Derecho Sucesorio
Derecho Sucesorio
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DERECHO SUCESORIO
Derecho Civil IV
DERECHO SUCESORIO.
Concepto:
El derecho sucesorio esta reglamentado en el libro IV del código civil, este libro se
refiere casi por completo a esta materia, salvo el último título el cual se refiere a las
donaciones entre vivos; quizás el único motivo que llevo a nuestro legislador a incluir a
ambas materia en un solo libro fue el hecho de ser ambos actos a título gratuito, más la
diferencia esta en que la sucesión por causa de muerte requiere de la muerte para existir; en
cambio, las donaciones entre vivos no.
Generalidades.
El sujeto de derecho tiene una relación jurídica, sea como titular de derechos reales
que se ejercen directamente sobre la cosa 8577) y de los cuales nacen las acciones reales,
pero también en los derechos personales o créditos, en que estamos frente a vínculos
jurídicos entre personas determinadas en virtud de los cuales una parte puede exigir una
prestación o retener la prestación que se ha dado por la otra que se encuentra en la
necesidad de realizarla.
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Existen legislaciones en el mundo que le da una prioridad a este interés individual del
causante y admiten por lo tanto sin restricciones que él pueda disponer libremente de todos
sus bienes.
Esta institución viene a proteger a la familia, puesto que se entiende que esta
contribuyo a la formación del patrimonio.
Son forzosas por que existen mecanismos que obligan al testador a respetarlas (en
caso de no respetarlas, existe la acción de reforma de testamento; que sirve para que los
legitimarios obtengan por medio de una sentencia judicial la reforma del testamento), es
decir que primero se respeten las asignaciones forzosas y solo después, si se puede, se
respeten las demás asignaciones.
b. El segundo mecanismo son las normas de la sucesión intestada que “es aquella
en que la persona de él o los asignatarios las determina el legislador”, es la ley
quien señala quienes son los llamados a suceder al causante en sus bienes,
derechos y obligaciones transmisibles, y es el legislador el que determina la cuota
que lleva cada uno de ellos.
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b.4. El Fisco.
La sucesión por causa de muerte es definida por Somarriva como “La transmisión
del patrimonio de una persona o de bienes determinados, a favor de una persona
también determinada”.
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Este mecanismo de ficción llamado derecho sucesorio que hace que una persona
muerta continúe existiendo en sus sucesores, no ha podido reproducir la ficción de que el
muerto sobreviva en sus herederos y que estos ocupen en la relación jurídica el lugar que
tenía su causante, por que la realidad en algunos casos lo impide absolutamente y existen
derechos que no son transmisibles. Por ej. Los derechos personalismos como los de uso,
habitación o el usufructo. Artículo 819 y 951.
Son intransmisibles.
Cuando suponen una aptitud personal del causante (un artista o un medico
especialista)
En la sucesión para que opere el modo de adquirir es necesario que ocurran tres
etapas:
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1. Es derivativo,
3. Es a título gratuito y
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causa de muerte puede ser, según los casos, a título singular o a título universal,
así lo dicen los artículos 1094 y 1104.
Por lo tanto; para ver si la asignación es a título universal o singular hay que ver la
naturaleza de la asignación. Si es a título universal, estamos frente a una herencia, y si el
asignatario es llamado a suceder solo en ciertos bienes, estamos frente a un título singular
en la cual la asignación es también llamada legado que puede ser de especie o cuerpo
cierto, o también de género. Artículo 1104.
En cambio, hemos dicho que los asignatarios a título singular se llaman legatarios y la
asignación, legado. Lo que caracteriza esencialmente a los legatarios es que no suceden
como los herederos en la universalidad del patrimonio, sino que en bienes determinados, en
bienes individuales, como un inmueble, un automóvil... etc.
1. Los herederos son los continuadores de la personalidad jurídica del difunto, así
fluye del artículo 951, “se sucede al difunto en todos sus bienes, derechos y
obligaciones transmisibles”; y el 1097 lo precisa más al decir “representa a la
persona del testador”. El causante proyecta su personalidad a través de sus
herederos. (Esta es una ficción del legislador para no interrumpir la relación
jurídica) Sin embargo, existen derechos que son personalisimos y que no pueden
transmitirse, por ej. El derecho de uso y habitación, el derecho al nombre, etc.
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a. Cuando al tiempo de abrirse la sucesión no haya habido bastante para pagar las
deudas hereditarias.
En cambio el legatario solo tiene una clase de posesión, la posesión real del
artículo 70.
5. El heredero es titular del derecho real de herencia y como tal posee la acción de
petición de herencia que se define como la que tiene el verdadero heredero que
no esta en posesión de la herencia en contra del heredero putativo que esta en
actual posesión de ella para que sea obligado a restituir (debería decir “Al que
probare su derecho a la herencia”) y por lo mismo tiene esta acción especial, y
que se ejerce directamente sobre la cosa (la universalidad de la herencia). Esta
acción lo tratan los artículos 1265 al 1269.
El legatario carece de esta acción. Y para determinar que acciones tienen los
legatarios hay que distinguir nuevamente en :
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8. El heredero puede suceder por derecho personal, como a través del llamado
derecho de representación, artículo 984.
Con la apertura de la sucesión nace para los herederos “un derecho real de herencia”
al cual a la etapa de la delación que es la fase que sigue a la apertura son llamados por la
ley para aceptar o repudiar la herencia o la asignación.
“Es la facultad que tiene una persona de suceder en todo o una parte o
alicuota del patrimonio de otra persona difunta.”
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4. Es un derecho incorporal.
Análisis.
Del derecho real de herencia nace también una acción real que le es propia por que
se le concede “al que probare su derecho a la herencia” incluyendo al cesionario.
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Por ej. Ramos Pazos dice que los bienes que guarnecen un hogar, forman una
universalidad de hecho.
A diferencia del dominio que es perpetuo, este derecho dura poco, tampoco su vida
comienza con la apertura, esto es, al momento de la muerte del causante (artículo 955) y
dura mientras dure la indivisión, o sea, termina con la partición que es el conjunto complejo
de actos destinados a radicar derechos cuotativos en bienes singulares.
Mientras permanece indivisa la herencia hay derecho real de herencia, una vez que la
indivisión termina por la partición el derecho real de herencia se reemplaza por un derecho
de propiedad exclusiva en las cosas singulares que ha cada coasignatario se le adjudique en
la partición.
El problema viene desde comienzos de siglo en que una parte deun juicio le pidio un
informe en derecho a don Leopoldo Urrutía R.D.J. tomo 6, 1ª parte, pag. 222
Conforme a este autor el derecho real de herencia recae sobre una universalidad que
es diferente de los bienes que la componen, de manera que casi no interesa si dentro de
esta comunidad existen o no bienes raices, por que según él el derecho real de herencia por
su naturaleza no admite ser clasificado en mueble o inmueble, el autor señala que este es un
bien de naturaleza sui generis, pero como el estatuto de derecho común en general es el de
los bienes muebles él estima que debe aplicarse el estatuto jurídico de los bienes muebles;
por lo tanto, su tradición puede hacerse conforme a ese estatuto y admite, incluso, que la
tradición se perfeccione simbolicamente, en consecuencia, bastaría que en la escritura
misma que contenga el título traslaticio el cedente o tradente manifieste su intención de
transferir el dominio y el adquirente o cesionario el de adqurirlo y aceptarlo.
Para la otra parte emitío un informe en derecho don Jose Ramón Gutierrez R.D. J.
Tomo 7, 1º parte pag. 8 y siguientes.
Para él, hay que ver las cosas que contiene la herencia (aplica el artículo 580) si hay
solo muebles, será mueble, si hay solo inmuebles será inmueble.
Hoy en dia Pablo Rodríguez concidera que no hay bienes sui generis y que por lo
tanto no cabe aplicar el 580 y en consecuencia abiendo bienes raices deberá seguirse su
mecanismo de tradición.
Tan cierto es esto que en el artículo 577 al enumerar los derechos reales se
individualizan separadamente como tales al dominio y a la herencia.
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Desde luego recaen sobre cosas distintas, el derecho de dominio recae sobre
especies o cuerpos ciertos del propietario, en cambio, el derecho real de herencia recae
sobre la universalidad de la herencia.
“El heredero tenía derecho en la herencia pero no a los bienes que formaban parte de
la misma, no se comunicaba el derecho que recae sobre herencia en los bienes que la
formaban, ello solo ocurría con la partición, con ella el derecho se radicaba en cosas
singulares; por lo tanto, la cuota del comunero no se comunicaba a las cosas singulares que
la integraban.”
Para otros este derecho se proyecta en cada uno de las cosas que forman la
universalidad (comunicabilidad de la cuota) esta es la doctrina romana. El comunero tiene un
derecho en cada una de las cosas que forman parte de la comunidad.
2. La tradición que se llama cesión del derecho real de herencia. 1909 y 1910.
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Es el modo más natural de adquirir el derecho real de herencia, para eso esta creado
este modo y para la adquisición de las cosas legadas.
Estos artículos se refieren a los efectos de esta cesión, no señalan como se hace la
tradición. Para Somarriva habrá tradición en el caso de que el heredero, una vez fallecido el
causante, transfiera a un tercero, ya sea la totalidad de la herencia como una cuota de ella.
La tradición del derecho real de herencia guarda relación con la naturaleza jurídica
del derecho real de herencia. (ya visto en las caracteristica del dereho real de herencia).
Para el profesor Somarriva esta cesión se efectuara de la misma forma que se hace la
tradición de muebles, no interezando si existan dentro de la herencia bienes inmuebles, pos
ser esta una universalidad jurídica, bastando incluso la sola entrega simbolica. (pag. 80, n°
80)
3. La prescripción adquisitiva.
La define el artículo 2492. “es un modo de adquirir las cosas ajenas por haberse
poseído durante cierto lapso de tiempo y concurriendo los demás requisitos legales.” Alguien
que no es dueño se hace tal por poseer una cosa durante cierto lapso de tiempo.
No solo el dominio puede adquirirse por prescripción, lo que se dice del dominio se
aplica a los demás derechos reales, entre ellos, el de Herencia. Aquí hay una persona que no
es heredero, no tiene derecho a la herencia, pero por el hecho de poseerla por un lapso de
tiempo y concurriendo los demás requisitos legales el adquiere la facultad de suceder el
patrimonio de una persona muerta o parte de ello.
Existen requisitos y el primero es la posesión y acá existen tres tipos: la legal (la cual
jamás tiene el heredero putativo), la posesión efectiva y la material. El artículo 2512 así lo
señala al disponer expresamente la posibilidad de adquirir el derecho real de herencia por
prescripción adquisitiva. (este artículo establece la prescripción extraordinaria del derecho
real de herencia) Como derecho real que es, el derecho real de herencia tiene una acción
especial que la protege, esta es la acción de petición de herencia (artículos 1264 al 1269) y
refiriéndose a esta acción real, que es una acción propietaria señala el artículo 1269 que
expira en 10 años, pero el heredero putativo en el caso del inciso final del artículo 704
podrá oponer esta acción de prescripción de 5 años. El artículo 704 señala, después de
referirse a los títulos injustos, que el heredero putativo le servirá de justo título el decreto de
posesión efectiva. En este caso la prescripción será de 5 años (1269 parte final) ver artículos
2512 Nº 1, 1269 y 704 inc. Final.
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c. El artículo 704 inc. Final habla de que el decreto de posesión efectiva servirá de
justo título al heredero putativo o aparente.
El título justo es propio de la posesión regular, la del artículo 702, que define la
regular como la que procede de justo título y ha sido adquirida de buena fe. El poseedor
regular tiene derecho a adquirir por la prescripción adquisitiva ordinaria. El artículo 2506
habla de 2 clases de prescripción adquisitiva: Una ordinaria y la otra extraordinaria. El
artículo 2507 exige para la ordinaria la posesión regular, de manera que siendo esta de 5
años una prescripción ordinaria, debemos exigir los siguientes requisitos.
Unos, los 5 años se cuentan desde que se concede la posesión efectiva. El artículo
habla de decreto no exige inscripción.
Otros, en cambio, dicen que el plazo cuenta desde que se inscribe el decreto por que
de ese modo se hace público (Fernando Rozas) esta es la teoría predominante, pues así lo
dice el artículo 704.
Quien cumpla con estos requisitos aunque no sea heredero adquiere el derecho real
de herencia que originalmente no le correspondía.
EL HEREDERO Y LA POSESION
i. La posesión legal que se adquiere por el solo ministerio de la ley desde que la
herencia le es diferida aunque el heredero lo ignore (artículo 722) Esta
posesión legal no necesita los elementos propios de la posesión (corpus y
animus) por que el heredero la adquiere aunque la ignore, sin que sea
necesario tener la cosa.
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En doctrina se destaca que el 722 no dice que la posesión del causante se transmite
al heredero, sino que se refiere a que le crea una posesión nueva; la expresión “adquiera” es
clave, aunque el anterior tenga una posesión viciosa, el heredero tendrá una nueva
posesión. Salvo lo dispuesto en el artículo 715. La posesión del sucesor, principia en él, a
menos que quiera unir la de su antecesor a la suya, pero en tal caso se la apropia con sus
calidades y vicios1
ii. Además tiene la posesión efectiva que es la que se concede por decreto
judicial al que aparente sea heredero, por ello el que se le conceda a una
persona la posesión efectiva no significa que no se le pueda impugnar su
calidad de heredero, como se otorga en una gestión no contenciosa no
produce cosa juzgada, para quienes no fueron parte.
b. Inscripción especial de herencia, se inscriben todos los bienes raíces que eran
del causante a nombre de todos los herederos.
2. permite adquirir el derecho real de herencia por una prescripción más corta, sirve
de justo título) artículos 704-1269-2512 Nº 2.
El artículo 1269 emplea la expresión “expira” lo que puede conducir al error de creer
que se trata de una acción personal, siendo realmente que esta es una acción propietaria.
Relacionando estos tres artículos y relacionándolos con la adquisición por prescripción del
derecho real de herencia, permite concluir que la prescripción es ordinaria de 5 años
requiriéndose justo título. El justo título es requisito para la posesión regular y esta es
aquella en que se tiene justo título y buena fe, la cual se mira al tiempo de la adquisición
aunque después no se de cuenta que no adquirió por medios legítimos.
3. Sirve para hacer validamente el pago a quien entonces esta en posesión del
crédito. Artículo 1576
4. Es una garantía para la persona a quien se le otorga, pues por esta se puede
probar la apariencia de heredero.
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2. La nulidad del acto se refiere tanto a las enajenaciones voluntarias como a las
forzadas.
5. El 688 no es un precepto prohibitivo, porque para que sea tal no debe permitir un
acto bajo ningún respecto, de manera que estaríamos en presencia de un
precepto imperativo que ordena la inscripción del 688, así la sanción no sería la
nulidad absoluta sino que la sanción es la del artículo 696. En efecto , el artículo
696 ubicado en el mismo párrafo del 688 dispone que “los títulos cuya inscripción
se prescriben en los artículos anteriores, no darán o transferirán la posesión
efectiva del respectivo derecho, mientras la inscripción no se efectúe de la
manera que en dichos artículos se ordena”. Y como el artículo 688 esta
indudablemente comprendido entre esos artículos anteriores, debe aplicársele la
sanción del 696.
Somarriva critica esta doctrina pues dice que no puede aplicarse por las siguientes
razones:
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En clase se estima que el tercero tenedor es un mero ocupante por que no tiene
inscripción y como no hay posesión sin inscripción, este sería un mero ocupante sino
adquiere con las inscripciones del 688.
No, el verdadero heredero tiene que seguir otro camino, tiene que deducir la acción
de petición de herencia, que es la que tiene el verdadero heredero que no esta en posesión
de la herencia contra el heredero putativo que esta en actual posesión para que la restituya.
Y puede hacerlo mientras no prescriba. (2517)
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La única valida es la otorgada por tribunal competente, así si hay una dictada por
tribunal incompetente se elimina esta y si hay 2 que son validas, se prefiere la que primero
se inscriba.
iii. También puede tener la posesión real que es la que corresponde al artículo
700 (corpus y animus).
La palabra acervo viene del latín acervus que significa “el conjunto de bienes que
forman el patrimonio del causante”.
Don Hugo Rosende lo define como: “ el conjunto de bienes que forman el patrimonio
del causante”.
Para determinar sobre que puede disponer por testamento una persona se debe
estudiar la teoría de los acervos que diferencia diversos tipos de acervos:
2. Acervo ilíquido;
Se llamarán imaginarios por que los agregados que se le harán no se hacen material
o físicamente, sino que se hacen en un proceso puramente contable.
Análisis:
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Lo forman todos los bienes que se encontraban en poder del causante al momento de
abrirse la sucesión, sin distinguir si el causante era o no dueño de esos bienes. ( ni se
incluirán bienes que por ejemplo era mero tenedor)
2. ACERVO ILÍQUIDO.
Lo forman todos los bienes de cualquier naturaleza que al tiempo de la apertura eran
de dominio del causante, excluyendo los bienes que estaban en poder del causante y que no
le pertenecían en propiedad, pero antes de hacer las llamadas “bajas generales de la
herencia”. Se llama ilíquido por que esta masa de bienes no constituyen aún la herencia del
causante, queda algo por restar.
3. ACERVO LÍQUIDO.
Es el acervo ilíquido menos las bajas generales de la herencia del artículo 959 del Nº
1 al 4, modificado por ley 19585. El inc. Final define al acervo líquido. Es aquella masa de
bienes que dispone el testador o la ley. La regla general es que en éste acervo se van a
cumplir la repartición de bienes, siguiendo las normas de la sucesión intestada.
Las costas de publicación del testamento (dice relación con el testamento otorgado
ante 5 testigos, artículo 1020). La publicación es la gestión que se hace ante el juez
competente que cita a los testigos para que reconozcan su propia firma y la del testador,
también pueden reconocer la firma de testigos ausentes. También se incluyen los gastos de
apertura del testamento cerrado, los gastos de posesión efectiva.
Esta norma es una reminiscencia histórica, hoy no hay impuesto que grave la masa
hereditaria, hoy la ley grava las asignaciones y donaciones y es la ley de impuesto a la
herencia y donaciones entre vivos y esta no grava la masa hereditaria, sino que grava las
asignaciones.
El artículo 1167 Nº 1 establece que son los alimentos que se deben por ley a ciertas
personas.
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¿Cuándo se entenderá que una donación esta hecha en razón de legitimas o mejoras?
Así por ejemplo: El causante tiene 2 hijos, Pedro y Juan; en vida hace u8na donación
de $100 al hijo Pedro. Fallece posteriormente dejando un acervo líquido para repartirse entre
sus herederos (Pedro y Juan) de $500; de no haber efectuado el causante en vida la
donación de $100 a Pedro, cada uno de los legitimarios hubiera recibido $300. En cambio
tales como están las cosas Pedro recibirá en total $350 ($250 en concepto de herencia más
los $100 de la donación), y Juan solamente los $250 que le corresponden por herencia. El
primer acervo imaginario viene a impedir que un legitimario quede desmejorado en virtud de
una donación hecha a otro.(artículo 1185)
5. 2º ACERVO IMAGINARIO.
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Requisitos.
Puede acontecer que lo donado por el causante a terceros extraños a la herencia sea
de tal modo excesivo que exceda la cuarta o mitad de libre de disposición según los casos, y
entre a afectar a la mitad legitimaria o cuarta de mejoras. En el ejemplo anterior, que lo
donado sea $200, con lo cual calculado el acervo imaginario en la forma anterior, resulta que
no solo no queda con que pagar la cuarta de libre disposición, sino que tampoco se pueden
cancelar las asignaciones forzosas. Nace entonces para los legitimarios la acción de
inoficiosa de donación, que no es sino la rescisión de la donación. Los herederos pueden
dirigirse en contra de los terceros que recibieron donaciones del causante en vida de este,
en orden inverso a las fechas de las donaciones, exigiendo la restitución de los bienes
donados hasta la parte en que perjudican las asignaciones forzosas.
Es decir son los requisitos que deben reunir la persona del asignatario (sea heredero
o legatario) por sucesión testada o intestada para que él pueda adquirir por sucesión por
causa de muerte.
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3. Debe ser una persona cierta y determinada, o sea, cierta quiere decir que exista
y determinada, que pueda precisarse de quien se trata.
“Es la aptitud legal que debe reunir una persona para poder adquirir por el modo de
sucesión por causa de muerte.”
La regla general es que toda persona es capaz de adquirir por este modo, la
excepción es la incapacidad.
La regla general la consagra el artículo 961 “Será capaz y digna de suceder toda
persona a quien la ley no haya declarado incapaz o indigna.” Este artículo consagra
la regla general del 1446 en la cual se señala que toda persona es capaz de contratar.
LAS INCAPACIDADES.
2. Los que carecen de personalidad jurídica como gremios, cofradías, etc. artículo
963.
Estas incapacidades son absolutas en el sentido que estos dos grupos no tienen la
aptitud de suceder a nadie.
3. Los que han sido condenados por crimen de dañado ayuntamiento con el o la
causante y no hubiere contraído con ella un matrimonio que produzca efectos
civiles. Artículo 964.
Análisis.
El artículo 962 establece esta clase de incapacidad. Este artículo se refiere a las
personas naturales. Para ser capaz de suceder es necesario existir al tiempo de abrirse la
sucesión. El inc. Segundo del artículo 962 señala que cuando se trata de asignaciones bajo
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Para Pablo Rodríguez Gres, es menester existir al momento de la delación , así basta
existir al momento de cumplirse la condición.
Si una persona muere antes que el causante, por regla general, no podrá sucederlo
por que él no existe; sin embargo, la ley establece algunas excepciones, en que se discute si
son 2 o tres.
Los que dicen que son 2 consideran al primer caso como una ficción, se finge que la
persona existe.
Por ej. La ley llama hoy (de acuerdo a la legislación actual y a la nueva ley) a los
hijos que son los primeros en ser llamados a suceder. Suponiendo, en la nueva
legislación, que en el primer orden no hay hijos, pero la cónyuge esta
embarazada, en este caso no se pasa directamente al 2º orden sucesorio, sino
que se espera a ver si la criatura nace y sobrevive al nacimiento un momento; si
ello ocurre, el recién nacido entrará a gozar de la herencia y se le considerará
como si hubiere existido al tiempo de abrirse a la sucesión.
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Por ej. Dejo todos mis bienes al primer hijo varón que tenga mi sobrina tal.
Si a la apertura tal tiene hijos, esta asignación que debería ser nula es válida si el
hijo llega existir dentro de los 10 años desde la apertura de la sucesión.
Esta norma es nueva, el Código Civil Francés no tiene una norma similar, esto origino
problemas. En Francia un causante de apellido Bouncourt creo una fundación que tenía un
premio del nombre para la obra literaria que se destacara mas; allí nació la discusión sobre
la validez de ésta asignación y que llego a los tribunales.
Necesitan tener personalidad jurídica al mismo tiempo que las personas naturales
necesitan existir.
Un caso famoso fue la creación de la universidad Santa María, quien testó en Francia
ante el cónsul de París. El hizo una asignación para crear la universidad. La ley no señala un
plazo para crear la corporación o fundación, pero utilizando el elemento lógico de
interpretación podríamos armonizar este artículo con el 962 y también con el 2512, por lo
cual podríamos concluir que la condición debería cumplirse a lo mas en un plazo de 10 años.
¿Qué pasa con las personas jurídicas extranjeras? ¿Necesitan, para tener capacidad
para ser asignatarios ser reconocidas por el presidente de la República o la autoridad
Chilena?
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La doctrina distingue:
Se discute. El artículo 546 señala que las personas jurídicas de derecho privado
establecidas en el país necesitan un reconocimiento o concesión de personalidad jurídica
por la autoridad nacional.
Para unos, como Alessandri toda persona jurídica de derecho privado extranjera
para tener la aptitud de adquirir por sucesión requiere reconocimiento de su personalidad
jurídica por la autoridad chilena. Artículo 14 y 546.
Para otros como Somarriva dicen que el artículo 546 es para las personas jurídicas
extranjeras que van a establecerse en Chile, pero las que solo van a adquirir por causa de
muerte, no requieren que la autoridad le reconozca persona jurídica (existe jurisprudencia
en este sentido; sin embargo existe una sentencia de 1934) en la misma idea esta Claro
Solar.
La doctrina dice que si bien no existe definición de este delito, usaremos un concepto
que la ley 5.750 de 1935, al referirse al abandono de familia, elimino la institución de los
hijos de dañado ayuntamiento: “Estos hijos eran hijos ilegítimos nacidos de
relaciones: adulterinas, incestuosas, sacrílegas” (es decir, concebidos por clérigos de
ordenes mayores o persona que había profesado votos solemnes de castidad en orden
religiosa reconocida por la iglesia católica)
Fernando Rozas agrega la sodomía (como caso de dañado ayuntamiento) por que los
proyectos del Código Civil del 41 al 45 y del 46 al 47 decían que constituía dañado
ayuntamiento el Nefando, hoy día sodomía.
La ley agrega “que no hubiera contraído con ella matrimonio que produzca efectos
civiles.
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Se requiere una sentencia condenatoria firme y ejecutoriada (en el caso del inc 1º) en
el inciso 2º basta que haya una acusación de esta delito si después se siguiere una
condenación judicial.
a. A la iglesia parroquial del testador. Este aspecto puede entenderse de dos formas:
Esto es así por que respecto de esta situación en nada puede influir el eclesiástico
confesor (por eso el 965 inc. 2º establece esta excepción)
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CARACTERISTICAS DE LA INCAPACIDAD.
Se establecen en función del interés general, la moral y las buenas costumbres; por lo
tanto, no pueden renunciarse, no queda a la voluntad del testador. El renunciar a
una causal de incapacidad, más aún, el legislador le sanciona de distintas formas.
Los albaceas pueden ser simples o fiduciarios, estos últimos, como lo señala el
artículo 1311 “son aquellos quienes el testador hace encargos secretos y confidenciales.”
Este es un cargo de extrema confidencialidad, pues al ser su encargo secreto, de acuerdo al
1316 no estará obligado, en ningún caso, el objeto del encargo secreto ni a dar cuenta de su
administración, puede decirse que queda a la conciencia del albacea fiduciario cumplir o no
el encargo.
Un cargo de este tipo con amplias facultades podría prestarse para que el testador
entregue bienes a un incapaz, en este caso la ley también interviene por medio de un
mecanismo cual es el juramento que debe realizar el albacea sobre el hecho que el encargo.
Si falta al juramento cometerá el delito de Perjurio.
El incapaz lo es por el hecho de darse las circunstancias legales para ser tal, no es
incapaz por que haya una sentencia judicial que lo declare incapaz: por lo tanto la
sentencia no debe declarar la incapacidad, ni pedir que sea declarada, por que el juez
solamente la constata, no la declara.
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La ley prohibe absolutamente las asignaciones hechas a incapaces; por lo tanto estos
actos son nulos (artículo 10) adolecen de objeto ilícito, (1466) y son nulos
absolutamente 1682.
4. El incapaz nada adquiere por sucesión por causa de muerte. Artículo 967
El incapaz no puede adquirir por este modo una herencia ni legado, mientras no
prescriban las acciones que puedan intentar los que tengan interés en ella. Ello hace
creer que si podrían adquirir la herencia o legado cuando prescriban las acciones. Sin
embargo, la idea es que el incapaz jamás podrá adquirir por el modo sucesión por
causa de muerte, pero si el llega a poseer la cosa durante el tiempo necesario para
adquirirla por prescripción pueden llegar a adquirirla pero por otro modo, la
prescripción adquisitiva.
Algunos autores dicen que incluso los incapaces absolutos si quiera podrían adquirir
la herencia por prescripción ya que no existen y por lo tanto no pueden poseer por no ser
sujetos de derecho
Por que si el incapaz nada adquiere por sucesión por causa de muerte y por lo tanto
nada puede transferir no tiene derechos para transferir, cualquier intento de
enajenación a lo más transforma al adquirente en poseedor y el verdadero dueño
tendría acción en su contra. Es importante el 1689 que regula los efectos de la
nulidad y da acción reivindicatoria al verdadero dueño.
II. LA DIGNIDAD.
Generalidades.
La persona en quien concurra una o más causales podrá ser declarado indigno por
sentencia judicial a instancia de quien tenga interés en su exclusión; así deberá restituir la
asignación con sus accesiones y frutos.
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Regla general.
Este precepto tiene algunos problemas, dice “el que ha cometido delito de homicidio”
¿Requerirá sentencia condenatoria en contra del asignatario?.
Los Domínguez dicen que es necesaria la sentencia condenatoria por que es la única
forma de establecer el crimen de homicidio.
Kilberstein a raíz de la duda si requiere sentencia penal o basta juicio civil, señala
que es necesaria previa sentencia penal efectiva condenatoria.
GRAVE significa, según el sentido natural y obvio, delito. Exceso grande contra la
vida, el honor o los bienes, de la persona de cuya sucesión se trata o de su cónyuge o
cualquiera de sus ascendientes o descendientes; por lo tanto se requiere una sentencia
ejecutoriada. Para algunos no requiere ser sentencia penal.
4. El que por fuerza o dolo obtuvo alguna disposición testamentaria del difunto, o
le impidió testar.
Este es un argumento de algunos pocos para decir que la sanción del dolo no sería la
nulidad de la asignación, sino la indignidad. sin embargo, la mayoría cree que deben regirse
por la regla general. Aquí no puede exigirse el requisito de que sea obra de una de las
partes.
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Según el 324 estas son causales de injuria atroz, importante para determinar o no el
derecho a alimentos.
Las personas llamadas a sucederlo tienen el deber moral de pedir un tutor o curador
y si no lo hacen no podrían sucederlo por indigno.
Si son varios los que tienen este deber la diligencia de uno aprovecha a los demás. Si
no pidieron tutor o curador en el plazo de un año son indignos a menos que, aparezca
haberle sido imposible hacerlo por si o por procurador. Si se atrasan más de un año, el deber
pasa a los llamados en el 2° orden sucesorio.
Las guardas son cargas impuestas. Si el llamado a la guarda por el testador se excusa
sin justa causa, lo mismo que el albacea que se excusa sin probar inconveniente grave
incurre en una causal de indignidad.
Esta son las causales que establece el Código Civil. sin embargo se consideran 4
causales más.
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10. Artículo 1300. El albacea que sea removido por culpa grave o dolo.
El menor necesita asenso o licencia para contraer matrimonio, si no lo hace puede ser
desheredado no solo por el ascendiente cuyo ascenso necesitó, sino que por todos los demás
ascendientes.
13. Artículo 127. El viudo que contrae segundas nupcias teniendo hijos del primer
matrimonio debe hacer inventario de los bienes del primer matrimonio, si no, no
podrá suceder al hijo o hijos del primer matrimonio.
También esta causal opera de pleno derecho. no así las causales de indignidad que
necesitan una declaración judicial.
14. Caso del artículo 203. “Filiación forzosa impuesta judicialmente”. Se le priva de
la patria potestad y todos los derechos sobre la persona y bienes del hijo o sus
descendientes.
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15. Artículo 1182 inc. 2°. En esta norma lo que quiere decir el legislador, es que el
abuelo no será asignatario forzoso, así si el causante quiere, le puede dejar algo
o no.
Por ejemplo, si Z atentó contra Y en 1996, y después “Y” le hace una asignación a Z,
este último no caerá en indignidad y no podrá probarse el desconocimiento de los hechos
que motivan la causal de indignidad por parte del causante.
Veremos que el artículo 980 entre otros casos hace operar la sucesión intestada
cuando el testamento en sus disposiciones no surte efecto, como por ejemplo si el
asignatario instituido repudia la asignación o cuando es declarado indigno.
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Por ejemplo “dejo todos mis bienes a A, B, C, (la misma cosa o toda la herencia) y no
existe asignación de cuota, suponiendo que uno de los herederos es indigno, los otros
tendrán interés en que sea excluido para aumentar la porción de ellos.
La posesión de una herencia otorgada se purga en 5 años. Artículo 975. Por lo tanto la
indignidad se sanea en este plazo (5 años de la posesión de la herencia o legado)
La posesión legal la tratan los artículos 688 y 722, pero en todo caso esta situación es
una excepción al artículo 700 que dice que la posesión requiere de corpus y animus,
aquí en cambio, no se requiere ninguno de los 2 elementos, por que quien ignora no
puede tener el elemento anímico; el artículo 680 repite la misma idea.
b. Posesión efectiva, y
c. Posesión real.
¿A cual de estas posesiones se refiere la ley para que se purgue los 5 años? La
doctrina señala que:
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Para el caso del heredero, para purgar el vicio de indignidad se requiere posesión legal,
Somarriva y Rodríguez.
Respecto del legatario, necesita 5 años de posesión real para que se purgue la
indignidad, ya que, el legatario solo tiene posesión real.
También ellos tendrán derecho a que se purgue por el tiempo que falte para
completar los 5 años. 977.
2. El incapaz nada adquiere por sucesión por causa de muerte (artículo 967) (podría
adquirir por prescripción adquisitiva) por ende nada transmite, respecto de la
asignación de que es incapaz, a sus herederos. En cambio el indigno si adquiere
pero con vicio y puede transmitirlo a sus herederos, eso si con el vicio de
indignidad.
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Es importante el artículo 324, inc. Final, que dice que el derecho de alimentos
cesa enteramente en caso de injuria atroz.
Existe un precepto nos sirve para saber lo que es injuria atroz y es precisamente el
968, estos serían de injuria atroz, pero la doctrina concuerda en que no serían los únicos
casos, pero ya tenemos un marco del concepto de injuria atroz.
Para algunos, como Claro Solar y Fernando Rozas, son aquellos que le debían al
causante. Estas personas cuando se les cobra por los herederos del causante o por el
legatario a quien se le haya legado el crédito, no podrán alegarle al que les cobra “la
excepción de incapacidad o indignidad”. Fernando Rozas dice que los deudores del
difunto deben y tienen que pagar, no pueden usar como pretexto la incapacidad o
indignidad del que les cobra (será problema del verdadero heredero o los interesados en
excluir al indigno, quienes ejercerán las acciones para recuperar lo cobrado por el
incapaz o el indigno; por que declarada la indignidad, el indigno debe restituir la herencia
o legado con sus acciones y frutos(974 inc. 2)).
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Como dice Somarriva, no hay antecedentes para aclarar el punto ni en la historia del
Código Civil, ni en los proyectos, este precepto es uno de los más oscuros del Código Civil.
Tampoco existe jurisprudencia.
Concepto:
(No es lo mismo no testar que no disponer) una persona no obstante haber otorgado
testamento pudo no haber dispuesto de sus bienes, por ejemplo: puede haber otorgado
testamento para nombrar un albacea, un partidor, para reconocer, etc.
Puede que no haya cumplido con los requisitos de forma o de fondo (el testamento es
un acto solemne, a veces más solemne, a veces menos solemne, pero solemne a fin de
cuentas). La regla general es que la omisión de cualquier formalidad significa que el
testamento carece de todo valor.
La ley no atiende al origen de los bienes. Es una reminiscencia del pasado, las leyes
españolas hacían esta discriminación y el derecho romano también. Los bienes volvían a la
línea de la que provenía, si venían de la línea paterna, volvían a la línea paterna; con el
Código Civil esto se acabó, no interesa el origen de los bienes.
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Los autores dicen que A. Bello trata, en las reglas de la sucesión intestada, de
interpretar la voluntad presunta del causante, para ello siguió la orientación del cariño. Que
primero baja (1º llama a los descendientes), luego sube (a falta de los anteriores, llama a los
ascendientes), y a falta de estos el cariño se extiende hasta los colaterales.
En relación con este último tema, debemos tratar 2 derechos que pueden concurrir en
la sucesión por causa de muerte.
1. Derecho de acrecer y
3. Derecho de substitución.
Análisis.
DERECHO DE TRANSMISIÓN.
De acuerdo al concepto del artículo 957 es aquel que tiene lugar cuando un heredero
o legatario cuyos derechos a la sucesión no han prescrito fallece antes de haber aceptado o
repudiado la herencia o legado que se le ha diferido. Transmite a sus herederos el derecho a
aceptar o repudiar dicha herencia o legado aún cuando fallezca sin saber que se le ha
diferido.
Generalidades.
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Este último requisitos o fase la establece el legislador por que nadie puede ser
obligado a adquirir derechos contra su voluntad. Por lo tanto, perfectamente el asignatario
llamado a suceder puede optar entre aceptar o repudiar.
Para que opere el derecho de transmisión el asignatario debe faltar en un tiempo muy
especial, esto es, después de la delación y antes de la aceptación.
Si muere antes de la delación, no tiene derecho a opción por que no existe. Y cabria
la representación.
1. El causante.
Respecto del primer causante el único requisito es que este muerto; en cambio el
transmitente o transmisor debe cumplir con los siguientes requisitos:
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Opera tanto en la sucesión testada como en la intestada, esto se deduce por que:
1. El artículo 957 está en el título I del libro III que trata de las definiciones y reglas
generales aplicables a ambas sucesiones.
2. El comienzo del artículo 957 habla del heredero o legatario, y si habla de legatario
también se aplica a la sucesión intestada.
EL DERECHO DE REPRESENTACIÓN
Definición.
“Es una ficción legal en que se supone que una persona tiene el lugar
y por consiguiente el grado de parentesco y los derechos hereditarios que tendría
su padre o madre, si éste o ésta no quisiese o no pudiese suceder”.
Es una ficción legal, es decir, un mecanismo que se aparta de la realidad y del cual se
vale el legislador para producir determinadas consecuencias jurídicas. El legislador no quiere
que una estirpe del descendiente quede desamparado en relación a un descendiente de un
mismo grado.
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Análisis.
Con todo hay quienes sostienen que estas 2 no son excepciones por que lo que el
legislador manda en ambos casos es que se apliquen las reglas de la sucesión por causa de
muerte.
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1º El causante.
Ejemplo: El causante tiene 3 hijos “a” “b” y “c” y resulta que “c” tenia 3 hijos, 1, 2 y
3, y “c” premurió al causante. Los hijos del causante eran 2 al tiempo de la muerte del
causante (apertura y delación). Si no existiera derecho de representación “c” no puede
suceder a su padre por que no existe y en principio sus hijos no tocarían nada en la sucesión
del causante, pero por la representación ellos pasan a tener el mismo grado de parentesco y
los mismos derechos de su padre “c”. También podría ocurrir que a la muerte del causante
“c” este vivo pero repudia la asignación, en ese caso sus descendientes también pueden
aceptar la herencia ejercitando el derecho a la representación.
b. El representado puede ser incapaz respecto del primer causante o haber sido
declarado indigno o haber sido desheredado y el representante igualmente tiene
derecho de representación.
La ficción es tal, que para los efectos tributarios el representante se considera que
tiene el mismo grado de parentesco que tenía el representado con el causante( así se ha
fallado). La ley 16271, según el grado de parentesco establece grado de exención, mientras
más cercano es el grado de parentesco la exención es mayor.
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El artículo 20 de la ley de efecto retroactivo de las leyes establece que se rige por la
ley vigente al tiempo de la apertura, es decir, a la muerte del causante.
Antes operaba:
ORDENES SUCESORIOS
Definición:
Todo orden sucesorio tiene un cabeza de orden que no lleva necesariamente toda la
herencia, pero su concurrencia hace operar un determinado orden. Por ejemplo el orden de
los hijos. El cabeza de este orden son los hijos y su concurrencia hace operar el orden, pero
ellos no llevan toda la herencia, pero el cónyuge sobreviviente no es cabeza de orden, por lo
tanto si faltan los hijos aunque haya cónyuge debemos pasar al orden siguiente donde si es
cabeza de orden.
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La ley se rige en lo que se refiere a las normas de la sucesión intestadas por la ley
vigente a la apertura de la sucesión, así fluye de los artículos 18, 19, 20 y 21 de la L.E.R.
Introducción.
La antigua ley hacia una notoria diferenciación en los derechos entre las diferentes
personas según su filiación.
El hijo legitimo tenía parientes muy distintos que los hijos naturales y por supuesto
que el hijo simplemente ilegitimo. Se dice que el hijo natural no tiene abuelos.
Esto mismo hizo que el antiguo régimen, para determinar que parientes eran
llamados a suceder a una persona difunta, había que:
a. Examinar la filiación del causante (ver si era hijo legitimo, natural o simplemente
ilegitimo)
Así existía una sucesión regular cual era del causante hijo legitimo y existía otra que
era la irregular que era cuando el causante era hijo ilegítimo (y no legitimado) dentro de este
orden encontramos dos ordenes, el de la sucesión irregular del causante hijo natural,
reglamentado en el artículo 998 y la sucesión del hijo simplemente ilegítimo, respecto del
cual el código ni siquiera lo trató.
Por esto la nueva legislación quería establecer un solo orden sucesorio y que todos
tuvieren los mismos derechos, pero en realidad en la nueva legislación existe un orden
irregular aunque la ley no se refiere a ello. Esto se da cuando el causante “no tiene filiación
determinada” por ej. Se abandono a un menor y se lleva a una casa de menores, nadie lo
adopto ni lo reconoció, no se sabe quien es su padre y madre ¿Quien lo sucede?
1. Los hijos por sí o por sus descendientes en virtud del derecho de representación.
Se refiere a los hijos con derecho a representación, antes el cónyuge no tenía derecho
a la herencia. Por lo tanto aquí concurren los hijos legítimos o representados por su
descendencia legitima. A los hijos naturales le establecía una doble discriminación, primero
llevaba la mitad de la porción de un hijo legitimo y en segundo lugar cualesquiera que fuera
la cantidad de hijos naturales no podían en conjunto llevar más de la cuarta parte de la
herencia o de la mitad legitimaria en su caso. Ej. Dejo un hijo legitimo 10 hijos naturales sin
disponer de la ¼ de mejoras y la ¼ de libre disposición.
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El artículo 988 también hablaba de la porción conyugal que hoy se elimino, era la
cuota que se le destinaba al cónyuge sobreviviente, era una reminiscencia del derecho
romano y del español. Esta porción conyugal era inimputable con los gananciales (sociedad
conyugal) también con el régimen de participación en los gananciales y con lo que le
correspondía en la sucesión ab intestato. La porción conyugal en la practica significaba que
el cónyuge sobreviviente no llevaba nada en la sucesión del cónyuge difunto ¿por qué?
Porque la cuantía de la porción conyugal técnicamente hablando se encontraba en abstracto,
, es decir, si tenía o no bienes incompatibles. La cuantía era primero: en el orden de los
descendientes legítimos igual al doble de la legitima rigorosa o efectiva de cada hijo si había
más de uno y si había uno solo, era igual a la legítima rigorosa o efectiva de ese hijo; antes
de la ley 18802 se calculaba solo en base a la legitima rigorosa, es decir el cónyuge
sobreviviente antes de esta ley no aprovechaba el acrecimiento del artículo 1198.
Meza Barros decía: que tenia que cumplir con una serie de requisitos.
Si los gananciales eran más que la porción conyugal no tenía derecho a la porción
conyugal, lo mismo sucedía si los bienes hereditarios eran más.
Existían tres tipos de adoptados, los de la ley 7613, adopción plena y adopción
simple.
Adopción plena. El adoptado es colocado en idéntico lugar que el hijo legitimo, queda
inserto en la familia de los adoptantes en idéntica posición que el hijo legitimo.
Acá concurrían: los ascendientes legítimos de grado más próximo que llevaban 1/3 de
la herencia, el cónyuge sobreviviente que llevaba el otro 1/3 y los hijos naturales con 1/3.
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Si concurren solo los hijos naturales, estos se llevan la totalidad de la herencia, pero
si concurren todos los del orden la sucesión se divide en 6 partes: los hijos naturales se
llevan 376, el cónyuge sobreviviente 2/6 y los hermanos legítimos 1/6.
El colateral de grado más próximo excluye a los otros, concurren hasta el sexto grado
inclusive y no se distingue entre colaterales de simple conjunción o de doble conjunción.
6. El fisco.
LA SUCESION IRREGULAR
5. El cónyuge.
6. El fisco.
1. Descendientes legítimos.
2. Hijos naturales y el cónyuge se dividen por mitades la herencia, si falta uno el otro
se lleva todo.
3. El fisco.
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Actualmente con la ley 19585, toda persona al morir, en sus reglas de la sucesión
intestada tiene los siguientes ordenes:
Este primer orden se llama EL ORDEN DE LOS HIJOS, pero más bien sería el orden de
los descendientes, por que si el hijo no esta, sus descendientes tienen derecho de
representarlo.
El artículo 986 hace una especie de introducción y el artículo 988 establece que los
hijos excluyen a todos los demás herederos (cualquier hijo) pero no excluyen al cónyuge
sobreviviente.
En todo caso existe una limitación; en ningún caso la porción del cónyuge bajará de la
cuarta parte de la herencia o de la mitad legitimaria en su caso. (primero se le paga al
cónyuge)
Ascendientes.
Cónyuge.
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Ello no significa que cada vez que estén ellos , todos llevaran parte de la herencia, ya
que excluidos y representados de acuerdo a las normas de la sucesión intestada.
Asignatario forzoso: persona a las que la ley les deja una asignación aunque el
causante teste.
3. En el 2º orden sucesorio, cuando concurre con los ascendientes lleva las 2/3
partes de la herencia. En la antigua legislación llevaba solo. Como máximo, la
mitad. Hoy concurre con los ascendientes. (ya no legítimos solamente)
Este derecho también puede hacerse efectivo en los muebles que guarnecen
esta vivienda, siempre que ellos hubieren formado parte del patrimonio del
difunto.
Más aún, si el valor total de estos bienes exceden la cuota hereditaria del
cónyuge, este podrá pedir que sobre las cosas que no le sean adjudicadas en
propiedad, se constituya, en su favor, derechos de habitación y se uso según la
naturaleza de las cosas con carácter de gratuitos y vitalicio.
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Se dice por los autores que incluso el cónyuge sobreviviente no pagaría ni siquiera
contribuciones.
La herencia se dividirá en 3 partes; 2/3 para el cónyuge y 1/3 para los ascendientes.
A falta de cónyuge, llevarán todo los ascendientes y vise versa. Si existe un solo
ascendiente, él llevara toda la porción hereditaria de los ascendientes. Entre los
ascendientes no cabe el derecho a representación. Si el cónyuge sobreviviente dio causa al
divorcio, ningún derecho tiene en la sucesión intestada.
Artículo 994. Tampoco sucederán abintestato los padres del causante si la paternidad
o maternidad ha sido determinada judicialmente contra su posición, salvo que mediare el
restablecimiento a que se refiere el artículo 203.(si el hijo les restableciera los derechos a los
padres por escritura pública o en el testamento)
Ellos llevaran toda la herencia o la parte intestada, sin embargo entre ellos existe una
discriminación: Los hermanos de doble conjunción llevan el doble de lo que llevan los de
simple conjunción. Los autores critican esta norma por que atenta contra la filiación única y
la igualdad y para los Domínguez deberían tratárseles en forma similar y solo por testamento
aceptar la diferenciación.
No se estimara que falta los hermanos, si ellos tienen descendientes por que pueden
ejercer el derecho de representación.
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Aquí no opera la representación, solo opera en los descendientes del difunto y en los
descendientes de los hermanos del difunto.
En clases se piensa que sí podría un colateral afín pretender la sucesión del difunto
asilándose en esta norma.
Generalidades.
1. Determina la legislación aplicable, rigiendo la ley del lugar del último domicilio del
causante.
La ley que rige la sucesión es la ley del lugar donde se abre la sucesión y se abre en
la ley del último domicilio del causante.
Excepciones:
1. Caso del muerto presunto, se rige por la ley del último domicilio.
2. Si el causante dejo bienes en Chile hay que obtener posesión efectiva respecto de
ellos. El Estado recibe impuesto por estas asignaciones.
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Derecho Civil IV
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El principio es que la sucesión mixta es aquella en que una parte esta regulada por el
testamento, y en otra parte por la ley.
Por ej. En el testamento se instituyen solo legados. ¿ Quienes son los herederos?
Por ej. Dejo la ½ de mis bienes a mi hijo Pedro, y resulta que tienes 2 hijos. Pedro y
Pablo. Pedro llevaría un 75 % y Pablo solo un 25%. sin embargo esto lo soluciona el inc. 2º
del 996. Es decir, Pedro debería imputar la parte recibida por testamento a la parte que le
corresponda ab intestato.
Pero esto no es así, el código estableció reglas para la sucesión mixta y cuando se
produce está situación que en un mismo patrimonio se sucede por testamento y ab
intestato, se aplican primero las disposiciones testamentarias y después en lo que no
provenga del testamento se rige por las reglas de la sucesión intestada. En la sucesión mixta
prevalecerá la voluntad expresa del testador y en lo no expresado tenemos las otras reglas
del inc. 2.
Ahora, cuando hay asignatarios que suceden por testamento y también por ab
intestato ¿Que sucede? Entonces imputarán a la porción que le corresponda ab intestato lo
que le corresponda por testamento. Entonces en el ejemplo, hay que imputar lo que por
testamento se le dejo a lo que es ab intestato. Así quedan 50 % y 50%. Si lo que se le dejo
por testamento es más, se queda con el exceso.
Este mecanismo del 996 inc. 2 en el fondo está aplicando la voluntad presunta del
testador, es decir, suponiendo que esa es la intención del causante por lo tanto si la voluntad
del causante resulta expresada y esta es diferente a las reglas antes dicha, prevalece la
voluntad expresa del testador en lo que en derecho corresponda
Ahora bien relacionando el 1184 que dice que concurriendo legitimarios, la herencia
se dividirá en cuatro partes y el 1191 que si habiendo legitimarios y no dispuso de sus
cuartas de libre disposición o de mejoras estas acrecerán a la cuota que le corresponde a
cada legitimario pasando a ser las legitimas efectivas, pero solo en el caso de haber
legitimarios, pero cuando concurran legitimarios con quienes no lo sean por sobre las
normas del artículo 1191 prevalecerán las reglas de la sucesión intestada (996 sucesión
mixta)
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Derecho Civil IV
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Existe un caso cuando los ascendientes no son legitimarios y esto es cuando ocurre el
caso del inc. segundo del 1182. Así serían herederos pero no legitimarios.
La voluntad del difunto primará en la medida que un derecho corresponda, por que no
se debe olvidar que existen los asignatarios forzosos.
LA SUCESIÓN TESTADA
Concepto:
“Es aquella que tiene lugar cuando la persona del causante dispone de sus
bienes por medio de un acto solemne denominado testamento.”
Definición de Testamento:
Esta en el título III, del libro III que habla del testamento, título IV que se refiere a las
asignaciones testamentarias, título V referido a las asignaciones forzosas, y el título VI que
habla acerca de la revocación y reforma del testamento. Todas esta disposiciones
pertenecen al campo de la sucesión testada.
Etimología:
1. Es un actos unilateral.
2. Es solemne.
4. Es mortis causa.
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1. ES UN ACTO UNILATERAL.
Ello por que dentro de la clasificación de los actos jurídicos, es un acto unilateral, esto
es, para que sea perfecto y nacer a la vida del derecho sólo requiere la voluntad de una sola
parte.
Mas aún, el artículo 1438 dice “que cada parte puede ser una o muchas personas.”
Sin embargo, aquí la única parte que concurre con su voluntad para perfeccionarlo es una
sola persona.
2. ES SOLEMNE.
El testamento siempre será un acto solemne, jamás dejará de ser solemne y consiste
en que se forma una prueba preconstituida de la voluntad del testador. Se dice que el
legislador marcó tanto las solemnidades por dos razones:
a. Por que el hecho de tener que cumplirlos implica la demora en la ejecución del
acto lo que permite reflexionar sobre las disposiciones que se están haciendo.
La ley hable de “más o menos solemne” ello no significa que sea medianamente
solemne, sino que no todos los testamentos tienen las mismas solemnidades, así existe una
clasificación del testamento con atención a las solemnidades que se requieren para
otorgarlos.
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Derecho Civil IV
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No solo es un acto de una sola persona, sino que además la facultad de testar es
indelegable, artículo 1004, no cabe ni la representación legal ni convencional.
El legislador ha bajado la capacidad para testar, así el menor púber tiene aptitud
para testar (mujer mayor de 12 años y hombre mayor de 14 años); y ello por que no puede
ser representado en el otorgamiento del testamento. 1004
4. ES MORTIS CAUSA.
La muerte del causante es la condictio iuvis para que el testamento cumpla sus pleno
efectos. Mientras no muera es solo un proyecto (Mesa Barros). Así los herederos o
asignatarios no tendrán derecho alguno mientras no muera el causante.
En otras palabras produce sus plenos efectos con la muerte del causante, es acto
mortis causa por antonomasia; sin embargo, puede producir algunos efectos durante la vida
del causante, por ejemplo, el reconocimiento de un hijo que se haya efectuado por
testamento abierto. Las donaciones revocables y los legados que haya efectuado el causante
en vida de los beneficiarios, generan un derecho de usufructo sobre los bienes que se hayan
entregado.
5. ES ESCENCIALMENTE REVOCABLE.
Ello como consecuencia de que es un acto mortis causa, esta revocabilidad tiene
efecto mientras viva el causante y solo se refiere a las disposiciones testamentarias y no
para las declaraciones, por ejemplo, declaración de hijo natural. Esta facultad de revocar el
testamento es de orden público de manera que no puede establecerse ninguna limitación
que entorpezca esta facultad. Artículo 1001.
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La ley incluso exige que este requisito ni siquiera que sea limitado por el testador
(1001) “todas las disposiciones testamentarias son esencialmente revocables, sin embargo,
de que el testador exprese en el testamento la determinación de no revocarlas. Las
cláusulas derogatorias de sus disposiciones futuras se tendrán por no escritas, aunque se
confirmen con juramento.”
1. Requisitos internos. “Son aquellos que miran a los requisitos subjetivos del
sujeto y a la validez que son objetivos.” Los requisitos internos son:
1.1 Capacidad para testar o testamentación activa. “Aptitud legal para otorgar
validamente un testamento.” Domínguez y Domínguez.
2. Requisitos externos. Estas son las solemnidades propias del testamento, por lo
que hay que distinguir:
a. Error.
b. Fuerza.
c. Dolo.
a. LA FUERZA.
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La ley señala un precepto que se presta para discusiones. Es el artículo 1007 “El
testamento en que de cualquier modo haya intervenido la fuerza, es
nulo en todas sus partes.” Y su redacción da lugar para varias
interpretaciones.
“de cualquier modo” sea que provenga del que se beneficia con
las asignaciones como también un extraño, si reúne los requisitos y consideran
que la sanción es la nulidad relativa y se basan en la historia fidedigna de la ley.
En los proyectos Andrés Bello tuvo la idea que era nula sólo la cláusula obtenida
con fuerza, pero luego evolucionó y opto en que el testamento en que se ejercía
la fuerza producía la nulidad en todo el testamento, es decir, su duda fue que si
afectaba todo el testamento o una parte de el, primó en que quiso variar la regla
de la sanción para la fuerza.
Conforme al 1456 y 1457, para que la fuerza vicie el consentimiento se requiere que
cumpla con tres requisitos.
b.EL ERROR.
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c. EL DOLO.
Así, señala que cuando el dolo es determinante, vicia la voluntad del testador y es
nulo relativamente.
Unos estima que lo es la disposición. Por que el artículo 968 Nº 4, sanciona con una
causal de indignidad al que con dolo obtuvo alguna disposición testamentario del difunto.
Para Domínguez y Domínguez. Cualquiera que sea el autor del dolo, este viciara la
voluntad y para ellos el testamento sería nulo.
Para Somarriva y Pablo Rodríguez, la única sanción del dolo es que produce la nulidad
parcial, es decir, trae la nulidad de la disposición, pues vicia el consentimiento.
1. Principal o determinante.
Regla general:
Artículo 1446: “Toda persona es capaz, salvo aquellos que la ley declara
incapaces.”
El artículo 1005 repite la regla en su inciso final después de hacer una enumeración
de quienes no pueden testar: “ las personas no comprendidas en esta enumeración
son hábiles para testar.”
1. El impúber.
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1.El impúber.
Se colige que el menor púber tiene aptitud para otorgar testamento, lo que dice
relación con el carácter personalísimo del testamento, no cabe la representación. Artículo
1004.
Por esto el legislador ha tenido que disminuir sus exigencias respecto de la capacidad
y reconocerla desde que el menor llegue a la pubertad.
“Actualmente” indica que la falta de razón debe ser referida al momento que se
otorgue el testamento.
Reglas:
b. El atestado del notario, señala que estaba el testador en su sano juicio ¿produce
plena prueba en esa parte?.
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Se refiere:
a. Al mudo analfabeto.
Este es una persona normal, pero la ley quiere que pueda expresar claramente su
voluntad, no importando que pueda darce a entender por gestos.
Respecto a la L.E.R. el artículo 18 señala que las formalidades de forma se rigen por
la ley de la apertura y respecto a los requisitos internos rige la ley del tiempo del
otorgamiento. Para unos estas deberán regirse por la ley vigente al tiempo de la apertura;
en cambio para otros; como José Clemente Fabres debe ser capaz al otorgarlo y ser capaz al
momento de abrirse la sucesión.
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Definición:
Definición:
ii. Juez de letras del territorio jurisdiccional del lugar del otorgamiento.
Esta diferenciación es importante por que este último tipo de testamento, es decir, el
que se otorga ante funcionario competente y tres testigos, tiene valor de instrumento
publico para fines probatorios; en cambio, el otorgado ante cinco testigos y sin presencia de
funcionario competente, al no participar éste, no tiene fe pública y requiere de la publicación
para demostrar su autenticidad y fe publica.
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Definición:
Definición:
Están tratadas en el párrafo 4, título III, libro III, artículo 1030 a 1055 del Código Civil.
Definición:
“Es aquel que se otorga por una persona en caso de peligro inminente,
ante tres testigos y haciendo a viva voz sus declaraciones.”
Requisitos:
2. Tres testigos.
b. Cuando caducan.
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Verbal.
Abierto
Cerrado.
Verbal.
Abierto.
Cerrado.
TESTAMENTO SOLEMNE.
La regla general es que son hábiles como testigos todos aquellos a quienes la ley no
declara inhábiles.
El artículo 1012 señala quienes son inhábiles como testigos (el Nº 9 se refiere al
personal q trabaja en la notaría en la cual se otorgo el testamento)
La ley exige, para ser testigo, aptitudes naturales para expresar después lo que pudo
ver u oír y darlo a conocer después.
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2. A lo menos uno de los testigos debe saber leer y escribir cuando concurran 3
testigos y 2 cuando concurrieran 5.
No obstante que solo uno de los testigos sea inhábil, concurriendo las circunstancias
siguientes, este hecho no invalidara el testamento: (artículo 1013)
Aplicación general.
Definición:
En principio toda persona es libre para elegir la forma de testar, es decir, si en forma
abierta o cerrada.
A.2 Ante cinco testigos. Este no tiene fuerza de instrumento público, aun cuando
se cumpla con la solemnidad de la publicación.
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Funcionarios competentes.
1. La escrituración.
a. Ruperto Bahamondes:
b. Alessandri – Somarriva:
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5. Las menciones: están en los artículos 1016 Código Civil y 414 del Código
orgánico de tribunales que se refiere al lugar y hora del testamento.
b. Para otros, basta señalar la comuna o lugar en que se otorgó, por ejemplo, Llay –
Llay.
Si se omiten las menciones del artículo 1016, la sanción es la del artículo 1026; es
decir, no tendrá valor alguno. Sin embargo, esta regla es tan drástica, que aquí recibe cierta
atenuación, ósea, pueden omitirse algunas disposiciones y no será por eso nula el
testamento (artículo 1026 inc. 2º)
Que no halla duda acerca de la identidad personal del testador, escribano o testigos.
No importa que se omitan una o mas menciones del artículo 1016.
a. Para algunos “expresando la causa” significa que hay que colocar el motivo por
que no puede o no sabe firmar.
b. Para otros significa que basta colocar que “no sabe o no puede firmar”.
Respecto de los testigos, si no sabe o no puede firmar, otro de los testigos firmará por
él y a ruego suyo, expresándolo así.
No puede firmar un testigo ajeno a ruego; firma otro testigo dos veces, una personal
y otra a ruego.
La jurisprudencia ha dicho:
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4. Esta doble lectura debe hacerla el escribano o funcionario la 1ª y por uno de los
testigos elegidos por el testador la 2ª. Si se altera el orden es nulo
absolutamente.
La ley no es clara al respecto, pero por el artículo 1017 se colige que se puede
otorgar en hojas sueltas (2 primeros incisos). Ello por que habla de “podrá haberse escrito
previamente” y “sea que lo tenga escroto”.
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3. Otorgado ante oficial de registro civil, derogado por ley 19477 del año
1996.
El artículo 420 del código orgánico de tribunales dice “Una vez protocolizados
valdrán como instrumentos públicos, Nº 2 los testamentos solemnes abiertos que se
otorgan en hojas sueltas, siempre que su protocolización se haya ejecutado dentro del
primer día hábil siguiente a su otorgamiento”.
Este artículo solo se aplica ante notario y juez competente, pues ante 5 testigos la
publicación se realiza después de la apertura y luego esta viene aquella.
En esta última parte el instrumento no tiene valor de plena prueba sino que es una
presunción de veracidad.
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TESTAMENTO CERRADO
Definición:
El código no lo define bien en el artículo 1008, inc. Final, parte final, sino que la
definición se hace concordando las distintas disposiciones (1008, 1023)
Normalmente será a viva voz por que los mudos pueden otorgar este tipo de
testamento. El artículo 1024 señala que cuando el testador no pudiere entender o ser
entendido de viva voz, solo testamento cerrado.
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El sobre o cubierta externa debe cerrarse de tal modo que no se pueda extraer su
contenido sin romper el sobre o cubierta externa (si se puede extraer su contenido sin
romper la cubierta, el testamento es nulo, así lo ha dicho la jurisprudencia.)
Se diferencia 3 situaciones:
b. Está escrito por otra persona y firmado por el testador. Es también valida
y calza en el artículo 1023.
Para Claro Solar las tres situaciones son validas, por que son
alternativas, es decir, o escrito o manuscrito y el la firma en el exterior,
por lo tanto, no es necesario una firma también en la memoria
testamentaria.
4º Carátula.
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También es bueno mencionar la unidad del acto, ya que ello asegura el cumplimiento
de las solemnidades, no es una exigencia.
Si se omiten una o más de las menciones del artículo 1023, conforme al artículo 1026,
señala que por eso no es nulo el testamento siempre que no halla duda acerca de la persona
del testador, escribano y testigos.
Respecto al escribano, en este caso no basta su sola firma, sino que también se
requiere el signo. Si falta la nulidad absoluta (analógicamente se aplica el artículo 1018, es
decir, cuando el causante no sabe o no puede firmar). Pero nadie puede firmar a ruego del
testador.
El mudo.
El testamento cerrado puede quedar en una oficina, casa del testador, en la notaría,
etc. la ley nada dice.
El artículo 1023 que se refiere a las solemnidades del testamento cerrado, en el inc.
Penúltimo, cuando habla de la firma, no reglamenta el caso en que el testador no firmara
“por que no pudiese o no supiere firmar”.
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No obstante la doctrina acepta que se apliquen analógicamente las normas sobre las
firmas respecto del testador y testigos en el testamento abierto, de modo que se cumple con
lo dispuesto en el artículo 1018 del Código Civil, en la carátula, expresando la causa.
La doctrina dice que no sería nulo el testamento, pero los tramites deberían repetirse.
Un fallo habla de lugar como un sitio preciso, es decir por ejemplo la casa,
oficina, establecimiento, distinto del oficio del notario en que haya podido efectuarse.
Por lo tanto, la sanción no sería la nulidad del testamento, sino que solo existiría la
sanción al notario por incumplimiento de sus deberes; el testamento sólo tendría valor como
instrumento privado.
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La jurisprudencia es vacilante.
¿La nulidad del nombramiento del notario, traería la nulidad del testamento?
En otro fallo en cambio, dijo que no repercutía en la validez del testamento, este es
más acertado por que aplica la doctrina del error común, error comunis facie ius.
No puede ser abierto en un acto extrajudicial. La ley quiere que no queden dudas
acerca del hecho de que es el testamento verdaderamente se contenía en el sobre o
cubierta y por ello exige un tramite llamado apertura.
b. Se cita al escribano y testigos para que reconozcan sus firmas y la del testador,
declarando además “si en su concepto está cerrado, sellado o marcado como en
el acto de la entrega”.
1.2.2.1 Si falta uno de los testigos, se pedirá que se abonen las firmas de los
ausentes. Si no está el escribano o funcionario, el juez eligirá a otro escribano para realiza
que tenga domicilio en Chile, se puede otorgar de acuerdo a las leyes Chilenas.
Para algunos se aplica el principio de Lex Locus Regis Legis Actum y deberá valer.
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1. Escrito.
2. Que se haga constar que se ha cumplido con las solemnidades que se exigen, y
REQUISITOS
1. Que el testamento debe ser Chileno o extranjero que tenga domicilio en Chile.
ASIGNACIONES TESTAMENTARIAS
Los asignatarios pueden a ser universales que a su vez pueden ser: herederos
universales; herederos de cuota y herederos de remanente.
Además los asignatarios pueden ser a título singular y que pueden ser de especie o
cuerpo cierto o de genero.
Los asignatarios deben reunir los siguientes requisitos subjetivos para suceder:
a. Capacidad,
b. Dignidad, y
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En general los autores tratan esta materia en las asignaciones, nosotros la trataremos
aquí.
CIERTA significa que exista; una persona es cierta cuando se sabe que existe.
Quien mejor trata este punto es Meza Barros (párrafos 271 al 289).
LA CERTIDUMBRE.
Nos referimos a esto cuando tratamos la incapacidad, 962 y 963, y los derechos del
que esta por nacer, 74 y 77, también nos referimos cuando la asignación se hace a un
gremio, cofradía u otros que requieren personalidad jurídica. Pero existen excepciones, a
saber:
Artículo 962, persona que no existe, pero se espera que exista dentro de los 10 años
siguientes a la apertura.
Consiste en que se sepa quien es, para eso debe estar individualizada la persona del
asignatario.
2. Pero se admite que se haga también por indicaciones claras del testamento.
Pablo Rodríguez gres dice que es una nulidad radical, pues la declara la ley.
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Por ejemplo, la testadora le deja a los dos hijos que su marido tuvo en el primer
matrimonio un fundo y los denomina Juan y Pedro, pero ellos se llaman Fernando y Carlos,
esa asignación vale por que ellos eran los únicos hijos y el marido tenía solo un matrimonio
anterior.
Análisis.
Esta asignación se debería de tener por no escrita, de acuerdo al 1056, pero por su
fin altruista el legislador lo consagra como excepción y suple la indeterminación del
testamento dando él reglas para determinar que persona se considerará asignatario en este
caso. Inc 3º
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Derecho Civil IV
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Aquí hay una determinación incompleta de los parientes, que sería ineficaz según el
artículo 1065 (asignación indeterminada hecha a 2 o más personas)
Por ejemplo: si en la sucesión del causante, él tenía tres hijos y uno de ellos murió
antes que el causante, él no puede suceder a su padre por que es incapaz (no existe
tampoco al tiempo de la apertura), pero si este hijo pre muerto dejó descendencia, estos, por
esta ficción legal pasan a ocupar el lugar y a tener el mismo grado de parentesco y los
mismos derechos hereditarios de su padre fallecido.
REGLAS GENERALES
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Todas estas son normas supletorias de la voluntad del causante y por lo mismo prima
la voluntad del testador claramente manifestada mientras no se oponga a los requisitos o
prohibiciones legales.
EL OBJETO DE LA ASIGNACION
El testamento es un acto jurídico y como tal tiene los requisitos básicos de este; es
decir: Voluntad, objeto y causa. También la asignación desde un punto de vista objetivo
debe cumplir con ciertos requisitos:
Objeto es la cosa sobre la cual recae la asignación y puede ser todo aquello que se
encuentra en el comercio humano. 575. Corporales e incorporales, pudiendo ser una
universalidad jurídica o también una cosa determinada o especie o cuerpo cierto o una
cantidad indeterminada de genero indeterminado.
Así como en los actos jurídicos el objeto debe estar determinado, toda asignación sea
a título universal, sea de especie determinada, debe estar precisada en su objeto por
indicaciones del testamento, es decir, el testamento debe contener los datos o indicaciones
que permitan precisar cual es el objeto asignado; es decir, si es un cuerpo cierto, si es una
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Derecho Civil IV
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Excepción:
LOS ASIGNATARIOS.
Asignación: Es aquella parte del patrimonio o de los bienes de una persona difunta
que el testamento o la ley asigna a estas personas llamadas asignatarios.
De genero.
a. Puros y simples.
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Derecho Civil IV
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a. Forzosas.
b. Voluntarias.
Esta norma, 1097, en la parte que dice que “es indiferente el nombre que el
testamento le dé al asignatario” es para aclarar que lo importante es la naturaleza de la
asignación, el artículo 1104 insiste en lo mismo, esto es así por que en la legislación
Española era importante la calificación que le diera el testador al asignatario, de él dependía
la calidad del asignatario.
Clasificación.
Se pueden clasificar en tres grupos, pese a que el último es parte de los otros dos.
1. Herederos universales;
2. Herederos de cuotas y
3. Herederos de remanente.
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Por lo tanto, hay que atender al llamamiento. Si dice “dejo todos mis bienes a
Pedro, Juan y Diego, como no se designa cuota son herederos universales. Ahora,
si dice “dejo 1/3 de mis bienes a Pedro; 1/3 a Juan y 1/3 a Diego; son herederos
de cuota.
Observaciones importantes.
b. Ser heredero universal no significa ser el único heredero, pueden haber varios
herederos universales. El artículo 1098 da un ejemplo en que son varios los
herederos universales.
c. Ser heredero universal no significa llevar más que el heredero de cuota a quien
el testador le dejo el 98 % de sus bienes. O dejo todos mis bienes a las
siguientes personas.
Importancia.
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Derecho Civil IV
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Por ejemplo son herederos A, B, y C, y a cada uno le dejó 1/3; pero en otra cláusula el
testador instituye heredero universal a D. Quien recibe ¼.
As
no o más especies o cuerpos ciertos como tal caballo, tal casa (951 inc.3º) o
en una o más especies indeterminadas de cierto genero como un caballo, 3
vacas. Artículo 951 inc. 3º
1. Los herederos son los continuadores de la personalidad jurídica del difunto, así
fluye del artículo 951, “se sucede al difunto en todos sus bienes, derechos y
obligaciones transmisibles”; y el 1097 lo precisa más al decir “representa a la
persona del testador”. El causante proyecta su personalidad a través de sus
herederos. (Esta es una ficción del legislador para no interrumpir la relación
jurídica) Sin embargo, existen derechos que son personalísimos y que no pueden
transmitirse, por ej. El derecho de uso y habitación, el derecho al nombre, etc.
También existen obligaciones que no pueden transmitirse, ello ocurre cuando
dependen de una aptitud personal del deudor.
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Derecho Civil IV
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c. Cuando al tiempo de abrirse la sucesión no haya habido bastante para pagar las
deudas hereditarias.
En cambio el legatario solo tiene una clase de posesión, la posesión real del
artículo 70.
5. El heredero es titular del derecho real de herencia que se define como el que tiene
el verdadero heredero que no esta en posesión de la herencia en contra del
heredero putativo que esta en actual posesión de ella para que sea obligado a
restituir (debería decir “Al que probare su derecho a la herencia”) y por lo mismo
tiene una acción especial llamada acción de petición de herencia y que se ejerce
directamente sobre la cosa (la universalidad de la herencia). Esta acción lo tratan
los artículos 1265 al 1269.
El legatario carece de esta acción. Y para determinar que acciones tienen los
legatarios hay que distinguir nuevamente en :
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Derecho Civil IV
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la especie misma se adquiere por la tradición que de ella hagan los herederos al
legatario.
8. El heredero puede suceder por derecho personal, como a través del llamado
derecho de representación, artículo 984.
6. La mayoría de los autores, dicen que los legados solo tienen cabida en la
sucesión testada.
Sin embargo Pablo Rodríguez cree que existe un caso de un legado en la sucesión
intestada, lo que ocurriría en el caso del artículo 1767 Nº 1, es decir, en el caso de los
alimentos forzosos que se deben por ley a ciertas personas. El mismo autor ve en este caso
una especie de legado que tendría lugar, incluso, en la sucesión intestada.
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Derecho Civil IV
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b. Legado de genero:
2. Los frutos que produce la especie o cuerpo cierto legada después de la apertura
pertenecerán al legatario de dicha especie o cuerpo cierto, en virtud del modo
de adquirir accesión, por que el dueño de la cosa se hace dueño de lo que ella
produce y el legatario de especie adquiere el dominio desde la muerte del
causante.
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El legatario de genero no es dueño sino del crédito y por lo tanto solo tiene
acción para cobrara el crédito al asignatario a quien el testador le impuso este
pago, y si no se lo impuso a nadie en particular, a los herederos del causante a
prorrata de sus cuotas. (1354)
El artículo 1105 indica que cosas no pueden ser legadas, por lo tanto no pueden serlo:
4. Cosas incomerciables.
Todo lo que no este en esta enumeración puede ser susceptibles u objeto de legados.
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¿Cómo se cumplen estos legados? De la forma que señala el 1106, salvo que el
propietario de la cosa ajena rehusare venderla o pidiere una un precio excesivo. Y en este
caso se le entregará al legatario el justo precio.
Es el caso en que se legara una cosa social como propia y acá se sigue la siguiente
regla:
Para determinar la suerte de este legado, hay que esperar las resultas de la partición,
de la liquidación de la sociedad conyugal: si en ella el bien legado se adjudica a los
herederos del cónyuge testador se debe al legatario la cosa legada. Si el bien se adjudica al
cónyuge sobreviviente, el legado se cumple por equivalencia, o sea, el legatario tiene
derecho a exigir que se le entregue el valor del bien legado.
LOS LEGADOS
3. Legado de cosa fungible. “aquellas que se consumen por el mero uso y que tienen
el mismo poder liberatorio”. Para que valga debe determinarse la cantidad de ella,
sino no vale.
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Derecho Civil IV
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10. Legado de una casa con sus inmuebles, comprenderán el ajuar no los bienes del
inc. 2 del 574.
11. Legado de carruaje. Incluyen los arneses y bestias (todos los accesorios de los
cuales se servía)
12. Legado de rebaño (ató grande de ganado, especialmente el lanar) esta es una
universalidad de hecho, se entienden incluidos los animales existentes a la fecha
de la muerte del testador.
13. Legado de distintas cuotas. Se forma una indivisión entre los comuneros.
17. Legado de condonación. Son condonados hasta la fecha del testamento nada más.
Se clasifican en:
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Derecho Civil IV
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Puras y simples
Sujetas a modalidad.
ASIGNACIONES TESTAMENTARIAS
CLASES
ASIGNACIONES CONDICIONALES.
1. Las normas del Libro III, título IV, párrafo II artículos 1070 a 1079.
En este primer grupo de normas podemos anticipar que no están todas las normas
sobre asignaciones condicionales, por que el artículo 1070 dispone que supletoriamente en
lo no previsto en este título IV párrafo II, las asignaciones condicionales se sujetarán a las
normas del título “de las obligaciones condicionales”
2. Supletoriamente rigen las normas del título IV del libro IV, artículos 1473 al 1493.
3. También existe una aplicación supletoriamente que son las reglas de la propiedad
fiduciaria. 1079. Libro II título VIII.
La regla general es que las asignaciones testamentarias sean puras y simples, las
modalidades son elementos accidentales, es decir, por regla general no se subentienden,
sino que deben expresarse y en el testamento necesitan que la voluntad del testamento las
consigne.
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En la sucesión por causa de muerte el hecho debe ser futuro ¿pero futuro a que
momento? Este es un primer problema.
“Dejo mi casa a mi sobrino J si se casa con L, pero el sobrino ya estaba casado desde
antes con L.”
En este caso no estamos propiamente frente a una condición, por eso el legislador da
las siguientes reglas:
Por lo tanto si se le impone al asignatario un hecho como para tiempo futuro hay que
distinguir:
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El Código Civil analiza condiciones que dice que no son eficaces, estas son:
No obstante que Meza Barros dice que es una condición ineficaz, nosotros diremos
que es semi ineficaz, pues esta causal no se extiende a la demanda de nulidad por algún
defecto de forma.
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Existen situaciones en que podría dudarse y por eso el legislador las acepto
expresamente:
El artículo 962 señalaba que si la asignación es bajo condición suspensiva debe existir
también al tiempo de cumplirse la condición.
1. Condición suspensiva.
¿Cómo se le entrega?
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c. Los deterioros fortuitos deberá soportarlos y si se producen por culpa del deudor,
tendrá derecho a que se le entregue la cosa más indemnizaciones de perjuicios.
1486.
ASIGNACIONES A DÍA
Observaciones:
Clasificaciones:
Otras clasificaciones:
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a.1 Día cierto y determinado, dejo mi fundo a Pedro desde el primer día del año
siguiente a mi muerte.(plazo) salvo que se deje la condición de que el asignatario
exista ese día, pues pasa a ser condición.
a.2 Día cierto e indeterminado, dejo mi fundo a Juan hasta que se muera y
muerto Juan , pase a Pedro. Para Pedro es una asignación desde día cierto e
indeterminado, por que Juan morirá pero no se sabe cuando. requiere que Pedro
exista ese día (condición); es a plazo cuando la asignación es a favor de un
establecimiento permanente.
a.3 Día incierto pero determinado, dejo mi fundo a Pedro desde que cumpla 21
años. Es condición
a.4 Día incierto e indeterminado, dejo mi fundo a Pedro desde que se case.
b. Asignaciones HASTA:
b.1 Día cierto y determinado, dejo el fundo a Pedro hasta que se cumplan 5 años
de mi muerte.
b.2 Día cierto pero indeterminado, dejo el fundo a Pedro hasta que se muera.
Estas dos constituyen un usufructo a favor del asignatario.
b.3 Día incierto y determinado, dejo el fundo a Pedro hasta que cumpla 21 años.
Constituye usufructo y se termina con la muerte del asignatario, pero si el día está
unido a la existencia de otra persona que el asignatario constituye usufructo hasta
la fecha en que viviendo la otra persona, llegara para ella el día.
b.4 Día incierto e indeterminado; dejo el fundo a Pedro hasta que se case.
Análisis.
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testador impone expresamente la condición de existencia del asignatario ese día. Por
ejemplo: el asignatario existe en tal día, aquí se transforma en un asignatario condicional.
Refiriéndose a esta asignación Fernando Rozas destaca que esto constituye una
asignación a plazo.
Aquí el día desde es cierto, no hay duda, pero no se sabe cuando, ¿dónde está la
condición si el día es cierto? Por el artículo 1085, es decir, la asignación desde día cierto e
indeterminado envuelve una condición que el asignatario existe el día cierto e
indeterminado. Bello colocaba el ejemplo: goce Juan de mi hacienda hasta su muerte y
después pase la hacienda a Pedro; la condición es que Pedro exista cuando Juan muera, por
eso es condicional.
Ejemplo: que la asignación sea desde tal día (muerte de Juan) a la Universidad de
Chile, en este caso, la asignación es desde día cierto e indeterminado, se supone que el
establecimiento sobrevive dejando de ser condición y se transforma en una asignación a
plazo, por lo tanto desde la muerte y desde ahí puede enajenarla, lo único que se suspende
es el goce.
ASIGNACIONES HASTA
Según el inc.I del artículo 1088 la asignación hasta día incierto pero determinado,
unido a la existencia del asignatario constituye usufructo.
Pero según su inc. II el día esta unido a la existencia de otra persona que el
asignatario (hasta que Juan cumpla 26 años) si la otra persona muere antes de los 26 se
entenderá concedido el usufructo hasta la fecha en que viviendo la otra persona, legaría el
día para ella.
Esto explica la regla que las asignaciones desde son todas condiciones menos las de
día cierto y determinado, y las de día cierto e indeterminado hechas a un establecimiento
permanente.
Las asignaciones modales están en el párrafo IV, Título IV artículo 1089 a 1096.
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Concepto.
Se parecen mucho, hay veces que es fácil confundirlas, pero existe una gran
diferencia, “el modo no suspende la adquisición del derecho”, es decir, le dejan 50
pesos para construir la escuela, se adquiere la asignación se construya o no la escuela; en
cambio la condición suspensiva suspende la adquisición del derecho. Los autores dicen que
se pueden distinguir de la siguiente forma: la asignación bajo condición suspensiva dice “si”;
en cambio la asignación modal no tiene esta expresión.
1 El testador
2 El asignatario modal
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Derecho Civil IV
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Pueden demandarla:
1 Los herederos del causante, ellos son los continuadores de su persona y ellos se
beneficiaron por que al quedar sin efecto la asignación modal eso pasa a la
herencia.
Otra diferencia entre asignaciones modales y las condiciones, es que estas últimas no
admiten un cumplimiento por equivalencia, así fluye del artículo 1484 “literalmente en la
forma convenida”; en cambio la asignación modal admite un cumplimiento por equivalencia
artículo 1093 inc. II, si el modo, sin hecho o culpa del asignatario es solamente imposible en
la forma especial prescrita por el testador podrá cumplirse en otra análoga que no altera la
substancia de la disposición y que en este concepto sea aprobado por el juez con citación de
los interesados, incluso el mismo legislador cuando el testamento no determina el modo en
el tiempo y forma de cumplir, el juez podrá determinarlo. Por ejemplo dejo un fundo “tal” a
Pedro, pero deberá construir una escuela para los niños del sector, pero no dice cuando, ni
que escuela, este artículo no determina el tiempo ni forma. Artículo 1094.
En este caso podrá cumplirse en una forma análoga que no altere la substancia de la
disposición y que en este concepto sea aprobada por el juez con citación de los interesados.
El inc. III del artículo 1093, establece que si se le deja el campo “tal” a Pedro, pero
estará obligado a financiar los estudios a Fernando y Fernando después de hecha la
asignación muere, como va a cumplir si esta muerto, ¿pierde o no la asignación?. NO, esta
subsistirá sin el gravamen.
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Ambos derechos tienen lugar en la sucesión testada, por lo tanto existen 4 derechos
en la sucesión por causa de muerte.
3 EL DERECHO DE ACRECER
“Es aquel que tiene lugar cuando 2 o más asignatarios son llamados a
suceder en una misma cosa sin designación de cuota, sin haberse nombrado
substituto y sin haberse prohibido el acrecimiento, la parte del asignatario
que falta aumenta a los de los otros asignatarios llamados sin designación
de cuota.”
No esta definido este derecho por el legislador, pero si se señala sus requisitos.
Requisitos:
4 Que no se haya nombrado substituto para el caso que falte uno de ellos.
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Análisis.
La conjunción que debe haber para que opere el derecho de acrecer puede ser la real
o la mixta, pues en esos casos se produce el llamamiento sobre la misma cosa, sea en una
misma disposición testamentario o en una distinta.
- ...sin designación de cuota y sobre la misma cosa. Puede que la cosa sea
en si misma una cuota (dejo 1/3 de mis bienes a A, B y C.) pero la participación
de cada uno en esa cosa no esta designada en cuotas; por lo tanto igualmente se
cumple el requisito.
4 Que uno de los asignatarios falte; las que puede ser por incapacidad,
indignidad declarada o repudio a la asignación. Y además cuando el asignatario
conjunto fallece antes que el testador o también siendo asignatario condicional
(suspensivo) y fallare está, es decir, no llega a cumplirse.
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Cumplidos los requisitos la parte del asignatario que falta se suma , es decir, aumenta
la de los otros consignatarios llamados a la misma cosa sin designación de cuota. ( acrecer
es igual que aumentar)
El derecho de herencia puede transferirse por tradición, la cual se llama cesión del
derecho real de herencia; ¿que pasa si se cede el derecho de herencia y después se
produce el acrecimiento? ¿esa posesión será del cedente o del cesionario? 1910 inc. 3
Al ceder la cuota hereditaria se entenderá ceder también las cuotas hereditarias que
sobrevengan a ella por acrecimiento a menos que se haya estipulado otra cosa. La ley
también entiende que hay una especie de llamamiento sin designación de cuota cuando se
asigna un objeto a dos o más personas por partes iguales, ello no significa que les esta
fijando una cuota; por lo tanto igualmente derecho a acrecer. Artículo 1148.
¿Si se deja una asignación a dos personas por mitades, habrá derecho a
acrecer?
En cambio hay otro fallo que dice que aquí hay designación de cuota y por lo tanto no
hay acrecimiento.
Este artículo se aplica cuando concurren solo legitimarios, porque si no, se aplican
sólo las reglas de la sucesión mixta.
4. EL DERECHO DE SUBSTITUCIÓN.
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Derecho Civil IV
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Clases de sustitución
Del concepto fluye que según el motivo que produce la substitución, ya sea el faltar o
también cumplirse una condición existen 2 clases de substitución.
Por lo tanto, se nombrara a un asignatario para que ocupe el lugar de otro en el caso
que falte.
Se rige por las normas de la propiedad fiduciaria. Por ej. Dejo el fundo “Las Cruces” a
“A”, pero si no consigue recibirse de abogado dentro de los 4 años siguientes a mi muerte,
se extinguirá su derecho y el fundo pasará en dominio absoluto a “B”.
Desde otro punto de vista la substitución puede ser: de primer, segundo y tercer
grado. Artículo 1158. Por ej. Dejo mi fundo a “A”, si falta este pasará a “B” y si falta “B”
pasará a “C”.
También puede ser: substitución de uno a muchos o de muchos a uno. Por ej.
Dejo el fundo a Pedro y i falta Pedro se la dejo a todos sus hijos; o también, dejo el fundo a
“A”, “B” y “C”, y si todos ellos faltan se la dejo a “Z”.
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Con todo los artículos 1153 y 1163 resuelven algún posible problema.
Concepto: 1167
A. Si hay legitimarios.
A.1. 2/4 partes son la mitad legitimaria que se distribuye entre los legitimarios de
acuerdo a las normas de la sucesión intestada.
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B. Si no hay legitimarios.
Por lo tanto cuando una persona hace el testamento lo primero será ver si tiene o no
legitimarios.
Antecedentes históricos.
Bello influido por el derecho anglosajón por el tiempo que trabajo en la embajada
Chilena en el Reino Unido era partidario de la libertad de testar, él decía “en el corazón de
los padres tiene el interés una protección más que eficaz que la protección de la ley”. No
obstante finalmente se acerco más a la legislación Española.
08 de noviembre de 1999.
Artículo 1167.
2. La porción conyugal.
3. Las legitimas.
Las asignaciones forzosas han experimentado un cambio con la ley 19585; bajo la
antigua ley que rige a las sucesiones que se abrieron hasta el 26 de octubre de 1999 eran
cuatro. Hoy esta suprimido el número 2 y paso el antiguo número 3 a ser número 2 y el
número 4 a ser número 3.
2. Las legitimas.
Análisis
Esta asignación se refiere a cierto tipo de alimentos. estos pueden ser voluntarios o
forzosos.
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Los alimentos voluntarios son aquellos que el testador se obliga a dar sin estar
obligados por ley, estos cuando se hacen en un testamento constituyen legados. Esta clase
de alimentos los regula el artículo 1134 como “legados de alimentos” estos se pagan con
cargo a la parte de libre disposición, artículo 1171. Es decir, las asignaciones forzosas son
legados que se pagarán con cargo a la parte que el difunto podía disponer libremente.
Los alimentos forzosos son aquellos que la ley obliga a dar a ciertas personas
para la mantención y subsistencia de otras.
3. El causante sin sentencia, voluntariamente daba alimentos a quien por ley se les
debía. Si estos se adeudaban constituirían también asignaciones forzosas.
4. Los alimentos que se deben a una persona que en vida no demando al causante y
este tampoco los pagaba voluntariamente cuando vivía. La doctrina casi
unánimemente niegan el carácter de asignación forzosa a esta situación.
No obstante existe una corriente muy minoritaria que estima que el alimentario
tendría una acción contra los herederos en representación del causante para que sean
condenados a pagarle la pensión que por ley le corresponden.
Serían alimentos futuros (después de la muerte del causante) sólo a este caso se
referiría el 1167 N° 1 según esta doctrina) por que los tres casos que coloca la doctrina
tradicional constituirían deuda hereditaria , es decir, deudas que el causante tenía en vida
las que según el artículo 959 N° 2 son bajas generales distintas a los alimentos forzosos
que en el mismo 959 están indicadas en el N° 4.
Estas asignaciones que se pagan por alimentos forzosos son una baja general de la
herencia por lo tanto se pagan antes de cumplirse el testamento o de aplicarse las normas
legales de la sucesión intestada , es decir, son bajas del acervo ilíquido (959 N° 4)
Por lo tanto nunca el testamento los va a perjudicar por lo mismo no necesitan acción
de reforma de testamento porque ella procede solo cuando el testamento perjudica a una
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asignación forzosa (la legítima) pero no respecto a los alimentos que se deban por ley a
ciertas personas porque se pagaran antes de cumplirse el testamento.
Por ej. Si un testador como tiene asignatarios forzosos no puede disponer libremente
de todos sus bienes (100 millones) y le debe alimentos al hijo menor, entonces le deja 90
millones por alimentos.
La ley admite esta asignación forzosa como tal en lo que no exceda a lo que, según la
circunstancia corresponde, en lo demás se considerará cuantiosa y el exceso se imputará a
la parte de libre disposición si alcanza, si no se pagará hasta donde alcance. Artículo 1171
inc. 2.
En cambio, según el 1362, los legatarios solo responden en subsidio a los herederos
y6 solo si al tiempo de abrirse la sucesión no existen bienes bastantes para pagar las deudas
hereditarias. Además en caso de responder, el legatario responde limitadamente hasta
concurrencia del provecho que le hubiere reportado el legado.
No todos los legatarios responden por igual, unos son sacrificados antes que otros.
Hay legados que son privilegiados (el artículo 1363 establece una prelación) los últimos que
entran a responder son los legados estrictamente alimenticios, primero se sacrifican todos
los otros.
Aún cuando estos legados estrictamente alimenticios responden solo al final, jamás
estarán obligados a devolver lo que ya hayan recibido (artículo 1170) por lo tanto solo
responderán por los alimentos futuros.
2. Las legitimas.
Concepto:
La expresión “cuota” revela que recae sobre una universalidad, los legitimarios
por lo tanto son asignatarios a título universal y por ende son herederos.
Legislación anterior.
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Derecho Civil IV
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2. Ascendientes legítimos.
Legislación actual
3. El cónyuge sobreviviente.
Dentro de los ascendientes hay que recordar que existe la acción de filiación: La de
reclamación y la de impugnación de filiación.
La acción puede haberse dirigido contra el padre o la madre por el hijo y ellos se
opusieron, esa oposición tiene por consecuencia:
El artículo 1182 inc. 2 actual después de enumerar a los legitimarios dice que no
serán legitimarios los ascendientes del causante (no solo el padre o la madre que se opuso a
la acción, sino toda la línea hacia arriba) si la paternidad ha sido determinada judicialmente
contra la voluntad del padre o madre. (El 203 sanciona solamente al padre o madre que se
había opuesto.)
Tampoco es legitimario el cónyuge que por su culpa haya dado ocasión al divorcio
perpetuo o temporal.
Situaciones:
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Por lo tanto, solo podrá disponer con absoluta libertad de la cuarta parte de la
herencia.
2 No hay legitimarios.
En este caso se aplica el 1182; por lo tanto se puede disponer libremente de toda la
herencia.
CARACTERÍSTICAS
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3 De acuerdo al artículo 1197 el testador tiene derecho a señalar los bienes con que
se va a pagar la legítima, pero no puede tasar los valores de dichas especies así
se podría burlar la legítima rigorosa.
10 de noviembre de 1999
Las legítimas tienen diferentes modos en virtud de los cuales el legislador protege a
las legítimas, incluso antes de la muerte del causante y los autores señala:
1 Interdicción por demencia y por disipación. Con ellos evita el legislador que el
interdicto en estos casos dilapide los bienes que en definitiva van a constituir la
herencia.
Con la interdicción los actos posteriores dice 963 serán nulos (nulos absolutamente)
aunque se alegue haberse ejecutado en intervalo lucido.
El decreto tiene importancia para los fines probatorios, todos los actos posteriores al
decreto serán nulos aun cuando se alegue que fue en intervalo lucido, todos los
actos
2 Insinuación. Definido por el 1401 como “la autorización dada por el juez
competente a petición del donante o donatario.”
Toda donación que no fuere insinuada será nula en el exceso a 2 centavos (hoy por
lo tanto se refiere a toda donación). La sanción a la omisión de esta es la nulidad
absoluta por que se trata de la omisión de un requisito exigido en atención a las
normas del contrato de donación.
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Derecho Civil IV
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7 La acción de inoficiosa donación. Artículo 1187. Que tiene lugar cuando se hacen
donaciones excesivas a extraños que no cupiese en la parte de libre disposición,
los legitimarios tienen acción contra los donatarios para que restituyan lo donado.
Se hace en contra los donatarios en orden inverso a las fechas de las donaciones,
esto es comenzando por las más recientes, la insolvencia de un donatario no
gravará a los otros.
Requisitos:
Algunos exigen que los legitimarios que existan al tiempo de las donaciones deben
ser los mismos que al tiempo de la apertura.
La mayoría de las veces no vamos a ver una donación sino que una compraventa en
donde el legitimario nunca le pago, es una donación encubierta como venta mediante una
acción de simulación (simulación relativa).
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Si realmente hace una donación, no es necesario que se diga que se hace a título de
legítima o mejoras, basta que se haga una donación a un legitimario, artículo 1198.
Cualquiera donación que se haga a un legitimario, incluso dice todos los legados, donaciones
y la doctrina agrega asignaciones a título universal, todas estas se entienden en razón de
legítimas o mejoras.
Si Pedro deja a su hijo Juan 100 pesos estos 100 pesos se van a imputar a su legitima,
es decir, recibe 100 pesos menos.
¿Como se forma?
La ley señala en el artículo 1185 según el estado que se encuentren los casos
donados al tiempo de la entrega actualizándola al tiempo de la apertura.
Las donaciones revocables son las que el causante puede revocar mientras viva, por
lo tanto es título de mera tenencia. Estos no han salido del dominio del causante y no podría
hablarse de acumularse por ya están.
Los irrevocables son título traslaticio y ahí si se acumulan por que no están el
patrimonio del causante.
Requisitos:
Cuando el valor de todas las donaciones más el acervo liquido o primer acervo
imaginario. Si el valor de las donaciones excede la cuarta parte de ese valor, el exceso se
imputa a la cuarta de libre disposición, lo que le queda podrá disponer libremente y si no le
queda nada no se podrá cumplir las demás disposiciones. Si lo excedido es tal que no cabe
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en la parte de libre disposición, en ese caso los legitimarios tendrán una acción contra los
donatarios para la restitución de lo excesivamente donado (no toda la donación, el exceso
que sobrepasa la parte de libre disposición) y esta acción se ejercerá contra los donatarios
en el orden inverso a sus fechas comenzando por las más recientes.
1° se imputarán todos los legados, todas las donaciones y según la doctrina todas las
asignaciones hereditarias a menos que en el testamento, la respectiva escritura o en un acto
posterior autentico aparezca que fueron hechas a título de mejoras.
2° los desembolsos hechos para el pago de las deudas a un legitimarios que sea
descendientes, pero sólo cuando hayan sido útiles para el pago de dichas deudas, artículo
1203.
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Quinta regla: artículo 1196, si este legitimario excedido fuere insolvente se rebajan
uno y otros, es decir, las legitimas y las mejoras proporcionalmente.
El 1204 se refiere al caso en que lo donado sea una especie o cuerpo cierto, no dice
nada sobre el caso en que lo donado sea dinero, pero por analogía se aplica a este y
de ello se puede colegir que la regla del 1196 (quinta regla) es solo después del 1206.
11 de noviembre de 1999
CUARTA DE MEJORAS
1. Descendientes
2. Ascendientes
3. Cónyuge sobreviviente
Es una institución que resulta de la influencia del derecho Español, Bello en sus
proyectos no lo consideraba y fue introducida por la comisión revisora.
Para algunos, como Rodríguez gres, señalan que es una asignación semi forzosa,
pues si bien forzosamente el testador debe dejárselo a los legitimarios, entre ellos puede el
testador o donante hacer la distribución que quiera (es decir asignar a uno o más de ellos
dicha cuarta con exclusión de los otros) no tiene porque tener que dejar a cada uno algo o
cierta cantidad.
Por ej. El causante puede tener hijos, cónyuge, padres y la cuarta se lo deja a un
nieto.
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Derecho Civil IV
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Que no se presuma fluye del inc. I y II del artículo 1198 del c.c.
Luego en el inc. III decía que si existiere descendencia legítima se divide en cuatro
partes; ½ legitimaria, ¼ de mejoras y ¼ de libre disposición.
Una parte de la doctrina , especialmente Pablo Rodríguez Gres decía que la norma era
clara y por lo tanto solo había lugar a la ¼ de mejoras si existiese descendientes legítimos, si
existían otros legitimarios como los que había antes (ej. Hijos natural o descendiente
legítimos de estos) ya que solo tiene lugar habiendo descendientes legítimos, se fundaba en
el texto mismo, su redacción era clara y por lo tanto no debía desentenderse.
1 Descendientes legítimos.
2 Hijos naturales
Somarriva agrega que la terminología utilizada en el inc. Final del artículo 1184 no
había sido solo una omisión de la ley 10271 que modificó la condición de los hijos naturales,
a los cuales les dio derechos hereditarios y los hizo beneficiarios de la ¼ de mejoras y la
redacción de este artículo 1184 había que entenderlo que la ¼ se formaba con los ordenes
ya señalados en el 1167.
1 Descendientes legítimos.
2 Hijos naturales
1. Descendientes,
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2. Ascendientes y
3. Cónyuge sobreviviente.
Generalidades.
La posibilidad den llegar a suceder a una persona viva no puede ser objeto de actos o
contratos ya que constituye actos ilícitos, artículo 1463.
Sin embargo en el derecho comparado existen otros pactos que son permitidos.
Excepciones:
Concepto:
Requisitos:
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Como los beneficiarios son todos ¿En que proporción demanda C, D y E? A prorrata de
sus cuotas lo que la infracción les aproveche.
Características.
1. Es el único pacto licito que hace relación con la sucesión de una persona viva.
Cumpliendo con los requisitos ya vistos
1. Apertura de la sucesión.
2. Delación.
3. Aceptación.
I. APERTURA DE LA SUCESIÓN
Somarriva lo define: “Como el hecho que habilita a los herederos para tomar posesión
de los bienes hereditarios y se los transmite en propiedad”.
Pablo Rodríguez “Como un efecto jurídico que sigue a la muerte sea real o presunta
de una persona y que consiste en la transmisión instantánea de su patrimonio a los
herederos en conformidad a las reglas y modalidades instituidos en la ley”.
113
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Este momento de la apertura es importante por que a este se retrotraen los efectos
de la aceptación de la herencia, artículo 1239 (deferir) la mayoría de la doctrina estima que
es apertura y no diferida.
MOMENTO DE LA APERTURA
Importancia.
1. Los asignatario deben reunir los requisitos subjetivos para suceder al momento de
la apertura.
2. Para determinar quienes van a ser las personas llamadas a suceder al causante,
sobre todo si es una sucesión intestada.
3. Para saber cual será la legislación aplicable (efectos de la ley en cuanto al tiempo)
5. Desde el momento en que se abra la sucesión pasan a ser lícitos los pactos para
suceder al difunto, con anterioridad adolecen de objeto ilícito. Artículo 1463
Importancia.
Por ej. Si un Chileno muere en China y ahí tenía su último domicilio, esa sucesión se
regirá por la ley China con algunas excepciones que se verán luego.
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El artículo 955 hace excepción a lo que establece el artículo 16 del Código Civil. La
norma del 16 establece la ley territorial, pero desde que el 955 dispone que la ley aplicable
es el del lugar de apertura, es excepción.
La regla general es que la legislación aplicable es del lugar del último domicilio y las
excepciones son:
Estas reglas, en cuanto hacen aplicables la ley Chilena a las sucesiones abiertas en el
extranjero, solo se harán efectivas sobre los bienes que existen en Chile y solo hasta
concurrencia de sus derechos.
La regla general es que la sucesión se abre último domicilio, salvo que se trate de una
persona declarada muerta presunta o la sucesión de un Chileno muerto en extranjero o de la
sucesión de un extranjero muerto fuera de Chile y que ha dejado asignatarios forzosos
chilenos.
LOS COMURIENTES.
II. LA DELACIÓN
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Los términos delación y diferir son sinónimos, desde el fallecimiento de una persona ,
su patrimonio se radica provisoriamente en el patrimonio de sus herederos, provisoriamente
por que solo ingresa definitivamente cuando estos acepten (expresa o tácita) la asignación,
por que nadie puede ser obligado a adquirir derechos.
Esta radicación se produce por el solo ministerio de la ley para evitar el vacío de
titularidad del patrimonio.
Por regla general a la muerte del causante y por lo tanto por regla general coincide
con la apertura (instante de la muerte)
Aquí se aplica la regla general, esta situación se aplica por que el legislador ha
transformado esta condición suspensiva en resolutoria, previa la constitución de una
caución. (conversión de condición)
ACEPTACIÓN Y REPUDIACIÓN
Nadie puede ser obligado a adquirir derechos en contra de su voluntad, en este caso
la ley requiere que el asignatario este conforme con su asignación.
ACEPTACIÓN:
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Derecho Civil IV
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“Es el acto por el cual un asignatario acepta su calidad de tal y toma sobre
si la calidad de tal"
La regla general es que todos puedan aceptar y repudiar libremente, respecto de los
incapaces esto lo harán por medio de sus tutores o curadores.
El artículo 1225 vino a aclarar un tema en torno a quien acepto o repudio una
asignación diferida a la mujer casada en sociedad conyugal y la ley señala que el marido
requerirá el consentimiento de la mujer para aceptar o repudiar una asignación diferida a
ella.
Se discutía si era la mujer la que aceptaba o no, ya que según algunos ésta no tenía
la libre administración de sus bienes, pero Rodríguez Gres decía que era la mujer la que
debía hacerlo, ya que la expresión del artículo 1125 hacía relación con personas a los que le
afectaba un impedimento real y la mujer es plenamente capaz.
Pero con la actual redacción pareciere ser que es el marido el que debe aceptar o
repudiar aunque sea hacha a la mujer y requiere su consentimiento y se aplican las reglas
del artículo 1749.
Si, la ley señala que debe aceptar en el momento en que la asignación es diferida.
Artículo 1226.
La regla es desde la apertura, es decir, desde la muerte del causante aunque este
pendiente la condición, artículo 1226 inc. II, la regla es distinta ya que si no quiere aceptar
para que esperar el cumplimiento de la condición.
¿se puede renunciar antes, mientras este vivo? No, se entiende que es una renuncia
interspectiva y esta no tendrá valor alguno.
Los acreedores del causante, ya que los herederos son los continuadores de la persona
del causante, lo suceden en sus obligaciones transmisibles y solo lo serán quienes
acepten la herencia.
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Se debe diferenciar:
El artículo 1232 establece que toda persona interesada en que se acepte o repudie
una asignación podrá demandarlo judicialmente al asignatario para que acepte o repudie y
en tal caso notificada la demanda (la ley solo habla de demanda) el asignatario obligado a
hacer esta declaración debe hacerlo dentro de los 40 días siguientes a la notificación de la
demanda, el plazo es fatal, de días corridos.
Los acreedores incluso, al hecho que no hayan aceptado los herederos, tienen otro
mecanismo para poder emplazarlos a la sucesión y es la declaración de la herencia
yacente artículo 1240.
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Las deudas hereditarias constituyen una baja general de la herencia. Artículo 959.
Los herederos representan al causante y por lo tanto responden de sus deudas. Los
herederos que son asignatarios a título universal son obligados al pago de las deudas
hereditarias.
¿Cómo responden?
La regla esta señalada en el artículo 1354. “Las deudas hereditarias se dividen entre
los herederos a prorrata de sus cuotas”. Estas deudas se dividen de esta manera por el solo
ministerio de la ley, es una división legal.
1. Cuando por un acuerdo o convención las deudas se hagan dividir de una forma
diferente.
2. Por convención de los herederos, en orden a hacer una distribución distinta de las
deudas hereditarias. Artículo 1359
En estos 3 casos, el acreedor tiene una opción, ya que puede elegir libremente entre
las siguientes opciones:
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Perseguir las deudas hereditarias según la regla general, o sea, a prorrata de las
cuotas de los herederos.
1. El beneficio de inventario,
2. Obligaciones indivisibles,
3. El usufructo y el fideicomiso,
Bienes hipotecados
, de toda la herencia)
Respecto al fideicomiso (artículo 1372) también se miran como una sola persona al
fiduciario y al fideicomisario.
1. La hipoteca.
El 1365 señala que ocurre cuando existen varias fincas hipotecadas. El acreedor
tendrá acción solidaria (más bien indivisible)
El acreedor hipotecario tendrá acción contra cada uno de estos inmuebles gravados,
pero el heredero propietario de la finca que se persiga tiene acción de reembolso contra los
otros herederos. También es importante el artículo 1368 Nº 3. Si se vende la cosa fructuária
para cubrir una hipoteca o prenda constituida por el difunto, se aplicará el artículo 1366 que
señala que hay subrogación del heredero que paga en los derechos del acreedor en contra
de los demás herederos; pero si cauciona obligaciones de terceros el usufructuario que paga
NO tiene acción contra los herederos.
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Derecho Civil IV
Prof. Nelson Vera M.
Es un beneficio a favor de los acreedores, pues sólo ellos pueden pedirlo (sólo los
acreedores hereditarios o testamentarios, no los acreedores del heredero). Se persigue que
el derecho de prenda general de los acreedores no se vean afectados como consecuencia de
la muerte del deudor; es decir, las personas que concedieron algún crédito al causante lo
hicieron en consideración al crédito que este tenía, de manera que si no existiera un
mecanismo de protección y al fallecer el deudor sus herederos estuvieren recargados de
deuda y los acreedores de estos últimos fueren más rápidos, embargarían los bienes que
han heredados pudiendo afectar sensiblemente el interés de los acreedores del difunto.
La naturaleza jurídica de esta institución podría pensarse por el nombre que es una
separación de su patrimonio del causante y de los herederos, sin embargo no es así, la
doctrina concluye que el efecto que produce este beneficio y que determina su naturaleza
jurídica es una especie de orden de prelación.
Los acreedores del heredero no pierden el derecho a perseguir sus créditos en los
bienes de la herencia, solo que con estos bienes se pagarán primeramente los acreedores
hereditarios y testamentarios, pero si luego de pagarse los acreedores hereditarios o
testamentarios existe un rédito, podrán pagarse en este rédito los acreedores del heredero.
Artículo 1378.
El beneficio favorece a todos los acreedores de la sucesión una ves que ha sido
solicitado por uno de ellos. 1382
08 de octubre de 1999
Son aquellas que tienen por fuente el testamento. Su origen esta en la voluntad del
testador. Se denominan también cargas.
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Derecho Civil IV
Prof. Nelson Vera M.
Formas de distribución.
Estas obligaciones tienen por fuente el testamento, de manera que el testador puede
hacer la distribución que él estime conveniente ya que él crea la obligación. De manera que
el asignatario que acepta la asignación quedará obligado al pago de ella, se estima que si la
carga es muy gravosa podrá repudiarla. 1358.
El artículo 1362 señala que en principio los legatarios no responden de las deudas
hereditarias y tampoco del pago de las asignaciones forzosas, pero existen excepciones en
que si responden:
En estos casos en que deben responder los legatarios, no todos los legados están
obligados a pagar, sino que el legislador establece un determinado orden de prelación, de
modo que entre ellos van a responder conforme al orden que esta en el artículo 1363; es
decir:
Estos no están obligados a restituir nunca suma alguna, conforme al 1170, en razón
de deudas hereditarias. Es decir, lo que ya se consumió no se está obligado a restituir, solo
los alimentos futuro.
EL DESHEREDAMIENTO
Desheredación o Excederación
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Derecho Civil IV
Prof. Nelson Vera M.
123
Derecho Civil IV
Prof. Nelson Vera M.
2. El desheredamiento.
CONCEPTO
El artículo 1207 la define como: “La disposición testamentaria en que se ordena que
un legitimario sea privado del todo o parte de su legitima”
Pablo Rodríguez critica esta definición y la define como “ el medio que dispone el
causante para privar a sus herederos forzosos, legitimarios, de la asignación que le
corresponde cuando han incurrido en una causal calificada por la ley que lo permite y
siempre que ella sea aprobada judicialmente en vida del causante o después de su muerte
por los interesados.”
CARACTERÍSTICAS
En cuento a los alimentos forzosos, tampoco opera el desheredamiento por que estos
alimentos tienen reglas especiales.
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Derecho Civil IV
Prof. Nelson Vera M.
2. Es un medio legal que la ley otorga al causante para privar del todo o parte de la
legitima al legitimario, es decir, el desheredamiento puede ser total o parcial.
REQUISITOS
Aquí una parte de la doctrina dice que no es necesario decir la causal, basta con
señalar el hecho y estos concuerden con la ley.(Somarriva)
b. El juez debe calificar los hechos como suficientes para configurar la causal.
Existe una excepción, no es necesario la prueba de la causal en el caso del inc. Final
del artículo 1209; si transcurren cuatro años de la apertura de la sucesión no será necesario
la prueba de la causal. Este plazo coincide con la de prescripción de la acción de reforma de
testamento, esta excepción se justifica en la medida que los plazos son coincidentes. La
acción de reforma de testamento “es aquella que se otorga a los asignatarios forzosos para
reclamar de su legitima cuando el acto testamentario los hubiere perjudicado”.
Causales
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Derecho Civil IV
Prof. Nelson Vera M.
1. Comunes:
Efectos.
La determina la persona del testador puesto que él puede privar del todo o una parte
de la legítima al legitimario; por lo tanto puede ser total o parcial.
Si el testador nada dice en cuanto a la porción, se entiende por lo tanto que es total y
abarca no solo a las legítimas sino que a toda asignación por causa de muerte (un legado) y
también alcanza a las donaciones hechas al desheredado.
Respecto de los terceros el artículo 1268 le confiere a los herederos que se benefician
con el desheredamiento la acción reivindicatoria, sea que sea poseedor de buena o mala fe y
además se le otorga una acción personal en contra del desheredado de mala fe para que
este le complete lo que no hayan podido obtener de los terceros.
REVOCACIÓN
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Derecho Civil IV
Prof. Nelson Vera M.
Puede revocarse, al ser una disposición testamentaria, así lo señala el artículo 1211 y
la revocación podrá ser total o parcial. No se entenderá revocado tácitamente por haber
intervenido reconciliación, es decir, no admite una revocación tácita. Ni el desheredado será
admitido a probar que hubo reconciliación. La revocación tiene que ser mediante una
disposición testamentaria expresa.
1.-Generalidades.
Esta se conforma por las acciones que permiten al titular de una asignación en general, y
en particular al titular de una legitima, recamarla cuando le son negadas o indebidamente
menoscabadas.
2.- Enumeración.
Estas acciones son:
1) Acción de reforma de testamento;
2) Acción de petición de herencia;
3) Acciones reivindicatorias; y
4) Acciones posesorias.
127
Derecho Civil IV
Prof. Nelson Vera M.
1.- Concepto.
Es aquella que pertenece a los legitimarios, para que por sentencia judicial se reforme el
testamento, a fin de que se cumplan las legítimas y en lo que reste, si algo resta se cumplan
las demás disposiciones testamentarias.
Se puede definir como aquella que corresponde a los legitimarios o a sus henderos, en el
caso de que el titular de un testamento no le haya respetado su legitima y o la cuarta de
mejoras, para pedir que se modifique el testamento, de manera que se cumplan las
asignaciones forzosas.
2.- Reglamentación.
Se reglamenta en el párrafo 2º del Titulo VI del Libro III, Art.1216-1221.
3.- Características.
1) Es una acción personal, debe intentarse en contra de los asignatarios instituidos en el
testamento, en perjuicio de las asignaciones forzosas amparadas por esta acción (legítimas
efectiva y rigorosa). (cuarta de mejoras por art.1220). Así Somarriva estima que solo se
deduce contra aquellos asignatarios cuya institución perjudica las asignaciones forzosas.
Nosotros pensamos que debe dirigirse contra todos los asignatario instituidos en el
testamento, esto para que se reforme el testamento y le sea oponibles a todos ellos.
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1.- Concepto.
Es aquella que compete al que probare su derecho a la herencia, de la que no esta en
posesión, en contra del heredero aparente, para que este último sea condenado a restituir la
universalidad de la herencia, con sus accesorios y frutos.
2.-Reglamentación.
Se reglamenta en el párrafo 4º, del Titulo VII, del Libro III, Art.1264-1269.
3.- Características.
1) Es una acción real:
Es real porque ampara el derecho real de herencia, y conforme al art.577 se ejerce
directamente sobre la cosa, la universalidad de la herencia.
Así es una acción propietaria, que se ejerce contra quien posea la herencia atribuyéndose
la calidad de heredero, rigiéndose por el art.2517.
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B) Legitimados pasivos:
La acción se ejerce contra el falso heredero.
Es decir, el que esta en posesión de la herencia o parte de la, atribuyéndose una calidad
de heredero.
Si el heredero putativo cedió el derecho de herencia, aquí el cesionario es quien ocupa la
universalidad del derecho de herencia, así no obstante que el art.1264 rechaza la posibilidad
que proceder la acción contra este cesionario, porque este no lo tendría en calidad de
heredero, Somarriva señala que si procede contra aquel, ya que hay una especie de
subrogación personal, ocupando el cesionario el lugar jurídico del heredero putativo cedente.
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De tal manera que si el heredero aparente hubiere hecho enajenaciones anteriores, con la
acción de petición de herencia, "no se recuperan las cosas enajenadas a terceros", sino a
través de la reivindicación.
Mientras el falso heredero tuvo en su poder las cosas hereditarias pueden haber ocurrido
respecto de ellas:
1) Pueden haber producido frutos:
Se aplican las reglas de la acción reivindicatorias, de los Art.904-915. (art.1266).
También se aplican a la nulidad declarada judicialmente (art.1687), y a la accesión de
muebles a inmuebles.
Por ello hay que distinguir:
a) Poseedor de buena fe. (art.907 inc.3):
Este no es obligado a la restitución de los frutos percibidos antes de la contestación de la
demanda.
b) Poseedor de mala fe. (art.907 inc.1):
Es obligado a restituir los frutos naturales y civiles de la cosa, y no solamente los
percibidos sino que los que el dueño hubiera podido percibir con mediana inteligencia y
actividad, teniendo la cosa en su poder.
La restitución de los frutos solo se refiere a los líquidos, es decir, no incluye los gastos
ordinarios que ha invertido en producirlos.
b) Mejoras útiles:
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Estas son las que aumentan el valor venal de la cosa. No son necesarias, pero aumenta el
valor de la cosa. Aquí hay que distinguir:
1) Poseedor de buena fe: Este tiene derecho a que se le abonen las mejoras útiles,
hechas antes de contestar la demanda. (art.909 inc.1).
El demandante puede elegir entre el pago de lo que valgan al tiempo de la restitución las
obras que consisten las mejoras, o el pagar el aumento de valor que hayan experimentado
las cosas en virtud de las mejoras. (art.909 inc.3).
2) Poseedor de mala fe: Este no tiene derecho a que se le abonen las mejoras útiles, pero
puede llevarse los materiales en que consistan dichas mejoras, siempre que sea posible sin
detrimento de la cosa, y que el propietario rehusare pagarle el precio de los materiales
después de separados. (art.910).
Hay detrimento (art.912) cuando la separación dejare la cosa en pero estado al que estaba
antes de ejecutarse las mejoras, salvo que el poseedor vencido pudiera reponerla
inmediatamente en su estado anterior y se allanare a ello.
c) Mejoras voluptuarias:
Estas son las que solo consisten en objetos de lujo y recreo, como jardines, miradores,
fuentes, etc., y en general aquellas que no aumentan el valor venal de la cosa, o lo hacen en
proporción insignificante. (art.911).
Aquí el propietario no será obligado a pagarlas al poseedor vencido ya sea de buena o
mala fe, quien solo tendrá derecho a llevarse los materiales con los mismos requisitos y en
igual forma que en el caso de las mejoras útiles.
Así el verdadero heredero tiene la opción de reclamar esos importes y además tiene
derecho a ejercer la acción reivindicatoria sobre las cosas heredadas reivindicables, que
hayan pasado a terceros y no hayan prescrito por ellos. (art.1268).
3) Acción Reivindicatoria.
Así el heredero podrá ejercer la reivindicatoria sobre las cosas hereditarias reivindicables,
que hayan pasado a terceros, y no hayan sido prescritas por ellos. (art.1268).
Así no se pueden reivindicar las cosas muebles cuyo, poseedor las haya comprado en una
feria, tienda, almacén, martillo, etc. (art.890)
Respecto a quien la debe ejercer, algunos opinan que solo uno de los herederos puede
reivindicar por todos, en virtud de un mandato tácito y reciproco, otros (Domínguez) opinan
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que todos los herederos deben actuar conjuntamente. (También se aplica para ejercer
acciones posesorias).
Cabe señalar que conforme el art.892 se puede reivindicar una cuota determinada pro
indiviso, de una cosa singular. Se discute si se puede reivindicar, por Ej. un tercio de una
cosa de que forma parte de una herencia. Aquí tiene incidencia la discusión referente a la
naturaleza de jurídica de la comunidad, en cuanto si los derechos de cada comunero se
comunican cuotativamente a cada uno de los objetos que la componen, o si por el contrario,
permanecen como cuota abstracta. Si se acepta la primera postura, el comunero podría
reivindicar su cuota en una cosa singular de la comunidad, determinando la cuota, de
aceptarse la segunda, no se podría.
4) Acciones Posesorias.
DE LA PARTICIÓN DE BIENES
INDIVISIÓN – COMUNIDAD – COPROPIEDAD
La indivisión puede recaer sobre una universalidad jurídica como por ejemplo la
herencia y la doctrina llama a esto comunidad y la diferencia de la copropiedad cuando el
derecho que tienen las diferentes personas indivisarias es el dominio y recae sobre una cosa
singular. Por lo tanto si hay varios propietarios sobre una cosa singular como un inmueble,
ellos son copropietarios. Muchos autores sin embargo, emplean indistintamente los términos.
CONCEPTO DE PARTICIÓN
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Así los indivisarios antes de la partición solo tienen una cuota sobre todas y cada una
de las cosas. Después tendrá un derecho exclusivo de una cosa.
Esta reglamentada la partición en el Título X; del libro III, desde el artículo 1317 a
1353 del Código Civil y en el título IX del libro II desde el artículo 646 al 666 del Código de
Procedimiento Civil.
Campo de aplicación.
1. A la indivisión hereditaria;
ACCIÓN DE PARTICIÓN
“Es aquella que compete a los coasignatarios para solicitar se ponga termino al
estado de indivisión”.
La idea de acción no lleva a pensar que ella sería siempre una acción judicial; sin
embargo no siempre la partición se hará por medio de procedimiento judicial ya que puede
ser hecha por el propio causante en el testamento o acto anterior. También puede hacerse
de común acuerdo entre los copartícipes. En estos 2 últimos caos no hay acción judicial.
CARACTERISTICAS DE LA ACCIÓN
1. Es personal;
2. Es imprescriptible e irrenunciable; y
Análisis.
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Del artículo 1317 fluye que es imprescriptible, ya que habla de que “la partición
podrá siempre pedirse”; lo que ha llevado a los autores casi unánimemente a
estimar que es imprescriptible. Así Somarriva dice “que el legislador ve con malos
ojos la indivisión, ello por que entraba la libre circulación y no permite una
solución productiva de los bienes”.
1. EL PACTO DE INDIVISIÓN.
El artículo 1317 inc. 2º acepta pacto en que los indivisarios pactan no hacer división,
sin embargo, con la limitación de que no puede estipularse por más de 5 años, caso en
contrario, en el resto no obliga, es inoponible en el exceso.
2. LA INDIVISIÓN FORZADA.
d. La medianería. 858.
e. Edificio de departamentos.
f. Pertenencias mineras.
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g. Tumbas y mausoleos.
El ejemplo típico hoy en día es la propiedad horizontal en donde hay bienes comunes
como las escaleras, los muros estructurales, los ascensores…etc.
3. El cónyuge sobreviviente por su porción conyugal. Así fluye del 1180 cuando dice
“será considerado heredero” agregado por ley 10.271 en cuya historia fidedigna
se dejó expresa constancia de que esta frase se puso para que no se discutiera
más el derecho del cónyuge sobreviviente para pedir la partición. (antes no se le
reconocía el derecho y solo se admitía que tenía un crédito)
Surge la pregunta ¿si este puede pedir la partición mientras pende la condición?
Conforme al artículo 1078 este asignatario no tiene derecho alguno mientras pende la
condición y si muere antes de cumplirse no transmite derecho alguno, desde este punto de
vista no puede ejercer la acción de partición; sin embargo, si los otros coasignatarios ejercen
la acción de partición; en tal caso, conforme al 1319 tiene derecho a que los otros le
aseguren competentemente lo que cumplida la condición le corresponda.
b. El fideicomisario: Artículo 1319 inc. Final. Rige la regla anterior, o sea no tiene
derecho alguno mientras penda la condición.
Conforme a los artículos 524 y 519 del Código de Procedimiento Civil ellos pueden:
c.2 Pedir la liquidación, en cuyo caso, los demás copartícipes pueden enervar
la acción pagando el crédito. 524.
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En general los que administran bienes por disposición de la ley NO pueden proceder a
la partición de las herencias u bienes raíces en que tengan parte sus pupilos, sino con
autorización judicial.
No solo se hace por vía judicial, sino que también existen otras formas de realizarlas:
1. POR EL CAUSANTE.
Este puede hacerlo en el testamento mismo o en un acto entre vivos. Si es por acto
entre vivos:
Una parte de la doctrina sostiene que lo debe hacer por escritura pública, en el 2º
caso; para ello se basan en que para nombrar al partidor, cuando no lo hace en el
testamento, se exige escritura pública; por lo tanto, la partición también debe estar sujeta a
esta solemnidad de la escritura pública.
Somarriva en cambio sostiene que las solemnidades son de estricto derecho no son
susceptibles de aplicación analógica; no cabe establecer esta exigencia y no requerirá
solemnidad alguna.
Cuando se promulgo el Código Civil solo podía hacerse esta partición de común
acuerdo cuando todos tenían la libre administración de sus bienes. Sin embargo el tiempo
demostró que obligar hacer una partición en forma judicial en muchos casos resultaba
perjudicial para los incapaces.
Por ello ahora, aún cuando haya copartícipes incapaces se puede pedir la partición.
Artículo 1325.
Sin embargo, deben cumplirse una serie de requisitos en el caso de que haya
personas que no tienen la libre administración de sus bienes:
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2.3 Que se haga tasación en la misma forma que se procedería ante un partidor;
2.4 Que la partición se apruebe en los mismos casos en que sería necesario dicha
aprobación si se procediera ante un partidor.
La tasación de los bienes debe hacerse de la misma forma que se procediere ante un
juez partidor.
Conforme al artículo 657 del Código de Procedimiento Civil “Para adjudicar o licitar los
bienes comunes, se apreciarán por peritos nombrados en la forma ordinaria.”
Sin embargo, conforme a la misma disposición, hay casos en que se puede omitir la
tasación:
b. Cuando se trata de fijar un mínimo para licitar bienes raíces con admisión de
postores extraños.
En todos estos casos, se puede omitir la tasación judicial y hacerse esta por los
interesados, de común acuerdo, aún cuando haya incapaces entre ellos.
3. POR EL PARTIDOR.
Cualquiera que sea la forma en que se haga: la partición debe ser aprobada
judicialmente: artículo 1342.
El hijo de familia (sujeto a patria potestad) que tenga parte en la partición no necesita
aprobación judicial por que no esta sujeto a tutela o curaduría.
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1. El causante;
1. EL CAUSANTE.
a. En un testamento o,
3. LA JUSTICIA ORDINARIA.
1. El artículo 646 se encuentra ubicado en el libro III que se refiere a los juicios
especiales.
El único autor que se desliga de esta posición y no en una forma clara es Patricio
Alwyn en su obra “Juicio Arbitral”.
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El artículo 1326 señala que en este caso se requiere la autorización judicial si algunos
de los coasignatarios no tuviere la libre administración. La misma norma en el inc. 2º señala
la situación de la mujer casada en sociedad conyugal (no requiere aprobación judicial la
mujer cuyos bienes administra el marido) sin embargo la mujer casada hoy es plenamente
capaz.
Tiene un plazo de 2 años para desempeñar el cargo, contados desde la aceptación del
cargo, debiendo deducirse de este término todo el tiempo, que en virtud de interposición de
recurso u otra causa, haya estado totalmente interrumpida la jurisdicción del partidor (647)
Este plazo podrá prorrogarse por los coasignatarios de manera que si han pasado 2
años y el partidor aún no ha cumplido, los coasignatario, podrán ampliarle el plazo como
mejor les parezca, incluso podrán restringirlo. (El testador no puede ampliar el plazo)
3º Hay una competencia amplía que se la otorga el inc. 1º del 651 “Es competente
en todo aquello que debiendo de servir de base a la repartición, no someta la ley,
de modo expreso, a la justicia civil”.
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2. Las cuestiones sobre propiedad de objetos sobre los que alguien alega dominio
exclusivo. Este bien queda excluido de la partición, sin perjuicio de continuar
sobre los otros bienes de la partición.1331
2. Cese del goce gratuito o término de este que alguno de los comuneros tenga
sobre una cosa común.
CUESTIONES PREVIAS:
Características:
2. Es un juicio doble por que las partes tienen ambos roles a la vez, es decir, cada
uno es demandante y demandado a la vez.
Por lo mismo se dice que es un juicio híbrido, por que más parece un contrato que un
juicio propiamente tal.
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Ambos son para el caso que NO exista acuerdo unánime entre los copartícipes.
d. Si no hay acuerdo respecto de los lotes, estos se sortean entre los copartícipes,
artículo 1337 Nº 9.
EFECTOS DE LA PARTICIÓN
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Negativo: Se mira que el asignatario jamás tuvo parte en los otros efectos no
adjudicados. Por lo tanto, si se realizara actos en bienes que no se adjudica, serán actos en
cosa ajena.
Es una ficción por que durante la indivisión la cuota del comunero se radica y
comunica a las cosas singulares que forman la universalidad.
Se dice que con esto nuestro Código Civil habría seguido la doctrina Romana.
La doctrina del efecto declarativo- retroactivo del partidor nace de los Glosadores; el
partidor hasta ese entonces era mirada como una enajenación, lo cual era grave pues
pagaba un grave tributo.
Con este efecto no hay enajenación. El partidor solo declara un derecho pre existente;
así. Si el que se adjudica la cosa es un comunero y el título (adjudicación) será declarativo. Si
se lo adjudica un 3º extraño ahí si hay Compraventa y por lo tanto título traslaticio. La Corte
Suprema ha dicho que un comunero que concurre a la partición(al remate) no va comprar,
sino a que se le radiquen sus derechos en cosa singular.
Este efecto opera aún en las adjudicaciones con alcance en contra, es decir, cuando
el comunero queda debiendo a la masa una cierta cantidad de dinero equivalente al exceso
que en la adjudicación le hubiere cabido, sin perjuicio adquiere a título gratuito. Por eso
cuando uno de los cónyuges en la sociedad conyugal se adjudica como comunero un bien en
una herencia, no se aplica el 1729 (por referirse a las adquisiciones a título oneroso)
3. Si los actos de uno de los comuneros en una cosa que se adjudica a otro “se
mirará como acto sobre cosa ajena”. Los actos son inoponibles al adjudicatario.
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“Es la perdida total o parcial de la cosa adjudicada por sentencia judicial por causa
anterior a la partición”. La garantía consiste en hacer cesar toda turbación o molestia que
sufra el adquirente respecto del derecho que se le ha transferido (Somarriva)
FUNDAMENTO
Comprende:
a. Obligaciones de hacer:
Para Somarriva “dice que no habiendo exigido expresamente la que se cite a los
asignatarios, no sería necesario.
b. Obligaciones de dar:
1347: “el pago del saneamiento se divide entre los participes a prorrata de sus
cuotas”. Se incluye, incluso al propio adjudicatario evicto”.
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Si hay un insolvente, todos verán gravadas sus cuotas, incluso el que debe ser
indemnizado.
Conforme al artículo 1345, parte final; una vez que la cosa es evicta nace la
obligación de indemnizar; la acción prescribe en 4 años contados desde el día de la evicción.
EL SUPLEMENTO DE PARTICIÓN
El artículo 1359 reglamenta esta situación que ocurre cuando se hubiere omitido
involuntariamente algún objeto que ha debido ser efecto de la partición, pero que se ha
omitido involuntariamente.
Esto no será motivo para rescindir la partición, sino que se continúa con posterioridad
a la partición dividiendo estos objetos entre los copartícipes con arreglo a sus respectivos
derechos. Se realiza este complemento de común acuerdo o ante el partidor.
b. Como un contrato.
a. Así se puede impugnar por vía de la nulidad procesal con el límite de que se debe
alegar in limiti littis, hasta antes que la sentencia quede ejecutoriada. Por nulidad
procesal y civil.
b. También se puede atacar por vicios de fondos, como causales de nulidad absoluta
(falta consentimiento, objeto ilícito, causa ilícita) así conforme al 1348. Tanto en el
juicio mismo o después de él, es decir, se podrá alegar los vicios sustantivos en un
juicio aparte.
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Conforme al 1348 se entiende que hay lesión cuando el participe a sido perjudicado
en más de la mitad de su cuota.
Por ej. Campo de 120 htas. Y son 3, se reparten 115 entre 2 y las otras 5 al otro. Así 2
cuotas se sobrevaluaron y una se subavualó.
¿Cómo se prueba?
También documental (se adjunta título en que aparece venta de predio colindante)
También presunciones.
Los copartícipes tienen una forma para atacar la demanda por lesión enorme:
1350: “Podrán los otros partícipes atajar la acción rescisoria de uno de ellos,
ofreciéndole y asegurándole el suplemento de su porción en numerario”. Este precepto
puede llevar a confusión cuando habla de porción o cuota.
El termino porción puede llevar a la idea que el adjudicatario haya cedido sus
derechos hereditarios a otro, pero no es este el alcance de la norma, sino que lo que se
quiere decir es que si después de efectuada la partición, un comunero enajena su porción,
en todo o parte, ya no puede solicitar la nulidad y la razón estaría en que la enajenación que
hace el adjudicatario estaría revelando su intención de conformidad con la partición, de
manera que conforme al 1351 el participe que hubiere enajenado su porción en todo en
parte, ya no podrá alegar la nulidad de la partición.
El artículo 1352 señala que la nulidad de estas acciones civiles prescriben de acuerdo
a la regla general.
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Prof. Nelson Vera M.
Pedro Lira Urqueta, al parecer estima que lo que se debe enajenar es la porción en su
totalidad.
La mayoría estima: que basta que se enajene una cosa, no su porción, por que ya no
tiene porción.
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