Laboral UPEA 2017
Laboral UPEA 2017
Laboral UPEA 2017
CAPITULO 1
1. INTRODUCCION
El trabajo es socialmente obligatorio. ”Es toda actividad humana libre, ya sea material o
intelectual, permanente o transitoria, que una persona natural ejecuta conscientemente
al servicio de otra y cualquiera que sea su finalidad, siempre que se efectué en
ejecución de un contrato de trabajo”(Código del Trabajo Colombiano).
El derecho del trabajo no puede prescindir de la historia, legislativa o no, dela acción
sindical y reivindicativa, de la vida social y política determinante, así como el contexto
económico, social y sociológico, en el cual se desenvuelve continuamente.
Las causas o motivaciones para la formación del Derecho del Trabajo son diversas,
entre estas de orden político, económico, social, técnico, tecnológico y la propia
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innovación. Convergen otros factores, aun desde el punto de vista cultural, educativo y
moral. Desde luego, la gravitación cristiana ha incidido en la formación de un nuevo
derecho social, a través de las Encíclicas Pontificias, entre las cuales las más conocidas
son la Rerum Novarum de Leon XIII, en 1981, la Cuadragésimo Aniversario de 1931,
del Papa Pio XI, y laborem Exercens de 1981 de Juan Pablo II.
El Derecho del trabajo no está formado solo por normas y preceptos de carácter
jurídico, sino que tiene un relevante sentido social y económico. El tratado de Paz de
Versalles de 1919 y la creación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) como
organismo especializado de la sociedad de Naciones o Antigua liga de Naciones,
constituyen hitos trascendentales para la formación y desenvolvimiento de esta
disciplina jurídica.
Se han dado numerosos conceptos y definiciones acerca del Derecho del Trabajo, entre
los que sobresalen:
Rafael Caldera Rodríguez, dice ”es el conjunto de normas jurídicas, que se aplican al
hecho social trabajo, tanto por lo que toca a las relaciones entre las partes que
concurren a él y con la colectividad en general, como al mejoramiento de os
trabajadores en su condición se tales”
Roberto Pérez Patón, con el nombre de derecho social, lo define como “el cuerpo de
doctrinas y de instituciones creadas con fines de protección al asalariado en general y a
los seres económicamente débiles de la sociedad”
Giuseppe Pera, señala que el Derecho del Trabajo “en sentido estricto consta de la
reglamentación de las relaciones del trabajo; en sentido amplio, de las derivaciones
estatales o sindicales (contratos colectivos). La reglamentación estatal está destinada a
la protección del trabajador y presenta la característica de ser norma unilateralmente
inderogable y de orden público”.
Alberto Trueba Urbina, en su nuevo derecho del trabajo, lo define como “el conjunto
de principios, normas e instituciones que protegen, dignifican y tienden a reivindicar a
todos los que viven de sus esfuerzos materiales e intelectuales para la realización de un
destino histórico”.
“La Política Laboral contribuye a que, a través del Estado u otros organismos públicos,
se propenda a eliminar los antagonismos derivados de las relaciones del trabajo,
dignificar el trabajo y más enumeraciones para los trabajadores, así como su seguridad
y la de los suyos, es decir, el desarrollo de la existencia humana y de la vida social”.
Los tratadistas mencionados señalan que lo político laboral comienza donde lo jurídico
laboral termina. La regulación del trabajo subordinado, los derechos y obligaciones,
corresponden al Derecho del Trabajo. Las medidas que signifiquen desigualdad de trato
jurídico en beneficio del trabajador, así sean motivadas por equilibrios económicos y
sociales, ingresan en el área de la Política Laboral. La Justicia social viene a ser el
contenido real de la Política Social. ”La Justicia Social ha penetrado en el mundo
jurídico a través del Derecho del Trabajo y la Política Laboral. El concepto social
entraña un sentimiento de solidaridad y tiende a hacer que el Derecho sea más
humano en su evolución”.
“La Justicia social busca afanosamente un equilibrio y una justa armonización entre el
capital y e trabajo, estando íntimamente vinculado al bien común. La política Social es
el género y la política laboral la especie. Lo laboral se circunscribe al trabajador y lo
social abarca a la sociedad en su conjunto”.
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CAPITULO 2
2.1 GENERALIDADES
La denominación genérica de la palabra fuente, bien sea desde el punto de vista formal
o bien desde el punto de vista real o material, evoca la idea de origen o principio.
Deriva del latin fons, fonts, que en su pristina acepción alude al manantial de agua que
brota de la tierra. La Enciclopedia Jurídica Omeba, expresa que el vocablo en cuestión
no es univoco ya que bajo la denominación de "fuente" han sido planteadas y resueltas
cuestiones sustancialmente diversas.
Dentro de la teoría jurídica, según vamos a constatarlo más adelante, por fuentes del
Derecho se alude tanto a la voluntad creadora de normas jurídicas como al acto
concreto de creación normativa y al modo específico de manifestarse las normas
mismas.
Así pues, iniciaremos nuestro estudio sobre las fuentes, partiendo de la base general
del conocimiento científico.
Para llegar al conocimiento bien sea éste científico o jurídico, se hace necesario el paso
sucesivo de ciertas etapas; a saber: a) planteamiento, b) documentación, c)
construcción, y d) exposición.
Las Fuentes Originarias son las que se producen sin solución de continuidad en el
tiempo. Con respecto del hecho o fenómeno del cual dan noticia. Y las Fuentes
Derivadas son las que nacen posteriormente al hecho o concepto del cual dejan
testimonio.
Para clasificar las fuentes del derecho en general, los romanos distinguieron,
previamente, el derecho escrito del no legislado o consuetudinario, y consideraron
como fuentes del primero las leyes o decisiones votadas por el pueblo en los comicios,
los plebiscitos o decisiones votadas por la plebe, los senadoconsultos, o decisiones
votadas por el senado, los edictos de los magistrados y las propuestas de los
prudentes. La única fuente del Derecho no escrito era la costumbre.
son los documentos que encierran el texto de una ley o conjuntó de leyes” (Eduardo
García M. –Introducción al Estudio del Derecho)
Son procesos de creación de las normas jurídicas. El proceso implica una sucesión de
diversas etapas que se producen en cierto orden y que deben alcanzar determinados
supuestos.
Las fuentes reales son los factores y elementos que determinan el contenido de las
normas jurídicas.
Las fuentes del Derecho del Trabajo básicamente son: La Constitución Política del
Estado; la Ley General del Trabajo y su Decreto Reglamentario; el Contrato Individual
de Trabajo; los Estatutos Profesionales; los Convenios Colectivos del Trabajo y Laudos
Arbitrales con fuerza de tales; los usos y costumbres; la jurisprudencia; los principios
generales del derecho del Trabajo, la equidad y la buena fe.
2.2.3.1 LA LEY
Desde un punto de vista amplio se puede expresar que la Ley es la norma jurídica
escrita de carácter general, dictado por los órganos políticos competentes del Estado y
necesario para la sociedad. En este contexto, se hace referencia a leyes
fundamentales, como la Constitución; leyes orgánicas, leyes ordinarias y leyes
interpretativas, según la clasificación de las normas jurídicas desde el punto de vista de
su jerarquía.
El principio básico es que las leyes emanen del órgano legislativo. No son sinónimos
norma jurídica y ley. Toda ley es una norma jurídica, pero no toda norma jurídica es ley.
Para aclarar lo expuesto, puede examinarse la ley desde tres puntos de vista:
De manera particular, la Ley General del Trabajo (LGT) regula las relaciones entre
trabajadores y empleadores, es fuente del Derecho del Trabajo. Su ámbito de
aplicación hace inclusiones y exclusiones.
La Ley laboral reviste carácter de orden público, un orden público relativo que indica el
mínimo no derogable en beneficio del trabajador, a diferencia del orden público general
cuya inderogabilidad es absoluta. Las partes contratantes, en ningún caso, pueden
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pactar condiciones menos favorables para el trabajador que las dispuestas en las leyes;
empero por su propia iniciativa y voluntad, podrán acordar condiciones más favorables.
La ley general del trabajo en su artículo 4 expresa: “Los derechos que esta Ley
reconoce a los trabajadores son irrenunciables, y será nula cualquier convención en
contrario”.
El Código Procesal del Trabajo establece: “En los juicios sociales no procede la fianza
de costas. Igualmente, el desistimiento y la transacción no causan estado, no siendo
tampoco procedente la perención de instancia en virtud de la irrenunciabilidad de los
derechos sociales del trabajador’.
Si bien la ley rige para lo venidero, en materia social es susceptible de tener efectos
retroactivos. La Constitución Política del Estado en su artículo 33, establece que la Ley
tendrá efecto retroactivo cuando se determine expresamente y beneficie al trabajador.
2.2.3.2 LA COSTUMBRE
Los autores distinguen la costumbre pro legerm, preterlegem y contralegem. Las dos
primeras son admitidas como fuentes de derecho en general y por ende, del derecho
del trabajo en particular. La mayoría rechaza la posibilidad de asignarle tal carácter a la
costumbre contra legem.
La costumbre preter o extra legem, es de aplicación en los casos donde falta la norma
legal. Actúa como complemento o soporte de la legislación laboral. La costumbre
prolegem, a favor de la ley, cumple en la mayoría de las veces funciones interpretativas,
contribuyendo a desentrañara su verdadero significado y los limites de su alcance.
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2.2.3.3 LA JURISPRUDENCIA
Es otra importante fuente del derecho del trabajo. Se dice “jurisprudencia uniforme”
cuando las decisiones se pronuncian en un mismo sentido y “jurisprudencia contraria”,
cuando una misma cuestión es resuelta de manera distinta por los diversos tribunales y
aun por el mismo tribunal en tiempos distintos.
Bajo el peso de los hechos, el derecho del trabajo se resuelve en la actualidad, en gran
medida, en una total problemática abierta, con el aporte sustancial e inevitablemente
creativo y no meramente interpretativo de la jurisprudencia y la doctrina.
2.2.3.4 LA DOCTRINA
Por ser abstracta y en ocasiones variable, se ha dicho que no constituye una verdadera
fuente formal del derecho, aunque Mario de la Cueva estima que en todo caso es una
fuente excelente de inspiración. Por nuestra parte pensamos que siendo la doctrina
punto de partida y base de muchas costumbres jurídicas, si debe otorgársele el carácter
de fuente formal.
Las sucesivas reformas constitucionales desde el año 1938, casi han mantenido
inalterable el Régimen Social, artículos 46 al 55, consagrando principios, derechos y
garantías de naturaleza socio laboral, a saber: el trabajo y el capital gozan de la
protección del Estado.
EL CONTRATO DE TRABAJO
El contrato individual de trabajo es una importante fuente del Derecho del Trabajo. La
Ley General del Trabajo en su artículo 6, establece que constituye la Ley de las partes.
“Contrato individual del trabajo, cualquiera que sea su forma o denominación, es aquel
por virtud del cual una persona se obliga a prestar a otra un servicio personal
subordinado, mediante el pago de un salario” (Ley Federal del Trabajo México)
normas para cierto grupo o clase de contratos; c) Fuentes singulares, que tienen
aplicación individual o especifica.
LA CONVENCION COLECTIVA
Constituye una importante fuente del Derecho del Trabajo, cuya naturaleza jurídica es
considerada por la doctrina como una Ley en sentido material.
Las convenciones colectivas son fuentes del Derecho del Trabajo por las siguientes
razones: a) Las leyes contemplan situaciones generales de todos los aspectos que
puedan en ella encuadrarse. Las convenciones colectivas de trabajo cumplen la función
de adaptar las normas legales a las necesidades sociales; b) Nadie mejor que los
trabajadores y empleadores para conocer su fuente de trabajo, la actividad que los
vincula por medio de sus asociaciones profesionales; c) Las normas laborales deben
adecuarse a las nuevas tecnologías e innovación de las actividades de suyo
cambiantes, dinámica que puede serle dada, con prontitud, mediante la convención
colectiva.
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CAPITULO 3
CONSIDERACIONES DOCTRINALES
Cuando un asunto no pueda ser resuelto por las leyes y el contrato de trabajo, se
decidirá conforme los principios de la justicia social, los principios generales del derecho
del trabajo, la equidad y la buena fe.
Según el recordado tratadista Carnelutti, los principios generales del derecho no son
lago que exista fuera, sino dentro del mismo derecho escrito, ya que derivan de las
normas establecidas, son el espíritu o la esencia de la ley. Al remitirse a esos principios,
el juzgador no lo hace a una vaga abstracción, sino a ley positiva.
El derecho del trabajo enuncia en forma particular sus principios generales, algunos de
los cuales han dejado de ser principios, para convertirse en normas jurídicas insertas en
la propia ley.
El insigne maestro Mario Deveali, enuncio una serie de principios y sus corolarios
dirigidos a guiar al legislador, o al que haga sus veces, en la técnica de la aprobación
de las normas.
El tercero de los principios se relaciona con la economicidad que exige la elección del
procedimiento menos costoso y complicado y la proporcionalidad entre beneficios y
sacrificios.
El jurista Manuel Alonso García, considera que por principios del derecho del Trabajo
debe entenderse aquellos postulados que inspiran el sentido de las normas laborales y
configuran la regulación de las relaciones del trabajo, con arreglo a criterios distintos a
los que pueden darse en otras ramas del derecho.
1) El principio protector con sus corolarios; in dubio pro operario y la condición más
beneficiosa;
6) La buena fe y
7) La razonabilidad.
El tratadista Americo Pla Rodríguez, sostiene que los principios son: líneas directrices
que informan algunas normas que inspiran directa o indirectamente una serie de
soluciones, por lo que pueden servir para promover y encauzar la aprobación de
nuevas normas y resolver los casos no previstos.
Examinemos los diferentes principios que orientan e inspiran al derecho del trabajo,
aunque algunos de estos son norma positiva.
PRINCIPIO PROTECTOR
Criterio que debe utilizar el juez o el intérprete para elegir entre varios sentidos posibles
de una norma, aquel que sea más favorable al trabajador.
La regla más favorable determina que en caso de que haya más de una norma
aplicable, deba optarse por aquella que se más favorable, aunque no sea la que
hubiere correspondido según los criterios clásicos sobre la jerarquía de las normas.
El sentido que orienta este principio implica una correcta aplicación de la norma y es
una garantía de orden público.
En caso de conflicto o duda sobre la aplicación de las normas vigentes del trabajo,
prevalecerá la más favorable al trabajador.
Es nula y sin valor toda convención que reduzca los derechos previstos en la Ley, las
convenciones colectivas, laudos arbitrales y reglamentos del trabajo. La
irrenunciabilidad implica la imposibilidad jurídica de privarse voluntariamente de una o
más ventajas concedidas por el derecho del trabajo en beneficio propio.
La Constitución política del Estado en su artículo 49, parágrafo III, indica que
corresponde al estado garantizar la ocupación laboral y la estabilidad del trabajo.
En materia laboral importa lo que ocurre en los hechos más que lo que las partes hayan
acordado en forma solemne o lo que luzca en documentos, instrumentos de control o
formularios. De ahí que el fundamento de este principio pueda tener varias
motivaciones.
Resulta del principio de la buena fe. La realidad refleja siempre la verdad. En otras
palabras, como anota Americo Pia Rodriguez, “el derecho del trabajo regula la actividad
humana que, aunque pueda originarse en la obligación emergente de un contrato, se
desprende luego de su texto para adquirir vida independiente”.
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“Las autoridades del Trabajo deben ser cuidadosas en su función, para no violar las
normas constitucionales, ni inclinarse ilegalmente a favor del capital o del trabajo; su
papel es mantener el difícil justo medio aristotélico” (Mario de la Cueva-Derecho
Mexicano de Trabajo).
La Ley General del Trabajo prohíbe el pago del salario fuera de días de trabajo, en
lugares de recreo, etc. El empleador no podrá deducir, retener o compensar suma
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alguna que rebaje el monto de los salarios. Toda deducción o retención salarial debe
estar autorizada por ley.
En nuestro país se tiene instituido el salario mínimo nacional, que al presente no cubre
las elementales necesidades humanas, generando continuos reclamos y conflictos
sociales.
PRINCIPIO DE LA BUENA FE
PRINCIPIO DE RAZONABILIDAD
¿Cuándo un acto es razonable? Varias son las formas que se han dado para
conceptuar lo que es razonable. Es la comparación y equilibrio de las ventajas que lleva
a la comunidad un acto estatal con los cargos que le causa, es la adecuación entre el
medio empleado por el acto y la finalidad que el persigue, es la conformidad del acto
con una serie de principios a los cuales se considera ligada la existencia de la sociedad
(principios del derecho del Trabajo- Américo Pía R.).
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CAPITULO 4
La Ley general del Trabajo nace como Decreto Supremo el 24 de mayo de 1939, bajo la
influencia directa de las legislaciones de México y Chile del año 1931. El 8 de diciembre
de 1942, es elevada a la categoría de Ley, sistematizando las disposiciones de la
época, en las que además predominaban todavía las relaciones de pongueaje, mitanaje
u otras que estuvieron vigentes antes de 1952.
El derecho del trabajo está delimitado en cada país por su propia legislación. El artículo
1ro. de la Ley General del Trabajo y 1ro. Del Reglamento General del Trabajo,
determinan el marco de aplicación, cuando expresan:
“La presente ley determina con carácter general los derechos y obligaciones
emergentes del trabajo, con excepción del trabajo agrícola que será objeto de
disposición especial. Se aplica también a las explotaciones del Estado y cualesquiera
asociación pública o privada, aunque no persigan fines de lucro, salvo las excepciones
que se determinen”.
El reglamento General del Trabajo, establece: “No están sujetos a las disposiciones de
la Ley General del Trabajo ni de este Reglamento, los trabajadores agrícolas, los
funcionarios y empleados públicos y del ejército”.
El ordenamiento jurídico laboral hace inclusiones y exclusiones, por esa razón no todas
las actividades laborales se encuentran comprendidas en su texto legal. La Ley General
del Trabajo es más administrativa que jurisdiccional. Su aplicación está encomendada a
las autoridades administrativas del trabajo.
REFERENCIA LEGAL
2. Para acumular dos o más cargos y/o representaciones rentadas, en cada caso se
requiere resolución suprema”
Por su parte, el Decreto Supremo No. 08270 de 21 de febrero de 1968, establece que
los empleados y obreros bolivianos que dependen de agencias de Gobiernos
Extranjeros, en oficinas, proyectos u obras que cumplen actividades de asistencia
técnica y económica, tienen los mismos derechos y obligaciones de los funcionarios
públicos. Cuando la agencia extranjera trabaje conjuntamente con una entidad
autárquica boliviana, los empleados y obreros respectivos tendrán los derechos y
obligaciones que la Ley acuerda a los que trabajan en esta última.
Poder Legislativo
Los dependientes del poder legislativo, que reside en el Congreso Nacional, por
disposición del Artículo 114 del reglamento de Debates de la Cámara de Diputados
(abrogado), se encontraban en el ámbito de aplicación de la Ley Laboral, en cuanto
corresponde al pago de beneficios sociales. Sin embargo, la Ley No. 1907 de 6 de
noviembre de 1998 suprimió los derechos y beneficios sociales previstos en la Ley
General del Trabajo, otorgándoles la categoría de servidores públicos, señalando que
se aprobaría la norma específica del Sistema de Administración de Personal del Poder
Legislativo, mediante Resolución Congresal.
Poder Judicial
Del examen del artículo 1 de la Ley General del Trabajo se obtienen tres conclusiones:
Pagar al trabajador los gastos razonables de ida y regreso para prestar los servicios, en
caso de cambio de residencia, salvo que la extinción del contrato se origine por
responsabilidad del trabajador.
Conservar y restituir los instrumentos y útiles que le hayan sido entregados para cumplir
su trabajo, cuidando de esto y las materias primas sobrantes.
Cumplir las medidas preventivas sobre higiene prescritas por el médico del empleador o
las autoridades del ramo.
Deducir, retener o compensar suma alguna del monto de los salarios y prestaciones en
dinero que corresponda a los trabajadores sin autorización previa escrita de estos para
cada caso, o sin mandamiento judicial.
Pedir o aceptar dinero del trabajador como gratificación para ser admitido en el trabajo.
Ejecutar o autorizar cualquier acto que vulnere o restrinja los derechos de los
trabajadores o que ofenda su dignidad.
Retirar los útiles de trabajo y las materias primas o productos elaborados, sin
autorización del empleador.
Faltar al trabajo sin justificación, impedimento o permiso del empleador, excepto en los
casos de huelga o paro laboral.
Usar los útiles y herramientas proporcionados por el empleador en objetos distintos del
trabajo contratado.
No es adecuada la diferencia que hace la Ley General del Trabajo acerca del empleado
y obrero, distinguiendo al primero por prestar servicios desarrollando un esfuerzo
predominante intelectual, y el segundo, pro prestar servicios de índole material o
manual. Tanto el empleado como el obrero son trabajadores, realizan una labor
mediante su intelecto y el esfuerzo manual o material, aun cuando en ciertos casos se
manifieste uno de estos aspectos más que el otro. Es preciso evitar diferencias
utilizando la expresión de trabajador, misma que es la correcta y de aplicación en la
Legislación comparada.
La Ley Orgánica del Trabajo de Venezuela, dice: “Se entiende por patrono o empleador
la persona natural que realiza una labor de cualquier clase por cuenta ajena y bajo la
dependencia de otra. La prestación de sus servicios debe ser renumerada”.
La Ley general del Trabajo consta de 122 artículos, divididos en XII Títulos, cada uno
de los cuales esta subdividido en capítulos. Los títulos son:
Disposiciones generales
El trabajo domestico
De la jornada de trabajo
De las remuneraciones
Titulo VI, sobre la asistencia médica y otras medidas de previsión social, con los
siguientes capítulos:
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De la asistencia medica
Disposiciones generales
Otras disposiciones
Título VIII, del seguro social, con un capitulo único. Al presente, los capítulos VII y
VIII se hallan comprendidos en el Código de Seguridad Social.
De conciliación y arbitraje
De la huelga y el LockOut
La reforma constitucional del año 1938 incorporo, por primera vez, el Régimen Social.
Tanto la constitución Política del Estado en actual vigencia como la Ley General del
Trabajo de 8 de diciembre de 1942, constituyen los dos soportes legales de importancia
para el estudio de la legislación del Trabajo.
La Ley General del Trabajo presentó con acierto innovaciones jurídicas laborales y
permitió sistematizar en un cuerpo orgánico las disposiciones relativas a la materia, a la
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Con el transcurso de los años se dictaron varias disposiciones legales que unas veces
completaban, otras modificaban o contradecían a la Ley General del Trabajo,
retornando de esa manera a la dispersión y confusión legislativa, motivando que para el
conocimiento del precepto jurídico se deba leer prolijamente las ultimas disposiciones
dictadas.
Gran parte de las disposiciones de la Ley General del Trabajo han quedado obsoletas y
sin aplicación, tal el caso del Capítulo VIII, relativo a la Seguridad Social, al promulgarse
el Código de seguridad Social el año 1956. Lo mismo podemos decir sobre la higiene y
salubridad ocupacionales, a que se refiere el Título V de la Ley, por cuanto estas
normas ingresaron a formar parte de un cuerpo técnico jurídico al dictarse el Decreto
Ley No.16998 de 2 de agosto de 1979, con el nombre de Ley General de Higiene,
Seguridad ocupacional y Bienestar.
Lo anterior no quiere decir necesariamente que nuestra legislación sea muy atrasada
en el concierto latinoamericano, pes se han dado pasos significativos, sin embargo se
persigue todavía mayor firmeza conceptual y normativa frente a los desafíos del siglo
XXI, en correspondencia con la realdad social y económica del pueblo boliviano.
Entre algunas observaciones que se puede hacer a la Ley General del Trabajo, se
encuentran las siguientes:
Muchos de los principios del derecho del Trabajo que Américo Pía Rodríguez,
denomina líneas directrices de orientación al juzgador no aparecen siquiera enunciados
en la parte preliminar de la ley.
Las causales de despido tienen un sentido unilateral. En efecto, parece ser de equidad
que también existan causales para que el trabajador pueda hacer prevalecer sus
derechos frente a acciones injustificadas de parte del empleador.
Se advierten expresiones de naturaleza civilista y que son resabio del derecho Clásico,
a través de la institución del paterfamilis.
Los contratos especiales, tales como el aprendizaje, a domicilio, el trabajo del hogar y
de menores, requieren de mayor rigor conceptual y precisión normativa.
En los albores del siglo XXI el derecho del Trabajo en Bolivia es enervado por os
efectos de una economía globalizada; la crisis económica ocasionada por la deficiente
administración de los gobiernos de turno y la profunda corrupción, son entre otras,
causa principal en la problemática social, en una sociedad cada vez menos solidaria.
Por temor a engrosar el ejército de los desempleados los trabajadores admiten que se
violen sus derechos, con la suscripción de contratos bajo la denominación de
temporales, civiles, administrativos o de consultoría. No será raro encontrar
trabajadores ejerciendo como consultores con contratos civiles, eludiéndose derechos
irrenunciables previstos en la Ley General del Trabajo, situación por cierto preocupante
y que demanda soluciones.
Otros aspectos preocupantes son las convocatorias para la provisión de cargos tanto
en el sector público como privado, en las cuales se restringe la edad de los postulantes
para acceder a dichos puestos laborales que se anuncian.
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El Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA) sostiene que en los
tiempos actuales “La gente está dispuesta a aceptar cualquier tipo de trabajo, sin
importar las condiciones (….) el trabajo estable se ha vuelto un lujo en nuestro país,
menos del 20% de los trabajadores tienen un trabajo fijo”. Los contratos de tres meses
seguidos por un despido o interrupción laboral o de una recontratación son el pan de
cada día.
“La desocupación castiga y hasta separa familias 800 mil niños y adolescentes trabajan
en Bolivia. Las carreras profesionales que eligen los jóvenes no tienen mercado. Los
datos oficiales muestran que el 2001 había algo más de 238.000 desempleados. Dos
años más tarde, el 2003, ese número se incrementó hasta llegar a las 325.000.para la
gestión de 2004 se estima que esa cantidad llegara a 360.000 desempleados. El
CEDLA estima en 35.000 el número de personas que anualmente quedaran
desempleadas en el área urbana de Bolivia”
Desde la aparición del primer sindicato al presente, el movimiento overo del país ha
cortado mucha tela. Cabe preguntarse ¿Cuál será el futuro del Sindicalismo?.
1942. En Pulacayo, Potosí, se escribe la famosa “tesis” que dio origen a la Central
Obrera Boliviana (COB) y fue la guía de los movimientos obreros: su autor el troskista
Guillermo Lora, líder del partido obrero revolucionario (POR), aunque otros la atribuyen
al extinguido partido de la izquierda revolucionaria (PIR).
1945-1952 Antes de que ocurriera la eclosión social propiciada por los trabajadores
estos se encontraban bastante dispersos, no había una estructura unificadora dl
movimiento laboral. Las Federaciones obreras agrupaban a todos los sectores. Existían
pocos sindicatos específicos, por ejemplo el de Transporte “Litoral”, pero ninguno en
algún centro de trabajo o fábrica.
1985-2000El cambio radical con la política económica del país, atraves del Decreto
Supremo No. 21060, sumado al despido de miles de trabajadores de las minas, debilita
al movimiento obrero de manera paulatina pero constante.
CAPITULO 5
GENERALIDADES
“El problema del trabajo es el problema del hombre, del trabajador despreciado por el
liberalismo económico en su condición humana, también despreciado por el liberalismo
jurídico. Es el problema del trabajador transformado en materia de un contrato civil, del
cual su trabajo, como acto, constituye el objeto, tal como mercadería que se vende o
adquiere. Es el problema del trabajador considerado como causa instrumental del
trabajo y no como persona, causa inteligente y libre, destinada, no a un fin material o
terreno, sino a un fin más humano y trascendente”(Joao de Gama Cerqueira-Colegio de
Abogados de La Paz).
SUBORDINACION o DEPENDENCIA
El trabajador que participa de las ganancias u otros beneficios, verbigracia las primas
¿podrá pretender ser partícipe de los riesgos? Su situación es la de trabajador
asalariado y no de socio o copropietario. La subordinación, expuesta con dedicación por
la doctrina clásica, parece no haber sido superada en el orden de precisión conceptual.
La subordinación es básicamente juridico-economica, con sus connotaciones y
especiales características.
CONTINUIDAD LABORAL
Se hace una diferencia entre contratos de trabajo a tiempo indefinido y a plazo fijo. Los
primeros son considerados como la regla y los segundos como la excepción, lo que
explica la relevancia que tiene la continuidad de las prestaciones.
RENUMERACION Y SALARIO
Rafael Caldera, “es una convención entre un patrono y un empleado u obrero, por la
cual estos se obligan a ejecutar cualquier labor o servicio intelectual o material, bajo la
dependencia del patrono o de la persona que este designe, mediante el pago por el
patrono de un salario”.
Mario de la Cueva, “Es aquel contrato por el cual una persona, mediante el pago de la
remuneración o recompensa a cambio de disfrutar o servirse, bajo su dependencia o
dirección, de la actividad profesional de otra”.
LEGISLACION COMPARADA
La Ley federal del Trabajo de México, dice: “Se extiende por relación del trabajo,
cualquiera que sea el acto que le de origen, la prestación de un trabajo personal
subordinado a una persona, mediante el pago de un salario.
El código sustantivo del trabajo de Colombia, aprobado por la Ley No.141 de 1961,
señala: “Contrato de trabajo es aquel por el cual una persona natural se obliga a prestar
un servicio personal a otra persona, natural o jurídica, bajo la continua dependencia o
subordinación de la segunda y mediante remuneración. Quien presta el servicio se
denomina trabajador, quien lo recibe y remunera, patrono y la remuneración, cualquiera
que sea su forma, salario”.
El Código del Trabajo de Costa Rica, expresa:” Contrato individual del trabajo, sea cual
fuere su denominación, es todo aquel en que una persona se obliga a prestar a otra,
servicios o ejecutar una obra, bajo dependencia permanente y dirección inmediata o
delegada de esta y por una remuneración de cualquier clase o forma”.
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CAPITULO 6
GENERALIDADES
El contrato es un acuerdo de voluntades que tiene por objeto crear, modificar o extinguir
una relación jurídica. Tiene cuatro requisitos esenciales a saber: el consentimiento, la
capacidad, el objeto y la causa. El código Civil en el artículo 452, incorpora la forma,
siempre que sea exigible.
EL CONSENTIMIENTO
Así como el consentimiento tiene por objeto unir o vincular a los sujetos contractuales,
así también pueden dar lugar por mutuo acuerdo, a la rescisión de los contratos.
Esta entre otras, la razón para que Cabanellas, al referirse al contrato de trabajo, diga:
“es el menos contrato de dos los contratos”.
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El consentimiento puede ser invalidado por falta de conciencia (error) o por falta de
libertad (violencia, intimidación y dolo). En materia laboral son raros los casos en los
que concurren los vicios del consentimiento.
Guillermo Cabanellas arguye que los vicios del consentimiento están concretado a
elementos personales que pueden alcanzar al empleador y al trabajador que participan
en el contrato de trabajo, ya que no están referidos a uno de ellos con exclusividad.
EL ERROR
En el contrato de trabajo igual que para los otros vicios del consentimiento, se aplican a
falta de normas especiales las derivadas del derecho Común, susceptibles de
adaptarse a la particular naturaleza del acuerdo laboral.
El error que es la noción falsa de la realidad, puede ser esencial, que supone la nulidad
del acto; concomitante, que no destruye el acto realizado. Es de derecho, cuando
recae sobre una norma jurídica y de hecho, relativo a un objeto o situación dada.
LA VIOLENCIA
Todo acto jurídico hecho por fuerza o temor caree de valor y eficacia. La violencia es la
coacción física o moral por medio de la cual se obtiene la voluntad. Es un vicio del
consentimiento y como tal, afecta la validez del contrato, vicio que cuando cesa
posibilita convalidar el acto.
Nadie puede ser obligado a trabajar contra su voluntad por actos de fuerza o violencia
física o moral, pudiendo rescindirse la relación jurídica laboral, con la percepción de
todos los derechos. La violencia es un vicio del consentimiento en el contrato de
trabajo.
EL DOLO
El Dolo es un artificio o maquinación que sirve para engañar a otro. El dolo es sinónimo
de engaño. En el Derecho común, el dolo, cuando es grave y ejercido por una de las
partes, produce la nulidad dl contrato.
LA CAPACIDAD
La Ley General del Trabajo, en su artículo 8, establece que los mayores de 18 años y
menores de 21 años, podrán pactar contratos de trabajo, salvo oposición expresa de
sus padres o tutores, los mayores de 14 años y menores de 18 años requerirán la
autorización de aquellos, y en su defecto , la del inspector del trabajo.
El Derecho del Trabajo admite una mayoría de edad distinta a la establecida por la
Legislación ordinaria para contratar por sí. Ello se explica, porque el trabajador vive de
su trabajo, aunque cabe agregar que la legislación común hace poco tiempo que ha
introducido modificaciones. En vía de referencia cabe citar la Ley No. 2089 de 5 de
mayo de 2000, que dispone la modificación del artículo 4 del Código Civil, quedando
redactada con el texto siguiente: “Articulo 4 (mayoría de edad y capacidad de obrar). 1.
La mayoría de edad se adquiere a los 18 años cumplidos y 2. El mayor de edad tiene
capacidad para realizar por sí mismo todos los actos de la vida civil, salvo las
excepciones establecidas por ley”.
El Código Procesal del Trabajo reconoce la capacidad a partir de los 18 años, al señalar
lo siguiente: Los trabajadores de ambos sexos, cumplidos los 18 años, tienen plena
capacidad para actuar por si en juicio social. Los menores de dicha edad y los
interdictos deberán actuar representados por sus tutores o curadores legales y a falta
de estos, por las autoridades del menor que sean competentes, y en su caso el Juez
del Trabajo le asignara un tutor o curador ad litem, con intervención del Ministerio
Publico. En tal sentido, a la edad de 18 años el trabajador tiene plena capacidad.
EL OBJETO
Derecho del Trabajo y su Procedimiento Mg. Giovana M. Crespo T.
El trabajo es una cualidad del obrar humano, su objeto debe ser determinado, licito y
posible.
El contrato de trabajo no recae sobre una cosa, se refiere ante todo una persona, pero
sería un absurdo creer que esta sirve de objeto al contrato, es la acción, el hacer del
trabajador, su actividad personalísima.
El objeto es la prestación de la energía del trabajador con un fin determinado, debe ser
posible tanto física como legalmente, determinado y licito, no violar las leyes, las
buenas costumbres ni el orden público.
LA CAUSA
Es el fin en vista del cual una persona, trabajador o empleador, se obliga hacia la otra.
No hay obligación sin causa.
En el contrato de trabajo se entiende por causa, el fin que las partes buscan. Es causa
para el patrono, la ejecución del trabajo por parte del trabajador, y la causa del
trabajador, la percepción del salario, en una relación laboral digna, humana y justa. Así
las cláusulas de los contratos que desmejoren la condición del trabajador o violen las
normas proteccionistas son nulas por causa ilícita.
Un contrato de trabajo tendrá causa ilícita cuando es contrario al orden jurídico vigente,
a la moral y las buenas costumbres. La celebración de este tipo de contratos, escritos u
orales, si adolecen de causa, son nulos de pleno derecho. Obviamente la legislación no
los reconoce y son pasibles a las sanciones que establecen las leyes. Por ejemplo,
contratar a un grupo de individuos para que se ocupen del proceso de fabricación de
estupefacientes.
El contrato sale de la legalidad para ingresar en la esfera del delito, conculca las
convenciones internacionales. Igual ocurrirá cuando se contrata a un menor de edad
para que preste servicios en lugares insalubres y peligrosos, por incurrir en una
prohibición legal.
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CAPITULO 7
GENERALIDADES
En el área urbana gran parte de los contratos son literales. Los celebrados a plazo fijo
deben necesariamente registrarse ante la Inspección General del Trabajo. En el área
rural en caso de no existir Oficinas de la Inspección del Trabajo, los contratos se
registraran ante la autoridad administrativa pertinente, extrema que servirá de suficiente
prueba para su validez y eficacia legal.
5. Por la condición del trabajador, a) desde el punto de vista del sexo, masculino o
femenino, b) desde el punto de vista de la edad, puede ser mayores o menores.
6. Por su horario puede ser diurno y nocturno.
7. Por el lugar donde se realiza, puede ser el establecimiento del empleador, del
trabajador o el local del tallerista.
El servicio que deba prestarse, que se determinara con la mayor precisión posible.
La obra o labor que deba realizarse, cuando se contrate para una obra determinada.
época en que se promulgo la Ley General del Trabajo al presente, han ido cambiando y
regulándose en consideración a las necesidades y exigencias propias de las partes
contratantes, con la autorización del órgano laboral competente.
SUSTITUCION DE EMPLEADORES
Ley general del trabajo, en su artículo 11, establece: ”La sustitución de patrones no
altera la valides de los contratos existentes, para sus efectos el sustituido será
responsable solidario del sucesor hasta seis meses después de la transferencia.
El citado Decreto Supremo presenta dos alternativas, por un lado, que la sustitución de
patronos produzca la indemnización al trabajador por el tiempo que presto servicios al
transferente, computándose la antigüedad con relación al nuevo patrón, desde el día
siguiente al último no cubierto por la indemnización. Por el otro , que de no producirse la
indemnización, el trabajador conservara su antigüedad desde el inicio de la relación
laboral, al servicio del primer patrón transferente.
La Ley General del Trabajo, en su artículo 12, dice: El contrato de trabajo podrá
pactarse por tiempo indefinido, cierto tiempo o realización de obra o servicio.
El reglamento general del trabajo, establece que los contratos de trabajo para alcanzar
eficacia jurídica deberán ser refrendados por la autoridad laboral, posibilitando de esta
manera su registro y control.
Esta exigencia es más rígida para los contratos de trabajo a plazo fijo, que por su
naturaleza son de duración determinada y expiran al vencer el plazo. Pero que ocurre
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Por su parte, el contrario a plazo fijo tiene una duración preestablecida de antemano,
nace y se extingue por el cumplimiento del plazo acordado, su duración y aplicación en
las relaciones jurídicas no es prolongada y solo se recurre a él cuándo la naturaleza
propia del trabajo lo requiere.
La Ley Federal del Trabajo de México, indica: Las relaciones de trabajo pueden ser
para obra o tiempo determinado o por tiempo indeterminado. A falta de estipulación
expresa, la relación será por tiempo indeterminado. El señalamiento de un tiempo
determinado puede únicamente estipularse en los casos siguientes: a) cuando lo exija
la naturaleza del trabajo que se va a prestar; b) cuando tenga por objeto sustituir
temporalmente a otro trabajador) en los demás casos previstos por la ley.
El contrato a plazo fijo es aquel que se celebra por escrito y con tiempo de duración,
estableciendo las tareas que el trabajador realizara. Este tipo de contrato incorpora en
su contexto variedades o formas de relación, trátese de obra o servicio que exija la
naturaleza del trabajo a prestarse.
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El contrato a plazo fijo está previsto en la ley general del trabajo. Sin embargo, para que
no se afecten los derechos de los trabajadores mediante la inadecuación e ilegal
aplicación de este instituto laboral, se ha reglamentado sus alcances legales por el
decreto Ley Nº16187 de 16 febrero de 1979, mismo que en su articulo2, dispone lo
siguiente:”Nº están permitidos mas de dos contratos sucesivos a plazo fijo. Tampoco
están permitidos contratos a plazo en tareas propias y permanentes de la empresa.
El contrato de trabajo puede quedar extinguido por retiro voluntario del trabajador, el
despido directo e intempestivo, el despido por justa causa, previsto en el artículo 16 de
la ley general del trabajo y 9 de su derecho reglamentario. Entre otras causas de
extinción del contrato podemos señalar las siguientes:
La Ley general del trabajo en su articulo 14, dispone:”el crédito del obrero gozara
de prelación conforme a la ley civil”
La quiebra regulada por el código de comercio y disposición vigentes, cuando es
involuntaria y por lo tanto no concurra dolo o culpa, es considerada por algunos
autores como causa extraordinaria.
e) Fuerza mayor y caso fortuito las causas extraordinarias impiden el
cumplimiento de las obligaciones laborales; empero, para extinguir el contrato de
trabajo, sus consecuencias deberán ser concluyentes y probadas, asi por
ejemplo, un incendio que destruye totalmente la fábrica u otras circunstancias
excepcionales, que no han podido preverse o que previstas no han podido ser
evitadas
LA CARTA DE PREAVISO
El pre-aviso puede dar tanto el empleador como el trabajador, en este último caso,
anunciando su retiro de la fuente ocupacional, en el marco de lo previsto en la Ley
General del Trabajo.
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Sobre este punto cabe señalar que la doctrina y gran parte de las legislaciones
establecen que el contenido del certificado de trabajo se limite en su contenido a tres
aspectos: a) tiempo de trabajo; b) remuneración; c) trabajo realizado. No se hace
referencia a la conducta observada.
El certificado de trabajo puede ser un medio para destacar el trabajo realizado, pero no
para perjudicar o elaborar listas negras. Como se tiene expresado, en el ámbito del
derecho comparado, las legislaciones solo se refieren a los tres primeros aspectos. En
igual forma, la ley prohíbe a las empresas consignar signos o señales en los certificados
de trabajo.
CAPITULO 8
GENERALIDADES
El Auto Supremo N°133, de 27 de abril de 1988 expresa: “el retiro forzoso del
trabajador le hace acreedor a todos los beneficios sociales previsto por ley”.
d) En los contratos a plazo fijo, el trabajador percibirá indemnización por el tiempo
de servicios. En caso de ser despedido injustificadamente antes de expirar el
término del contrato compromete al empleador no solo al pago de indemnización,
sino también del desahucio.
CAUSALES DE DESPIDO
¿Cuáles son las causales legales para que en algunos casos no se pague
indemnización y desahucio?. La ley establece las siguientes: No habrá lugar a
desahucio ni indemnización cuando exista una de las siguientes causales:
Sobre el mismo punto el reglamento general del trabajo aclara y amplia los alcances del
despido con justa causa al disponer: no habrá a desahucio ni indemnización cuando
exista una de las siguientes causales:
La ley precautela los derechos adquiridos por el tiempo de prestación de servicios, tal
es así que el trabajador que sea despedido por inasistencia por más de seis días o se
retire voluntariamente no pierde su indemnización, si acaso tiene en su favor
quinquenios consolidados, en el marco de las previsiones contenidas en el decreto
supremo N°11478 de 16 de mayo de 1974.
Rebaja o Reducción del salario, un aspecto que no se puede pasar por alto, es el
relativo al despido indirecto, previsto en nuestra legislación en el Decreto Supremo de
09 de marzo de 1937, cuyo artículo 2 dice: En caso de rebaja de sueldos los
empleados tendrán la facultad de permanecer en el cargo o retirarse de él, recibiendo
las indemnización correspondiente a sus años de servicio. El patrono deberá anunciar
la rebaja de sueldo, con tres meses de anticipación.
Esta es la única causa de despido indirecto la reducción del salario, que determina la
indemnización y desahucio, porque se equipara al despido forzoso; solo el estado de
necesidad del trabajador puede admitir continuar prestando servicios con la reducción
del salario.
Retiro indirecto por rebaja de sueldo. La rebaja de sueldo constituye retiro indirecto de
acuerdo con el Art. 2 del DS de 9/3/37 AS N°92 de 12/03/2002.
Lo justo es que el trabajador perciba sus beneficios sociales en el momento que deja de
prestar servicios. Sin embargo no siempre se procede así, esta entre otras, la causa los
juicios laborales. El DS N°22081 de 07/12/1988. El AS N°73 de 07/12/1988 en su Art.1
establece lo siguiente: El plazo para el pago de beneficios sociales al ex trabajador no
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puede exceder quince días perentorios computables desde el último día de trabajo con
el que concluyo la relación obrero-patronal.
Art.1 El plazo para el pago de los beneficios sociales adecuados a los trabajadores de
las empresas y entidades públicas o privadas, reconocidos por la Ley y que no incluyan
subsidios adicionales, no podrá exceder de quince días perentorios, computables desde
el ultimo día de trabajo en que concluyo la relación obrero patronal.
Art. 2. Las empresas y/o instituciones tanto del sector público como privado, que no
hubieran cumplido con el articulo precedente, están obligadas a realizar actualizaciones
y reajustes en el saldo deudor de los beneficios sociales, usando como indicador el
Índice de Precios al Consumidor (IPC), elaborado y actualizado por el Instituto Nacional
de Estadística.
Art.3. Debe tomarse como base para el uso del indicador referido, el mes inmediato
anterior al que se produjo el retiro o despido del trabajador, hasta el mes también
inmediato anterior en que se calculara el beneficio social del trabajador.
Art.4. Se aplicara el presente DS con carácter retroactivo en rodos los juicios sociales
que se encuentran en trámite en la judicatura laboral, quedando consolidados solo los
pagos efectuados que cuenten con sentencias ejecutoriadas pasadas en autoridad de
cosa juzgada.
FINIQUITOS
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Es preciso subrayar que si bien el Derecho del trabajo es protectivo del trabajador y por
ende de sus derechos y beneficios sociales, estos en caso de no ser cobrados en el
término de dos años prescriben, imposibilitando toda acción. En consecuencia, el cobro
o reintegro de beneficios sociales prescribe a los dos años de haber nacido, conforme
al Art. 120 de la LGT y 163 de su Reglamento General. Se interrumpe la prescripción
por reclamos que pueda realizar el trabajador.
MULTAS
Cuando la infracción fue cometida por alguna compañía o sociedad, las multas se
decretaran contra el representante o gerente que tuviera a su cargo la dirección de la
fábrica o industria, siendo los patronos solidariamente responsables con aquel. Para
efectos jurídicos se entiende como domicilio legal del patrono, gerentye o
representante, el lugar de la infracción.
Las sanciones por infracción de las leyes sociales, son independientes de las
responsabilidades civiles o criminales que precedieran.
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CAPITULO 9
CONCEPTO
Por efecto del contrato de aprendizaje el empleador está obligado a impartir o hacer
impartir en su empresa al aprendiz, la enseñanza necesaria para que pueda conseguir
capacidad técnica.
LEGISLACION NACIONAL
El horario de trabajo no podrá exceder la jornada normal, que desde luego deberá estar
dentro de los límites y capacidad del aprendiz (7 horas) con la expresa prohibición de
trabajar o realizar prácticas en labores peligrosas, insalubres u otras que la ley
establece en protección de la salud y la vida del menor.
De otra parte, el empleador o patrono concederá al aprendiz las horas necesarias para
su concurrencia a la escuela. En caso de accidente o enfermedad del aprendiz dará
aviso a sus representantes legales, sin perjuicio de prestarle las primeras atenciones
médicas.
La LGT si bien establece que el contrato de aprendizaje no podrá exceder de dos años,
no fija el porcentaje de aprendices que pueden ser admitidos en la empresa o centro
productivo, a diferencia de otras legislaciones. No señala o enumera las estipulaciones
que debe contener el contrato de aprendizaje.
La citada ley en su artículo 28. Al referirse a la actividad del aprendiz señala: utilizando
el trabajo del que aprende con o sin retribución. No es ética ni legal la alternativa con o
sin retribución, pues nadie puede prestar sus servicios en forma gratuita. El trabajo del
aprendiz, redunda en bien del empleador y la sociedad, razón por la que la percepción
del salario, aun cuando este sea módico, es un derecho irrenunciable.
CAPITULO 10
BREVE REFERENCIA
CONCEPTO
La Ley General del Trabajo expresa en su artículo 32, que se entiende por trabajo a
domicilio el que se realiza por cuenta ajena y con remuneración determinada, en el
lugar de residencia del trabajador, en su taller doméstico o el domicilio del patrono.
La Ley General del Trabajo en su artículo 33, señala que todo patrono deberá
inscribirse en la Inspección General del Trabajo y presentar la nómina de trabajadores a
domicilio que ocupa, el que se acreditara mediante un registro especial de los trabajos
que encomienda y de los que recibe.
Sobre el mismo punto el reglamento general del Trabajo en su artículo 24, establece
todo patrón que proporcione trabajo a domicilio llevara un registro de trabajo a domicilio
en el que estará el nombre y apellidos paterno y materno de los obreros, su residencia,
cantidad y naturaleza de la obra encomendada y la remuneración.
Los ayudantes que pueda tener el trabajador a domicilio, no tienen relación laboral
alguna con el empleador principal, salvo prueba en contrario.
CAPITULO 11
CONSIDERACIONES GENERALES
Las trabajadoras del hogar en Bolivia, constituyen uno de los sectores más numerosos
de la población económicamente activa (PEA). Son mujeres que realizan las funciones
de trabajadoras del hogar múltiples, cocineras, lavanderas, niñeras, amas de llave,
damas de compañía y ayudantes de cocina y limpieza. Y por contraparte los hombres
que trabajan como mayordomos, camareros, porteros, mensajeros, ascensoristas y
personal de limpieza.
CONCEPTO
Las trabajadoras del hogar son aquellas que prestan un servicio remunerado en el
hogar o la casa particular, para realizar trabajos de limpieza, cocina y otros propios del
hogar, que no pueden ser asimilados o confundidos con otra categoría de trabajadores,
que si bien tienen similar labor, desarrollan la prestación de servicios en empresas,
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La Ley General del Trabajo en su artículo 37 dice: En los contratos por tiempo
indeterminado, el doméstico podrá ser despedido con aviso previo de 15 días o una
indemnización equivalente al salario de este periodo salvo que el despido se opere por
causa de hurto, robo, inmoralidad, enfermedad contagiosa, etc. Los domésticos no
podrán retirarse sin aviso previo de 15 días, perdiendo sino lo hacen, el salario de dicho
tiempo, salvo que mediaran malos tratamientos, injurias graves, ataques a la moral o
enfermedad en efecto contagiosas.
MODIFICACIONES A LA LEGISLACION
La citada Ley establece el pre aviso de retiro de parte del empleador, será de 45 días y
de parte del trabajador de 15 días. Si las partes omitieran el pre aviso de retiro, deberán
pagar por concepto de desahucio, una suma equivalente al salario de los periodos
establecidos.
El contrato de trabajo asalariado del hogar será escrito cuando excede de un año, a
falta de este, se presume indefinido. Los contratos realizados sin horario o de manera
discontinua, serán considerados como trabajos eventuales, por tanto no sujetos a esta
Ley.
Las trabajadoras del hogar tienen derecho al descanso diario y dominical, vacaciones
anuales, aguinaldo y en casi de despido injustificado, al pago de indemnización y
desahucio.
Entre las cuáles que no dan lugar al pago de beneficios sociales, salvo los quinquenios
consolidados, incorpora Comprobarse malos tratos a niños y ancianos que formen parte
del grupo familiar.
Acerca del retiro o despido del trabajo, la Ley señala que cuando el trabajador fuere
retirado injustificadamente y por causal ajena a su voluntad, el empleador deberá
indemnizarle por el tiempo de servicios con la suma equivalente a un mes de sueldo por
Derecho del Trabajo y su Procedimiento Mg. Giovana M. Crespo T.
La Ley también se refiere a denuncias por abusos y acoso sexual en los términos
siguientes: La Brigada de Protección de la Mujer y familia, Policía, Ministerio Publico y
las Autoridades competentes recibirán quejas o demandas de trabajadores asalariados
del hogar sobre abusos, agresión física, acoso sexual o de otra índole, de parte de
empleadores, hijos, parientes y otros, debiendo iniciarse las investigaciones
correspondientes por las autoridades competentes.
Cabe hacer hincapié que la citada Ley modifica el tiempo de vacación de las
trabajadoras del hogar. 15 días por año de trabajo, mismo que en el artículo 38 de la
LGT derogado señala los domésticos que hubieran prestado servicios sin interrupción
por más de un año, en la misma casa, gozaran de una vacación anual de 10 días de
goce de salario integro. Debe quedar claramente establecido que este sector laboral
tiene derecho al régimen previsto en la escala vacacional que establece el decreto
Supremo N° 17288 de 18/03/1980.
La ley de regulación del trabajo asalariado del hogar, abroga la resolución Ministerial de
19/05/1954. Deroga los artículos 36 al 40 de la LGT y los artículos 27 y 28 de su
decreto reglamentario. Si bien incorpora modificaciones, pero no es menos evidente
que reproduce preceptos y se advierte falta de rigor conceptual.
Proporcionar a los trabajadores que habitan el hogar donde presentan servicios una
habitación adecuada e higiénica con acceso al baño y ducha para el aseo personal, la
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misma alimentación que consume el empleador, adoptar las medidas necesarias para
precautelar la vida y salud de los trabajadores.
Otorgar el descansó pre y post natal de 45 días antes y 45 días después del parto.
JURISPRUDENCIA NACIONAL
CAPITULO 12
TRABAJO DE MENORES
ANTECEDENTES
Todo trabajador y en especial los menores para ser ocupados es indispensable que se
sometan a un examen médico preventivo, seguido del certificado sanitario oficial dl
seguro social, bajo la responsabilidad del empleador que utilizara los servicios laborales
del menor.
EL TRABAJO INFANTIL
El Trabajo infantil es una violación a los derechos del niño. La mayor parte de los niños
trabaja en el sector agropecuario e informal; los niños que prestan servicios domésticos
permanecen ocultos, en aumento de la vulnerabilidad; el trabajo infantil, es un indicador
de la pobreza. Es preciso ir de la indignación a la acción, a través de políticas efectivas
y programas de sensibilización integrales. Las estadísticas de la OIT acerca del trabajo
infantil son alarmantes, no obstante que muchos países cuentan con una legislación
relativa a la edad mínima.
La Ley General del Trabajo prohíbe el trabajo de menores de 14 años. Los menores de
18 años y mayores de 14 años no podrán contratarse para trabajos superiores a sus
fuerzas o que puedan retardar su desarrollo físico normal.
Por su parte el Reglamento General del Trabajo, establece que los menores de 18 años
no podrán ser ocupados durante las noches en las industrias.
El manejo de correas, el trabajo con sierras circulare sus otras máquinas de gran
velocidad, la fundición de metales y la fusión o sopleo bucal de vidrios, el transporte de
mercaderías incandescentes.
En general las actividades que crean riesgo para la vida, salud e integridad física o
mental.
Locales de diversión para adultos como bares, cantinas, chicherías, cavernas, salas de
juegos, etc.
El Contrato de Trabajo
Está prohibido el trabajo nocturno de menores, comprendido entre las 20:00 y las 06:00
de la mañana. El trabajo será de una jornada máxima de 6 horas diarias de lunes a
viernes y el derecho a vacación de 20 días.
Los trabajadores de ambos sexos a partir de los 18 años cumplidos tienen plena
capacidad para actuar por sí. Los menores de dicha edad o interdictos actuaran
representados por sus tutores legales o ad-ítem o por las autoridades del menor. En
materia social podrán ser testigos las personas mayores de 15 años. Los menores de
esta edad hasta los 10 años, rendirán testimonios con carácter informativo. (Código
Procesal del Trabajo).
Es obligación del Juez de la Niñez y Adolescencia exigir una copia del contrato de
trabajo para extender, excepcionalmente la autorización pertinente.
La Ley No. 2026 del 27/10/1999, atraves de su Título VI, Derecho a la Protección del
Trabajo, se presenta como un breve código del menor destinado a regular las
relaciones del trabajo, enervando la unidad orgánica que corresponde regularse en la
Ley General del Trabajo, disposición legal especial en materia laboral.
Si bien es evidente que la Ley General del Trabajo tiene limitaciones en cuanto
concierne al trabajo de menores, sin embargo, es preciso no confundir las áreas
administrativas de las contenciosos o jurisdiccionales.
Elaborado con asistencia técnica de la OIT el año 1990, hace hincapié en el examen
médico de los menores de edad, como requisito para ser contratados y señala que los
empleadores deberán llevar un libro de registro en el que se consignen los datos
siguientes:
CAPITULO 13
LA TRABAJADORA MADRE
CONSIDERACIONES GENERALES
Toda trabajadora madre de lactante podrá disponer de un descanso de una hora para
atender a su hijo en el transcurso de la jornada de trabajo y por un periodo no superior
a un año contando a partir de la fecha del nacimiento, salvo que por razones médicas,
debidamente certificadas, sea indispensable un lapso más prolongado.
El progreso hacia el logro de la igualdad entre los géneros está lejos de haber sido un
esfuerzo sostenido. En periodos de crisis, reestructuración económica o transición
económica, el gasto social es lo primero que se recorta, lo cual hace más difícil para las
mujeres compaginar el trabajo productivo con el trabajo de asistencia que prestan.
Derecho del Trabajo y su Procedimiento Mg. Giovana M. Crespo T.
“Las desigualdades entre los hombres y las mujeres en el mercado de trabajo no han
disminuido significativamente. La situación inferior de la mayoría de las mujeres en el
mercado de trabajo, en cuanto a salarios y condiciones laborales y de empleo, crea
serios problemas especialmente para las que son la principal fuente de ingresos de su
hogar. El desarrollo de cierto tipo de trabajos asumidos principalmente por mujeres
(trabajo a tiempo parcial, trabajo en el hogar, etc.) Se asocia también a una creciente
polarización en el seno de la mano de obra femenina y entre hombres y mujeres”.
“Para que la eficiencia económica y la eficiencia social vayan de consumo, todos los
miembros de la sociedad……hombre y mujeres por igual, jóvenes y viejos, capacitados
y discapacitados…….han de ser conscientes de su potencial humano para contribuir al
desarrollo y beneficiarse plenamente del crecimiento. Es imposible lograr esto y
mantenerlo sin la participación de la mujer en todos los ámbitos de la vida y en las
esfera social, económica, política o cultural”.
JURISPRUDENCIA
Área Gubernamental del Trabajo.- Son funciones del área gubernamental de trabajo:
Las Instituciones privadas deberán contratar con carácter preferente a personas con
discapacidad en aquellas tareas en la que estas puedan desempeñarse en igualdad de
condiciones con otras personas.
Derecho del Trabajo y su Procedimiento Mg. Giovana M. Crespo T.
CAPITULO 14
CONCEPTO
Las primas sirven de base para determinar las utilidades liquidas aceptadas por la
Oficina de impuestos nacionales, teniendo los empleadores la obligación de presentar y
llevar sus libros de acuerdo a ley, de manera que si aquellos no han cumplido con
dichos requisitos, no pueden acogerse a su propia falta para eludir el pago de las
primas anuales a sus trabajadores.
Las empresas que hubieran obtenido utilidades al finalizar el año, otorgaran a sus
empleados y obreros, una prima anual de un mes de sueldo o salario. (Artículo 27 del
D.S. No. 3691 de 03/04/1954).
LEGISLACION NACIONAL
Todos los trabajadores tienen derecho a prima cuando la empresa obtenga utilidades
comprobadas, siendo el único requisito haber prestado servicios más de tres meses
(empleados) y un mes calendario (obreros). Los trabajadores que tengan menos de un
año y más de los tres meses, percibirán el pago de la prima anual por duodécimas en
proporción al tiempo trabajado, de conformidad a lo previsto en el artículo 3 del DS No.
229 del 21/12/1944.
La prima no forma parte del cálculo indemnizatorio para el pago de beneficios sociales.
Se trata de un concepto independientemente que también alcanza en su pago a los
trabajadores despedidos injustificadamente o que se retiran voluntariamente.
El Reglamento General del Trabajo en su artículo 49, establece que el monto total de la
prima no podrá sobrepasar el 25% de las utilidades netas, y que el pago se hará dentro
de los treinta días siguientes a la aprobación del balance. También señala que si el
25% no alcanzare a cubrir el monto de las primas, su distribución se hará a prorrata.
Además señala el reglamento que no son acreedores a este beneficio, los trabajadores
que hubiesen sido retirados por las causas previstas en el artículo 16 de la LGT, con
excepción de los incisos d) y f) derogados por la ley de 23/11/1944.
Derecho del Trabajo y su Procedimiento Mg. Giovana M. Crespo T.
Aparte de la prima anual es posible el pago d otras primas, cualquiera sea su modalidad
y siempre que exista pacto entre empleadores y trabajadores, mediante convenios
colectivos u otros acuerdos.
La prima anual está determinada por el balance de la empresa que debe arrojar
utilidades para dar lugar a su pago. A.S. No. 203 de 06/10/2003.
Corresponde al patrono aportar los elementos legales que lo eximan de su pago. A.S.
No. 14 de 31/01/1979.
El monto no puede ser superior a un sueldo mensual. Articulo 27 D.S. No. 3691 de
03/04/1954. Y A.S. No. 206 de 31/08/1989.
Corresponde el pago de la prima cuando existe despido. A.S. No/ 230de 13/02/1981.
No procede el pago de la prima anual en caso de despido por culpa del trabajador. A.S.
No. 159 de 28/09/1978.
EL AGUINALDO DE NAVIDAD
La Ley No. 486 de 11/03/1969 con relación al pago de aguinaldo para profesionales,
establece lo siguiente: a) eleva a la categoría de Ley el DS No. 1906 de 26/01/1950; b)
los profesionales que trabajan en empresas e instituciones del sector privado que
perciban haber mensual, percibirán en cada una de ellas el aguinaldo correspondiente
conforme a ley.
El aguinaldo de navidad esta libre del pago de tributos o impuestos, tampoco sufre
deducciones para aportes al seguro social. No forma parte para el cálculo
indemnizatorio de beneficios sociales.
El Ministerio de Trabajo, la primera quincena del mes de diciembre de cada a;o, para
conocimiento de empleadores y trabajadores, publica el tiempo , forma, beneficiarios y
la legislación en la que se funda el pago del aguinaldo, así como las sanciones para los
que incumplen su pago.
Directrices
Se entiende por salario o sueldo la remuneración total en dinero que perciben los
trabajadores y servidores públicos sujetos a la LGT, como retribución a su labor,
encontrándose involucrados en la misma, el salario o sueldo básico, incluyendo
porcentajes, comisiones, recargo por trabajo nocturno, horas extraordinarias
Derecho del Trabajo y su Procedimiento Mg. Giovana M. Crespo T.
Los trabajadores que prestan servicios por cuenta ajena y los servidores públicos
amparados por la LGT, bajo las condiciones de subordinación y dependencia tienen
derecho a percibir el aguinaldo de navidad cualquiera sea la modalidad de trabajo o
forma de remuneración, sean estos trabajadores de servicio doméstico en general, los
jardineros, choferes, trabajadores en peluquería, salones de belleza, destajistas a
domicilio, trabajadores de industrias, compañías de seguros y similares, trabajadores de
harina, trabajadores de estaciones de servicio, garajes y talleres artesanales,
vendedores de comercio, empleados de bufets de abogados, notarias, consultorios
médicos y demás trabajadores de dependencia laboral.
Son acreedores al aguinaldo de navidad, los empleados que han ingresado antes del
01/10/del presente año, entendiéndose aquel beneficio para más de tres meses
trabajados en forma continua.
instituciones públicas y hasta el 20/12 para empresas privadas, bajo sanción de pago
doble en caso de incumplimiento.
CAPITULO 15
GENERALIDADES
ESCALA DE VACACIONES
La escala vigente para el uso de vacaciones anuales esta prevista en el DS No. 17288
de 18/03/1980 y es como sigue:
De 1 a 5 años cumplidos de trabajo 15 días
De 5 a 10 años cumplidos de trabajo 20dias
De 10 o más años cumplidos de trabajo 30dias
COMPUTO VACACIONAL
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Corresponde a las empresas elaborar los turnos para el uso de vacaciones de sus
trabajadores, conforme establezcan sus reglamentos y la ley.
El DS No. 12058 de 24/12/1974, en su artículo único establece: después del primer año
de antigüedad ininterrumpida, los trabajadores que sean retirados forzosamente o que
se acojan al retiro voluntario antes de cumplir un nuevo año de servicios, tendrán
derecho a percibir la compensación de la vacación en dinero por duodécimas en
proporción a los meses trabajados dentro del último periodo.
La citada disposición legal dictada al poco tiempo de aprobarse el retiro voluntario a los
cinco años de prestación laboral, permite que los trabajadores que se retiran
voluntariamente o sean despedidos forzosamente, cumplido el año de trabajo percibir
en dinero la compensación de las vacaciones no utilizada, tomando como base el total
ganado en los últimos 90 días trabajados, conforme a lo dispuesto en el DS No. 12059
de 24/12/1974.
No parece justo que únicamente los trabajadores que hubieren prestado servicios por
un año o más, que sean despedidos o se acojan al retiro voluntario perciban el pago
compensatorio en dinero. El mismo derecho deben tener aquellos trabajadores que
injustificadamente y por decisión unilateral del empleador son despedidos y tienen
acumulados tres o más meses y menos de un año.
JURISPRUDENCIA NACIONAL
Vacación Anual.- este periodo anual de reposo psicofísico que reconoce la ley al
trabajador no puede estar sujeto al capricho y voluntad del empleador en su concesión,
por lo que, no habiendo acuerdo de partes y con la negativa del patrono, podía hacer
uso de este derecho con aviso prudencial al empleador. AS No. 168 de 18/10/1976.
CAPITULO 16
JORNADA DE TRABAJO
CONCEPTO
En la antigüedad se legislo algo sobre la jornada laboral, las leyes de Manu (1280ac)la
regularon en la forma siguiente: El sol establece la división del día y de la noche para
los hombres y para los dioses, la noche es para el sueño de los seres y el día para el
trabajo.
La jornada de trabajo y el salario han sido as instituciones madres del derecho del
trabajo, y las iniciales batallas libradas par los trabajadores fueron para exigir salarios
mínimos y jornadas mixtas.
Se entiende por jornada de trabajo todo el tiempo durante el cual el trabajador está a
disposición del empleador en tanto no puede disponer de su actividad en beneficio
propio. Integran la jornada de trabajo los periodos de inactividad a que obligue la
prestación contratada, con exclusión de los que produzcan por decisión unilateral del
empleador.
La citada disposición legal guarda relación con los convenios internacionales del trabajo
(Convenio OIT de 1919 para el trabajo industrial) y hace referencia a tres modalidades
de jornada diurna, jornada nocturna y jornada para mujeres. La reglamentación de la
jornada para casos especiales corresponde aprobarse en los reglamentos internos,
convenios y resoluciones tramitadas ante el Ministerio de Trabajo.
La propia LGT establece excepciones a la jornada máxima legal, así por ejemplo,
exceptúa el trabajo de los empleados que ocupan puestos de dirección, vigilancia o
confianza o que trabajan discontinuamente.
Sobre este punto, cabe citar el auto Supremo No.99 de 23/08/1976 que dice:
Debe entenderse que estas situaciones son excepcionales, siendo las autoridades del
trabajo las competentes para conocer y pronunciarse en estos casos (Articulo 47 LGT y
articulo 37 RGT)
Son las horas extras o suplementarias prestadas fuera de la jornada máxima legal. La
LGT en su artículo 50, indica que podrá concederse permiso por la inspección del
trabajo para ampliar hasta el máximo de dos horas por día los sobretiempos y que no
se consideraran como horas extraordinarias, las que el trabajador ocupe en subsanar
sus errores.
La doctrina demuestra que si bien las horas extraordinarias permiten mejorar los
ingresos, en la práctica ocasionan un desgaste prematuro de las energías del
trabajador. No siempre es posible ejercitar un riguroso control de las horas
extraordinarias y en algunos casos se ha podido constatar que se ha sobrepasado el
límite, incurriéndose en una prohibición que burla la fijación de la jornada legal.
Debe incluirse los sobretiempos percibidos en los teres últimos meses trabajados para
determinar el monto del promedio indemnizable. AS N° 84 de 03/06/1983.
Es aquella en la que se trabaja por grupos de trabajadores o por turnos, sistema que se
utiliza especialmente en el sector minero y en algunas otras actividades industriales, en
las que el trabajo es continuado y por su propia naturaleza no es posible interrumpirlo.
El trabajo en equipo o turnos rotativos regirá cuando haya sido adoptado para asegurar
la continuidad de la explotación, por razones técnicas e industriales inherentes a ella.
Son días hábiles para el trabajo todos los del año, con excepción de los domingos, los
feriados civiles y lo que fueran declarados por disposición legal.
Por su parte el citado decreto, en su artículo 68 dice: “Todo feriado que coincida con el
día domingo debe ser compensado con el día hábil de inmediato, en los términos del
DS N°14260 de 31/12/1976
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CAPITULO 17
EL SALARIO
GENERALIDADES
DENOMINACION
Salario proviene de la locución “salarium” que era la cantidad de sal que antiguamente
recibía el doméstico en pago o recompensa de sus servicios. Sueldo se origina en la
locución “solidus”, que era la moneda gruesa y metálica que se pagaba a los soldados
en el medioevo. Remuneración es la expresión que comprende todos los beneficios que
percibe el trabajador por sus servicios, no solo lo que se le paga el empleador, sino
también lo que recibe de terceros, como el caso de propinas y otros.
Nuestro país ha ratificado convenios de la OIT relativos al salario, entre estos el N°100,
que indica que el termino salario comprende el sueldo o salario básico o mínimo, o
cualquier otro emolumento en dinero o en especie pagados por el empleador, directa o
indirectamente al trabajador, por concepto de la prestación o empleo. La LGT en su
Art.52 dispone: “remuneración o salario es el que percibe el empleado u obrero en pago
de su trabajo. No podrá convenirse salario inferior al mínimo. El salario es proporcional
al trabajo, no pudiendo hacerse diferencia por sexo o nacionalidad”.
Es la esencia del contrato de trabajo. Sin salario no existe contrato de trabajo; las
prestaciones gratuitas no tienen contenido laboral, el salario es la contraprestación que
el empleador debe realizar por el trabajo que se le presta.
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Es una contraprestación de orden público. El salario está protegido por el estado .La
Ley establece régimen de protección y de cumplimiento obligatorio.
Tiene formas de pago y contenidos múltiples. El salario se paga por unidad de obra
(destajo), por unidad de tiempo (hora, día, etc.) o ambas formas a la vez u otras
legalmente admitidas y reconocidas por la Ley.
Salario por tiempo y salario a destajo. El salario por tiempo se mide por la hora, el
día la semana y el mes, pero siempre referido a la jornada de trabajo.
Se trata de salarios por medida, por pieza o por destajo. Esta forma de retribución es
combatida por los trabajadores atraves de sus organizaciones sindicales.
límites se denominan salario extraordinario, tal el caso del trabajo que excede de la
jornada normal convenida o máxima legal, es también el salario que corresponde por
trabajo prestado durante los días declarados no laborales (feriados departamentales y
nacionales, domingos u otros establecidos por la Ley).
El valor del salario depende del costo de vida, puede ser elevado nominalmente, pero si
el precio de las cosas está elevado el valor del salario es bajo e insignificante.
El salario no solo se compone de dinero de curso legal, también lo integran todos los
demás beneficios y prestaciones que percibe el trabajador, en virtud del contrato,
trátese de vivienda, alimentación, formación profesional, etc.
Actualmente, en razón del avance tecnológico y los sistemas de seguridad, el pago del
salario en gran parte es realizado a través de las instituciones bancarias.
El pago del salario por la prestación de trabajo diurno difiere en su tratamiento legal del
trabajo nocturno o en labores subterráneas o peligrosas. Así mismo la prolongación de
la jornada de trabajo fuera del horario normal, ingresa en lo que se denomina
extraordinarias que redundan en el salario y en su caso en el cálculo de los beneficios
sociales.
AS N°75, de 05/07/1981 tiene expresado: “el promedio de horas extras en los últimos
tres meses trabajados, forman parte del monto indemnizable”.
La LGT en su Art.54 dice: “en las horas extraordinarias y los días feriados se pagaran
con el 100% de recargó; el trabajo nocturno realizado en las mismas condiciones que el
diurno, con el 25% al 50% según los casos. El trabajo efectuado en domingo se paga
triple”.
En base de la citada disposición legal se han dictado normas reglamentarias, así por
ejemplo, el DS N°90 de 20/04/1944, relativo al trabajo nocturno establece:
4. El trabajo comprendido entre las 24 horas y las seis de la mañana, y que deba
cumplirse en galerías subterráneas, hornos de calcinación, molinos de minerales,
en labores de secadura y ensecadura de minerales, y en general en todas
aquellas laborea particularmente nocivas y peligrosas, se remunerarán con un
recargó del 50%.
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Para fines legales, las horas extras requieren registrase. A propósito el AS N°137 de
30/06/1984dice:”Para el computo de horas extraordinarias debe llevarse un registro
especial”.
Ignacio Garzón F., al clasificar las normas protectoras del salario, en dos grandes
grupos señala: a) las que tienden a asegurar un mínimo de retribución al trabajador
(salario mínimo); b) las que establecen derechos y obligaciones irrenunciables para
ambas partes, a fin de hacer efectiva la percepción del salario en su integridad (justa
retribución). Reproduce una afirmación del tratadista Mario de la Cueva: “El derecho del
trabajo, existe para asegurar al trabajador la percepción de sus salarios; y esto último
no resuelve las necesidades de la clase trabajadora y de sus hombres, pues las
exigencias vitales son satisfacen con declaraciones sino con percepciones efectivas”.
Acerca la estructura de salario, indica lo que sigue: “Con la finalidad de mejorar los
niveles de remuneración actuales se consolidan al salario básico todos los bonos
existentes que correspondan a cualquier forma de remuneración, tanto en el sector
público como en el sector privado, sea que se originen de parte, en laudos arbitrales o
en disposiciones legales con excepción de los bonos de antigüedad y de producción
donde este se encuentre vigente, así como los bonos de zona, frontera o región”.
“Ese sistema se traduciría en el famoso pago por hora, lo que no implica, hasta donde
yo lo entiendo, la pretensión de dejar de cubrir, con cada hora de trabajo, las partes
proporcionales de séptimo día, vacaciones, primas, aguinaldos, etc. La verdad es que a
nadie le conviene trasladarse de su domicilio a la empresa y de regreso, sino se le
garantiza un salario de jornada completa”.
“Ahora se habla de cultura laboral, una especie de eufemismo que no está mal para
identificar una política de concertación, debería editarse un diccionario laboral para que
todos podamos entender lo mismo cuando se habla de estos temas y que no estemos
en un discurso disparatado. Ciertamente se puede convenir un trabajo por horas. Pero
haber quien lo acepta, si con ello no resuelve sus problemas. Ya podría dictarse todas
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las leyes que se consideran oportunas, pero frente a las realidades económicas y
sociales no hay leyes que valgan”.
BONIFICACION LABORAL
El artículo 60 señala: “En sustitución de toda otra forma porcentual de aplicación del
bono de antigüedad, se establece la siguiente escala única aplicable a todos los
sectores laborales.
AÑOS PORCENTAJE
2a4 5,00%
5a7 11,00%
8 a 10 18,00%
11 a 14 26,00%
15 a 19 34,00%
20 a 24 42,00%
24 a Mas 50,00%
Empresas Productivas
Bono de Producción
“El pago del bono de producción para el sector público se hará efectivo solamente en
las empresas publicas definidas como tales en el Art.11, sean estas productoras de
bienes o proveedoras de servicios. La previsión para el pago de este bono deberá estar
incluida en el presupuesto de la entidad para su ejecución el Ministerio de Economía y
Finanzas Publicas verificarlos siguientes aspectos:
El bono total a pagarse no podrá excederse del 25% de los excedentes financieros
producto del incremento en producción. El monto a pagar a cada trabajador con este
beneficio no podrá exceder de un sueldo mensual, calculado sobre la base del
promedio del total ganado durante los últimos tres meses de la gestión 1994.
JURISPRUDENCIA
Dieta y No salario. “El actor sostenía una relación laboral con la comisión interventora
de COTEL, consistente en tareas de apoyo de secretaria por las cuales recibía una
dieta por reunión, que difiere en el salario que percibe un empleado regular”. AS N°40
de 15/02/2002.
QUINQUENIO
exigía al trabajador que presente una nota de retiro voluntario para proceder a su pago.
Misma que ahora está prohibido.
Con el cobro del quinquenio los trabajadores no pierden su antigüedad para el pago de
su bono de antigüedad y su derecho a goce de vacaciones.
Una vez recibida la Nota de solicitud de pago del trabajador al empleador este tiene
solo 30 días calendario para efectuar el pago, caso contrario debe pagar una multa de
30% a favor del trabajador.
Para el pago del quinquenio, la base de cálculo es el sueldo del total ganado de los tres
últimos meses anteriores a la solicitud de pago.
Valido para empresas privadas, pero en el caso de empresas públicas está prohibido
pagar quinquenios según Art.6 del DS 21137 de 30/11/1985, si es que se pagara se
considera malversación de fondos. “El pago de indemnización por tiempo de servicios
procederá SOLO cuando el contrato sea extinguido y el trabajador se retire
efectivamente de la entidad o la empresa. Queda terminantemente prohibido el pago de
cualquier anticipo de beneficios sociales en las entidades y empresas del sector
público”.
El plazo para el pago de todos los derechos laborales que se deben al trabajador es de
15 días calendario según el Art.9 del DSN°28699. Como ser indemnización, desahucio,
compensación de vacaciones, sueldos y los que correspondan.
En caso que el empleador incumpla su obligación pagara una multa en beneficio del
trabajador consistente en un 30% del monto total a cancelar incluyendo el
mantenimiento de valor.
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CAPITULO 18
Se ha señalado que: una ley del trabajo es lo son los inspectores encargados de
aplicarla.
La Inspección General del Trabajo es una repartición pública dependiente del Ministerio
de Trabajo, secretaria de Estado creada el año 1936, durante LA ADMINISTRACION
DEK Gobierno de David Toro Ruilova. Asimismo, por DS de 02/06/1936 se aprobaron
las atribuciones del Ministerio de Trabajo y previsión Social y el 28/11/1938 su primer
Estatuto Orgánico.
Formular políticas para crear condiciones que garanticen para toda posibilidad de
ocupación laboral y mejorar las condiciones de trabajo.
Formular y ejecutar políticas para una adecuada relación obrero patronal, formular y
aplicar normas sobre seguridad industrial en coordinación con los Ministro de las áreas
respectivas.
5. Prestar asesoramiento técnico legal y absolver las consultas que les fueren
presentadas individual o colectivamente.
6. Intervenir y pronunciarse contra las denuncias verbales y escritas que atenta los
derechos adquiridos e infrinjan ley expresa y terminante.
7. Interviene en denuncias por inobservancia a las regulaciones sobre la seguridad
social, a petición expresa de trabajadores y sindicatos y en general, en cualquier
otra circunstancia propia de su misión.
Las funciones que cumple la Inspección General del Trabajo alcanzan a todas las
personas naturales o jurídicas, sean trabajadores o empleadores, con sujeción a lo
dispuesto en la norma laboral. Para el cumplimiento de su cometido, la Inspección
General del Trabajo dispone de un grupo de inspectores que prestan servicios en todo
el país, tienen a su cargo la misión de hacer cumplir y respetar la LGT y todas las
Disposiciones Sociales vigentes, para que las relaciones del trabajo se desenvuelvan
en armonía y paz social.
ESTADISTICAS LABORALES
CAPITULO 19
JUDICATURA LABORAL
CONSIDERACIONES GENERALES
El proceso en materia laboral se constituye en forma compleja con una serie de actos
jurídicos de las partes, en cumplimiento de lo dispuesto en el Código Procesal del
Trabajo. Cargas, derechos, deberes y obligaciones procesales con una finalidad
teleológica compositiva del litigio hasta su resultado final. Existen instituciones de orden
público necesarias para dar firmeza y seguridad al proceso cuya dirección e impulso
corresponde al juez.
De acuerdo con la doctrina toda carga y deber procesal llevas aparejada la pérdida del
derecho ante su incumplimiento y toda obligación lleva implícita una sanción ante su no
acatamiento.
Conviene recordar que las atribuciones de las autoridades del Ministerio de Trabajo son
de tipo administrativo, a diferencia de las que corresponden a la Judicatura del Trabajo,
al Órgano Judicial, contenciosa por excelencia para resolver las causas sometidas a su
jurisdicción y competencia.
ANTECEDENTES
Mediante Decreto Supremo de 02/03/1940 y sobre la base del Ex -Depto. Nacional del
Trabajo, se constituyó la Judicatura del Trabajo, exclusivamente con la función de
administrar justicia en materia del trabajo y de previsión social, reservando las de
investigación y fiscalización del cumplimiento de las leyes sociales a los organismos
técnicos del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.
Las jefaturas del trabajo se convirtieron en Juzgados del Trabajo para conocer en
primera instancia, las acciones de carácter contenciosos. Con posterioridad se creo la
Corte nacional del Trabajo, para conocer en grado de apelación, las sentencias
definitivas y autos interlocutorios dictados por los juzgados de primera instancia.
La Corte Nacional del Trabajo y Seguridad Social no logro alcanzar exitosamente los
objetivos de su creación. Factores de tipo político supeditaron la judicatura laboral a las
orientaciones gubernamentales, sea por falta de coherencia legal o por una inadecuada
organización institucional.
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Por Decreto Ley N° 16896 de 25/07 /1979 se promulgo el Código Procesal del Trabajo
que consta de dos libros, VII Títulos, Capítulos, con 253 artículos, abrogando el Decreto
Ley N° 14526 de 26/04/1977.
El Código Procesal del Trabajo regula los modos y formas de tramitar y resolver las
causas laborales, en primera instancia, a traces de los juzgados y en recurso de
apelación, mediante las respectivas Salas Sociales de las Cortes Superiores de distrito.
La excelentísima Corte Suprema de Justicia de la Nación, conocerá a través de la sala
Social los recursos de puro derecho que se interpongan.
El Código Procesal del Trabajo establece que en los juicios sociales no procede la
fianza de costas. No admite la reconvención, la excepción de Litis pendentia, el
desistimiento y que la transacción no causa estado, en igual forma, respecto de la
perención de instancia, en consideración a la irrenunciabilidad de los derechos y
beneficios sociales.
Los jueces de Trabajo y Seguridad Social, tienen competencia para conocer en primera
instancia:
La Ex Cortes Nacionales del Trabajo y minería, así como los tribunales en materias
administrativa, coactiva fiscal y tributaria, se integraran en cada departamento a las
Cortes Superiores formando la sala Social, de minería y administrativa.
Paralelamente la Ley del Ministerio Publico, Ley N°1469 del 19/02/1993 (extensiva al
área laboral) en su Capítulo VI, Defensa de los Intereses del Estado, señala en su
artículo 35 lo siguiente: La participación y la acción del Ministerio Publico es obligatoria
en todo proceso judicial y administrativo en que tenga interés el estado.
Resulta perjudicial para las partes en litigio, en particular para los trabajadores, soportar
uno o más años para conocer la resolución definitiva a sus demandas (sentencia,
apelación y casación), muchas de estas por el monto litigado no ameritan semejante
demora. La protección al trabajador no se hace del todo efectiva, aun cuándo se
practique la indexación, la contienda judicial se torna semejante a los dilatados
procesos ordinarios.
Es oportuno profundizar el análisis del sistema oral de la defensa, a fin de agilizar los
procesos y evitar la retardación judicial. La oralidad es un principio del Derecho
Procesal del Trabajo. Según su definición del Profesor Alberto Trueba Urbina, el
Derecho Procesal del Trabajo, es el conjunto de reglas jurídicas que regulan la
actividad jurisdiccional de los tribunales y el proceso del trabajo para una regulación de
orden jurídico en las relaciones obrero – patronales.
Judicatura del Trabajo, Según la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo y Desarrollo
Laboral, aprobada por DL N°12041 de 06/12/1974, las funciones de aquel son
puramente administrativas, y no jurisdiccionales o legislativas. AS N°21 de 05/11/1986.
Código Procesal del Trabajo, Preceptúa que el juzgador valore la prueba con amplio
margen de libertad conforme a la sana lógica, los dictados de su conciencia y los
principios enunciados. SD N°190 de 01/10/2003.
CAPITULO 20
FLEXIBILIZACION LABORAL
CAPITULO 21
Considerando: Que una paz universal y permanente no puede fundarse sino sobre la
base de justicia social.
Considerando: Que existen condiciones de trabajo que entrañan tal grado de injusticia,
miseria y privaciones para gran numero se seres humanos, que el descontento causado
constituye una gran amenaza para la paz y armonía universales; y considerando que es
urgente mejorar dichas condiciones, por ejemplo, en lo concernientes a la
reglamentación de las horas de trabajo, contratación de mano de obra, lucha contra el
desempleo, garantía de un salario vita adecuado, protección al trabajador contra las
enfermedades, sean o no profesionales y contra los accidentes de trabajo, protección
de los niños, de los adolescentes y las mujeres, pensiones de vejez e invalidez,
protección de los intereses de los trabajadores ocupados en el extranjero,
reconocimiento del principio del salario igual por un trabajo de igual valor y del principio
de libertad sindical, organización de la enseñanza profesional y técnica otras medidas
análogas.
de la paz. Como bien afirma la propia Organización internacional del Trabajo, no habrá
paz sin justicia social y económica para todos los trabajadores de la tierra.
La conferencia se reúne una vez al año, generalmente en el mes de junio y por el lapso
de tres semanas, cada país miembros está representado por cuatro delegados, dos
miembros de la delegación representan directamente a los gobiernos, los otros dos son
representantes delos empleadores y trabajadores. Los delegados empresarial y laboral
tienen plena independencia en el sentido de que no se supeditan a la delegación
gubernamental, pudiendo por tanto, votar diversamente respecto de los representantes
gubernamentales.
La Oficina del Trabajo, a cuya cabeza se encuentra el director General, designado por
el Consejo de administración, constituye el aparato burocrático y tiene competencia
esencialmente para preparar las deliberaciones del Consejo y de la Conferencia
adicionalmente la organización internacional del Trabajo incorpora en su estructura
constitutiva, al centro internacional de perfeccionamiento Profesional y técnico, con
asiento en la ciudad de Turín y al Instituto internacional de Estudios laborales, con base
en Ginebra.
Las resoluciones son deliberaciones de orden interno, atraves del voto que solo
interesa a la Organización, las recomendaciones y las convenciones son actos de
eficacia externa. Las convenciones tienen la forma e un verdadero acto normativo,
distribuido en artículos como un tratado internacional o el texto de una norma jurídica.
Cada año los Estados asociados deben transmitir a la Organización Internacional del
Trabajo la información suficiente y necesaria sobre el grado de aplicación y avances
concretos de los convenios ratificados, así como las razones de la ausencia de
ratificación de otros. Dicho informe-memoria, es estudiado por una comisión
especializada.
Derecho del Trabajo y su Procedimiento Mg. Giovana M. Crespo T.
Nuestro país ha ratificado algunos convenios de la OIT, cuya relación es como sigue:
Derecho de sindicación y
18 negociación colectiva D.L. No.07737 de 28/07/66