Derecho Laboral

Descargar como pdf o txt
Descargar como pdf o txt
Está en la página 1de 18

DERECHO LABORAL

1) DERECHO DE TRABAJO

CONCEPTO

Preferentemente llamado por algunos autores “Derecho Laboral”, es, según


Cabanellas: El que tiene por contenido principal la regulación de las relaciones
jurídicas entre empresarios y trabajadores, y de unos y otros con el Estado, en lo
referente al trabajo subordinado, y en cuanto atañe a los profesionales y a la forma
de prestación de los servicios, y también en lo relativo a las consecuencias jurídicas
mediatas e inmediatas de la actividad laboral dependiente.

Podemos entonces indicar que el Derecho Laboral, es el conjunto de normas


jurídicas que regulan las relaciones entre patronos y trabajadores y comprende:

a. Derecho al trabajo: Garantías contra el paro y determinación de las causas


de despido.

b. Derecho en el trabajo: Reglamentación de las condiciones de trabajo, leyes


protectoras y jornadas.

c. Derecho del trabajo: Salario y contrato individual de trabajo.

d. Derecho después del trabajo: Previsión social, jubilaciones e


indemnizaciones.

e. Derecho colectivo del trabajo: Sindicatos, convenios y pactos colectivos,


conflictos, conciliación y arbitraje.

NOCIONES GENERALES

Ha sido causa de polémicas la denominación de esta rama del derecho, entre


diversos autores que han tratado de denominarla adecuadamente, pero que les ha
sido difícil para darle el nombre correcto. Entre algunas de las denominaciones,
tenemos las siguientes:

a) Legislación industrial: es la primera denominación que se le dio y es de


origen francés y nacida después de la primera guerra mundial.

b) Derecho Obrero: se le llamo así porque se funda principalmente por ser el


protector de los trabajadores, pero también excluye a varios de los sujetos del
Derecho de trabajo, como son el patrono o los trabajadores del campo.

c) Derecho Social: esta si ha tenido muchos defensores, especialmente en


América del Sur y aún en Europa donde se ha aceptado como una denominación
correcta. En España, el autor García Oviedo dice que el trabajo asalariado es un
derecho social, por ser el trabajador de una clase social y este derecho es uno que
protege a esta clase social.
d) Otras denominaciones: Según Cabanellas: Derecho nuevo, Derecho
económico, Derecho de economía organizada. Las más generalizadas en América
Latina y en Europa son las de Derecho de Trabajo y Derecho Laboral. En
Guatemala se le conoce indistintamente como Derecho del Trabajo o Derecho
Laboral.

Los autores también se han preguntado si es Legislación o Derecho, pero se ha


dicho que la materia que nos ocupa es un conjunto de principios teóricos y de
normas positivas que regulan las relaciones entre capital y trabajo, por lo que es
indudable que se trata de un Derecho.

El trabajo desde el punto de vista económico, o mejor si se quiere como un factor


de la producción, es la actividad consciente, racional del hombre, encaminada a
incorporar utilidades en las cosas.

El trabajo puede ser físico y puede ser intelectual, y en muchos casos en la sociedad
se da en forma independiente.

PRINCIPIOS

Son muchos los principios que se enumeran del Derecho del Trabajo, pero nuestro
código se basta con enumerar los siguientes en su parte considerativa:

a) "El Derecho de trabajo es un Derecho Tutelar de los trabajadores, puesto


que trata de compensar la desigualdad económica de estos, otorgándoles una
protección jurídica preferente".

b) "El Derecho del Trabajo constituye un mínimo de garantías sociales


protectoras del trabajador, irrenunciables únicamente para este y llamadas a
desarrollarse posteriormente en forma dinámica, en estricta conformidad con !as
posibilidades de cada empresa patronal mediante la contratación individual o
colectiva y, de manera especia!, por medio de los pactos colectivos de condiciones
de trabajo". Los derechos que confiere el Código de Trabajo o una ley de trabajo,
no son el límite máximo en la relación de capital y trabajo, de manera que al
permitirlo las circunstancias, pueden aumentarse en beneficio del trabajador. Lo
que si no puede hacerse es disminuir esos derechos, por esa razón se les
denominan garantías mínimas.

c) E! derecho de trabajo es un derecho realista y objetivo. Lo primero porque


estudia al individuo en su realidad social y considera que para resolver un caso
determinado a base de una bien entendida equidad es indispensable enfocar ante
todo la posición económica de las partes; y segundo, porque su tendencia es la de
resolver diversos problemas que con motivo de su aplicación surjan con criterio
social y a base de hechos concretos y tangibles.

d) El derecho de trabajo es una rama de! Derecho Público. Porque al ocurrir su


aplicación, el interés privado debe ceder ante el interés social o colectivo.

e) El derecho de trabajo es un Derecho hondamente democrático, porque se


orienta a obtener la dignificación económica y moral de los trabajadores. que
constituyen la mayoría de la población, realizando así una mayor armonía social, lo
que no perjudica, sino que favorece los intereses justos de los patronos; y porque
e! Derecho del Trabajo es el antecedente necesario para que impere una
efectividad de la libertad de contratación.

RAZONES HISTÓRICAS, POLÍTICAS Y SOCIALES DE SU PROMULGACIÓN

En la ESCLAVITUD, la sujeción de los esclavos al dueño era tal, que estos (los
esclavos) no tenían ningún derecho ni una posición de preferencia en !as faenas
que desempeñaban.

A partir de la época MEDIEVAL en que la sociedad mas o menos se encontraba


organizada, existen las clases agrícolas y se pueden considerar a los Señores
Feudales como los patronos, y a !os siervos de la Gleba como los trabajadores
actuales. A la par de esta situación agrícola se crearon algunas agrupaciones o
corporaciones a las que pertenecían trabajadores de artesanía y esa corporación
tenia alguna subordinación del trabajo, por ejemplo: los aprendices ingresaban en
el gremio con el fin de obtener alguna enseñanza y aspiraban a escalar los
peldaños necesarios para llegar a constituirse, si la oportunidad le llegaba algún
día, en maestros. Sin embargo, el punto de referencia más preciso del nacimiento
del Derecho de Trabajo se encuentra en la REVOLUCION FRANCESA, en la que se
creó una legislación que defendía primordialmente la propiedad privada sobre los
bienes de producción que tomo como consecuencia la industrialización acelerada,
que conlleva la explotación del hombre por el hombre en vista de que el trabajador
de las industrias, "un miserable" era explotado por jornadas excesivas, salarios
paupérrimos, medidas de seguridad e higiene inexistentes y toda clase de
desventajas en el trabajo para este sector.

En Latinoamérica no se conoce a ciencia cierta si en la época precolombina existían


normas que regularan las relaciones de trabajo. Fue en la COLONIA, cuando los
conquistadores sometieron a los indígenas a una esclavitud de tipo romano-griega,
y que tuvo como consecuencia que algunos frailes dispusieran dirigirse a la Corona
para; que emitieran algunas leyes de Indios y las Reales cedulas, en las que existían
ordenamientos mínimos para proteger al indígena. Está situación continúo aun así
en la época de la Independencia y fue hasta con la revolución liberal que se creó
por parte de los legisladores, algunas normas de protección laboral, pero que
estaban constituidas no independientemente sino en el Código Civil y esta
situación continuo hasta el anterior código civil. Las normas de derecho de trabajo
creadas, nunca fueron altamente protectoras del trabajador. Fue con !a
REVOLUCIÓN DE OCTUBRE DE 1944 que nació el DERECHO DE TRABAJO; más
homogéneo, más preciso con sus normas protectoras delineadas en la Constitución
de 1945 y la elaboración del primer código de trabajo el 1°. De Mayo de 1947,
correspondiéndole al congreso su emisión, decreto 330.

IMPORTANCIA Y PROYECCIONES DEL DERECHO DE TRABAJO

La importancia de su estudio y las proyecciones puede definirse así:


• Sirve para determinar la función tutelar del Derecho de Trabajo, que le da
un trato preferente al obrero.

• Ayuda a conocer el mecanismo legal por medio del cual la clase proletaria
puede hacer valer sus reivindicaciones económicas y sociales.

• El conocimiento teórico y práctico del Derecho de Trabajo vincula al


estudiante y al profesional con la clase trabajadora.

PRINCIPIOS QUE ANIMAN EL DERECHO DE TRABAJO

1) Tutelar;

2) De Irrenunciabilidad;

3) Imperatividad;

4) De Realismo y Objetividad;

5) Democrático;

6) De Sencillez o antiformalismo;

7) El Conciliatorio;

8) La Equidad; y,

9) La Estabilidad.

CARÁCTER TUTELAR DEL DERECHO DE TRABAJO

El Derecho de trabajo es un Derecho Tutelar de los trabajadores, puesto que trata


de compensar la desigualdad económica de estos, otorgándoles una protección
jurídica preferente.

Las practicas e ideas del liberalismo económico trajeron a la vida social la libertad
de contratación del trabajo, y esto dio lugar al imperio de la diferencia económica
ente la clase capitalista y la clase trabajadora, desde luego a favor de !a primera.
Por ese motivo en un régimen democrático es lógico que la desigualdad se
compense con un trato jurídico protector o preferente para la clase más débil. El
principio tutelar para los trabajadores fue incorporado al Derecho Laboral por las
doctrinas dadas en diferentes países, tales como: Alemania, Italia, en las
legislaciones Anglosajona y Latinoamericanas.

El carácter proteccionista del Derecho del Trabajo es indispensable porque en la


concepción individualista la igualdad de las partes en el contrato de trabajo no
puede ser sino únicamente de apariencia.
Como en algunas legislaciones se hacen diferencias de trabajadores: Entre obreros
y empleados, por ejemplo, nosotros estimamos que este principio de tutelaridad
incorporado en el Código de Trabajo de Guatemala no admite diferencias en cuanto
al trabajador a quien tutela, porque nuestro código toma como trabajador tanto al
de industria como al del campo, al de comercio y al intelectual.

2) NATURALEZA DEL DERECHO DE TRABAJO

Existen dos posiciones para establecer el Derecho Público y Privado: Una


considera que e! Derecho es público o privado según la naturaleza de la relación.
En las relaciones sociales distingue dos tipos de relación:

a. De subordinación; los particulares respecto al Estado.

b. De igualdad: entre particulares.

En la subordinación; predomina el Estado y es Derecho Público. En la igualdad se


da entre particulares y es Derecho Privado. En el derecho de trabajo se estableció
la plataforma legal del Estado, por lo tanto es Derecho Público.

CONCEPCIONES PRIVATISTAS Y PUBLICISTAS DEL DERECHO DE TRABAJO

CONCEPCIÓN PRIVATISTA

Sostiene que el Derecho de Trabajo pertenece al Derecho Privado, es decir, que el


Derecho de Trabajo es una rama del Derecho Privado. Tema que estuvo de moda
en el siglo pasado cuando el Derecho de Trabajo y el contrato de trabajo formaban
parte del Derecho Civil. La doctrina de la naturaleza de los sujetos, indica que es
Derecho Privado, cuando los sujetos que intervienen son exclusivamente
particulares.

CONCEPCIÓN PUBLICISTA

Sostiene que e! Derecho de Trabajo es una rama del Derecho Público; doctrina
dentro de la que esta nuestro código de trabajo; literal E, Considerando IV. En un
nuestro medio, el legislador del 44 decide que es una rama del derecho público. El
derecho de trabajo tiene garantías mínimas irrenunciables, lo que le da el carácter
de derecho público. La otra posición: la doctrina de la naturaleza de los Sujetos,
sostiene que el Derecho es Público si los sujetos que intervienen son de carácter
público.
TESIS DUALISTA. EL DERECHO SOCIAL

TESIS DUALISTA.

Afirma que en el Derecho de Trabajo existen normas de Derecho Público y normas


de Derecho Privado. Público: Por la imperatividad de sus normas y por la tutela de
los trabajadores. Privado: Por su germen contractual.

TESIS DEL DERECHO SOCIAL.

Algunas corrientes no le dan carácter ni de Derecho Público, ni Privado, sino de


Derecho Social, porque la construcción del Derecho de Trabajo esta cimentada en
la necesidad de establecer un instrumento de protección para la clase mayoritaria,
es decir los trabajadores. Ese carácter de autónomo, se lo también el hecho de que
tiene una serie de principios propios abundantes en doctrina jurídica, que es
bastante homogéneo y es una materia suficientemente extensa.

En resumen: Al tratar el tema de la naturaleza jurídica del Derecho del Trabajo, ya


no debemos preguntarnos si es un derecho público o privado, sino recordar que es
un derecho con su propia fisonomía, es un Derecho propio del Trabajo y con
características particulares. El tratadista García Oviedo al referirse a este asunto
dice: "Y el derecho de trabajo, en su evolución última, ha llegado a ser un derecho
autónomo, dotado de sustantividad propia”.

No es ya un derecho excepcional del derecho Civil. Por su Contenido ordena el


trabajo, considerándolo como verdadera institución y no como mero cambio de
valores poseyendo instituciones propias. Por su Espíritu es en gran parte tutelar en
el lado social-económico. Por su Método sigue el de las ciencias sociales; ve las
cosas e intereses que protege desde el ángulo de lo social. Por su sector Personal
no considera, como el derecho Civil, la masa de los individuos, sino la zona mas
amplia de los seres económicamente débiles. Por la Naturaleza de sus normas es
en gran proporción juscogens, de reglamentación estatal, de imperio de la
voluntad del Estado a los efectos de la realización de su obra ordenadora.

3) FUENTES DEL DERECHO DE TRABAJO

FUENTES TRADICIONALES Y ESPECÍFICAS DEL DERECHO LABORAL

Las fuentes del derecho son los orígenes de donde nacen las normas que
constituyen su razón de ser.

FUENTES TRADICIONALES
Reales: también llamadas “substanciales”, son los distintos elementos o datos
sociológicos, económicos, históricos, culturales, ideales y otros que puedan
entregar las actividades humanas, que determinan la sustancia de la norma
jurídica. En derecho laboral podrá considerarse como fuente real, en términos
generales, la protección del trabajador.

Formales: es el conjunto de pautas, compuesto por valoraciones, principios


morales, doctrina, etc., que determinan la voluntad del legislador, contribuyendo a
dar contenido a la norma jurídica.

Generales: son aquellas que se aplican a todas las relaciones obrero-patronales


conteniendo normas de carácter general.

Especiales: Son las que contienen reglas que solo tienen validez para una o varias
empresas.

FUENTES ESPECÍFICAS

La Ley: contiene un mínimo de los derechos del trabajador, es decir, que la ley; no
priva sobre las demás fuentes del derecho que nos ocupa. Las garantías de trabajo
constituyen un mínimo; esta proposición demuestra cual es la posición de la ley en
el derecho de trabajo y cuál es su jerarquía. La ley constituye un mínimo, es el
punto de partida que no puede disminuirse, pero no representa el derecho que
necesariamente ha de regir las relaciones obrero-patronales. Existe un principio
doctrinario que dice: En presencia de varias normas que provengan de varias
fuentes formales, debe aplicarse siempre la que más favorezca al trabajador.

Principio generales del derecho de trabajo: Conforme al artículo 15, los principios
generales del derecho de trabajo están considerados como fuente formal de esta
rama del derecho, ya que en el precepto legal citado se señala que aquellos casos
no previstos por el código y demás leyes de trabajo, deben aplicarse en primer
término, los principios generales del derecho del trabajo. A estos principios se les
concede para la solución de los conflictos obrero-patronales y además constituyen
la justificación legal en relación con la autonomía del derecho del trabajo.

La costumbre y el uso: No es posible distinguir entre la costumbre y el uso. Pero


debemos dejar establecido que el uso y la costumbre solo pueden aplicarse cuando
beneficien al trabajador, ya que si restringen los derechos que la ley les concede o
los que hayan obtenido por medio de pactos colectivos de condiciones de trabajo,
carecerán de importancia por el principio de Irrenunciabilidad de los derechos de
los trabajadores. Art. 12 y 14 del código de Trabajo.

La equidad: Aparece en el Art. 15 del código de trabajo, en el segundo lugar en la


jerarquizaron de las fuentes formales. La equidad sirve para corregir la justicia,
pero corregir no significa modificar el criterio sino adaptarlo. Lo justo y lo
equitativo no son términos opuestos, pues lo equitativo es la aplicación en vista de
las circunstancias especiales. La equidad es un procedimiento y un resultado,
desempeña un papel importante en el Derecho del Trabajo, toda vez que en su
propio campo de acción el juez debe procurar porque sus fallos sean equitativos, lo
que significa que la equidad es un procedimiento en la interpretación del derecho
pero sirve también para llenar las lagunas de otras fuentes formales al adoptar
justificación a las circunstancias del caso particular. La equidad es, pues, el
remedio que el juzgador aplica para subsanar los defectos derivados de la
generalidad y abstracción de la ley.

Los principios y leyes del derecho común: Se señalan como fuente supletoria del
derecho del trabajo, pero debe agregarse que únicamente tiene una función en
aquellos casos en que no contraríe lo dispuesto en la propia ley, además, no debe
exigirse que la contradicción sea expresa, pues bastara que contradigan los
principios generales del derecho del trabajo, ya que en aquellos casos en que exista
contradicción expresa o tácita, el derecho común es inoperante.

JERARQUIZACIÓN DE LAS FUENTES DEL DERECHO LABORAL

En derecho, la Jerarquía es el orden de importancia que deben guardar las normas


en su relación las unas con las otras. La escala jerárquica forma una pirámide,
siendo las que están en la parte más elevada las que tienen mayor jerarquía o
importancia cuando se trata de su aplicación. La escala jerárquica se presenta así
en la legislación laboral Guatemalteca:

a) La Constitución Política de !a República;

b) Leyes ordinarias: el Código de Trabajo y demás Leyes de trabajo y Previsión


social, y,

c) Las Leyes especiales: que son todas aquellas que tiene que ver con
empresas en particular, sindicatos, convenios colectivos, pactos colectivos de
condiciones de trabajo, reglamentos interiores de trabajo y otros.

En derecho laboral, aun cuando es importante tomar en cuenta la jerarquía de las


normas, por la naturaleza de esta rama del derecho que es eminentemente
dinámico; además de que, las normas constitucionales, las Leyes ordinarias y
reglamentarias solamente contemplan un mínimo de garantías en favor del
trabajador, las que pueden ser mejoradas por la contratación individual o
colectiva. Al decidir el caso concreto, se tomara en cuenta el principio que
establece que, en presencia de varias normas aplicables, se debe aplicar la que
resulte más favorable para el trabajador.
4) LOS SUJETOS DEL DERECHO INDIVIDUAL DE TRABAJO

EL TRABAJADOR

El código de trabajo en su Art. 3° señala que "trabajador es toda persona individual


que presta a un patrono sus servicios materiales, intelectuales o de ambos géneros,
en virtud de un contrato o relación de trabajo". Se resalta persona individual, no se
acepta que el trabajador sea una persona jurídica.

Nuestro código no hace !a distinción entre empleados y trabajador; cuando se


habla de uno u otro, se hace referencia a todo el que presta sus servicios, pero hace
la siguiente distinción por un tratamiento especial:

• Empleados no sujetos a la jornada de trabajo, Art. 124

• Trabajadores a quienes no les es lícito pertenecer a un sindicato, Art. 212.

• Empleados de confianza, Art. 351;

EL PATRONO Y LA EMPRESA

“Patrono es toda persona individual o jurídica que utiliza los servicios de uno o
más trabajadores, en virtud de un contrato o relación de trabajo". Art. 2°. Del
Código de trabajo. El patrono puede ser individual o empresarial.

Empresa, es una unidad económica que tiene ánimo de lucro y crea y satisface
necesidades económicas produciendo bienes y servicios o solamente servicios.

Patrono individual es el propietario o dueño de un establecimiento que no tiene


personalidad jurídica. Para tener el carácter de patrono se requiere la utilización
de los servicios de una o varias personas, que se efectúa mediante un contrato de
trabajo o una relación de trabajo. El carácter lucrativo o no de la empresa es
totalmente indiferente para el caso.

SUSTITUCIÓN DEL PATRONO

Esta institución se encuentra regulada en el Art. 23 del código de trabajo. El


patrono sustituto en virtud de la enajenación, adquiere todos los derechos pero al
mismo tiempo adquiere todas !as obligaciones; si se fijara una clausura en
contrario, esta sería nula ya que no pueden derogarse las leyes de orden público ni
restringirse los derechos de los que no intervienen en la operación de traspaso.
Esta institución persigue dos principios fundamentales: (a) La continuidad de la
relación de trabajo; y (b.) Es una medida de protección del salario de los
trabajadores.

La ley, en esta sustitución ha pensado, que el nuevo patrono debe responder ante
los trabajadores, pero no ha querido desligar en forma total al patrono sustituido,
en primer lugar, porque la solvencia del patrono sustituto puede no ser firme; y en
segundo lugar, porque el cambio de dirección en una empresa es siempre un
peligro para el éxito de los trabajos.

AUXILIARES DEL PATRONO

Son aquellos trabajadores que no obstante tienen una relación laboral con
el patrono, tienen a su cargo atribuciones específicas, y no necesariamente en
situación de subordinación. Estos auxiliares del patrono se encuentran
debidamente identificados en nuestro código de trabajo y son: El representante
(art. 4 CT); El intermediario (art. 5 CT) y El empleado de confianza (art. 351 CT).

REPRESENTANTE PATRONAL

"Representantes del patrono son las personas individuales que ejercen a nombre
de este, funciones de dirección o de administración, tales como gerentes,
directores, administradores, reclutadores y todas las que estén legítimamente
autorizadas por aquel......". Art. 4° CT. Los representantes del patrono y su
concepto tienen mucha importancia en el derecho de trabajo, tanto para precisar el
origen de la relación de trabajo, como de las obligaciones de patronos y
trabajadores. Es frecuente que un trabajador sea contratado por personas que no
tienen la calidad de mandatario del patrono, como es el caso frecuente de los jefes
de cuadrillas que tiene que contratar el personal necesario; en estos caos, el
patrono tendrá todas las obligaciones derivadas de esa contratación como si el
mismo hubiere intervenido.

TRABAJADOR DE CONFIANZA

"Se consideran cargos de confianza aquellos para cuyo ejercicio es básico que
quien los desempeñe tenga idoneidad moral reconocida, y corrección o discreción
suficientes para no comprometer la seguridad de la respectiva empresa". Art. 351
CT último párrafo.

EL INTERMEDIARIO

Es toda persona que contrata en nombre propio los servicios de uno o más
trabajadores para que ejecuten algún trabajo en beneficio de un patrono. Este
último queda obligado solidariamente por la gestión de aquel para con el o los
trabajadores, en cuanto se refiere a los efectos legales que se deriven de la
Constitución, del código de trabajo, de sus reglamentos y demás disposiciones
aplicables. No tiene carácter de intermediario y si de patrono, el que se encargue
por contrato, de trabajos que ejecute con equipos o capitales propios. Art. 5 CT.

5) LA RELACIÓN Y EL CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO

NATURALEZA JURÍDICA DE LA INSTITUCIÓN

Al hablar del contrato individual del trabajo, es necesario que se considere


separadamente los conceptos doctrinarios relacionados con dos diferentes
instituciones como son: La Relación de Trabajo y el Contrato de Trabajo.

Desde hace varias décadas los tratadistas han discutido hasta formar una doctrina
diferenciadora entre la relación de trabajo y el contrato de trabajo. Unos dicen que
hay una marcada diferencia entre una y otra, mientras que otros piensan que, aun
cuando hay diferencias terminológicas, ambas pueden fusionarse de tal modo, que
la relación de trabajo viene a ser un elemento determinante del contrato de
trabajo. A la par de esa corriente hay otra que dice que basta con la relación de
trabajo para que exista el contrato de trabajo.

Mario de la Cueva define la RELACIÓN DE TRABAJO así: "La relación de trabajo es


una situación jurídica objetiva que se crea entre un trabajador y un patrono por !a
prestación de un trabajo subordinado cualquiera que sea el acto o la causa que le
dio origen, en virtud de la cual se le aplica al trabajador un estatuto objetivo,
integrado por los principios, instituciones y normas o declaración de derechos
sociales, de la ley del trabajo, de los convenios internacionales de los contratos
colectivos y contratos-ley y de sus normas supletorias".

Por su parte en nuestra legislación, el contrato de trabajo es considerado como un


contrato con sus propias características, dedicado a regular todo lo relacionado
con; el trabajo subordinado, por lo que se puede decir con toda propiedad que el
contrato de trabajo goza de su plena autonomía.

CONCEPTO DEL CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO

Según el Diccionario de Derecho Privado: "Es el contrato en virtud del cual una
persona se obliga a desarrollar una actividad material o intelectual para ejecutar
una obra o prestar un servicio en favor de otra, mediante una remuneración".

El código de trabajo lo conceptúa así: "Contrato individual de trabajo, sea cual


fuere su denominación, es el vínculo económico-jurídico mediante el que una
persona (trabajador), queda obligada a prestar a otra (patrono), sus servicios
personales o a ejecutarle una obra, personalmente, bajo la dependencia continuada
y la dirección inmediata o delegada de esta última, a cambio de una retribución de
cualquier clase o forma. Art. 18 CT.

ELEMENTOS DEL CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO

El contrato de trabajo está caracterizado por un conjunto de elementos que lo


configuran y que a la vez determinan su autonomía, distinguiéndolo de cualquier
otra ciase de contratos.

Guillermo Cabanellas hace mención de 4 elementos que sirven de base al contrato


de trabajo y son: 1) La subordinación; 2) La estabilidad en el empleo; 3) La
profesionalidad; y. 4) El salario. A continuación se detallan individualmente:

• La subordinación: entendida esta como el estado de limitación de la


autonomía del trabajador al que se encuentra sometido, en sus prestaciones, por
razón de su contrato, y que origina la potestad del empresario o patrono para
dirigir la actividad de la otra parte, en orden del mayor rendimiento de la
producción y al mejor beneficio de la empresa. Esta ha sido considerada como uno
de los elementos principales del contrato de trabajo. Es tan importante este
elemento, que se ha llegado hasta tratar de cambiar en término de "contrato de
trabajo" por el de relación de trabajo, ya que la ley lo que siempre ha tratado es
proteger es la relación de trabajo, y este es un elemento que sirve para determinar
la verdadera naturaleza jurídica de la prestación del servicio. La subordinación
empieza en el momento en que el trabajador principia a ejecutar la actividad en
beneficio del patrono

• La estabilidad en el empleo: se define la estabilidad en el empleo como "El


derecho que incorpora al patrimonio económico del trabajador y revela la
protección del Estado al mantenimiento del contrato de trabajo....." "Tiene como
base una protección jurídica en beneficio del trabajador". La estabilidad en el
empleo toma en cuenta dos aspectos muy importantes en favor del trabajador:
En primer lugar, garantizarle la subsistencia permanente para él y su familia por
medio de un salario seguro y continuado y, en segundo lugar, garantizarle que al
final de su tiempo laborable, ya se deba al retiro, a la edad o por invalidez, tiene
asegurada una pensión vitalicia. Nuestra legislación tiende a garantizar la
estabilidad en el empleo, al decir: "Todo contrato individual de trabajo debe
tenerse por celebrado por tiempo indefinido, salvo prueba o estipulación licita y
expresa en contrario" (art. 26 CT).

• La Profesionalidad: cuando nos referimos a la profesionalidad estamos


hablando de un término técnico del vocablo "profesión", ya que no es el significado
usual, sino uno de carácter especial. El termino se define así: "Genero de trabajo a
que se dedica una persona en forma principal y habitual". También es necesario
que el trabajador tenga cierta especialidad o conocimientos técnicos suficientes
que lo califique para poder realizar la tarea ordinaria objeto del contrato. Es
necesario que esa actividad que realiza sea subordinada y remunerada, como
medio de lograr su subsistencia para él y su familia.

• El Salario: el salario es la remuneración que el patrono paga al trabajador


como contra -prestación por la actividad que este realiza en beneficio del
empleador. El salario tiene el carácter de ser sinalagmático, es decir que del
contrato de trabajo nacen obligaciones reciprocas e independientes. El trabajador
está obligado a realizar la actividad laboral para la cual ha sido contratado, y el
patrono a su vez, está obligado a pagar el salario convenido.

En nuestra legislación, según el Art. 18 del Código de Trabajo, los elementos


determinantes del contrato de trabajo, son:

(a) La existencia del vínculo económico-jurídico, sin importar la denominación del


contrato;

(b) La prestación del servicio o actividad laboral en una forma personal;

(c) La subordinación del trabajador a la dirección del patrono o su representante; y

(d) La retribución económica o salario que el patrono paga al trabajador como


contraprestación en la relación laboral.

RELACIÓN DE TRABAJO

DIFERENCIAS ENTRE EL CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES

6) EFECTOS DERIVADOS DE LA RELACIÓN DE TRABAJO

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES

Desde el momento en que el trabajador inicia su relación de trabajo empiezan a


surtir los efectos del contrato de trabajo, con la excepción del período de prueba
que es de dos meses a partir del momento de iniciada la relación jurídica laboral.
Hablamos de esto como excepción porque durante ese período de dos meses pude
dejarse sin efecto el contrato de trabajo sin responsabilidad para ninguna de las
dos partes, por falta de cumplimiento. Art. 81.

Además de los derechos señalados por las leyes podemos mencionar los
siguientes:

(a) Derecho a percibir un salario de acuerdo a la labor realizada y pactada con el

patrono o su representante;
(b) Derecho a un día de descanso semana! remunerado, después de seis días de
trabajo continuos, lo mismo que a los días de asueto declarados oficialmente, todos
deben ser remunerados;

(c) Derecho a laborar de acuerdo a las jornadas fijadas por la ley, jornadas
máximas semanales como mensuales, las que están determinadas según el horario
y ciase de labores realizadas;

(d) Derecho a percibir pago adicional por laborar tiempo extraordinario.

(e) Derecho a gozar de vacaciones remuneradas después de un año de trabajo


continuo;

(f) Derecho a percibir un aguinaldo equivalente al ciento por ciento del sueldo
mensual, pagado al final de cada año calendario;

(g) Derecho a ser indemnizado con el equivalente a un sueldo por cada año
laborado, si es despedido de su trabajo sin justa causa;

(h) Derecho a recibir una pensión al ser retirado por vejez o enfermedad. Art. 82,
literal e, del código de trabajo;

(i) Derecho de los dependientes económicos del trabajador, si este falleciere


estando al servicio de un patrono. Art. 85, literal a, del código de trabajo.

OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES.

Además de las obligaciones que aparecen en otras leyes de trabajo y previsión


social, el artículo 63 enumera las que podemos considerar como obligaciones
específicas, que vale la pena recordar y hacer la enumeración. Véanse las
obligaciones en el art. 63 y las prohibiciones enumeradas en el Art. 64 del código
de trabajo.

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PATRONOS

DERECHOS DE LOS PATRONOS.

(a) Percibir los servicios del trabajador según lo convenido y por el tiempo
estipulado en el contrato.

(b) Ser indemnizado por daños y perjuicios cuando el trabajador incumpla con el
contrato de trabajo.

OBLIGACIONES DE LOS PATRONOS.

Además de las obligaciones señaladas en otras leyes, en el artículo 61 aparecen en


forma específica una lista de las principales obligaciones de los patronos.
Véase también el artículo 62 donde aparecen las prohibiciones para los patronos
en sus relaciones con el trabajador.

NULIDAD DE LOS CONTRATOS INDIVIDUALES DE TRABAJO

De acuerdo con el artículo veintidós del Código de Trabajo, en todo contrato


individual de trabajo deben entenderse incluidos por lo menos, las garantías y
derechos que otorguen a los trabajadores la Constitución, el mismo Código, sus
reglamentos y las demás leyes de trabajo o de previsión social; siendo nulos
aquellos contratos que contengan estipulaciones que impliquen renuncia,
disminución, tergiversación o limitación de los derechos reconocidos a favor de los
trabajadores en la Constitución, en la ley, en los tratados internacionales
ratificados por Guatemala, en los reglamentos u otras disposiciones relativas al
trabajo. (Artículos 12 del C. de T. Art. 77 del C. de T. y 106 de la Constitución P. de
la R.)

7) CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO

POR TIEMPO INDETERMINADO

Cuando no se especifica fecha para su terminación (Art. 25, inciso a) del C. de T.)

A PLAZO FIJO:

A plazo fijo, cuando se especifica fecha para su terminación o cuando se ha


previsto el acaecimiento de algún hecho o circunstancia como la conclusión de una
obra, que forzosamente ha de poner término a la relación de trabajo (Art. 25, inciso
b) del C. de Trabajo)

PARA OBRA DETERMINADA:

Cuando se ajusta globalmente o en forma alzada el precio de los servicios del


trabajador desde que se inician las labores hasta que éstas concluyan, tomando en
cuenta el resultado del trabajo, o sea, la obra realizada (Art. 25, inciso c) del C. de
T.)

Sobre la anterior clasificación debe advertirse que, la presunción legal establece


que todo contrato de trabajo se tiene por celebrado por tiempo indefinido. Es
decir, que este es el supuesto general y las otras dos situaciones son especies de
carácter excepcional o accesorio, por lo que cuando no se dice plazo, debe
entenderse que es por tiempo indefinido. Solamente cuando hay estipulación lícita
y expresa en contrario, se puede considerar como celebrado a plazo fijo o para
obra determinada. En consecuencia, los contratos clasificados anteriormente,
cobran eficacia jurídica cuando así lo exija la naturaleza accidental o temporal del
servicio. Sin embargo, cuando las actividades de una empresa sean de naturaleza
permanente o continuada, si al vencimiento de dichos contratos excepcionales, la
causa que les dio origen subsisten, se debe entender el contrato por tiempo
indefinido (Véase Art. 26 del C. de T.)

JORNADA DE TRABAJO Y DESCANSOS

La jornada de trabajo debe regularse atendiendo a que las labores realizadas se


hagan con eficiencia y adecuada productividad, pero en su extensión no debe
lesionarse al trabajador por la vía del cansancio físico, psíquico o intelectual.

Como es sabido la lucha por una jornada justa de trabajo, fue librada inicialmente
por los trabajadores ingleses durante el proceso de la revolución industrial del
siglo XVIII, cuando en las factorías se obligaba al trabajador a prestar sus servicios
hasta dieciocho horas diarias sin tener derecho al reconocimiento de las horas
extraordinarias laboradas ni al séptimo días. Entonces la jornada de ocho diarias
de trabajo fue producto de ese esfuerzo de los trabajadores.

JORNADA DIURNA

El trabajo en jornada diurna es el que se ejecuta entre las seis y las dieciocho horas
de un mismo día y esta no puede exceder de ocho horas diarias de trabajo, ni de
cuarenta y cuatro horas a la semana, equivalente a cuarenta y ocho horas para los
efectos exclusivos del pago del salario. (Art. 116 CT)

JORNADA NOCTURNA

El trabajo en jornada nocturna es el que se ejecuta entre las dieciocho horas de un


día y las seis horas del día siguiente y esta no puede exceder de seis horas diarias,
ni de treinta y seis a la semana. (Art. 116 CT)

JORNADA MIXTA

La jornada mixta es la que se ejecuta durante un tiempo que abarca parte del
período diurno y parte del período nocturno y no puede exceder de siete horas
diarias, ni de cuarenta y dos a la semana. (Art. 117 CT)

Quienes por disposición de la ley, por la costumbre o por acuerdo con los
empleadores laboren menos de cuarenta y cuatro horas semanales en jornada
diurna, treinta y seis en jornada nocturna, o cuarenta y dos en jornada mixta,
tendrán derecho a percibir íntegro el salario semanal.

HORAS EXTRAORDINARIAS:

Todo trabajo que se preste fuera de la jornada ordinaria, se entiende como


jornada extraordinaria y el pago debe ser aumentado en un 50%, según lo
establece nuestro Código de Trabajo (Art. 121 CT). Dicho pago pude aumentarse
en porcentaje mediante la negociación de pactos o convenios colectivos de
condiciones de trabajo.

Conforme al Código de Trabajo, no se consideran horas extraordinarias las que el


trabajador ocupe en subsanar los errores imputables sólo a él cometidos durante
la jornada ordinaria, ni las que sean consecuencia de su falta de actividad durante
tal jornada, siempre que esto último le sea imputable.

Las jornadas ordinarias y extraordinarias no pueden exceder de un total de doce


horas diarias, salvo los casos de excepción que contempla la ley (véanse artículos
121, 122, 123 y 124 del Código de Trabajo.)

TRABAJADORES NO SUJETOS A LOS LÍMITES DE LA JORNADA DE TRABAJO

La ley establece excepciones a tos límites de las jornadas de trabajo que ya hemos
señalado, y esas excepciones son las siguientes:

• Los representantes del patrono, porque se supone que este labora con un
horario libre;

• Los que laboran sin fiscalización superior inmediata, estos son los
empleados de confianza que tampoco están sujetos a un horario estricto;

• Los que ocupan puestos de vigilancia o puestos que requieren su sola


presencia, generalmente, estos tienen un horario permanente porque no pueden
retirarse del lugar que vigilan y en vigilar consiste su labor;

• Los que realizan sus labores fuera de los locales de la empresa, como los
agentes comisionistas, los promotores de ventas y otros que tienen carácter de
trabajadores; y,

• Los demás trabajadores que por la naturaleza de sus labores no están


sometidos a un horario o jornada de trabajo.

Ver Art. 124 del CT.

DESCANSOS SEMANALES

Los descansos semanales, días de asueto y vacaciones anuales se regulan dentro


del Derecho de Trabajo como instituciones que tienen por objeto compensar al
trabajador su esfuerzo físico y mental con ocasión del trabajo.

Diferenciándose los descansos se dan periódicamente cada semana, como un goce.


Esos descansos por la tradición han llegado a ser conocidos por nosotros
inicialmente como "séptimo día" y en la actualidad la doctrina moderna le
denomina "prima dominical". Hoy día es común, según sea la jornada de trabajo
convenida, que se descansa sábado por la tarde y domingo todo el día en aplicación
de la semana de cuarenta y cuatro horas que se computa de cuarenta y ocho para
los efectos exclusivos de pago. Pero también muchas empresas y las entidades del
Estado han establecido que se trabaje únicamente de lunes a viernes, que se
conoce como el "sistema inglés".

DÍAS DE ASUETO

Los días de asueto son aquellos que se gozan por celebrarse acontecimientos
nacionales, universales, municipales o locales; lo cual dentro de nuestra legislación
están contemplados en el artículo 127 del Código de Trabajo, para los trabajadores
del sector privado; y en 69 de la Ley de Servicio Civil.

Dichas normas contemplan los mismos asuetos, a excepción de la última que


contempla además el 10 de mayo para las madres trabajadoras. Aunque ya existe
un Decreto que contempla dicho feriado para todas las madres trabajadoras. Los
feriados con goce de salario a que se refieren las normas apuntadas son los
siguientes: el 1º de enero, el jueves, viernes y sábado Santos; 1º de mayo, 30 de
junio, 15 de septiembre, 20 de octubre, 1º de noviembre, 24 de diciembre medio
día, 25 y 31 de diciembre medio día; además, el día de la fiesta de la localidad.

VACACIONES

Las Vacaciones anuales, tienen por objeto que el trabajador descanse de la rutina
del año anterior de trabajo y cuya naturaleza no permite que se acumulen año con
año, aunque la ley hace una salvedad para los casos de despido, no en función de
autorizar la acumulación, sino para los efectos de pago, cuando el patrono no las ha
concedido oportunamente, entonces la ley prescribe el derecho de reclamar hasta
cinco períodos de las que se hayan omitido según reforma introducida al artículo
136 del Código de Trabajo, por el Art. 8 del Dto. 64-92 del Congreso
(anteriormente sólo se podían reclamar 2).

También este último decreto superó el cómputo de vacaciones que contemplaba el


Art. 130 del C. de T. pues las generalizó a 15 días quitando la discriminación que
había para los trabajadores de empresas industriales y agropecuarias. Aunque la
Constitución ya había mejorado el concepto en términos de tiempo, el inciso i del
Art. 102 constitucional también fue superado, se repite, al generalizar las
vacaciones a 15 días. En el caso del sector público por disposición del artículo 61
de la Ley de Servicio Civil, los trabajadores estatales gozan de 20 días hábiles y de
treinta los que laboran en lugares donde estén expuestos a contraer enfermedades
profesionales, en este último caso, por disposición del Acuerdo Gubernativo 841-
89.

También podría gustarte

pFad - Phonifier reborn

Pfad - The Proxy pFad of © 2024 Garber Painting. All rights reserved.

Note: This service is not intended for secure transactions such as banking, social media, email, or purchasing. Use at your own risk. We assume no liability whatsoever for broken pages.


Alternative Proxies:

Alternative Proxy

pFad Proxy

pFad v3 Proxy

pFad v4 Proxy