad apreciable en
algún grado para el ejercicio de funciones vitales. Se trata de la incapacidad sobreviniente, es
decir la que se verifica luego de la curación, al no haberse logrado la recuperación total".
Debe resarcirse el daño vinculado a la incapacidad. La afectación de la integridad psíquica o

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física de una persona que le impide continuar desempeñando en forma normal la actividad
lucrativa (tipo de tareas profesionales desempeñadas por la actora), que era su modo de vida,
debe ser resarcida adecuadamente. Esta incapacidad parcial y permanente como el caso que
nos ocupa, derivada de los daños físicos y psíquicos que incapacitan a la actora Laura Sins,
produciéndoles un daño patrimonial indemnizable, se acredita en principio mendiante los
certificados médicos y radiografías acompañadas, y mediante el peritaje médico pertinente.
Cabe agregar que dado el estado psíquico post-traumático de la actora como víctima del
accidente, su capacidad laborativa se vea disminuida, atendiendo que las /// tareas
profesionales de la actora requieren no sólo de un esfuerzo físico sino también de una gran
concentración intelectual a la hora de desempeñar con responsabilidad profesional su
trabajo.-
V.4.- Tal como surge de los datos aportados en la presente, mi
actividad laboral se verá deteriorada, produciendo un menoscabo a mis ingresos y
posibilidades futuras de progreso, obviamente como consecuencia directa del siniestro. Me
desempeñaba al momento del hecho dañoso por el que reclamo, y actualmente, como
Médica Residente de Primer Año en el Hospital Nacional de Clínicas de la ciudad de
Córdoba, a los fines de obtener la especialidad en OFTALMOLOGÍA, además trabajo
profesionalmente en el Centro Clínico Quirúrgico de la Visión sito en Bv. Illia Nº 396 de Barrio
Nueva Córdoba de esta ciudad de Córdoba, al cual asisto todos los días Miércoles en el
horario de 14:00 hs. a 20:00 hs., en las cuales debí ausentarme por el término de 25 días,
todo lo cual me ocasionó el hecho de tener que incumplir profesionalmente en dichos lugares,
en los cuales desarrollo una serie de tareas profesionales que describo de manera específica
y a las cuales me remito a los efectos "brevitatis causae" al punto IV.1.- de la presente
demanda que trata sobre Lesiones Físicas.-
V.5.- Tal como se expresa en el punto V.2.- de la presente demanda, la
actora Laura Sins tenía a la fecha del evento dañoso y actualmente tiene un ingreso mensual
de Pesos Seiscientos dieciséis ($616,00), monto que a los fines de la determinación del
"cuantum" resarcitorio siendo necesario determinar la incidencia de la disminución física y
psíquica en la generación de ingresos futuros es aplicable la fórmula matemática financiera,
sugerida por el Tribunal Superior de Justicia en la causa "Brizuela de Cavagna C/ Minervi
Construcciones" de 1.984 (Caso Marshall) - Fórmula Abreviada - teniendo como base mi
ingreso mensual aproximado de Pesos Seiscientos dieciséis ($616,00).- Sobre el particular,
hago presente que las bases del cálculo son las siguientes: Edad de la víctima al momento
del evento dañoso: 27 años - Años de vida útil: 38 - Ingresos mensuales aproximados:
$616,00 -
Incapacidad: 30 % de la T.O.-
V.6.- En tales supuestos y similares, la teoría de las cargas
probatorias dinámicas traslada al demandado la prueba adversa a la existencia del daño, en
virtud del principio de sentido común de que quien alega un hecho contrario /// al curso normal
y ordinario de las cosas, soporta la necesidad de acreditarlo. Dentro de tal orientación, se
inscriben también los precedentes que admiten el resarcimiento del daño económico derivado
de la incapacidad de una persona joven, a pesar de que no pruebe que trabajaba o cuál era el
trabajo desempeñado.-
Este lucro cesante deberá ser resarcido mediante una indemnización
dineraria traducida en un capital que sea capaz de generar una renta equivalente a la pérdida
de su capacidad de ganancia. Este rubro lo fijo en la suma de Pesos Treinta y siete mil

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setecientos noventa con sesenta y cinco centavos ($37.790,65) que surge de la fórmula
matemática financiera que se emplea al efecto.-
VI. DAÑO MORAL:
VI.1.- También se reclama, en virtud de los sufrimientos
padecidos por la damnificada, el "Daño Moral" que implica haber sido víctima de éste hecho,
destaco los intensos dolores que he padecido y que aún sufro, ya que me han tocado vivir
momentos de alta tensión, quedando muy afectada desde aquel desagradable suceso,
afectándome tanto en el trabajo como en mi vida personal, viéndome privada de poder
amamantar a mi bebé; atento y con motivo de los daños físicos y psíquicos sufridos por el
evento dañoso, los cuales me produjeron la INTERRUPCION DE LA LACTANCIA cuando mi
hijo aún no cumplía los cinco meses de vida al momento del accidente, siendo que el mínimo
de lactancia aconsejado médicamente es de seis meses.-
Párrafo aparte merece expresar que el daño moral, conforme a la
doctrina y jurisprudencia unánime, refiere a una lesión en los sentimientos, es decir en el
ámbito espiritual e íntimo de la persona, lo cual le produce toda clase de padecimientos no
susceptibles de apreciación pecuniaria, como ser inquietud espiritual, agravio moral, etc.,
entendiéndose que el damnificado se ve agraviado en los valores sobre los cuales se
sustenta toda su vida, como ser la libertad individual, la tranquilidad de espíritu, la privacidad,
etc.-
VI.2.- Que a los fines del reclamo con carácter resarcitorio por el
DAÑO MORAL padecido por la damnificada, ME REMITO a tales efectos al punto IV.2.-
(Lesiones psíquicas) de la presente demanda; en dicho punto /// se describen las lesiones
psíquicas padecidas por la actora, y que en relación con las lesiones físicas sufridas por el
hecho dañoso, las cuales le causaron la INTERRUPCION DE LA LACTANCIA, porque éstas
más el uso del "collar cervical" a los fines de corregir o evitar una mayor agravación del daño
sufrido, le impedían realizar cualquier tipo de movimiento de los miembros superiores y del
cuello, por lo cual le fue imposible AMAMANTAR A SU HIJO por el período de tiempo de 25
días, más la alteración de su equilibrio espiritual necesario le provocó la pérdida total de la
leche materna a partir del daño padecido.
Además de la interrupción de la lactancia, la actora pierde parte
de la relación con su hijo, no pudiendo higienizarlo, vestirlo, ni satisfacer ninguna necesidad
habitual que requiere el cuidado de un bebé, y que es de vital importancia para el logro
afectivo entre madre e hijo. Toda esta situación le hacía "SENTIR CULPABLE" a la actora
(damnificada), aparejándole una inestabilidad emocional y un continuo estado de depresión.-
El DAÑO MORAL es una modificación disvaliosa del espíritu en
el desenvolvimiento de su capacidad de entender, querer o sentir, que se traduce en un modo
de estar la persona diferente al que se hallaba antes del hecho, como consecuencia de éste y
anícamente perjudicial.-
El Daño Moral como resultado nocivo espiritualmente, no
requiere de una prueba específica, sino presuncional, atento a que el agravio moral reside en
lo más íntimo de la personalidad; dicha prueba de tipo presuncional será prudentemente
analizada por el juez al apreciar las circunstancias del hecho y las cualidades morales de la
víctima para establecer objetiva y presuntivamente el agravio moral en la órbita reservada de
la intimidad del damnificado; por lo que estimo provisoriamente por éste rubro (de acuerdo a
la circunstancias fácticas del caso que nos ocupa), el 25 % del total reclamado, es decir, la

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suma de Pesos Nueve mil cuatrocientos cuarenta y siete con sesenta y seis centavos
($9.447,66) que podrá variar en más o en menos y que dejo librado al criterio de V.S.-
VII.- DOCUMENTAL ACOMPAÑADA:

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a.- Fotocopia del Documento Nacional de Identidad de la actora Laura Celina Sans.- ///
b.- Certificado Médico expedido por el Dr. Pablo Gómez (Especialista en Medicina Laboral y
Legal).-
c.- Informe Médico Psiquiátrico expedido por el Dr. Agusto del Pont (Médico Psiquiatra).-
d.- Certificado Médico expedido en el Sanatorio Allende de la ciudad de Córdoba con fecha
12-03-2003 por el Dr. Lucas E. Marcos.-
e.- Una receta expedida por el Dr. Lucas Buteler Abarca (Sanatorio Allende) en la cual se
solicita a la paciente Laura Sins una serie de radiografías para detectar las lesiones sufridas.-
f.- Copia debidamente certificada del diploma a través del cual la Facultad de Ciencias
Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba le otorga a la Srta. Laura Celina Sans el
título profesional académico de Médica Cirujana.-
g.- Certificado otorgado por el Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba en el que se
certifica que la Dra. Laura Celina Sans M.P. Nº 26.685/5 se halla colegiada en dicha
institución desde el 19/05/2000 hasta la fecha.-
h.- Copia certificada de la Resolución Nº 1196 de fecha 18-06-2002 en la cual se resuelve
(designación por concurso) el resultado del Concurso para cubrir cargos de médicos
Residentes de Primer Año (COD 014) en las distintas Cátedras, Unidades Hospitalarias y
Servicios de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba.-
i.- Certificado expedido por la Facultad de Ciencias Médicas - Cátedra de Oftalmología - de la
Universidad Nacional de Córdoba, en el cual se certifica que la Srta. Médica Laura Sins se
desempeña como Residente de 1º año en la Cátedra de Clínica Oftalmológica del Hospital
Nacional de Clínicas de la ciudad de Córdoba.-
j.- Partida de Nacimiento del menor de edad Francisco Reich Sins (hijo de la actora Laura
Sins).-
k.- Recibo de Haberes de la Universidad Nacional de Córdoba (Facultad de Ciencias
Médicas) perteneciente a la actora Laura Sins y que corresponde a la liquidación del mes de
Abril del año 2003.-
l.- Un Recibo "C" Nº 0000 00000068 de fecha 17-06-2003 expedido por la Licenciada en
Kinesiología y Fisioterapia Alejandra Gallardo por la suma de Pesos Doscientos ($200,00).-
///
Dicha prueba documental se acompaña en original y fotocopia,
debiendo dichas fotocopias ser glosadas en autos, una vez que sean debidamente
compulsados con sus originales, los cuales deberán ser devueltos a su presentante.-
VIII.- EMBARGO PREVENTIVO: I. Que a los fines de garantizar
el cobro de mi legítimo crédito, vengo por la presente a solicitar a V.S. que libre orden de
EMBARGO PREVENTIVO sobre el inmueble inscripto en el Registro General de la Propiedad
de la Provincia de Córdoba bajo la Matrícula Nº 350.569 - Capital (11), de propiedad del
demandado Gustavo Selles - D.N.I. Nº…, de nacionalidad argentina, nacido el 28-01-1969,
por la suma de Pesos Cuarenta y ocho mil treinta y cinco con treinta y uno centavos
($48.035,31) con más el 30 % ($14.410,59) en que se estiman las costas provisorias del
presente juicio, todo lo cual asciende a la suma de Pesos Sesenta y dos mil cuatrocientos
cuarenta y cinco con noventa centavos ($62.445,90), a cuyo fin deberá librar el respectivo
oficio al Sr. Director de la citada repartición.
Dicho inmueble se encuentra ubicado en Barrio Mariano Fragueiro, 1º Secc. Municipio de
esta ciudad, Dpto. Capital, designado como lote cuatro de la manzana trece, que mide: 10
ms. de fte. por 26,62 ms. al E. y 26,66 ms. al O. de fondo, con una sup. total de 266,40 m2;

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lindando: al N. c/ calle pública; al E. lte.5; al O. lte.3; y al S. loteo del Bº H. Irigoyen (hoy lte.4-
Parc.17 de la Mza.
"A"). Dichos datos se acreditan con la fotocopia del informe registral de la matrícula citada ut-
supra.-
Asimismo, y a los efectos de que el embargo preventivo
solicitado precedentemente resulte insuficiente a los fines de garantizar el cobro de dicha
acreencia, se solicita se proceda a oficiar al Registro Nacional de la Propiedad del Automotor
Nº 19 de la ciudad de Córdoba a los fines de trabar embargo por la suma de Pesos ($) sobre
el vehículo marca Peugeot - modelo 504 G - Sedan 4 puertas - Dominio BJH119 de propiedad
del demandado Daniel Selles (titular - 100,00 %).-
VIII.1- OFRECE FIANZA: Que a tales efectos, se ofrece la fianza
personal de los Dres. Alejandro Cosetti, M.P. 1-285683, /// Cecilia Casanobas M.P. 1-351549
y demás letrados quienes se ratificarán en legal forma a fs. ........... en el libro respectivo; y de
ser necesario se ofrecerá la fianza de algún otro letrado.-
VIII.2- DERECHO: Fundo la presente medida cautelar solicitada,
en lo prescripto por el Art. 466 del C. de P.C. y ss.-
IX.- EL DERECHO:
IX.1.- Que pese a la innecesariedad de cita de la legislación
aplicable en la materia, que se suma al principio "iura curia novit", de aplicación pese a la
omisión, destaco que estimo corresponde al caso lo dispuesto por los Arts. 505, 512, 519,
520, 1068, 1069, 1109, 1113, 1078, 1084, 1086, concordantes y correlativos del Código Civil;
y Arts. 26, 1, correlativos y concordantes de la normativa de creación del Registro Nacional de
la Propiedad del Automotor y sus modificatorias.-
X.- DOCTRINA Y JURISPRUDENCIA:
X.1.- Que a fin de no extendernos más en éste líbelo inicial,
omitimos expresamente las citas doctrinarias y jurisprudenciales que dan apoyo expreso a
todas y cada una de las pretensiones; ello sin perjuicio de la reserva de efectuarlas en toda
etapa procesal que se considere adecuada.-
XI. RESERVA DEL CASO FEDERAL: Dejo planteado desde ya
la reserva al Caso Federal que se instrumenta por vía del Recurso Extraordinario previsto por
el Art. 14 de la Ley Nacional Nº 48.-
XII.- PETITUM:
Por todo lo expuesto a V.S. pido:
a) Me tenga por presentada, en el carácter invocado y por parte
con domicilio constituido en legal forma.-
b) Tenga por iniciada la presente acción en los términos
expresados, imprimiéndole el trámite legal correspondiente.-
c) Cite de comparendo a los demandados y oportunamente
otorgue a la misma traslado de la acción.-///
d) Oportunamente haga lugar a la demanda en todos sus
términos con expresa imposición de costas a la parte contraria, y en consecuencia condene a
los accionados al pago de la totalidad de los daños y prejuicios causados.-
e) Que previa ratificación de la fianza ofrecida, libre
mandamiento de embargo preventivo en la forma y a los fines solicitados.-
Proveer de conformidad.-
ES JUSTICIA.-“

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El Art.175 Inc.3 establece como necesario la determinación del quantum de la pretensión,


¿Cuál les parece que será la razón, que se afectaría de no cumplir con este requisito formal
de la demanda exigido por el Inc.3?
¿Procedería el Art.176 C.P.C.?
Demanda defectuosa: Art. 176 - Los tribunales deben rechazar de oficio las demandas que no
se dedujeren de acuerdo con las prescripciones establecidas, expresando el defecto que
contengan o podrán ordenar que el actor aclare cualquier punto para hacer posible su
admisión.
No subsanados los defectos o no hechas las aclaraciones en le plazo de treinta días, se
operará el desistimiento de pleno derecho.
Presentada la demanda el tribunal realizará un juicio de admisibilidad de está el cual se trata
de un juicio formal en donde el órgano jurisdiccional se limita a verificar si han cumplido con
los requisitos establecidos en el Art. 175 del C.P.C. para su admisión. El juez no admitirá el
acto procesal cuando no reúna las condiciones. El análisis de admisibilidad consiste en un
análisis formal con base en el derecho procesal. Sin hacer un juicio sobre el mérito de la
demanda el cual hace alusión a un buen derecho. Se vincula con las pretensiones de actor,
demandado de contenido sustancial. Esta configurado por aquellos requisitos necesarios para
que el juez pueda en la sentencia proveer al fondo o mérito de la cuestión, es decir resolver si
el demandante tiene o no el derecho pretendido y el demandado la obligación correlativa.
Debemos recordar que los requisitos establecidos en el Art.175 C.P.C forman parte de uno de
los presupuestos procesales, los cuales eran los elementos esenciales para la constitución de
una relación jurídicamente válida. En el caso que el tribunal omita realizar este análisis de
admisibilidad formal, la parte demandada podrá discutirlo por medio de las excepciones
dilatorias CPC Art.184.
Documentos que deben acompañarse con la demanda.
Documentos a acompañar – C.P.C. Art. 182: “El actor deber acompañar a la demanda los
documentos de que haya de valerse.”
La noción de "documento" puede ser entendida, en un sentido genérico, como toda "toda
cosa que sea producto de un acto humano, perceptible por los sentidos de la vista y el tacto,
que sirve de prueba histórica indirecta y representativa de un hecho cualquiera". 5
La interpretación del TSJ importó un cambio sustancial y positivo del concepto de
“documento” en nuestro Código adjetivo. Según el máximo Tribunal, documento “es toda
atestación escrita emanada de una de las partes del juicio”.
La doctrina los clasifica en documentos: Habilitantes de la instancia, fundantes de la
pretensión, justificantes de la pretensión.
Los documentos que deben acompañarse con la demanda son los habilitantes de la
instancia aquellos en donde el derecho se manifiesta, como por ejemplo, la partida de
defunción en el caso de la declaratoria de herederos o la partida de matrimonio para tramitar
el divorcio, el estatuto social del cual deriva la calidad de representante del un ente societario.
Efectos de la interposición de la demanda
Sustanciales: aquellos que se relacionan con la validez y vigencia de las normas positivas de
fondo:
- Interrupción de la prescripción: surge del Art. 3986 del CC que la presentación de la
demanda tiene por efecto la interrupción del curso de la prescripción adquisitiva contra el
poseedor y de la prescripción liberatoria contra el deudor.
5

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DEVIS ECHANDÍA, Hernando, Teoría General de la prueba judicial, T II, 3ª ED., ED. Zavalía,
Bs. As., n° 321, p. 486

- Extinción de las opciones del actor: la presentación de la demanda produce efectos respecto
de diversas opciones que puede realizar el actor desde que, elegida una, ya no le es posible
solicitar la otra prevista en la misma norma. Se trata de obligaciones alternativas, en las
cuales se obliga a optar 8arts. 635, 641, 646 y 648 CC).
- Incapacidad de derecho para la compra de cosas litigiosas: la interposición de la demanda
produce el efecto previsto en el Art. 1361 del CC que establece la prohibición que reza para
los abogados, jueces, fiscales, defensor de menores, procurador, escribanos y tasadores de
adquirir, aun en remate, los bienes mencionados en la demanda, los que adquieren la calidad
de litigiosos.
Procesales: se relacionan con normas establecidas en la ley procesal específica que regula el
proceso:
- Apertura de instancia: la demanda es el acto mediante el cual se pone en ejercicio el poder
de acción, medio por el cual queda abierto el juicio pues provoca la excitación de la
jurisdicción, referida al acceso al primer grado de instrucción del proceso y de conocimiento
de sus actos por el juez. Para el actor aparece la carga procesal del impulso procesal para
evitar la perención de la instancia.
- Estado de litispendencia: con la interposición de la demanda, aun antes de su notificación,
se produce el estado de litispendencia, el que será perfeccionado con la respectiva
notificación.
- Competencia del juez respecto del actor: el actor al interponer la demanda, hace una
elección que puede implicar una prórroga de competencia en razón del territorio.
- Fija el principio de congruencia C.P.C. Art.330.
- Objeto litigioso: salvo excepciones, el actor no podrá modificar el objeto de la demanda. El
demandado, mientras no reconvenga, deberá limitarse a contestar sobre el objeto litigioso, sin
poder variarlo. Además establece un límite a los poderes del juez en la sentencia, quien
deberá pronunciarse sobre éste, manteniendo el principio de congruencia.
4.3. Contestación de la demanda. 4.3.1. Actitudes que puede asumir el demandado. (Cap. VII
Pág.171 a 202).

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En los juicios declarativos generales (C.P.C. Art. 411) presentada la demanda en la


forma establecida por el Art.175 del C.P.C. el juez ordenará el traslado de ella al demandado
para que comparezca a estar a derecho. El traslado es definido por Palacio como “aquellas
providencias mediante las cuales el juez o tribunal resuelve poner en conocimiento de una de
las partes alguna petición formulada por la otra”6 su finalidad es la de asegurar la vigencia del
principio de contradicción, es decir poner en conocimiento del demandado las pretensiones
formuladas por el actor y ordenar que aquel sea citado para comparecer y contestar la
demanda.
El demandado debe ser llamado al proceso para que ejercite su derecho de defensa.
Ello se realiza a través de la citación y emplazamiento que efectúa el juez. El C.P.C establece
en su Art. 161 “Las disposiciones relativas a las notificaciones son aplicables, en cuanto
procediere, a las citaciones y a los emplazamientos” diferencia estos dos términos. El
emplazamiento se refiere al llamado que se hace al demandado para que se presente al juicio
es decir comparezca a estar a derecho (Art. 162), la citación en cambio es el llamado para
contestar la demanda. El plazo para que comparezca el demandado a estar a derecho es de
tres días si residiere en otro lugar el tribunal podrá fijar otro según las circunstancias del caso
Art. 163. La citación como el emplazamiento se comunica al demandado por cédula de
notificación u otro medio de notificación Art. 142 C.P.C.
En el juicio ordinario, determina el Art. 493: “Comparecido el demandado, o firme la
declaración de rebeldía se decretará el traslado para contestar la demanda por diez días. En
este tipo de procedimiento o juicio surge claramente la diferencia entre emplazamiento y
citación con diferentes plazos.”
En el juicio abreviado (Art. 508) “El tribunal citará y emplazará al demandado para que en el
lapso de seis días comparezca, conteste la demanda, oponga excepciones o deduzca
reconvención…” la citación y el emplazamiento tienen el mismo plazo por lo que se realizaran
en un solo acto. Esto significa que en este tipo de juicio no se distinguen dos oportunidades
procesales diferentes para comparecer y para contestar la demanda.

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6
PALACIO, Lino Enrique, Manual de Derecho Procesal Civil, Ed. LexisNexis Abeledo-Perrot,
Bs. As.
2005, Pág. 313.

Ante la notificación de la demanda el demandado puede asumir diferentes actitudes:

Negando los hechos y el derecho en se funda en los términos del Art. 192 C.P.C.
Reconociendo hechos y negando solamente el derecho (cuestión de puro derecho Art. 497
C.P.C.)
Reconocer los hechos y el derecho lo que se denomina allanamiento evita la actividad
probatoria y alegatoria Art. 352 C.P.C.
Contestar y oponer excepciones.
Contestar y reconvenir.
Rebeldía
(1- No comparecer, por lo que a pedido del actor puede incurrir en rebeldía.)
Notificada la demanda, nace para el demandado la carga procesal de comparecer al proceso
el incumplimiento de la misma trae aparejada la declaración de rebeldía, continuando el
procedimiento como si se estuviese presente. Couture define a la carga procesal como una
situación jurídica instituida en la ley, consistente en el requerimiento de una conducta de
realización facultativa, normalmente establecida en interés del propio sujeto y cuya omisión
trae aparejada una consecuencia gravosa para él. La carga es una conminación o compulsión
para ejercer el derecho, en este caso, para comparecer y contestar la demanda.
¿Tiene el actor la carga procesal de notificar el emplazamiento y citación al demandado?
¿Cuál será su fundamento?
En primer lugar para responder debemos tener presente el sistema o tipo procesal adoptado
es DISPOSITIVO lo que impone a las partes el impulso del proceso La impulsión de
mantenimiento en el proceso civil, también corresponde a las partes y en el caso que estas no
cumplan actividades para que el proceso avance, se produce su muerte por inactividad en lo
que se denomina perención de instancia. El fundamente lo encontramos en el principio de
bilateralidad o contradicción que implica la posibilidad de alegar y probar, aunque no interesa
al derecho que la parte efectivamente se pronuncie, basta con que se le haya otorgado una
razonable oportunidad de defenderse o de cumplir con la carga procesal de expresarse, tiene
raigambre constitucional
Art. 18 C.N derecho de defensa, entendido como la potestad que tienen el demandante y el
demandado de defender sus derechos en el proceso, en cualquier momento del desarrollo de
este.
¿Quienes pueden ser declarados rebeldes?

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La respuesta a esta pregunta la encontramos en el Art. 110 del CPCCba. Que establece: será
declarado rebelde:
El demandado que no hubiere comparecido a estar a derecho en el plazo que se le hubiere
acordado.
La parte que habiendo comparecido a juicio no constituyera domicilio en el radio que
corresponda.
La parte que actuando por apoderado o representante, fuere emplazado de acuerdo con los
Art. 96 o 97 (renuncia, muerte o incapacidad del apoderado), y no compareciere en el plazo
otorgado.
La parte que revocando el poder que hubiere otorgado no compareciere por sí o por
apoderado.

La rebeldía del demandado citado en su domicilio tendrá los siguientes efectos:


1) Sin perjuicio de lo dispuesto en el Art. 144 Inc. 2) (Deberán ser notificadas al
domicilio real: 2) La providencia que declara la rebeldía y la sentencia dictada
mientras ella subsita) las demás resoluciones se tendrán por notificadas en el día
de su fecha.
2) El rebelde será admitido como parte en cualquier estado del juicio, cesando el
procedimiento en rebeldía.
La rebeldía del demandado citado por edictos, tendrá los siguientes efectos:
1) No será necesaria la notificación de la rebeldía.
2) La sentencia se dictará con arreglo al mérito de los autos y será

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notificada por edictos, publicados por un día.


3) En juicios declarativos respecto de los cuales no puede promoverse otro
sobre el mismo objeto:
a) Se designará corno representante al asesor letrado, quien podrá responder sin
admitir ni negar los hechos expuestos.
b) Si el rebelde compareciera luego de vencido el plazo de ofrecimiento de pruebas,
podrá pedir la apertura en segunda instancia.
Declarada la rebeldía el proceso continúa, pero se alivia la carga de notificación que pesa
sobre el actor. Firma la providencia que declara la rebeldía del demandado, la ley por regla
general exime de cursar notificaciones al domicilio, salvo en el caso de la realización de actos
personalísimos y de la sentencia (Art. 144 Inc. 2). El demandante de deberá acreditar los
hechos fundantes de la pretensión esgrimida, en consecuencia el juez dictará sentencia
conforme a lo alegado y probado (Art. 327 C.P.C.).
Abstención - El demandado puede no contestar la demanda
Corrido el traslado de la demanda, nace para el demandado la “carga procesal” de
contestarla. En el supuesto que el demandado comparezca a estar a derecho y no contesta la
demanda incumple la carga procesal de contestar a pedido del actor se le dará por decaído el
derecho dejado de usar al no evacuar el traslado. Es necesaria que el actor o demandante
solicite el decaimiento del derecho ya que el demandado debe realizar el acto procesal de
contestar la demanda dentro del plazo legal según el tipo de procedimiento de que se trate,
se trata de un plazo improrrogable pero no perentorio, de allí que una vez finalizado no
precluye la oportunidad, salvo que el actor, solicite el decaimiento del derecho dejado de usar
y el juez lo declare así a partir de esta, precluye para el demandado la facultad de contestar.
No contestar la demanda genera una presunción judicial en contra del demandado que será
valorada por el juez en la sentencia juntamente con los otros elementos probatorios. Esta
presunción judicial significa que el juzgador podrá estimar el silencio del demandado como
reconocimiento de la verdad de los hechos afirmados en la demanda (Arts. 192 C.P.C) Ello no
significa que el juez quedará obligado a tener por ciertos los hechos consignados en la
demanda y la documental, sino que constituirá un elemento de juicio más, que deber.
La ABSTENCIÓN del demandado civil
Puede ocurrir que el demandado
NO CONCURRA
al PROCESO
porque no se enteró o porque no le interesa
Esto es, que exista SILENCIO
en la FASE DE NEGACIÓN
las leyes procesales deben darle un
VALOR al SILENCIO
En CÓRDOBA = INDICIO (Art. 192, CPC)
Art. 192, C.P.C. DISTINTO valor según se trate de SILENCIO opuesto a HECHOS
AFIRMADOS o a DOCUMENTOS ACOMPAÑADOS en la demanda
La contestación de la demanda.
La doctrina mayoritariamente entiende que la contestación de la demanda constituye un acto
jurídico procesal que importa el ejercicio del derecho de defensa. Palacio define a la
contestación de la demanda como “el acto mediante el cual el demandado alega, en el
proceso ordinario, aquellas defensas que no deban ser opuestas como de previo y especial

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pronunciamiento, y en los procesos sumario y sumarísimo (se refiere al CPC de la nación),


toda clase de defensas que intente hacer valer contra la pretensión procesal”.
La contestación de la demanda, consiste en un acto que exterioriza el ejercicio del derecho de
el derecho de defensa y como tal, se dirige al juzgador, al estado, de allí que se entienda al
traslado de la demanda como una interrogación que el juez hace al demandado acerca de su
deseo de ejercer su respectivo poder de excepción, y con él, su derecho de defensa.
Se la ha definido como un …
Los requisitos que deben observarse en la contestación de la demanda son los mismos que
establece el Art. 175 C.P.C por supuesto omitiendo el Inc. 1 el cual está referido a los datos
personales del actor.
El Art. 192 C.P.C , señala que “en la contestación, el demandado deberá confesar o negar
categóricamente los hechos afirmados en la demanda, bajo pena de que su silencio o
respuestas evasivas puedan ser tomadas como confesión. La negativa general no satisface
tal exigencia.
Deberá también reconocer o negar categóricamente la autenticidad de los documentos
acompañados que se le atribuyan y la recepción de las cartas y telegramas a él dirigidos que
se acompañen, bajo pena de tenerlos por reconocidos o recibidos, según el caso…”.
Manifestación sobre los hechos: confesión o negación categórica: El demandado debe
efectuar sus manifestaciones sobre cada uno de los hechos expresados en la demanda, de
una manera rotunda y terminante, sin vacilaciones ni reservas. Esas manifestaciones pueden
consistir en afirmaciones, aserciones o confesión. Reconocido un hecho por el demandado se
excluye respecto de él la prueba, puesto que desaparece respecto de ese hecho el carácter
controvertido.
Si la manifestación consiste en una negación u oposición estamos ante la expresión amplia
de la defensa, que se exterioriza como la oposición al progreso de la pretensión del actor. La
negación debe serlo de cada uno de los hechos en particular, o de un conjunto de hechos que
constituyan una unidad. La negativa general, lo dice el Art. 192, no satisface la exigencia y
produce al demandado el perjuicio señalado para el caso de silencio o respuestas evasivas.
El perjuicio consiste en crear una presunción en contra del demandado, en tanto supone
confesión de los hechos sobre los que guardó silencio, vaciló o incluyó en una negación
genérica. Estas situaciones pueden ser tomadas por el juez como confesión, lo que
dependerá de los demás elementos de valoración en el momento de dictar sentencia.
Manifestación sobre los documentos: el demandado tiene la carga de manifestar acerca de
ellos, debiendo distinguirse entre documentos privados y públicos.
Respecto de los documentos privados, si se le atribuyen deberá expresar si son auténticos;
en cuanto a la firma y al contenido. El código prevé la pericial caligráfica e subsidio en caso
de no reconocimiento del documento Art. 248 y Art. 249 C.P.C.: ”Cuando la parte negaré la
firma o autenticidad del documento, o declarase desconocer la firma que se atribuye a otra
persona:..”
Respecto a los documentos públicos; habrá que distinguir si se trata de falsedad material, en
cuyo caso habrá que plantear el incidente de redargución de falsedad Art. 244 C.P.C., lo que
implica un ataque directo al oficial público que labro el documento; si se trata de falsedad
ideológica (respecto de los dichos de los intervinientes acerca de los hechos no presenciados
por el oficial público) bastará el procedimiento seguido para los instrumentos privados.
Allanamiento: Puede ocurrir que, iniciado un proceso,
el DEMANDADO decida NO OPONER RESISTENCIA,

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es decir, sometiéndose a la pretensión del actor y realizando la prestación reclamada


por él en la demanda.
Esta sumisión del demandado procesalmente
se denomina ALLANAMIENTO implica VOLUNTAD de NO LITIGAR
y para que sea EFICAZ debe tratarse
de DERECHOS DISPONIBLES y
puede ocurrir en CUALQUIER ETAPA del proceso, ANTES de la sentencia
(Art. 352, CPC)
4.3.2 La RECONVENCIÓN del demandado
Puede ocurrir que, iniciado un proceso, el DEMANDADO decida
OPONERSE a la pretensión del actor, CONTRADEMANDÁNDOLO
Cuando ello ocurre el
actor originario pasa a llamarse RECONVENIDO y el demandado que introduce la
reconvención,
RECONVINIENTE
Para la ADMISIBILIDAD de la RECONVENCIÓN
La PRETENSIÓN introducida
por vía reconvencional
DEBE SER:
COMPETENCIA TRIBUNAL (mismo juez)
MISMO TRÁMITE (procedimiento)
Art. 194 y 195, CPC
Reconvención
Es una contestación en la que, además de negar los hechos, el demandado asume una
posición de ataque hacia el actor. Es una acción que puede ejercerse de modo
independiente, pero que se admite en el presente proceso por cuestiones de economía
procesal, y por la cual el demandado asume el carácter de sujeto activo.
Produce los mismos efectos procesales y sustanciales que la demanda. Se traba una nueva
litis a resolverse en la sentencia definitiva, conjuntamente con la demanda, pero en forma
independiente al resultado de ésta.
4.4 Excepción procesal
2.1 Definición. Contenido. Caracteres. Ejercicio (Pág. 51 a 64)
Se identifica con el derecho de defensa atribuido a toda persona que es demandada y se
ejerce en las oportunidades fijadas por la ley ritual. Se presenta, precisamente, como una
facultad o atribución de concurrir ante el juez para contradecir la acción, en sentido amplio.
El poder de excepción como tal corresponde exclusivamente al demandado y se ejerce en el
ámbito del proceso. Por ello, cierta parte de la doctrina entiende ver en el poder de excepción
“un diverso aspecto del derecho de acción”.
Según Clariá Olmedo, en una acepción genérica, la excepción “es un poder, es toda defensa
que el demandado opone a la pretensión del actor esgrimiendo hechos modificativos,
impeditivos o extintivos”.
Por su parte, Couture atribuye a la excepción un significado más amplio, expresando que “es
el poder jurídico de que se halla investido el demandado para oponerse a la acción promovida
en su contra”.
Por ello se nos presenta la acción con el poder de atacar y la excepción como la expresión
del derecho a oponerse.

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La excepción encuentra fundamento específico en el Art. 18 CN que expresa “es inviolable la


defensa en juicio de la persona y de los derechos”, abarcando dicho derecho la garantía del
debido proceso, que no se agota con el mero ejercicio de la jurisdicción sino que, además,
requiere de otros aditamentos que se actúan durante el trámite, comprensivo del derecho de
audiencia y de prueba. En este sentido, la doctrina ha señalado que “la garantía de defensa
en juicio consiste, en último término, en no ser privado de la vida, libertad o propiedad sin la
garantía que supone la tramitación de un proceso desenvuelto en la forma que establece la
ley”.
El poder de excepción, al igual que la acción, constituye un poder de carácter abstracto pero
con contenido determinado que denominamos “pretensión”. Es así que el contenido del poder
de excepción está constituido por la afirmación de hechos con relevancia jurídica opuestos a
la pretensión del actor, que respecto de aquel presentan similitudes y diferencias.
De tal modo, la acción o la postulación del actor debe ser ineludiblemente formulada: en
cambio, la pretensión del demandado, puede consistir en afirmaciones de hechos opuestos
con relevancia jurídica o estos hechos pueden esta representados por simples actitudes
omisivas. Estas situaciones también configuran la pretensión del demandado y establecen el
vínculo entre el poder de excepción y las normas del derecho sustancial.
Técnicamente y utilizando un acepción restringida, el vocablo “excepción” se refiere a ciertos
tipos de defensas regladas por la ley procesal y en otros casos, por la sustancial. Nos
estamos refiriendo al concepto de excepción en sentido estricto que reconocen identidad
conceptual y nominación expresa en el sistema jurídico.
La oposición de excepciones, en sentido estricto, importa para el demandado una posibilidad
de introducir objeciones fundadas en la falta de algún presupuesto procesal o dirigidas a
poner de manifiesto alguna obstancia sustancial. Tal sucede con las posibilidades previstas
en los códigos de fondo, para resistir la pretensión jurídica contra él ejercida que se viabiliza a
través de modos reglados por la ley sustancial (v.gr. los medios extintivos de las obligaciones
consagrados en el Art. 724 C.C., la prescripción liberatoria, etc.). Así podrá el demandado
alegar ante un reclamo de carácter patrimonial, el haber pagado o que la obligación se
encuentra prescripta.
Por otro lado, se señala que el ejercicio del poder de excepción en sentido estricto se
manifiesta en diferentes oportunidades, ya sea que se ejercite en el proceso civil o en el
proceso penal. Sin embargo, en forma coincidente, sea cual fuere el tipo de proceso, la ley
señala la secuencia o tiempo en que debe ser puesto en acto.
En cuanto al órgano a quien corresponde este poder, se identifica con el sujeto posicionado
en la faz pasiva de la relación jurídica procesal.
La realización o desenvolvimiento del poder de excepción, exige de su titular que ostente
capacidad procesal.
Debemos diferenciar claramente el “PODER DE EXCEPCIÓN” de las “EXCEPCIÓN” en
sentido estricto.
Las excepciones hacen referencia al instituto procesal o sustancial por el que el demandado
se opone a las pretensiones del actor.
Las excepciones podemos clasificarlas como perentorias o sustanciales y “dilatorias formales
o también llamadas por la doctrina excepciones previas”
Palacio define a las excepciones dilatorias como aquellas oposiciones que, en caso de
prosperar, excluyen temporalmente un pronunciamiento sobre el derecho del actor, de

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manera tal que sólo hacen perder a la pretensión su eficacia actual, pero no impiden que ésta
sea satisfecha una vez eliminados los defectos de que adolecía.
Excepciones Perentorias o sustanciales son aquellas que, en el supuesto de prosperar,
excluyen definitivamente el derecho del actor, de manera tal que la pretensión pierde toda
posibilidad de volver a proponerse eficazmente.
Las excepciones en particular
El demandado puede en la oportunidad procesal de contestar la demanda plantear
excepciones perentorias o dilatorias.
Excepciones Dilatorias oportunidad y forma de deducirlas Art. 183 Las excepciones dilatorias
presentan distintas modalidades según se trate de juicio declarativo ordinario o abreviado.
En el Juicio Ordinario las excepciones dilatorias deberán oponerse en forma de artículo previo
y serán resueltas por el juez como de previo y especial pronunciamiento. Esto significa que su
planteo y resolución deben producirse antes de que se trabe la litis. Por lo cual el demandado
no tendrá la carga de contestar la demanda hasta que se resuelva las excepciones dilatorias
opuestas lo cual implica que se suspende el trámite del juicio.
Incompetencia: Se trata de un reclamo por falta de presupuesto de competencia,
constituyendo un impedimento procesal. Cuando la competencia es prorrogable, la cuestión
debe oponerla el interesado en el plazo legal, la falta oportuna de planteamiento de la
excepción de competencia comporta sumisión tácita a al jurisdicción del juez interviniente. La
incompetencia absoluta debe ser declarada de oficio por el juez, sin perjuicio de que la parte
lo pida.
Falta de personería: tanto en el actor como en el demandado sólo puede fundarse en que la
parte carece de capacidad civil para estar en juicio, o en que la representación invocada no
existe o es insuficiente. Tal es el caso del actor que es menor de dad y no está suficiente o
debidamente representado o cuando el mandato adolece de defectos de forma o la demanda
se dirige a una persona distinta de la indicada en el poder.
Litis Pendencia: Se origina cuando existe otro proceso pendiente entre las mismas partes, en
virtud de la misma causa y por el mismo Objeto (triple identidad). La excepción, además de
evitar un desgaste jurisdiccional innecesario, se funda en la necesidad de impedir el
pronunciamiento de fallos contradictorios.
Palacio señala los requisitos para que prospere la excepción:
-Existencia de triple identidad
-Que el primer tramite ante otro tribunal competente (el mismo). No procederá si en el
proceso invocado para fundarla recayó declaración de incompetencia firme, o se ha operado
la caducidad de instancia.
-Que el traslado de la demanda del primer proceso haya sido notificada.
-Que ambos procesos sean susceptibles de sustanciarse por los mismos trámites.
-Que las partes actúen con la misma calidad en ambos procesos.
Defecto legal: Tiende a lograr el cumplimiento de las formalidades prescriptas para la
interposición de la demanda, de modo de permitir el eficaz ejercicio del derecho de defensa.
Existe defecto legal cuando la demanda es oscura, lo que impide conocer o comprender lo
que se demande, o no se precisa la cosa demandada.
Esta circunstancia vulnera el ejercicio del derecho de defensa, pues es imposible defenderse
de lo que no se conoce.

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Arraigo: Consiste en una garantía que reclama el demandado al actor que no tiene domicilio
ni bienes en la República, para que afiance su pedido, en virtud de las eventuales
responsabilidades del juicio.
Excepciones Perentorias
El demandado puede reconocer el hecho y el derecho invocados, pero alegar un hecho
impeditivo o extintivo de la relación sustancial. Es con la contestación de la demanda cuando
el demandado puede oponer todas aquellas excepciones que no han sido calificadas por la
ley procesal como de previo y especial pronunciamiento, debido que para su constatación se
requiere la apertura a prueba de la causa.
Dentro de estas llamadas defensas están la de espera, compensación, falsedad o inhabilidad
de título, nulidad, inconstitucionalidad, pago, novación, remisión de deuda, etc.
De tal modo, queda trabada la litis, es decir, se integra y perfecciona la relación jurídica
procesal.
Se pierde el derecho a oponer la prescripción y se establece de modo definitivo el aspecto
fáctico del debate, respecto del cual recaerá la prueba y la sentencia; es decir, fija las pautas
del objeto litigioso.
Nuestro CC prescribe que debe oponerse al contestar la demanda o en la primera
presentación en el juicio que haga quien intente oponerla.
4.5 Medidas preparatorias
Las medidas preparatorias se limitan a los trámites requeridos para salvar jurisdiccionalmente
los obstáculos que impiden presentar válida y derechamente la demanda. Esta instancia
preparatoria implica ya el ejercicio del poder de acción.
Las medidas preparatorias están reguladas en el Art. 485 del CPCCba, el que dispone:
“1- El juicio ordinario podrá prepararse por la persona que pretenda iniciarlo, solicitando que:
2- La persona contra quien se dirija la demanda, preste declaración jurada sobre hechos
relativos
a su personalidad y sin cuyo conocimiento no sea posible promover el juicio.
3- Se exhiba la cosa mueble que fuere objeto del pleito y se deposite a la orden del tribunal,
en poder del mismo tenedor o de un tercero.
4- Se exhiba algún testamento, cuando el solicitante se crea heredero, coheredero, legatario
o albacea y a quien fuere necesario para comenzar la demanda.
5- El vendedor o el comprador, en caso de evicción, exhiba los títulos u otros documentos
relativos a la cosa vendida.
6- El socio, comunero o quien tena en su poder los documentos o cuentas de la sociedad o
comunidad, los presente o exhiba.
7- El tutor, curador o administrador de bienes, presente las cuentas de su administración
8- Se nombre tutor o curador para el juicio de que se trate
9- Se practique mensura del inmueble objeto de la demanda
10- La persona que pueda ser demandada por reivindicación u otra acción sobre cosa
determinada que exija conocer si la ocupa y el carácter en que lo hace, exprese si reconoce
tenerla en su poder y a qué título la tiene.
11- Si el eventual demandado tuviere que ausentarse del país, constituya domicilio dentro del
plazo que el tribunal fije, bajo apercibimiento de rebeldía.
Se cite para el reconocimiento de la obligación de rendir cuentas.
Salvo los casos de los Incs. 8 y 10, no podrán invocarse las diligencias decretadas si no se
dedujere la demanda dentro de los treinta días de su realización. En relación al Inc. 1, si el

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reconocimiento fuere ficto el plazo correrá desde que hubiere quedado firme la declaración
que lo declare”
5. INTERVENCIÓN DE TERCEROS (Cap. VII Pág. 203 a 220)
Es un instituto que permite que quien es tercero al momento inicial del proceso se incorpore a
éste adquiriendo la calidad de parte.
Se trata de otorgar el derecho de defensa en sentido amplio a aquella persona que siendo
tercero acredita determinado interés a los fines de que se le otorgue la participación de ley.
De tal modo, nuestra ley ritual establece que “declarada admisible la intervención del tercero,
éste asume la calidad de parte con sus derechos, obligaciones, cargas, facultades y deberes,
porque el propósito de la institución consiste en brindar a aquél la protección judicial de un
derecho o interés propio”
Clases
Intervención espontánea o voluntaria: La intervención del tercero es facultativa cuando el
tercero se incorpora al proceso por su propia, libre y espontánea voluntad. Adquiere las
formas de:
Adhesiva autónoma o litisconsorcial: Este tipo de intervención implica que el tercero que
ingresa al proceso lo hace asumiendo la calidad de parte y posee independencia de
estrategia actividad procedimental respecto del sujeto con el cual conforma el litisconsorcio.
Adhesiva coadyuvante: este tercero al solicitar su intervención no lo hace en forma principal.
Su intervención se debe a hacer valer un interés que puede verse perjudicado por el dictado
de una sentencia contraria a una de las partes. No adquiere una calidad de parte plena en las
mismas condiciones, sino que su intervención es a los fines de ayudar o coadyuvar a la parte
en su relación procesal, por ello, su participación es secundaria o accesoria a la parte y sus
poderes y cargas se ven supeditadas a la estrategia procesal de la parte a la cual coadyuvan.
Ad excludendum: es una intervención principal, mediante la cual el tercero opone una
pretensión en contra de ambas partes. Su intervención es autónoma respecto de ambas
partes, pues sus intereses son contrarios a los intereses de ambas partes. El caso típico se
da cuando las partes discuten su derecho posesorio sobre un determinado inmueble. El
tercero interviene interponiendo su derecho de propiedad que excluye para un segundo plano
la discusión entre las partes para el momento posterior a la determinación de la pretensión del
tercero principal o ad exludendum. Se dicta un pronunciamiento único respecto de las tres
relaciones.
Intervención provocada o coactiva: se deriva de la citación que realiza el tribunal a este
tercero a los fines de que integre la relación procesal adquiriendo la calidad de parte.
Esta citación puede ser efectuada, conforme las legislaciones procesales, de oficio o a
petición de parte, vinculando al tercero como consecuencia de dicha citación a la relación
procesal originaria.
La sentencia que se dicte lo vinculará con los efectos del caso juzgado.
5.2 Tercerías. Concepto, clases
La doctrina mayoritaria trasladó el concepto a la faz subjetiva, es decir, teniendo en cuenta a
un sujeto que siendo tercero se ve perjudicado en un derecho e intenta hacerlo valer en el
proceso, en el cual se ha afectado el dominio de un bien de su propiedad o hacer valer un
derecho privilegiado a los fines e su cancelación mediante el producido de la venta de un
determinado bien en subasta-
Su incorporación al proceso se realiza mediante la forma accidental, siendo que el tercerista
no adquiere la calidad de parte, como acontece con la denominada intervención de terceros.

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Su legitimación no es ad causam en cuanto al debate procesal, sino que interviene


accidentando el proceso, interponiendo en forma de cuya una pretensión en contra de las
partes procesales derivadas de la afectación de un bien de su propiedad (tercería de dominio)
y solicitando el preferente pago con el producido de la subasta de un bien determinado
(tercería de mejor derecho).
Clases
Tercería de dominio: se denomina así a la pretensión deducida en proceso por un tercero
que, en virtud de haberse afectado un bien de su propiedad por una medida cautelar dictada
en proceso, solicita el levantamiento de dicha medida.
Está regulado en el CPCCba a partir del Art. 436, prescribiendo el Art. 437 que “el tercerista
debe acreditar, con instrumentos fehacientes, conforme se trate la tercería o la clase de los
bienes de que se trate, la verosimilitud del derecho invocado, o dar garantías por los
perjuicios que pueda ocasionar la suspensión del proceso ejecutorio, todo bajo sanción de
inadmisibilidad.
Puede incorporarse en cualquier momento mientras no haya sido otorgada la posesión de los
bienes, no obstante, si ella fuera interpuesta con posterioridad a los diez días de haberse
conocido la traba cautelar o de la ejecución, o desde el rechazo del levantamiento de
embargo sin tercería, el tercerista cargará con las costas causadas por su presentación
tardía.
Se tramita por cuerda separada y en ella interviene el tercerista y las dos partes principales
del proceso.
El efecto de la interposición de la tercería de dominio, una vez admitida ésta, es la de
suspender el trámite del remate.
Tercería de mejor derecho: procede cuando un tercero al proceso, hace valer un privilegio o
un derecho de preferencia sobre el bien o patrimonio del ejecutado.
La finalidad no es el levantamiento de la medida cautelar, sino que con el producido de la
subasta se le pague preferentemente el crédito que aduce con privilegio.
También se sustancia por pieza separada con la participación del tercerista y del ejecutante y
ejecutado, por el trámite del juicio declarativo que corresponda.
El efecto es la suspensión del pago, a diferencia de la suspensión de la subasta que es el fin
de la tercería de dominio.
Interpuesta la tercería de mejor derecho, y aún no resuelta, se procede a la subasta, pues
ésta no ha sido suspendida, lo que sí se suspende en el pago del producido de la subasta, tal
cual lo preceptúa el Art. 438 del CPCCba.

Autor:
Maximiliano Herrera
max_argentinian@hotmail.com

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