Filosofia Del Derecho
Filosofia Del Derecho
Filosofia Del Derecho
EL DERECHO
LECCIÓN 1.
Esta primera Lección, dice el Sr. Decano que va a consistir en demostrar una obviedad en cuanto a la
definición de Filosofía del Derecho, porque no hay acuerdo doctrinal acerca del contenido material de esta
asignatura.
Esta primera Lección se compone de tres preguntas o epígrafes que tratan de explicar tres de las razones por
las que no hay acuerdo entre la doctrina.
No hay ningún otro campo del conocimiento donde se haya creado tanta literatura dedicada a ver que
es lo que la Filosofía es y que es el Derecho.
Controversia que se remonta a los orígenes del estudio, tanto de la Fª, como del D.
Definir Fª del D atendiendo a los programas, cursos, tratados, monografías, etc..., de Filosofía del Derecho. El
rótulo académico `Fª del D' está cargado de equivocidad, porque ha cambiado a lo largo del tiempo. Ni
siquiera se ponen de acuerdo entre los profesores de una misma facultad. Esto es la libertad de cátedra de la
cual se abusa.
Una característica de la Filosofía como forma de estudio, como disciplina, es que es problemática desde sus
orígenes (Grecia).Pone en cuestión la apropia Fª.
Resumen o Balance (Y 4ª pregunta en el programa). Se trata de explicar qué sucede cuando un mismo objeto
material es analizado por formas de conocimiento diferentes.
También hay que preguntarse que es lo que diferencia a cada disciplina cuyo objeto es común.
PRIMERA PREGUNTA (o razón): Equivocidad de los términos. ¿En que medida son equívocos tanto el
término 'derecho' como el término 'filosofía'?
¿Hasta que punto las definiciones Filosofía son variadas? La nota común es el hecho de que la Filosofía es el
primer problema de la Filosofía, es decir, su definición.
1
Desde los orígenes de la reflexión filosófica, cuando se acuña el término filosofía, no hay acuerdo sobre qué
sea. Ni siquiera en los orígenes había acuerdo sobre lo que se entendía por filosofar, filósofo, filosofía...
Incluso en aquellos textos en los que se intenta responder a esta cuestión, se reconoce la disparidad de
criterios que se dan sobre qué es la Filosofía.
Y es que la Filosofía es la única doctrina académica que hace esfuerzos por cuestionarse qué es la Filosofía.
(M.q. la pregunta "¿qué es física?"...o "¿qué es matemáticas?" no son preguntas físicas o matemáticas. Y es
por esto que ni el físico ni el matemático se lo plantean, ya que serían preguntas filosóficas y no entrarían
dentro de su ámbito.)
En la Filosofía se preguntan ¿qué es la Fª?. Y ocupa papel central esta pregunta incluso de manera implícita.
Los filósofos se plantean esta pregunta porque saben que tienen que planteársela.
Hay que explicitar el sentido de la pregunta y esto es una tarea que ha sido laboriosa.
Wittgenstein en Investigaciones filosóficas y también otros autores, dedicaron sus obras y actividades
filosóficas a establecer este sentido.
Dice el Sr. Iturmendi que ésta es una de las razones por las cuales los filósofos aparecen como unos
`preguntones'.
Pero los filósofos no pueden renunciar a ello y para el no filósofo es insoportable, y más cuando se da cuenta
de que la actividad filosófica no se agota con preguntas complejas y respuestas mas complejas todavía, porque
además el filósofo tiene que argumentar y fundamentar esas respuestas, y por ello esas respuestas pueden ser
puestas en duda a su vez.
Pero alguna vez hay que parar, a veces muy pronto; y tienen que fundamentar el hecho de detenerse en un
punto cosa que hacen por medio de tres estrategias:
Esto, con el tiempo, se ha hecho impopular; se ha comprendido que las fortalezas sólidas no lo son tanto.
2
• Paramos aquí porque alguna vez hay que poner término, ya que carece de sentido seguir argumentando.
Y es que no hay ningún criterio universalmente reconocido acerca de cuando hay que detenerse con la
fundamentación de qué es la Filosofía.
Es mas honesta, porque en la argumentación filosófica lo que se trata es de seguir hasta donde se pueda, pero
no habrá ningún punto y final que no se pueda ya continuar.
Son tareas éstas abiertas, completables, revisables y en principio infinitas, pero aún no se ha dado una
respuesta satisfactoria y precisa de qué es la filosofía.
¿Hasta que punto es controvertida la Filosofía? La vertiente doctrinal ha dicho que Filosofía puede ser
cualquier cosa, porque no es un nombre propio de una actividad, sino que es el término genérico que se utiliza
para nombrar algo que los filósofos llevan haciendo durante más de dos siglos.
Así la Filosofía quedaría definida por los filósofos y no los filósofos por la filosofía.
Análisis terminológico
Si analizamos el propio término Filosofía y su significado etimológico, no presenta ningún problema: es amor
al conocimiento, lo que sucede es que los griegos que acuñaron el vocablo distinguieron entre:
Antes de que se cultivara el término Filosofía en lengua griega, se utilizaron los términos de filósofo y
filosofar, (en griego). Aparecen en una obra de Herodoto. Y también aparecen en la obra fúnebre de Pericles
a los atenienses: Los atenienses amamos la filosofía, el conocimiento pero sin debilidad.
Aparece también en algún fragmento de Heráclito de Efeso. Y con frases de contenido contradictorio:
# dice, xj, que los filósofos conviene que sean conocedores de muchas cosas. Que el filósofo ha de estar
abierto al conocimiento.
# Pero también dice que el filósofo no ha de `desperdigarse', que no debe ser `diletante'.
Cuando se habla del término filosofía, los tratadistas dicen que el primero que se denominó a sí mismo
filósofo fue Pitágoras, cuyos textos han llegado hasta nuestros días a través de fuentes indirectas, de escritos
de otros autores.
Precisamente hay un texto donde se explica el sentido que da Pitágoras al término `filósofo' y que es similar a
3
la utilización que hicieron de él Sócrates o Platón.
Tb se utiliza el término filosofar como estudiar técnicamente la realidad, sin buscar una aplicación a ese
conocimiento.
Se pensó también que historiadores, físicos, sabios, eran filósofos que se diferenciaban por el objeto o cosa de
estudio:
• historiadores = hechos
• físicos = elementos de la materia.
Otra precisión se hizo en la cultura griega con otro fragmento de Heráclito, en el que establece el contraste
entre:
1.−el saber del sabio o el del que aspira a serlo (que es el que conoce la razón que todo lo rige y ama
verdaderamente la sabiduría).
2.−el saber del erudito (con sentido diferente al que ahora tiene el término para nosotros: es el que quería
saber para aplicar su conocimiento a la práctica.
y...
2.1.1. Las relacionadas con las propiedades del uso del término derecho en el lenguaje ordinario
2.1.1. Las relacionadas con las propiedades del uso del término derecho en el lenguaje ordinario
Determinadas propiedades que tienen el uso del término Derecho en el lenguaje ordinario, hacen difícil su
determinación y son:
• ambigüedad,
• vaguedad,
• carga emotiva favorable
• y textura abierta.
A) AMBIGÜEDAD
4
La ambigüedad es una inadaptación.
Es una característica observable en las lenguas naturales y por ello hay frases o palabras que permiten
distintas interpretaciones, que pueden residir en:
• Homonimia = mismo sonido y significado distinto sin que haya relación entre los significados.
• Polisemia = mismo sonido y significado distinto, aunque guardan relación
¿Qué es Derecho? −
• Qué es Derecho
• Y qué es D positivo
# Qué es Derecho
Es una pregunta sobre la que no ha habido acuerdo, pero que ha ocupado al personal durante siglos.
Por esto precisamente, muchos de los juristas contemporáneos han decidido preguntarse qué es el derecho
aquí y ahora. Y es que no hay una definición universal, sino en el contexto de un tiempo y una cultura
determinada. Xj: la continental occidental, o la angloamericana, etc...
El término Derecho
No es esencialmente jurídico.
Es de una ambigüedad manifiesta que no es, en principio, insalvable. Según el contexto, sabremos la acepción
referida. También esta ambigüedad tiene un papel de virtud, en el campo de la diplomacia, de la política...
Esta ambigüedad no es del tipo de aquellas palabras que se pronuncian igual, pero que se escriben diferente y
significan algo distinto (homonimia): (vaca, baca...), sino que sus diferentes acepciones tienen algo en común
(Polisemia).
Se suelen identificar, al menos, cuatro acepciones o significados del término Derecho (aunque hay más)
generalmente distinguibles en función del contexto:
• conjunto sistemático de normas = norma agendi; Derecho objetivo. Es el más común. Es el D como law.
Mercantil, penal, etc...
• titularidad de un D = facultas agendi; Derecho subjetivo. Right.
• como objeto de conocimiento, ciencia.
• como idea de justicia, legitimidad.
[Tenemos así que, el Derecho de familia español, por ejemplo, ha sufrido grandes cambios.
5
Que se quiere significar con la expresión "no hay D"? − algo que es injusto. Lo estamos descalificando. Es un
juicio de valor negativo hacia una situación. "No hay D a..." viene a sustituirse por "No es justo"]
En otras legislaciones actualmente en uso, existen términos específicos para designar cada una de esas
acepciones.
# En Francia hoy, algunos autores lo utilizan de forma generalizada (no como en España):
• law no significa ley sino que quiere decir = D en sentido objetivo, positivo.
• Right = D sbjtvo.
En n/lengua, para referirse a Derecho como ciencia, como saber, se ha sugerido el término Jurisprudencia
(con mayúscula), mientras que jurisprudencia (con minúscula) es término que se refiere a los tribunales y
órganos consultivos del Estado.
Si aceptamos estas convenciones se pueden reducir las ambigüedades. Porque el término que es ambiguo no
es un obstáculo ineliminable; la eliminación del equívoco es salvable porque, como ya hemos dicho, se puede
eliminar por el contexto, por la coherencia comunicativa o la situación de comunicación, que permite saber el
sentido con que se utiliza la frase o palabra.
Ambiguo en el sentido de que es susceptible de tener varios significados diferentes dependiendo del contexto,
con significado distinto pero relacionado.
Las palabras de los lenguajes naturales no se utilizan en todos los contextos para connotar las mismas
propiedades.
El sgdo. de las palabras está en función del contexto lingüístico donde aparecen utilizados.
Las cuatro acepciones guardan conexiones entre sí. Lo que por una parte es un inconveniente, pero por otra
parte es una ventaja.
# Que es D positivo
Otra cuestión en relación con la ambigüedad es que para algunos tratadistas de la primera mitad del siglo XX
se puso en cuestión la existencia del Derecho positivo.
Xj: Francia: Duguy: "no hay Ds, sino obligación de cumplir con el deber.
6
Esta posición de Leon Duguy fue muy considerada en España hasta la guerra civil.
A veces estas diferencias no han sido tenidas en cuenta por la doctrina: Kelsen en sus textos no distinguía D
en sentido objetivo y ciencia del D (D subjetivo).
También la concepción de D subjetivo fue objeto de crítica en los movimientos del realismo jurídico, en los
años 20 en Europa y en América.
Para el realismo, Derecho sería un término lingüístico, y las cuestiones de derecho son disputas irrelevantes
que no tienen importancia en la realidad.
Incluso reprochan a los que tengan una actitud esencialista. Estos autores buscan la esencia del D, pero tal
esencia no existe; es una esencia errónea.
Posición del realismo, en la que hay una relación especial: aunque las cuatro acepciones de D se diferencian
entre sí, no son entre sí indiferentes.
Si alguien tiene la facultad jca. de hacer algo es porque a esa persona se le otorga el D objetivo.
Esto implica, según Kelsen, primar la categoría D objetivo sobre la categoría D subjetivo. Cada uno, D
objetivo o subjetivo, contemplan la realidad desde punto de vista diferente.
La concepción de Kelsen favorece, pues, al D objetivo, pero esto no implica suprimir al Derecho subjetivo,
porque dos cuestiones pueden referirse a un mismo fenómeno y no por ello tienen el mismo significado.
La ciencia del D se puede ver como un conjunto de conceptos sobre el D objetivo, y si se quiere, también
sobre el D subjetivo.
Ambigüedad del D en sí (no de la palabra, ahora, sino del D en sí). Sobretodo en la sociedad contemporánea.
B) LA VAGUEDAD
El D es vago.
Pero esta idea no es pacífica: no todos los tratadistas están de acuerdo en esto.
7
Nosotros (o sea, él, el Sr. Iturmendi) tomamos la idea de que el concepto de D se considera extensional o
intensional.
Xj: Legumbre:
Extensión = Viene identificado por el campo de aplicabilidad, objetos que poseen una característica de ese
tipo.
Xj: Juez:
En principio, todos los conceptos tienen una intensión mayor a la extensión, aunque esta última puede resultar
vacía. El conjunto mayor es la intensión de un concepto (son más el nº de propiedades que lo caracterizan).
Existen conceptos que tienen intensión más o menos amplia, pero son vacíos en cuanto a la extensión. Así xj:
Juez imparcial.
Hay conceptos que tienen la misma connotación pero diferente extensión. Xj: Estado y Nación.
Hay que decir que si analizamos la vaguedad es porque los conceptos son vagos.Y la vaguedad se produce
cuando la intensión y/o cuando la extensión, no se encuentran determinadas claramente.
# Hay vaguedad intensional cuando las propiedades de los conceptos no son posibles concretarlas: La
expresión "Derecho", al menos en sentido objetivo, es vaga intensionalmente, porque no se ha logrado
establecer todas las propiedades de ese concepto. Pero hay autores que creen que no hay vaguedad de este
tipo, porque el tema está cerrado.
# También el concepto "D" es vago extensionalmente porque queda indeterminado el campo de aplicación de
este concepto: es un tema abierto.
Ninguna palabra, ningún sonido, tiene un significado per se. No hay una relación natural entre esas palabras y
los hechos que se les atribuyen. Lo que hay es una relación necesaria entre los hechos y las palabras, que es el
sentido que se le atribuye.
Y cuando la manera de denominar un hecho se generaliza, deja de ser arbitraria para convertirse en una mera
convención. (Así cuando decimos silla, ya sabemos a que objeto nos referimos. Silla = silla)
Pero la relación semántica entre las palabras y los objetos denominados por la palabra, siempre, en origen, es
arbitraria e imprecisa.
8
De ordinario las palabras se refieren, sin duda alguna, a ciertos objetos.
Pero hay otros objetos sobre los cuales es dudosa la pertinencia de aplicarle una palabra.
Esto es, cuando se trata de averiguar cuales son los objetos nombrados por la palabra, se advierte que la
palabra se refiere además a otros objetos a los que no se les aplica.
Pero hay casos en que la aplicación de la palabra a un objeto, no está tan clara y es entonces cuando se da la
vaguedad.
Es decir, es un problema de imprecisión del lenguaje diferente de la ambigüedad, ya que se les conoce las
propiedades o la extensión de la palabra.
También hay ocasiones, situaciones, en las que está claro que es pertinente (o no es pertinente), que es
dudosa(o no es dudosa) la conveniencia de aplicar a un concepto determinada realidad.
Zona de total luminosidad. Cuando un concepto es vago, hay una zona de referencia semántica en la que la
relación entre palabra y objeto es clara, sin dudas. Esta se conoce como una relación o zona de total
luminosidad
Zona de total oscuridad. Cuando no hay ninguna relación semántica (así, xj, la palabra 'gordo', que hay que
especificar si se trata de una persona, adulto, animal, peso de referencia normal, etc...
Aquí tenemos un criterio automático que nos determina excluir el término en ese campo
Aquí se carece de criterio automático para excluir o no el uso del término. Entonces es que hay un problema
de imprecisión:
Xj: ¿Cual es la medida exacta para la que es pertinente hablar de alto?...Pues esto carece de respuesta, porque
el campo semántico carece de límites precisos.
A pesar de ser palabras que son casos típicos de vaguedad (alto − bajo, corto − largo, joven − maduro, día −
noche) no son las únicas, ya que prácticamente todas las palabras se pueden considerar vagas.
Xj: árbol. Cuando decimos árbol, nos podemos referir a él como árbol, tanto si tiene hojas, como si no, tanto
si está verde como si está seco...= siempre es árbol.
Pero a veces la vaguedad surge por una imprecisión acerca de cuales son las cualidades o el conjunto de las
propiedades del objeto para que sea llamado por un determinado término. Es decir que a veces se duda si
utilizar esa palabra en ese supuesto.
Analizadas en el 1963 por un filósofo de origen finlandés, Von Wright. En "Normas y acción".
9
Ambigüedad de la palabra 'norma', especialmente de las prescripciones o normas prescriptivas.
Para este autor las normas prescriptivas son reglas que tendrían ocho elementos:
• Carácter
• Contenido
• Condición de aplicación
• Autoridad
• Estado
• Ocasión temporal
• Promulgación (publicidad)
• y Sanción.
¿Ha de tener una norma prescriptiva el conjunto de los ocho elementos?... Supongamos que vamos analizar un
enunciado prescriptivo que contiene los primeros seis elementos, pero no los dos últimos (promulgación y
sanción)...la llamamos norma prescriptiva.
Pero si faltasen los tres primeros sería diferente, ya que son esenciales.
La cuestión pues, es si debe contener los ocho elementos de von Wright o no.
En este caso la vaguedad consiste en que no se puede decir cuales son las combinaciones 'correctas'. Se trata
de un problema de cantidad.
No se sabe que número de características han de concurrir para aplicar una palabra a un objeto. Una sola
característica no las define.
La vaguedad puede surgir cuando no se saben que características del objeto constituyen las definitorias del
mismo, ya que tales características definitorias pueden no coincidir de un autor a otro.
Esto es, con respecto a ciertos conceptos, no sabemos con exactitud cuales son sus características definitorias.
Es decir, ¿cuáles de las propiedades de un objeto constituyen las características definitorias de ese objeto?
El Profesor Carlos S. Nino examina tres definiciones de delito y en ellas no hay coincidencia de
características definitorias. No hay acuerdo en cuales son estas características. El problema aquí es cualitativo,
no cuantitativo.
Cuando se presentan dudas sobre la aplicación, la vaguedad no es insuperable. Existen dos sistemas:
• Primer sistema: excluir el uso del término que se considera vago, en ese caso, en el uso concreto que
sea. Se eliminaría la vaguedad porque se circunscribe el campo de referencia semántica de ese
concepto. Pero esta solución sería arbitraria. (Limitar arbitrariamente el campo de referencia
semántica de esa palabra).
• Segundo sistema: En la mayor parte de los casos se utiliza en D a través de las definiciones
legislativas. Son las llamadas definiciones aclaratorias estudiadas por Irving Kopilovich.
10
• hasta su emigración forzada a EEUU (1940): es el que da cuenta del ''civil law'...
• El posterior a 1940, cuando emigra a EEUU. En principio Kelsen fija la definición anterior, pero se
da cuenta de que la cultura jurídica de EEUU es diferente. Entonces el D del que habla es un D de
jueces.
Hart, Kelsen, Ross... Cada uno habla de un tipo de D. Los tres renuncian a un concepto universal del D.
El concepto de D es vago no porque no haya acuerdo en sus características, sino más bien porque todavía hoy
no hay rasgos para todos.
(Si un derecho no encajaba en las características definitorias de ese derecho, entonces ese término no es D.
Esto es arbitrario. No es así de fácil. Esto es poco racional)
La técnica de las disposiciones o definiciones aclaratorias ha sido muy utilizada por los grandes teóricos del
D, ya que acotan el campo de aplicación del término D.
Por tanto, la vaguedad de los términos no puede ser nunca eliminada, pero si reducida dando una definición
estipulativa.
El concepto de D es vago tanto porque no hay acuerdo en las características semánticas del concepto, como en
las características definitorias del D.
Hay un campo de aplicación del D que es claro y es el D estatal. (Aquí la zona de penumbra sería
derecho−moral...)(¿?).
Probablemente lo que sucede es que resulta imposible eliminar la vaguedad de los conceptos cuando el
lenguaje es natural; entonces la vaguedad solo se puede reducir.
# El lenguaje del D es un lenguaje natural tecnificado, de tal manera que la gran parte del léxico lingüístico
del D coge términos del natural y los concreta (es decir, los tecnifica), como xj: dolo o culpa.
Aquí, la vaguedad tiene amplísimos márgenes. Para reducirla, hay que tomar conciencia de que los términos
son vagos.
La labor de los legisladores es la de reducir la vaguedad de los conceptos, aplicando definiciones legislativas,
acotando así la vaguedad.
En el Parlamento los legisladores pueden dar a las palabras un criterio llamémosle, original. Pero después, los
demás tienen que aplicarles un criterio interpretativo al intentar ver el criterio que el legislador tuvo al usar el
término.
Hay gente que piensa que el legislador es menos listo que la ley. Entienden que los conceptos no tienen
necesariamente el significado que los legisladores le dan, sino el que en la ley tienen `per se'. En el caso
Rumasa: ¿fue Cxl o no expropiar por medio de un Decreto Ley?.
Esto sucede muchas veces, por lo que los legisladores, frecuentemente, introducen definiciones legislativas,
precisamente para evitar la vaguedad en la interpretación de los demás.
11
Las definiciones son convencionales, a pesar de lo que se creyó en nuestra cultura durante mucho
tiempo(=que al definir un concepto, se identifican las propiedades esenciales de ese concepto. Por tanto,
cuando alguien define algo, define su esencia). Todavía existe alguna corriente que así lo ve. No así el Sr.
Iturmendi: piensa él que las 'esencias' no existen. Xj: el término rosa no especifica la esencia de la rosa. Los
que creen que sí, son los esencialistas.
Si queremos aclarar el concepto de D, ello implica reducir el propósito de identificación de ese concepto. Así
pasa, xj, con los siguientes autores:
• Kelsen, Ross, que renuncian a hacer una definición universal, omnicomprensiva, en el sentido de
definir exhaustivamente el D, no llegan a establecer las reglas sintácticas o semánticas del término D.
Se reduce el campo de aplicación del concepto de D.
• sistema de Derecho simple.− Son sociedades donde el grupo social está ampliamente integrado;
basta con normas de conducta y una norma de reconocimiento que permita identificar a la norma
como jurídica.
• Primarias (serían las normas de conducta) y las normas de creación y cambio (regula quién crea
normas dentro del sistema).
Hart entiende que en las sociedades modernas se tiene un sistema complejo, de normas primarias y normas
secundarias. Que no tienen como destinatario sólo al ciudadano común (como por ejemplo ocurre en el Reino
Unido, cuando la reina dicta normas a los parlamentarios).
Hart en esta obra lo que hace es optar por un planteamiento extensional, porque restringe el concepto
Derecho a un supuesto como el que se da en la sociedad desarrollada, como era la del Reino Unido a finales
de los años 60.
# El lenguaje jurídico es un lenguaje que, junto a los términos naturales, tiene términos tecnificados.
En consecuencia, el discurso jurídico está lleno de conceptos vagos, y esto es lo que lleva a todas las
controversias que se dan entre los juristas.
Ubicuidad del D:
12
Y hay Ds que no son sistemas de normas. Pero sí que son D.
¿Por qué existe el D? ¿Está bien que exista?. ¿Son n/sociedades mejores por tener una importante regulación
jurídica? ¿O esto es una cuestión indiferente? Es una cuestión oscura y para contestarla hemos de saber las
funciones del D y de la sociedad. ¿Son más o menos progresivas las sociedades que se sirven del D? Pregunta
pertinente.
Hoy pensamos que la evolución de nuestras sociedades es progresiva. Antes, a veces había una concepción
lineal, incluso circular.
Ahora creemos que, como en n/ sociedad hay mas desarrollo, es mejor que las anteriores. Las sociedades
industriales avanzadas tienen la característica de la importancia que le dan al D.
Pero no siempre las cosas son así de simples. Porque... ¿qué es el progreso? ; porque el progreso tiene
múltiples facetas: progreso económico, científico, tecnológico, físico, etc...
No por ello, por tener mas cosas, sin embargo, n/ vida es mas plena, más rica, más feliz. Y no por ello, (xj, por
tener Internet), las sociedades están mejor organizadas. Ni son mas justas. Y es que el progreso no afecta por
igual a todas las personas.
Además, las sociedades de alto grado de desarrollo tecnológico no tienen, solo por serlo, mayor eficiencia que
las sociedades primitivas.
Tiene que haber un equilibrio entre libertad de acción del individuo y las normas (tácitas o expresas) de la
sociedad en que tal individuo vive.
Otra cuestión: es que cuando se comparan dos formas de vida tan diferentes como la que se daba en las
sociedades prehistóricas y la que tenemos en n/ sociedad, siempre se hace desde el p del que está comparando.
Lo que hay que procurar es que en las sociedades exista la misma libertad entre los individuos.
Hipótesis de no D
Han sostenido esta hipótesis diversos autores, ensayistas, literatos, en diferentes épocas.
En resumen: hubo un estadío anterior a la edad de oro de la civilización, en la que los hombres vivían en un
estado de libertad natural.(Xj = así lo vemos en la Biblia cuando hablan del paraíso terrenal).
• anarquistas
• marxistas
Una versión más nueva es la existencia de ese estadío superior, pero al que hay que llegar: (En varias
religiones, el cielo).
13
Para el marxismo
El Estado aparece cuando surgen las clases sociales, mientras que, cuando éstas desaparezcan, también lo
harán el Estado y el Derecho. Y entonces a cada uno se le dará según sus necesidades, lo que vendrá a
sustituir a cada uno según sus capacidades.
¿Hay o no hay sociedades o agrupaciones sociales que han podido vivir sin un sistema de derecho? : Caso de
los cheyennes, de la región de los Grandes Lagos, cazadores y recolectores.
No había clases sociales, no existía la propiedad privada (a excepción de la tierra, y de los fetiches propios, lo
demás era común).
Xj: El homicidio.
Pero la base era fundamentalmente religiosa. Había jefes con poder para cambiar y adaptar las reglas del
grupo a las nuevas circunstancias. Naturalmente, esto difiere de los actuales cuerpos legislativos, ejecutivos y
judiciales. Entre los cheyennes no existía separación de poderes.
Actualmente nos encontramos con el islamismo, donde derecho y religión están mezclados, son la misma
cosa. El hombre está totalmente subordinado a un espíritu superior
Allí donde hay sociedad hay D: adagio latino que mantuvieron muchos autores.
En principio este adagio es aceptado por muchas personas, pero no sin crítica.
Y es que donde hay sociedad, esa misma sociedad termina generando reglas, normas, sanciones frente a los
infractores, ya sea con el reproche del grupo o con una penalidad elevada.
¿Por qué considerar que las normas que ponen algún límite a los violadores son jurídicas y no morales o
religiosas?.
No tiene esta pregunta una respuesta expeditiva, pues habría que partir de un concepto de lo que es D, no de lo
que debe o no debe ser D, sino de lo que es y no es D.
Muchos tratadistas piensan que para que haya D tiene que haber Estado.
14
Hay quien considera que este texto es el nacimiento de la antropología jurídica en los años 20.
Pero en general, la posición mayoritaria entre los antropólogos es de ofrecer una definición de D que acoja del
mismo
Esto es, normas de conducta, normas de competencias que establecen prohibiciones, permisos, obligaciones,
deberes... (pero esto también sucede en la religión).
Pero lo privativo del D parece estar en la existencia de Órganos Públicos, autoridades de diferentes tipos que
vinculan a los miembros del grupo con su poder para emitir normas y hacerlas cumplir, recurriendo en últimas
instancia al uso de la fuerza física.
La mayor parte de los tratadistas, toman como ejemplo las asociaciones de esquimales (los inuís de Canadá),
que viven de la caza y de la pesca y están organizados en grupos de familias de mas o menos 100 individuos
Hay un primus inter pares, no un jefe, que se ocupa de aquella parte en la que los demás le reconocen su
`jefatura'.
Faltan autoridades, poderes personales de un sujeto sobre los otros, lo que no quiere decir que no existan
disputas, encontronazos violentos o de intereses.
Por tanto se pone en duda que haya un orden jurídico. Sí tiene un orden social; mas bien un orden moral.
O sea:
• El hecho de que el sistema jurídico sea cada vez más complejo, no quiere decir que la sociedad sea
cada vez mas justa o mas ordenada.
• Los sistemas jurídicos evolucionados generan soluciones que no existen en las sociedades primitivas.
(pero los cheyennes, digamos que tienen un derecho rudimentario).
15
3ª − La Policía, en el sentido de la utilización de diferentes fuerzas para hacer cumplir las decisiones
judiciales.
Cada una de estas características es condición necesaria pero no suficiente. Estas características son elementos
que se requieren mutuamente.
# De grado 1 = Ante los conflictos existe algún tipo de mediación al que se acude.
Etc.
Las sociedades con grado cero de juridicidad son muy simples en lo cultural y económico; suelen carecer de
moneda y escritura; donde los bienes del grupo son bienes participados, comunes. Y hay mucha cooperación,
cohesión, integración en el grupo.
Por el contrario, las sociedades de mayor grado de juridicidad, son de agricultura muy desarrollada pero de
peso reducido en lo económico frente al sector industrial.
Bueno, pues todo esto nos lleva a argumentar que el D existe flx. porque existe el conflicto. Mejor dicho, un
cierto tipo de conflicto.
El otro día hablamos sobre la vaguedad, y que los tratadistas tienen dos posiciones:
Lo razonable es interpretar la sociedad como un sistema en equilibrio dinámico. (lo excepcional serian los
conflictos en la sd.).
Incluso los cambios sociales vienen precedidos muchas de las veces por conflictos. Y es entonces cuando la
conducta aquella (la que sea) se impone como debida.
16
¿qué es D?
Pues hay muchas propuestas de definición de D, pero ninguna se adapta a y para todo.
Buscar la definición de D es como la búsqueda del Santo Grial, que nunca podrá dejar de buscarse aunque se
sepa que nunca se va a alcanzar.
El D ha tenido distinta presencia bajo formas diferentes y culturas diferentes..., así que es difícil dar una
definición universal.
Sobretodo a partir del tránsito del siglo XVIII al XIX, que se pasa a la idea de que el estudio del D ha de
centrarse en el estudio de los sistemas normativos del D.
Hasta avanzado la segunda mitad del XIX no empezó a estudiarse el modelo español.
A partir de la Rev. francesa del XVIII, de las revoluciones coloniales, industriales, se va a reafirmar esto de
que el D es el que viene del E.
Habla de la cultura de la queja. Es un grupo que disuelve los derechos individuales en nombre del D del
grupo.
El D nacional surge con notas definitorias que eran propiedades que se encontraban en sociedades industriales
avanzadas. No en sociedades primitivas, o de base religiosa, etc...
Cualquier grupo social tiene vocación de crear reglas de D al margen de la regulación estatal.
Esto llevó a que el D de las organizaciones delictivas , cuando presentaban ciertas formalidades, también se
consideró Derecho.
# Por una parte, en algunas sociedades primitivas no nos encontraremos con el tipo de conflicto que sí existe
en sociedades avanzadas del sXXI. Por tanto no precisan de alguna de las Itxs. de estas últimas
El hecho de que no haya un orden mundial es debido a que los destinatarios del DIP son los propios E
soberanos y no las personas individuales.
No existe por tanto, en el orden mundial, nada parecido a una legislatura, o sistema judicial, etc..., aunque
haya Itxs. que juegan ese papel.
17
Xj, las normas internacionales tienen un origen convencional. A veces son las costumbres generadas por la
actuación de los propios sujetos (=los Es.).
El Derecho Canónico, Hay dudas sobre su juridicidad por el carácter que tiene de Derecho no estatal.
El D canónico es semejante a aquellos sistemas que nosotros consideramos guiadores de conductas de los
usuarios, aunque muchos de los cánones reflejan el D estatal.
Los canonistas consideran que el orden esencial de su D es el D divino, por tanto, inmodificable.
Además de las Iglesias, existen otros grupos diferentes que tienen su propio orden normativo. Xj:
la comunidad gitana, que posee un conjunto de reglas consuetudinarias con sus sanciones a aplicar.
A diferencia del D Canónico que regula conductas distintas a las del E, hay algunas normas de los Romaní
que se oponen frontalmente a las del E.
C) TEXTURA ABIERTA
Hace referencia a la capacidad que tiene cualquier concepto de convertirse en vago o de ganar en vaguedad.
Esta vaguedad fue identificada por Frederick Wittgenstein, que habla de cómo conceptos definidos pueden
transformarse en conceptos vagos.
Esta vaguedad se muestra de manera evidente en D y también ha sido estudiada por Hart.
[Aquí, un inciso para hablar de HART: parte del texto de la LH La revisión sociológica del Positivismo
Jurídico]
Esta textura abierta hace que un término preciso pueda ganar en vaguedad, lo que puede con el D como
concepto, ya que se aprecian características nuevas en el concepto D que no se apreciaban en el pasado.
"Open texture", esta expresión termina derivando por vaguedad, a un significado que en principio no tuvo.
18
• Emotivo desfavorable
• Emotivo favorable
Eso afecta a su significado cognoscitivo. También afecta a su significado descriptivo. Porque la gente tiende a
restringir (o no, cuando el sentido emotivo es favorable) ciertos fenómenos que rechaza y provoca una
imprecisión en el campo semántico.
Y esto es así porque todos los regímenes, de facto, tratan de dar una forma jurídica al sistema, tarde o
temprano, y evitar así que el sistema se base en la fuerza.
La disputa entre:
• iusnaturalistas
• e iuspositivistas
No se trata de juicios de hecho, sino de juicios de valor (de deber ser) del concepto D.
Carga emotiva favorable. Esto nos lleva a hablar de las fxs del lenguaje:
Hay términos que no tienen ningún significado más que el cognoscitivo. Esto es, en principio no tienen
ninguna carga emotiva.
Y hay términos que tienen un significado favorable (o no) según las personas. Xj :
Y esta carga emotiva dificulta, en esos términos que la tienen, el conocimiento de los mismos.
Esa carga emotiva puede ser diferente en determinados grupos. Y lo que es favorable para unos, no lo es para
otros. Xj : el lenguaje estrictamente militar.
Un ordenamiento jco. es, para la mayoría de las personas, mejor que un ordenamiento no jurídico.
19
La disputa acerca del D es una disputa de valores.
Un segundo grupo de dificultades..... (Habla de Hobbes y de El Leviatán.). y dice que la mayor parte de los
juristas tienen un concepto erróneo entre lenguaje y realidad. Y esto tiene consecuencias importantes a la hora
de definir el D. Va a tratar de explicarse.
El pueblo primitivo tiende a entender que hay una relación necesaria entre palabra y sgdo. de la misma. Entre
sgdo. y sgte. (Estos son los esencialistas).
Cuando, en onomatopeya, un sueco reproduce el sonido del ladrido de un perro, lo hace con acento sueco.
Pero un perro ladra con el mismo acento en Suecia que en España que en Inglaterra.
El sgdo de los términos es de origen arbitrario, pero cuando ese sgdo se extiende en una lengua, entonces se
convierte en convencional. Así, el D, es un término que significa lo que la sociedad quiere que signifique. No
hay relación necesaria entre el término D y lo que significa.
Cuando se define un concepto los tratadistas proponen una aproximación etimológica de lo que expresa ese
término.
Otros términos con la raíz "ius" sí han pasado a nuestra lengua: juez, justicia, juzgar, etc...
Igual ha sucedido en el resto de las lenguas. Lo que sucede es que se aborda el término "ius" y se aplican
términos de la raíz "directum" o "derectum".
Esto lo interpretan dos tesis incompatibles entre sí, pero que no logran desplazarse porque cada una tiene
razones fundamentales de apoyo.
2 − García Gayo escribió "Ius y Derecho" = cuando se produce el tránsito de ius a directum, se produce una
privatización del D y es cada vez más norma. No podemos determinar como se produjo ese tránsito de "ius" a
"derecho". Procede de una manera incorrecta y rechazada de establecer la relación entre lenguaje y realidad
• .Esencialista(*)
• .Analítica = la relación entre lenguaje y realidad es una relación arbitraria. Se intenta buscar una
definición realista de las cosas.
20
2.1.3 Las que hacen referencia a la relax lenguaje−realidad
Decíamos el día anterior que la tercera y última dificultad en la definición de D procede de la manera
incorrecta de entender la relación lenguaje−realidad : (*)
Es una relación esencialista: creencia en que los términos con los que describimos la realidad, tienen una
relación con la propia realidad. Entre ellos hay una relación necesaria. No es producto de la casualidad.
("Quien conoce el nombre, conoce la cosa...". Xj: rosa = evoca ese color, y ese olor...; Azul no puede
significar nada mas que lo que es = azul, es el mejor término para esa realidad).
(La concepcx Analítica es lo contrario: que la relación entre lenguaje y realidad es arbitraria, convencional).
En la Edad Moderna, esa pretensión de los juristas, fue denunciada por Hobbes: propone que en lugar de
definir qué es D de forma esencialista, habría que definir cual es el significado del Derecho, definirlo en sus
diversos sentidos.
La idea se remonta a los Diálogos de Platón, donde esta idea toma cuerpo.
A principios del XX, esta idea de Hobbes encontró acogida en el alemán Hermann U. Kantorowicz, que
preparó en el Reino Unido la obra "Hª de la Literatura jurídica Wl". Redactada en 1939, no llegó a publicarse.
En 1963 se publica en España "El concepto del derecho", de Hart que recupera la orientación de Hobbes.
Sostiene que muchas de las dificultades que juristas y legos se encuentran a la hora de definir el D, tienen su
origen en la adhesión a una cierta concepción esencialista, concepción platónica o mágica acerca de la
relación entre lenguaje y realidad: los objetos se ven representados en las palabras que los significan.
Que las palabras son meros vehículos de la representación de los conceptos y tiene que haber una relación
necesaria entre lenguaje y realidad.
Como si el lenguaje nos viniera dado por la realidad. Por ello tenemos que descubrir los términos que mejor
van al objeto
Los conceptos deben recoger los aspectos esenciales de los objetos que expresan. Por tanto, únicamente habría
una expresión adecuada; en puridad, sólo habría una definición verdadera, una definición válida para cada
palabra, y esa definición se tendría desde la intuición intelectual de la naturaleza intrínseca de esos conceptos.
Hermann U. Kantorowicz es uno de los pioneros de la 'Escuela libre de Derecho' donde se defiende que el
Juez "crea" D.
En "La definición del D" Kantorowicz presenta su concepción esencialista, que denomina:
"realismo verbal"
donde entiende que los juristas debieran tratar de desarrollar un discurso acerca de los diversos sentidos de D
en los diferentes lenguajes.
21
Critica lo que él denomina el antiguo platonismo, y la concepción escolástica o de fenomenalismo moderno;
Esto es, según el Fenomenalismo moderno cabe la posibilidad de que exista definición de D que tenga el
valor de la esencialidad.
Si esto es así, existiría algo semejante a la esencia del D, y entonces el único significado válido sería el que
encerrara dicha esencia del D.
Por ello, mucha de la literatura medieval Wl ha creído que entre el nombre de la cosa y la cosa nombrada
existe un nexo metafísico.
Es en definitiva la creencia antigua de que existe un nexo entre lenguaje y realidad, creencia en la magia
verbal: palabras que abren puertas, que hacen daño, etc... Este es el enfoque del esencialismo.
Pero a este enfoque, Kantorowicz opone la versión convencional de que la relación entre lenguaje y realidad
ha sido establecida arbitrariamente por los hombres. Pero nada ni nadie está constreñido, obligado a seguir
esos usos vigentes y si lo hacemos es para poder comunicarnos.
Para un análisis filosófico riguroso, las cosas nada mas tienen propiedades esenciales en la medida en que las
personas, por su decisión, hagan de esas propiedades condiciones esenciales para la definición de esas
palabras.
Si queremos describir los fenómenos que la palabra "derecho" denota, habrá que describir lo que es D.
La mayoría del debate de los juristas es para descubrir cual es la esencia del D.
TEORÍA DE LA DEFINICIÓN.
Definir es una operación mediante la cual se describe, se especifica el sentido de una expresión lingüística.
Como el D es lenguaje y como las cuestiones jurídicas son cuestiones lingüísticas, en la ciencia del derecho
las definiciones cobran una importancia excesiva.
Los juristas romanos eran radicalmente contrarios a las definiciones. Para ellos, toda definición era peligrosa:
basta con que cambie la realidad para que cambie también la definición.
Hay una famosa sentencia de la época clásica, en el Digesto, en la cual se nos dice que toda definición de
Derecho se entiende peligrosa.
En el plano legislativo, las definiciones se utilizan en el D Wl, en parte, como un mecanismo de distribución
de poder, porque si el legislador define el término con rigor y exactitud, lo que trata es que a la persona que
lee la ley se le restrinja el arbitrio en su interpretación.
Los legisladores quieren que, quienes apliquen el D, se atengan a la definición que ellos dan.
22
En D hay tres tipos de definiciones:
• Lexicográficas − Es la más fácil de apreciar. Identifica los significados de sentido, de uso, de una
determinada expresión en una determinada lengua. Los buenos diccionarios ofrecen un catálogo de ellas.
• Estipulativas − Las que establecen que ciertos términos han de usarse en un determinado sentido o dentro
de un determinado contexto. Se introduce cuando se decide atribuir a un término un sentido diferente al que
normalmente se usa, esto es, que no coincide con ningún significado de uso anterior. Esto es, cuando un
término ya existe y se acuña para él un nuevo sgdo.
• Redefiniciones − Así lo denominan los lingüistas desde FXX − PXXI. A partir del significado usual de un
término, precisar y acotar ese significado. Es una operación que estaría a mitad de camino de las dos
anteriores. Se parte del significado común o habitual de un término y a partir de ahí matizarlo. Esto es muy
corriente en el lenguaje jurídico.
Básicamente, por razones de simplificación, y también por razones económicas, las leyes no suelen contener
definiciones lexicográficas; cuando se emplean expresiones del lenguaje natural en un texto legal, se entiende
que el uso es el de ese lenguaje. En general, las llamadas definiciones legislativas, o son estipulativas o son
redefiniciones.
"Se entiende por alimentos todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido y asistencia
médica. Los alimentos comprenden también la educación e instrucción del alimentista mientras sea menor de
edad y aún después cuando no haya terminado su formación por causa que no le sea imputable. Entre los
alimentos se incluirán los gastos de embarazo y parto en cuanto que no estén cubiertos de otro modo"
Vemos en el artº 237 del CP, que el tipo de definición legislativa de robo es una redefinición:
"Son reos del delito de robo los que, con ánimo de lucro, se apoderaren de las cosas muebles ajenas
empleando fuerza en las cosas para acceder al lugar donde estas se encuentran, o empleando violencia o
intimidación en las personas."
La mayor parte de las obras que escriben los estudiosos del D, los dogmáticos del D, suelen ser libros sobre
otros libros.
En el conjunto de los manuales al uso, las definiciones ocupan un lugar muy importante en ls cultura jurídica
continental. No así en la cultura jca. angloamericana.
Tenemos pues que un Tratado no versa sobre el estudio de una materia, sino de lo que las leyes tratan al
respecto, y de las opiniones de otros autores sobre ello.
Esta es una diferencia entre la ciencia del D y otras ciencias, entre una obra de D y una de, xj, Antropología.
La mayor parte de las veces, estas últimas se ocupan muy poco del lenguaje, mientras que en los libros de D
abundan las definiciones y las reelaboraciones de las definiciones legislativas: lo que llamamos
redefiniciones.
Así, un tratado, un curso, sobre D penal, no nos habla del comportamiento del criminal o del crimen, sino que
trata de lo que el CP y otras Leyes establecen al efecto, o de los criterios que aplican los Tribunales, de las
sentencias de estos tribunales, de las opiniones de los tratadistas sobre las mismas, etc.
23
Lo que el CC nos dice en su Artº 142 sobre los alimentos es ejemplo de un tipo de definición estipulativa,
(porque 'estipula' qué se entiende por 'alimentos' cuando se deben entre parientes. Xj: la asistencia médica).
En el Artº 247 del CP...xj, sobre el robo de una cosa mueble... ¿es una cosa mueble el fluido eléctrico?...Los
juristas tratan de afinar, acotar, las definiciones de términos usados por los legisladores.
La función de las definiciones doctrinales (también de las legislativas, las usadas por el legislador), es sustituir
algunas expresiones por otras cuyo significado resulte mas claro y sean mejor comprendidas.
Tanto la definición legislativa de 'alimento', como la de 'robo', nos permiten comprender qué es cada cosa.
Así podemos decir que un carterista no efectúa robo porque en su acción no hay violencia. Es hurto.
Otro tipo de definiciones son las referidas a términos teóricos ('típico', 'antijurídico').
La función de estas definiciones parece ser diferente a la función de las definiciones legislativas (que son las
definiciones comunes).
Estos términos pueden ser a su vez definidos y con ello se lograría el efecto de clarificación.
Si definimos delito como acción típica, antijurídica, culpable y punible, los legos en Derecho no entenderán
estos términos.
Tendríamos que aclarar el sgdo de los términos que aparecen en la definición de 'delito'.
Así, aunque por un camino mas largo, llegaríamos a saber que cosa es 'delito'.
Dicho de otro modo, lo que constituye un problema es el hecho de que los penalistas, cuando definen 'delito',
usan un lenguaje jurídico que, por otra parte, a ellos, les va a suministrar un esquema.
Y así sucede con términos como "robo, acto administrativo, proceso, acto de comercio, norma..."
La definición de estos términos, de estas expresiones, es el resultado de análisis conceptuales previos que se
utilizan a efectos de clarificación lingüística.
Además de la función de clarificación y de análisis conceptual, los juristas atribuyen a estas definiciones
aclaratorias una dimensión práctica que consiste en resolver un problema normativo:
por medio de ellas los juristas pueden buscar, xj, la naturaleza jurídica de una institución.
Este examen nos lleva a distinguir tres concepxs diferentes acerca de las definiciones.
24
• entenderlas como técnica para describir o introducir, o modificar, o precisar el sgdo de ciertas expresiones o
términos.
• entender las definiciones como herramientas de análisis conceptual.
• Y por fin, entender las definiciones como forma de referirse a unas supuestas esencias que estarían detrás
de las palabras.
Con la 1ª concepx o primera de estas definiciones, no se nos va a plantear problemas pero tampoco nos lleva a
grandes resultados.
Con la 2ª concepx sería más interesante, pero también encierra una considerable complejidad.
La 3ª envuelve una serie de errores que conviene desvelar; tendría bastante imprecisión. Para aclarar esto, hay
que tener en cuenta que con los conceptos jurídicos pasa lo mismo que con los científicos.
Mario Bunge, argentino nacionalizado canadiense, además de decir que la filosofía está en crisis porque no
hay ideas nuevas (Octubre, 2002) habla sobre esto, sobre los conceptos jurídicos, sobre la Ciencia de la Fª, y
sobre la Fª de la ciencia.
Jorge Luís Borges tiene una serie de textos donde dice que resulta aburrido definir los conceptos jurídicos
desde el inicio, y que resulta aburrido no poder definir una cosa científica antes de que se inicie, y que en la
ciencia, una investigación no se puede empezar sin tener el objeto de la investigación definido, y se puede
identificar el objeto de la investigación sin definir ese objeto.
Para hablar de D no es necesario, pues, empezar definiendo el D, sino que apelamos a expresiones, nociones,
que todo lector tiene sobre la palabra D.
Esto es, que también vale qué experiencias o relaciones jurídicas se hayan tenido en relación a ese término
denominado Derecho.
• El término D.
• El concepto de D.
• El objeto del D.
25
El sentido de las expresiones viene dado por la designación y la referencia.
El término D designa un concepto, o mejor, varios conceptos, porque tiene referencia en la realidad
A pesar de lo anterior, el Sr. Iturmendi dice que no es posible una definición realista de Derecho. Veamos:
Hay palabras que no tienen referencia, lo que no quiere decir que carezcan de sentido.
En las ciencias formales tienen gran importancia los conceptos sin referencia. Xj: el concepto de legislador
racional. Se les denomina con una terminología neokantiana: "ideal type". tipo ideal de Max Webber; Ideal
significa aquí lo que no es real.
Los tipos ideales no describen la realidad, sino que configuran un modelo. Esa idealidad puede contener, o no,
una orientación moral.
A veces se habla de definiciones extensivas = nombrar una definición y señalar su referencia. Esta definición
extensiva tiene un valor muy limitado en el ámbito del derecho. Puede servir para palabras con una referencia
única. Juez no puede tener una definición extensiva, así como tampoco D puede definirse extensivamente.
Hay una razón más para rechazar que haya una definición realista de D. Y es que el significado de las
palabras es convencional, depende del uso que se hace de ellas, del uso que se les de en determinados
contextos, lo cual supone otra dificultad para alcanzar una definición real de Derecho.
Además no hay prácticamente ningún término que no haya sido matizado con el transcurso del tiempo. Hay
acepciones nuevas y otras que caen en desuso
Tener en cuenta que no existe ninguna esencia o realidad inmodificable. Ninguna esencia o realidad a la que
se deba atribuir un concepto.
Las palabras las usamos con el sentido que mas nos conviene.
Xj: ¿Hay un significado esencial de alimento?, según hemos visto, no. Pues lo mismo con derecho.
No tiene sentido sostener que se va contra la esencia de lo jurídico si se va a favor o en contra del D
Internacional, aunque sí tiene sentido establecer relaciones entre palabras y cosas, pero esto no son
definiciones. Las definiciones relacionan las palabras y éstas se relacionan con los conceptos, pero no
relacionan realidades.(¿?)
En resumen, que las definiciones son instrumentos de clarificación lingüística y en ocasiones las definiciones
son resultado de un análisis conceptual, pero no son procedimiento para arribar a la esencia de la cosa o a la
realidad de la cosa definida. Esto es, no son para acercar las palabras a la realidad de lo definido. Por tanto,
hay que rechazar que los conceptos y las palabras reflejan una esencia inmutable. Porque el concepto tiene
como referencia un conjunto de fenómenos históricos y variables. No identifican esencias. Además, otro error
es decir que "derecho" es una palabra de 'clase' (=que señala muchos fenómenos diferentes, heterogéneos).
Detrás de esta palabra 'D', no hay un único ente, ni físico ni metafísico.
Se pueden admitir éstas y otras definiciones, que no lo son en sentido propio, porque no esclarecen el
significado de D, lo que ha determinado que haya una parte de la doctrina mas reciente que renuncia a definir
26
D, y sí define D positivo, D objetivo, etc....
En relación con la definición ha habido disputas desde siempre entre dos posiciones:
• Los que dicen que definir es un procedimiento intelectual para identificar la esencia de los objetos
definidos.
• Los realistas − El punto de partida quizá lo vamos a encontrar en algunos textos de Platón donde
ofrece una argumentación esencialista (según sus críticos, sus objetores) o realista (según sus
seguidores o defensores).
Desde estas premisas se cree que existe una definición esencial necesaria para cada objeto o tipo de objeto,
para cada fenómeno o tipo de fenómeno. Esto expresará la verdad esencial.
[Según Platón la verdad esencial es anterior a (la experiencia de) las cosas, mientras que para Aristóteles, la
verdad está en (la experiencia de) las cosas].
• los que a sí mismos se llamaban realistas (=hay una ecuación entre definición y esencia de la cosa)
entre los que estaba Santo Tomás de Aquino.
• Los nominalistas, que opinan que las definiciones son nombres convencionales usados para designar
las cosas.
Guillermo de Ockham (=la única verdad de los objetos es su existencia). Parten de un punto de vista radical,
diciendo que las definiciones no tienen universalidad, porque los nombres no pueden reflejar ningún tipo de
esencia; en la experiencia es posible captar realidades concretas, pero los conceptos son una abstracción. Así
por ejemplo, en la experiencia, en la realidad, incluso en la percepción visual, nos es posible distinguir entre
diferentes variedades de árboles: naranjos, pinos, etc..., pero el concepto de árbol es una abstracción de
nuestra mente para denominar todas esas especies.
Los analistas del lenguaje tienen especial empeño en distinguir entre signos y símbolos.
• Signos − relación natural y necesaria con el objeto representado. (humo, arco iris)
• Símbolos − relación convencional con los objetos a los que representa. (banderas, notas musicales, el
lenguaje). No poseen una relación necesaria.
El lenguaje humano constituye modalidades simbólicas. Esto es, que el lenguaje es un conjunto de símbolos y
no de signos (excepto en el lenguaje onomatopéyico, donde el ruido que hacemos para un ladrido es
esencialmente igual aquí que en EE.UU.).
El error de los esencialistas estaría en confundir signos y símbolos. Es una visión infantil. (Algo así como lo
que sucede con la mayor parte de los niños cuando comienzan a hablar, que creen que las palabras que usan
son las únicas correctas). Ese error ha sido puesto de manifiesto por J.Luis Borges:
"...en las letras de la palabra nube estaría la nube, y todo el Nilo estaría en la palabra Nilo".
Para Kantorowicz, alemán, penalista y filósofo del Derecho, el método erróneo de definir el D, es lo que él
27
llama el "realismo verbal (=esencialismo). Creen que entre el concepto de D y la realidad 'derecho' hay un
nexo metafísico imposible de desconocer (antigua magia verbal).
Pasar al realismo definitorio, es decir, al pragmatismo conceptual, es ver un término en un contexto lingüístico
determinado.
En la revista "La controversia en torno al DIP" se plantea el problema de la definición del Derecho según el
punto de vista analítico−lingüístico.
Carece de sentido hacer corresponder la naturaleza del D con los hechos empíricamente verificables, porque
una definición solamente puede ser verdadera o falsa si se define en un ordenamiento jurídico determinado
(Xj: el o.j. inglés en 1003).
No hay pues, una definición de D en abstracto que sea verdadera o falsa, porque no se pueden controlar las
propiedades de esa definición, que son cambiantes y que únicamente se pueden conocer en un tiempo
concreto, en un lugar determinado y en un ordenamiento jurídico conocido. Acotándola de esta manera, la
definición de D sería válida.
1ª Definición real de Derecho para los realistas esencialistas = hay que aspirar a una definición de derecho
que exprese la verdad última del D, y representaría así la naturaleza esencial de lo definido, las propiedades
esenciales del D.
Esta forma de definición está vinculada a una tradición del D clásico Aristotélico−tomista y toma nuevos aires
a principios del siglo XX, con el p. v. de los fenomenólogos.
2ª Definición nominal. Esta posición es la tomada por los que defienden el p.v. neopositivista. Sería la de los
nominalistas, lingüísticos,= reglas del uso lingüístico de lo definido.
En el ámbito del D, se refieren a cuales serían los significados lingüísticos del término derecho en las
diferentes lenguas.
• Definiciones estipulativas = Son convenciones en torno a usos futuros del lenguaje: en adelante, una
expresión se usará de tal manera en determinado contexto lingüístico y deberá ser empleada con un
significado concreto, con independencia del significado empírico que se le atribuya a la expresión.
Es un acuerdo convencional.
• Definiciones lexicales o psicográficas = Dan cuenta de todos los significados de uso de una palabra
en un determinado lenguaje, a partir de la experiencia de los usos lingüísticos.
Kantorowicz, precisamente, postula una definición de D que integra todos los tipos de D. Una definición
nominal de D.
28
Ambas definiciones tienen luces y sombras.
• De las estipulativas: son útiles en bastantes ámbitos científicos; pero al prescindir de la experiencia
del uso habitual de una lengua, corren el riesgo de ser arbitrarias. Por eso en D no sirven, no son las
más acertadas (no gustan al Sr Decano).
• En cuanto a las lexicales: avaladas por la experiencia de la práctica lingüística en una comunidad
lingüística determinada (luces), mientras que la sombra estaría en la pretensión de la definición de
recoger exhaustivamente todas las acepciones de un término. Esta pretensión es inviable cuando se
trata de definir un término como D. Incluso mediante una programación informática que tratara de
definir todos los términos de uso aunque se propusiese identificar todos los significados de uso que
hay, que hubo, que habrá, el resultado sería poco operativo; no se podría hacer porque habría una gran
heterogeneidad. Además las definiciones lexicales se mantienen en un plano puramente descriptivo y
neutral de cómo deben ser definidos los términos del D.
Las definiciones nominales, ya sean estipulativas o ya sean lexicales no son una panacea que resuelvan las
definiciones en D. No son útiles para dar respuesta a los interrogantes que se dan en cualquier definición de D.
Ha habido algunos autores que han sido muy críticos con los analistas, pero hoy están de acuerdo con ellos.
Esto era favorable a los analíticos (como Russell, que en el texto "Habla de sí mismo" (1999) se explica hasta
que punto los analistas del lenguaje tienen mucho sentido), pero los críticos sostenían que las definiciones
nominales eran más eficaces para formular lo que Hayden denominaba "pregunta por la cosa". Decían que
eran una herramienta útil para inventariar los usos lingüísticos de un concepto, pero que eran tan abstractas,
tan asépticas, que no resolvían preguntas de la realidad empírica; o eran definiciones tan neutras que no
esclarecían la realidad de las cosas
Surge entonces, en el seno de los analíticos, una tercera clase de definición, como alternativa a las dos
anteriores:
• Redefiniciones o definiciones explicativas. Surge en los años 60−70, en una corriente doctrinal del
Norte de Italia denominada "La Escuela Jurídica Noroccidental" también llamada "Escuela de
Bobbio".
Este tipo de definición será útil −dicen−, para cuando se trate de esclarecer conceptos en los que se
encontrarían los puntos clave de una cultura determinada.
Se trataría de entrar en el corazón del significado dentro de la cultura histórica a la que pertenece.
Esta definición explicativa supone una definición intermedia entre la definición lexical y la estipulativa.
Al igual que la lexical (=catálogo), pretende corresponder al uso de ese término, pero a diferencia de ella, no
se esfuerza en recoger toda la variedad de significado de uso de esa palabra, de ese término, sino que trata de
encontrar entre ellos, el núcleo de mayor importancia operativa; se buscan los términos que sean mas claros y
precisos.
Digamos que:
29
• La definición lexical = son los usos lingüísticos pasados.
De éstas, dos variantes, según Hubberto Scarpelli en su obra "Definiciones explicativas en sentido histórico
y definiciones explicativas en sentido crítico":
• Las definiciones explicativas en sentido histórico = Se tiende a ofrecer una delimitación amplísima;
pretende plasticidad elasticidad y resolución, que cubrirían una gran casuística del concepto
explicativo. Lo que gana en extensión, lo pierde en precisión.
• Las definiciones explicativas en sentido crítico = en ellas se pretende conseguir la mayor precisión
posible, señalando los confines del término definido, con la mayor nitidez. Son definiciones que se
dirigen a fundamentar las aceptaciones o rechazos de determinadas concepciones, estructuras o
modelos.
• En contraste con las estipulativas, no son arbitrarias, sino que se basan en los usos empíricos del
lenguaje.
• Y en contraste con las lexicales, no pretenden alcanzar todos los presupuestos, todos los usos del
lenguaje.
Hay que decir que la función de todas las definiciones de D es sustituir expresiones cuyo sgdo no es claro en
ciertos contextos, por otros cuyo sgdo serán mas claros.
Por tanto las definiciones en D son instrumentos del mismo (del D) para entender mejor el significado de las
normas.
Esto es, además de todas las funciones en D, a veces, los juristas atribuyen a las definiciones, además, una
función práctica: el encontrar una solución que no está implícitamente en la norma.
No hay ninguna definición de D que no se preste a ser calificada de definición ideológica en el sentido neutro
del término ideología.
Quien piensa de una manera, tiende a actuar condicionado por esa forma de pensar que expresa su concepción
del mundo. Este es el sentido débil del término ideología.
Muchas de las definiciones de D postulan lo que es deseable que el D sea, no definen lo que es el D, lo que es
30
el término ideológico en sentido fuerte.
Sistema de ideas que funcionan como una guía para la relación humana en el terreno político, social, religiosa,
etc..., que funciona en el ámbito de lo práctico.
Proyección de las ideas en la conciencia del individuo. (Marx: la religión es el opio del pueblo) La ideología
= falsa conciencia
1º − El primer sentido peyorativo del término ideología fue dado por Napoleón, en un Consejo de Estado, el
20 de Diciembre de 1810, refiriéndose a los componentes del grupo que participó en la Revolución Francesa
(burgueses) que se conocían como "los ideólogos".
Sin embargo, con el tiempo, se distanciaron de los proyectos de Napoleón, y éste los presentó como "políticos
visionarios" de forma despectiva
3º − este momento viene marcado por Marx y Engels, "Sagrada Familia" y "La ideología alemana". Este
último texto se publica después de morir, por eso es difícil atribuir a cada uno alguno de sus pensamientos.
A PXX decían Marx y Engels: "Las ideas determinan el comportamiento y las condiciones materiales en el
mundo."
♦ Intelectual.
♦ Manual
♦ Causa suficiente = La división de la sociedad en clases sociales con intereses antagónicos. Era
necesario asegurar el dominio de las clases dominantes en la religión, la economía, etc...
Sin embargo, el ideal de un conocimiento del D puramente objetivo fue defendido por Kelsen
en "Tª Pura del D".
31
# Dès las concepciones post−Kelsen se entiende que en el estudio del Derecho los juicios de
valor son importantes (la Ciencia del Derecho no es ya puramente descriptiva, como sostenía
Kelsen).
Al estudiar las normas un estudioso del D ha de ofrecer un catálogo de puntos de vista para
estudiarlo.
....................................
◊ Willfredo Paretto
◊ George Sorén.
hablan sin utilizar el término ideología.
Sir F. Bacon, también opina que las ideologías son creencias erróneas que la sociedad tiene.
En los años 60−70 fue común hablar del fin de las ideologías entre los politólogos. Mas o
menos venían a decir que las ideologías ya no tenían sentido como movilizadoras de las ideas
políticas.
Es equívoca, porque alguna de sus significaciones difieren entre sí, ya que no tienen las
mismas características.
Por ello, una definición rigurosa exige un deslinde de las diferentes acepciones del término.
Existen cuatro:
Ideología fue un helenismo que puso en circulación un pensador francés, Destutt de Tracy
en una breve nota a pie de página del primer volumen de su obra "Elementos de Ideología".
Destutt de Tracy define ideología como 'la ciencia de las ideas', (1ª concepción de
"ideología" de las que se habla en pág 106) es decir, como una disciplina cuyo objeto es el
análisis de las ideas y de las sensaciones.
Este autor expresaba un punto de vista que había sido introducido años antes por otro
pensador francés: Condillac.
32
La sensación era lo más simple y las ideas lo bien hecho, ya que éstas se componen de
sensaciones, por lo que pensar equivale a sentir.
Esta actitud empirista le coloca en una situación beligerante frente a la cultura clásica y
tradicional. Y se constituyó en grupo que se autodenominó "el grupo de los ideólogos y los
ideales".
Por eso, cuando Napoleón estableció un sistema de fuerza, en un primer momento los
ideólogos participan en el acceso al poder de Napoleón, pero más tarde se alejaron de él, y
por eso Napoleón los criticó, incluyéndoles en el campo de la metafísica.
Mas tarde, otra acepción del término ideología complicó las cosas.(2ª concepción de
ideología)
Bacon fue uno de sus teóricos . Este autor definió a los "ídolos" como concepciones erróneas
que dificultan el hallazgo de la verdad.
Los `ídolos' son, para Bacon, las tendencias del intelecto humano que dan lugar a los errores
y a los prejuicios, y que ocultan, por tanto, el verdadero saber.
Él, y su discípulo Engels, publican dos textos de desigual valor, donde tratan por primera vez
el término 'ideología' y son:
Las ideologías van a estar determinadas por las relaciones de dominación entre clases.
En la concepción de Marx, las ideologías aparecen reducidas a epifenómenos por las clases
económicas sociales.(3ª concepción de "ideología" a la que nos referimos en pág. 106)
Están condicionadas por los modos de producción de tal forma, que la filosofía, el D, la
religión, etc., todos los productos de la razón están subordinados a los intereses de clases.
33
Como variante de esta acepción marxista, apareció una identificación de lo ideológico con lo
falso. Se va a asociar lo ideológico y lo propagandístico. Se pensaba q las ideologías poseían
la condición de ciencias falsas, y que se trataba de justificar consideraciones injustas.
Había una 4ª acepción del término ideología, que sería cualquier creencia política,
simplificada y vulgarizada.
Los autores que creen que es posible el acuerdo en la definición de D, es porque piensan que
todos hablan de lo mismo, aunque de diferente forma.
El problema está cuando la definición de D tiende a ocultar lo que verdaderamente es. Esto da
una falsa apariencia.
Y por eso las definiciones de D son ideológicamente fuertes, cuando no describen lo que es,
sino que postulan un modelo de D.
La mayor parte de estas dificultades determinan el debate real que hay entre las distintas
concepciones de Derecho. De tal modo que, la mayor parte de los debates expresan
concepciones ideológicas del concepto D.
♦ Formalismo jurídico.
♦ Realismo jurídico (basado en corrientes empíricas).
♦ Normativismo (vinculado a la concepción kelseniana).
♦ Iusnaturalismo (amplísimas variantes).
♦ Marxismo
♦ Un puzzle heterogéneo de corrientes que englobaría a las del siglo XXI.
Cualquier concepción viene a ser una respuesta a las preguntas generales que se hacen acerca
del D.
También hay concepciones jurídicas escépticas. Son las que consideran que el D tiene
únicamente un valor instrumental.
◊ Civil law − que era un D doctrinario y con un alto grado conceptualista. Informa a:
◊ Europa
◊ y a los países latino−americanos.
34
⋅ Common Law − que es un D casuístico y en el que los Jueces y Magistrados
tienen un papel + importante. Anglosajón.
⋅ D del socialismo − desaparece a finales de los 80.
Esos derechos tienen estilos argumentativos diferentes entre si, y esto condiciona la
manera de entender y percibir el D. Aunque hay que decir que cada vez se aproximan
más entre ellos.
Los juristas del Common Law proponen una visión más empírica y casuística,
mientras que el Civil Law es más sistemático.
Dentro de los países del Common Law, la cultura jurídica angloamericana es más
realista que la inglesa.
⋅ Realismo.
⋅ O del iusnaturalismo
⋅ O del iuspositivismo
⋅ O de una síntesis de las tres.
⋅ Realismo = La concepción realista tiende a ver el D como comportamiento.
Comportamiento de jueces.
⋅ El normativismo =
El D como norma o conjunto sistemático de normas.
⋅ Iusnaturalismo
El D es una realidad axiológica, que pertenece al mundo de los valores.
El valor principal es la justicia. Pero también hay otros: seguridad, igualdad, etc., el D
tiende a sacrificarse por un principio o un valor. Valores que a veces están en disputa
y que son difíciles de conciliar. (D como valor)
⋅ El D como hecho
⋅ El D como norma
⋅ El D como valor
Sus grandes filósofos fueron: Reale, Werner, Goldsmith, Porto, Aragoneses...
1) Formalismo jurídico
35
Forma típica de pensar de los juristas del XIX. (Nace como consecuencia del Código
de Napoleón. Precisamente, el realismo es una reacción frente al formalismo).
Se dice que es una actitud, un estilo característico que se puede detectar en la práctica
del estudio del D, en su interpretación y en su aplicación. Se dice que es una actitud
de los juristas que raramente se asume de forma consciente. Pocos contemporáneos
de este XXI se presentan como formalistas.
Consiste en el hecho de que para los juristas de la Europa Occidental las razones que
nos suministra el D para la acción, son razones de tipo excluyentes. Esto es, son
normas generales, por el tipo de clases de acciones, y no conductas individualizadas.
Suministran razones para realizar una acción, o para abstenerse de realizar una
acción.
Asumir una concepción formalista del D, implica algo más, y una parte de los juristas
tienden a actividades formalistas. A veces estas actividades se identifican con el
positivismo. Esto es, que a veces el formalismo y el positivismo van de la mano. Se
les vincula. Pero lo cierto es que esto no es inevitable, porque se puede ser formalista
sin ser positivista y viceversa. Xj: positivismo realista.
⋅ Escuela Histórica
⋅ Escuela Francesa
⋅ Escuela Inglesa de John Austin.
Parten de una concepción positivista, pero dan lugar a una concepción formalista,
pero de diferente forma.
36
de los intereses, donde el D soluciona los conflictos de intereses de la sociedad.
La alternativa de ese formalismo legal es la idea de que el juez no realiza solo un acto
cognoscitivo sino que también realiza un acto valorativo. El formalismo legal quiere
restringir el arbitrio judicial.
Este último era el menos formalista de todos, pero puede servirnos para presentar las
características que tiene el formalismo. Estas son:
El D sería capaz de dar una respuesta a cualquier cuestión jurídica y de ahí que se de
por privilegiar la analogía como procedimiento para resolver casos que no aparecen
en las normas, pero que si aparecen en otras que están en D.
37
jurídica y en la preceptividad, es el valor jurídico superior incluso al valor justicia.
Hay un texto clásico que se llama "La revuelta contra el formalismo" de Morton
White, donde analiza la aparición y evolución del realismo, que se relaciona con las
transformaciones económicas y del pensamiento.
Ihering habla de la revuelta, dice que es llevada a cabo por juristas que tratan de
identificar el D con una realidad social. Las normas deben interpretarse tomando en
cuenta las necesidades sociales.
Por otra parte, se dice que existe un D en acción, espontáneo, y que no se puede
reducir al D del Estado. Es el momento en que se destaca el carácter subjetivo y vivo
de algunas decisiones judiciales, pensando que los jueces también crean derecho.
Los EEUU, donde fue la revuelta contra el formalismo. Se dijo que era un fenómeno
que abarcaba el arte y la ética del momento y que se puede asociar con el
pragmatismo del D.
La aplicación del D por parte de los Tribunales resultaba lastrada por los precedentes
jurídicos y la tradición.
38
Lo importante en D es lo empírico y lo pragmático, por eso Holmes definió el D
como un contrato de predicciones sobre lo que los jueces harán o decidirán. También
pone un énfasis especial en la experiencia judicial y en entender el D Penal desde la
perspectiva del delincuente.
En base al discurso de Holmes se desarrolló, a principios del siglo XX, una corriente
que se clasificó como una jurisprudencia sociológica, que tiene un sentido mas
preciso del que tiene en español, en francés, en italiano... La jurisprudencia
sociológica entendía que el D se plasma en normas. Y también decía que no es
posible esclarecer el sentido de las normas sin tener en cuenta los hechos sociales.
Rosco Paun entendió que, en última instancia el conocimiento jurídico debe traer una
ingeniería social, dirigida a favorecer la utilización del D como instrumento de
transformación social. (Xj: la ley seca, que se creyó que utilizando el D se podría
modificar comportamientos sociales y no es así). Y por eso los jurídicos del siglo
XXI dicen que Holmes y Rosco fueron precursores del realismo americano.
Por otra parte se piensa que las cuestiones de valor hay que considerarlas de acuerdo
con los deseos de una determinada sociedad. Los conflictos se resuelven de acuerdo
con el principio de la maximización de los deseos.
Para los realistas, los conceptos básicos del D no son fundamentalmente las normas.
Algunos sostuvieron incluso que ni se basan en normas. En términos generales lo que
mejor les caracteriza es que toman en consideración no sólo las normas, sino los
intereses de la sociedad.
Pero el realismo, además, supone también una tendencia a entender los conceptos
tradicionales del D de forma distinta, poniendo énfasis en la eficacia del D,
subrayando el papel de la coerción, del uso de la violencia monopolizada por los
órganos jurídicos y que es lo único que puede disuadir al delincuente.
La mayor parte de los miembros del realismo norteamericano tiene una concepción
de la moral relativista. Identifican la moral con la moral social
Tienen una concepción instrumentalista del D que es entendido como una técnica
idónea para transformar la realidad social. Lo que debe guiar la transformación es la
demanda social, según sus intereses. Mirando no sólo aquello que sea conveniente,
sino también lo que sea deseable. Y es que los deseos e intereses que la gente
realmente tiene, juegan un gran papel.
39
Derecho.
Esta es la gran diferencia entre los realistas y los clásicos: paradigma jurídico clásico
fue construir una Ciencia autónoma del Derecho, una ciencia cerrada en sí misma.
Esta es la forma característica anterior al realismo jurídico.
Hay que hacer un gobierno de las leyes. Que sea un gobierno objetivado, no un
gobierno de los hombres
La Ciencia del Derecho para los realistas se va a caracterizar por su carácter práctico.
El saber jurídico debe entenderse como tecnología; se justifica por su utilidad
práctica. Por tanto, saber que los realistas atribuyeron un importante papel a los
operadores jurídicos.
En cuanto a la diferencia entre creación del Derecho y aplicación del Derecho: hasta
entonces había dos momentos diferentes en los sistemas jurídicos Occidentales
(América y Europa):
⋅ Creación normativa
⋅ Interpretación y Aplicación normativa.
Pero en los años 20 se atenúa la distinción radical entre esos momentos (esto no
significó que eliminaran esa distinción), demostrando que siempre hay una creación
en una aplicación.
Frente a la idea de que es más fácil ser arbitrario si no hay que fundamentar una idea,
los realistas defienden que se puede argumentar cualquier decisión.
Cuando se plantean el cómo hay que fundamentar una decisión, los realistas dicen
que, a veces, la decisión precede a la fundamentación. Primero deciden, luego
fundamentan esa decisión. Es decir, cualquier cosa puede ser fundamentada,
argumentada, y muchas veces el discurso argumentativo puede ser posterior a la
decisión.
Por otra parte, ya sabemos que el sistema americano goza de una importante
discrecionalidad, tanto a la hora de interpretar las normas, como a la hora de
determinar los hechos. Y por supuesto en la resolución de sentencias. Por ello tiene
sentido que estos actos adopten una orientación finalista. Esto es algo no relevante en
la Europa Occidental. O sea, esto es debido a la discrecionalidad de los jueces, pues a
la hora de aplicar normas, determinar hechos, decir sentencias, deben adoptar una
orientación finalista y mostrar cuales son los objetivos en lugar de no explicitarlos, y
40
tener muy en cuenta los efectos que van a producir las sentencias. Los jueces deben
condenar a la hora de decidir.(¿?)( Jurisprudencia finalista)
La tesis que pone de manifiesto que es lo que en el futuro harán los jueces y otros
funcionarios en sus autos, ha sido sostenida por los realistas.
⋅ Llewllye que sería el representante de los escépticos frente a las reglas. Pero
no renuncian a la certeza jurídica que tratan de buscar en las reglas reales, no
basándose en la literalidad de la norma, sino interpretándola conforme a la
realidad. Las decisiones judiciales pueden estar determinadas por la
sensibilización ante una determinada noticia, o ante lo que fuera.
Otros no serían sólo escépticos frente a las reglas, sino que ponen en duda cuales
serían los hechos relevantes ante un Tribunal (escépticos ante los hechos),porque a
veces es difícil decidir como se ha interpretado un pleito y no depende tanto de las
normas como de los hechos; obedece a elementos que a veces tienen carácter
subjetivo. La consecuencia es que la certeza jurídica, que es valor para doctores
como Frank, es un mito, es decir, es difícil de alcanzar y de controlar.
⋅ Adolf Phallen
⋅ Axel Hagerstorm.
...que eran filósofos y no juristas. Introducen un discurso realista, frente al discurso
hegemónico que había en estos países.
41
En la cultura escandinava tenían un discurso un poco elemental, muy próximo al que
existió en Europa después de la muerte de Hegel.
Dieron paso a una obra del profesor Karl Crona: "D Común", y partieron de una
concepción empirista, antimetafísica del D, que trataba de desenmascarar la noción
que los juristas tenían (hacían) de determinados conceptos, como D subjetivo,
libertad del Estado,...Estas ideas no tienen su base en conocimientos empíricos sino
en creencias populares. Sin embargo tienen un importante papel social porque se vive
en base a unas ideas que pueden ser explicadas en términos psicológicos Pueden ser
utilizadas como instrumento útil, como instrumento de presentación de una idea. Se
desarrollan en la misma época hasta la conclusión de la IIGM.
Sin embargo tienen muchos rasgos comunes, como la crítica de los conceptos
tradicionales. En los escandinavos predominan conceptos psicológicos, y en los
angloamericanos la sociología tiene supremacía sobre los valores de la personalidad,
(que son los que también se dan en los escandinavos).
Por otra parte hay que tener en cuenta que la concepción del D tiende a ver el D como
una realidad infiel. El D es un sistema abierto que opera en una sociedad en constante
transformación. Esta tesis es muy adecuada para sociedades de transformación.
El desarrollo de este movimiento en la Europa nórdica tiene que ver con el desarrollo
económico−social de estos países que se adecuaba mejor a estas sociedades
neocapitalistas. La mayor parte de estas posiciones estaban vinculadas a políticas del
new deal o a políticas socialistas del bienestar.
Detrás del discurso de los escandinavos había una reflexión filosófica, obra de los
años 50, "Sobre el D y justicia" de Ross y Kelsen, que fueron los que la tradujeron al
inglés y al danés.
Hay que tener en cuenta que esta obra trata del D danés vigente y aparece como la
fusión de dos elementos:
42
⋅ Teoría de la norma jurídica, desarrollada a lo largo del siglo XX.
Normoestática o teoría estática de la norma jurídica. Tª de la norma en
reposo. Hasta la década de los años 20 = analiza el D a través de las
propiedades de la norma jurídica como paralizada, contemplada de forma
estática, la norma en contraste con usos sociales, no en contraste con otra
norma. Sería desplazada a partir de los años 20 por una teoría dinámica.
⋅ Normodinámica o Tª dinámica del Derecho − En la Gran Guerra
(1914−1918), gran parte de los profesores de la Facultad de D de Viena
fueron movilizados e incorporados a los servicios jurídicos o de Intervención.
Mantuvieron un semanario donde discutían sobre cuestiones doctrinales,
como el D común. Entre ellos, establecieron un debate acerca de cual sería el
nuevo escenario que se produciría cuando terminara la Guerra. Se trataba de
ver qué tipo de admón.. se iba a requerir en ese momento.
Estos profesores tuvieron gran notoriedad después de la 1ªGM, y formarán escuela. El
jefe de filas era capitán del ejército: Hans Kelsen Entre ellos:
Lo que hace que una norma, incluso moral, sea norma jurídica es su pertenencia a un
sistema. Su juridicidad le viene dada por su integración en un sistema jurídico. La
norma en sí, no significa nada.
43
produce el tránsito de una Tª normativista estática o normoestática a una Tª
normodinámica. Análisis técnico de la norma, porque la norma no se aplica en sí
misma, aislada, sino en su conjunto. Esto es, que no es una barbaridad decir que al
mismo tiempo que se aplica una norma, se está aplicando, en conjunto, todo el
sistema jurídico al que pertenece esa norma.
Lo que Kelsen viene a decir, a explicar, qué es lo que da unidad a ese conjunto. Las
normas están expuestas en el marco de un sistema y ninguna norma fuera de tal
sistema tiene interpretación adecuada. Esto va a tomar forma en una serie de textos,
principalmente en La Tª pura del D.(1934).
⋅ La formalista o kelseniana
⋅ La Tª analítica − lingüística vinculada a la persona y obra de Hart.
Estas dos concepciones tienen a su vez diferencias significativas entre sí, y también
analogías.
La primera diferencia:
44
Ambas formulaciones tienen en común el identificarse con el positivismo jurídico es
la disyuntiva entre la ley natural y la ley positiva.
Sabemos que:
Hay muchos tipos de normativismo, porque hay muchas formas de entender las
normas, y también muchos tipos de normas jurídicas. La literatura sobre su
clasificación es casi inabarcable por su extensión.
A pesar de todo ello y a pesar de que el normativismo es una concepción difusa del D
latente en el pensamiento común y que se combina con otras concepciones del D,
quizás sea posible sistematizar todos los normativismos en dos:
⋅ Kelsen
⋅ Hart
Por tanto, y siguiendo con lo anterior, hay diferencias entre el concepto de Hart y el
de Kelsen, pero también hay puntos de encuentro. Lo que une principalmente a Hart
y Kelsen es aquello que a ambos distancia de las posturas realistas, realismo jurídico,
o del iusnaturalismo en sus diferentes variables. Son positivistas que parten de que
una cosa es decir qué es D, y otra muy distinta es valorarlo.
Por otra parte, a Hart y Kelsen les separa del iusnaturalismo la idea de que el D es
creado y modificado por actos de voluntad, por actos humanos exclusivamente. Es
decir, el legislador imputa a un comportamiento determinadas consecuencias
jurídicas. Esto es, hay conductas que se consideran injustas porque así lo dice el
legislador, y para ellas hay prevista una consecuencia jurídica.
La diferencia con los realistas es evidente, ya que Kelsen y Hart ponen el acento en
la norma, no en la conducta de los funcionarios o en el comportamiento de los jueces.
45
Pero además, tienen una diferencia fundamental con los realistas en la forma de
aproximarse, de acceder al conocimiento del D.
Aunque tanto para Kelsen y Hart, como para los realistas el D es una técnica neutra,
tiene carácter instrumental, no es un fin en sí mismo. El D existe en la medida en que
hay conflicto.
Sin embargo, no son estos aspectos prácticos los que interesan de Kelsen y Hart,
porque lo que ellos tratan es estudiar el comportamiento jurídico, avanzar en el
conocimiento científico del D.
El enfoque que ellos hacen del D, no es técnico ni tecnológico como hacían los
realistas norteamericanos, sino que mas bien su enfoque es científico.
Lo que persigue Kelsen a principios del XX es que el saber acerca del D sea un
conocimiento jurídico de tal naturaleza que sea un conocimiento científico. Trata de
que el conocimiento jurídico sea una ciencia. Conocimiento científico que resulta de
eliminar de ese sistema de normas, cualquier tipo de valor, como los valores
jurídicos, morales, históricos, etc...Y dice además que hay ciencias de lo normativo.
Kelsen es el mayor jurista del siglo XX. Muy fértil en publicaciones. Su primer texto
(la tesis doctoral) data de 1903; el último es de 1973. En Tª pura del D elabora una
concepción muy sofisticada del D.
En 1920, Kelsen saca un texto que subtitula: Contribuciones a una Tª pura del D, con
aportaciones nuevas a la misma.
Con las revoluciones burguesas de finales del XVIII, se producen muchos cambios e
importantes. En n/ campo, tenemos el constitucionalismo y la codificación. El
ambiente político es el adecuado: las colonias, las declaraciones de Ds, las primeras
46
constituciones de la Revolución Francesa...Y en ese momento se legaliza el progreso
de los innovadores (Feijoo, Olavide, etc...) o de los reformistas ilustrados de Italia
(Beccaría o Bataglia)(¿?).
Para Kelsen el componente fundamental está constituido por las normas jurídicas
completas, que son aquellas normas que contienen un enunciado coercitivo. Esas
normas coercitivas son enunciados de deber ser, establecen lo que debe de suceder,
dados determinados hechos o supuestos.
47
Kelseniana, porque es lo que diferencia al D de la moral.
Se puede resolver una controversia en base a un principio, aunque haya otros que
también lo expliquen. Se puede elegir uno, pero el hecho de que un tribunal prefiera
un principio no quiere decir que el que no prefiera no sea válido. Hay otros principios
simultáneamente válidos, lo que ocurre es que en un caso concreto hay prevalencia, o
se elige, entre un principio y otro.
La ineficacia, dicen los formalistas más radicales, no quita validez a la norma; esto
es, hay normas que son válidas pero no eficaces. De tal manera que una norma
derogada sigue siendo norma aunque carezca de eficacia. Esta es la concepción
formalista radical, mientras que la concepción de Kelsen es medianamente formalista.
La validez y eficacia de una norma escrita contrasta con una norma de D
consuetudinario.
Kelsen en su teoría dice que lo mismo sucede de hecho en el D escrito, pero que es
48
difícil determinar cual es el grado de ineficacia y durante cuanto tiempo se tiene que
dar para que la norma sea inválida.
Kelsen, en su Teoría Pura del D = En todos los Ds occidentales, los principios son
comunes, aunque el D varíe entre países. Propone un modelo de ciencia del D que es
la dogmática jurídica = la ciencia que se ocupa de un D en particular, o de partes de
un D, xj, el D español, el procesal, el mercantil, etc...
49
La interpretación se formula por actos de voluntad, de decisión. Cuando el Juez
interpreta una norma, al aplicarla, no es un acto cognoscitivo sino que es un acto de
voluntad. La Administración resuelve interpretar tal norma con tal alcance. Y debe
fundamentar esa interpretación.
Por ello una misma norma se aplica de forma diferente por personas diferentes
(Magistrados y Jueces)en un mismo Tribunal. Así, a veces, cuando en una misma
Sección cambia el ponente, cambia la interpretación. Y por ello existen los votos
particulares disidentes: y esto es el reconocimiento de que no solo hay una única
interpretación adecuada de una norma.
La concepción analítica que dominó la cultura inglesa en los años 20, 30, 40, es la
que `informa' a la concepción de Hart.
Hart recurre a los elementos elaborados por la filosofía analítica que permitía
distinguir el significado de las expresiones; y además también permite, a través del
análisis, comprender mejor el sentido de las instituciones sociales, y el D, y el Estado
jurídico
50
En su obra El punto de vista del D quiere mostrar por qué el D no se puede ver como
un conjunto de órdenes respaldadas por amenazas. El D consiste en 'mandatos' del
soberano (=esta es la concepción de John Austin) manda quien encuentra
habitualmente obediencia, con independencia de que sea legítimo o no lo sea. Y ese
que manda es el soberano. Esta es una concepción insuficiente en el análisis de Hart,
porque hay que trabajar con otros conceptos, como la norma social
Esta concepción permite a Hart mantener una posición flexible entre D y fuerza,
porque las normas secundarias muchas veces no llevan aparejadas una sanción. Puede
ser que lleven consigo la nulidad, que no se consiga un resultado. Pero no hay
sanción. Y este modelo le permite a Hart decir que no solo cumplen la función de
guiar el comportamiento, sino mas funciones
Hart también sostiene que hay que ser claro en la idea de fuerza del positivismo
jurídico. Esta idea es que hay una separación entre D y moral. (que hay una diferencia
entre el orden jurídico y el orden moral) Pero no son antagonistas, puesto que tiene
que haber un mínimo de ética en las normas jurídicas. Según Hart, si una norma no
tiene este contenido mínimo ético, estaría vacía de juridicidad.
51
Justicia? En definitiva, no entiende que exista el emotivismo ético jurídico
Para Hart, hay que defender un objetivismo mínimo. Mínimos contenidos de justicia
también en el discurso de Hart: Según su criterio, en una sociedad que tenga una
cierta homogeneidad, es posible justificar racionalmente unas ciertas reglas de
conducta. Lo llama "contenido mínimo de D" (tanto de D natural, como de D
positivo).
También, como vimos el día anterior, para que una norma sea jurídica, dice Hart, que
ha de contener un mínimo de ética. Y detrás de este mínimo ético late una concepción
antropológica.
En toda sociedad puede haber acuerdo de conductas, dice Hart. Hay una diferencia
notable con el D natural Aunque él no dice con ello que estos rasgos consensuados
tengan un carácter universal, inmutable, atemporal (la esclavitud, xj: antes bien, ahora
no). Y ello porque hay cambios en la percepción de los valores según las diferentes
épocas, y así, también será diferente la relación entre D y moral.
Sin embargo, Hart va a elaborar una importante diferenciación entre las normas en
dos discursos distintos, lo que sirvió (aunque a él no le preocupara en absoluto), para
esclarecer la dogmática jurídica. Diferenciación entre:
Para que exista un ordenamiento jurídico es necesario que haya un gran porcentaje de
eficacia, que sea aceptado por el "staff" jurídico. Hart recoge de Bierlieng esta idea.
Que es válido lo que es aceptado como tal. Sin embargo es suficiente, en la
concepción de Hart, que sea aceptado entre los juristas y funcionarios y que sea
obedecido por el resto de la población
52
Este es el concepto hartiano de "norma o regla de reconocimiento" que cumple, más o
menos, con matices, el mismo papel que la norma básica, fundamental, de Kelsen.
Pero Hart entiende que la norma de reconocimiento se manifiesta en una práctica
social. Es más real que la norma básica de Kelsen, porque ésta establece la
obligatoriedad de la Constitución.
Son normas válidas de un sistema 'equis', las normas constitucionales de ese sistema,
y todas las demás normas que no contradigan la Constitución. La Constitución sería
una "norma o regla de reconocimiento". Las normas válidas para Hart, son normas
que satisfacen las reglas de reconocimiento del sistema jurídico en su conjunto.
⋅ Los formalistas
⋅ Los escépticos
El D, como sistema normativo formado por normas primarias y secundarias, no tiene
un carácter cerrado, y una característica del lenguaje natural es la vaguedad potencial
o textura abierta o porosidad de ese lenguaje. Esto es ineliminable: los lenguajes
naturales tienen textura abierta. Su plasticidad permite que un mismo término
incorpore significados y matices que no tuvo en su origen. Esto es, las mismas
palabras sirven para ser acuñadas en distintas épocas sin tener que crear una nueva
cada vez. Y es esto lo que explica que no se haya impuesto nunca un lenguaje
artificial Esto en parte es un inconveniente, pero, también en parte, es una ventaja.
Solamente en sociedades puntuales, (como pueden ser las sociedades totalitarias, o la
militar, o la terrorista, etc...) se consigue controlar el significado del léxico.
⋅ zonas claras
⋅ zonas de penumbra. Por ello los conceptos jurídicos no se pueden definir con
precisión, porque la zona de penumbra es imposible de cerrar
Según Hart hay que diferenciar entre:
53
positivo sea válido. Principios que no dependen de la voluntad humana, sino de la
divina, o del logos, o de la naturaleza de las cosas. Esta concepción del D es
incompatible con la de los realistas, tanto de los positivistas como de los
normativistas.
Pero puede ser, esta concepción, complementaria del formalismo. Y así han existido
iusnaturalistas y formalistas, pero con la condición de que se cree D positivo que no
contradiga a los principios naturales. Este discurso se implanta fundamentalmente en
países de tradición cristiana, no precisamente católica, sino protestante,
principalmente calvinistas.
Tras el final de la IIGM, y sobre todo en países como Italia, Alemania, Austria, se
conoció una especie de revival, de recuperación del discurso iusnaturalista, que fue
seguido de una vuelta al positivismo mas cerrado (entre los años 45 y 52 la
jurisprudencia era en clave iusnaturalista).
Hasta finales del siglo XVIII, el discurso filosófico de la Europa continental era un
discurso iusnaturalista. A partir de entonces, concretamente en la última década del
siglo, se impone la filosofía iuspositivista. Antes había habido iuspositivismo, pero no
fue un discurso hegemónico hasta finales del XVIII.
La mayor parte de las Constituciones de después de la IIGM decían que tenía que
haber un sometimiento a la ley por parte de las autoridades. Así xj, en la Ley
Fundamental de Böhn. Y es que la ley positiva no es la única experiencia normativa.
Hay un D supralegal que fijará unos límites a la acción del legislador.
54
continental, sobretodo en Alemania (Hans Welzel). Y entre los alemanes,
principalmente los penalistas como W. N. Hofeld
No quiere decir que el D no tenga normas, sino que las normas son artefactos,
instrumentos para conocer el D. Esa es la finalidad de las normas. Y tenemos que
conocer la finalidad de las normas, ya que éstas son como una técnica al servicio del
D, no son un fin en sí mismas. La coerción, la fuerza, no ha de ser considerada como
la característica definitoria de lo jurídico.
En el sistema, dice Fuller, es necesario que las normas cumplan cinco requisitos de
carácter procedimental:
◊ carácter general por su destinatario. Esto no quiere decir que no haya normas cuyo
destinatario sea particular, pero es la excepción. (xj:"Del Heredero de la Corona".
◊ Las normas deben haber sido promulgadas. En el pasado esto no era tan obvio aunque
ahora, en n/cultura, sí lo es.
◊ No deben ser retroactivas. Sobretodo en aquellos tipos de normas restrictivas de
Derechos, o en normas penales, o no favorables. ¿Y por qué?, Pues porque la norma
se debe dirigir hacia el futuro, no al pasado. (Las normas favorables si pueden ser
retroactivas, como ya sabemos).
◊ Las normas han de ser claras e inteligibles. No pueden ser contradictorias
(antinómicas). Por eso todos los sistemas de D han ido generando un procedimiento
que permite resolver las contradicciones o antinomias. Las reglas de D han de
mantener cierta estabilidad a lo largo del tiempo. Esto es mas discutible y hay el
conflicto:
⋅ que las normas se acomoden a la realidad
⋅ junto con la exigencia, no menos razonable, de que haya cierta continuidad y
que proporcione seguridad jurídica.
Fuller decía que el sistema normativo tiene ventajas, pero ello no quiere decir que
haya que renunciar a que las normas vayan adecuándose a la realidad cambiante.
55
institucionales, haya de atenerse a ellas, a esas normas injustas. Dice
Fuller que existe la obligación de atender a esa norma injusta. Este
requisito atiende a la moralidad externa.
El cumplimiento de estos requisitos procedimentales es compatible con reglas
injustas en el sistema, aún cuando, como decimos, en líneas generales, tal sistema sea
justo, Pero además, el sistema ha de tener un grado elevado de moralidad interna.
⋅ moral del deber, prescribe reglas básicas morales. Sin esta moral es imposible
una sociedad ordenada.
⋅ Moral de la aspiración o moral de la excelencia. Pues bien, para él, la moral
interna del D, es de aspiración fundamentalmente.
Consecuencia es que Fuller se opone al criterio de demarcación que oros autores ven
entre el sistema positivista y el sistema moral. Al menos en países como América, en
donde para reconocer D válido apelan a Derechos morales y se basan en contenidos.
Pero dice Fuller que no es posible trazar una línea clara de demarcación entre D y
moral. Porque no existe división entre:
Varios autores en clave marxista. Tiene cierta relevancia por la difusión que ha tenido
en el siglo XX esta teoría.
Rasgos
56
En la práctica esta interpretación marxista es aceptada como un Credo en Rusia y en
los países llamados después países satélites, además de en algún otro.
Se asume con toda su consecuencia la condición clasista del D, por lo que habría que
limitar el uso del mismo al período de transición, del capitalismo al comunismo.
◊ "Sistema de relaciones sociales". Esto ha quedado determinado "a partir del momento
que en la ciencia jurídica ha aparecido una corriente sociológica" dice el mismo
Stucka.
◊ "correspondiente a los intereses de la clase dominante". En cuanto a este segundo
elemento, el carácter clasista del D y del E estaba ya bastante claro en Marx y Engels
◊ "tutelado por la fuerza organizada de esta clase". Este tercer elemento, teniendo en
cuenta que se refiere 'ante todo al Estado', no ofrece ninguna novedad, ya que es
afirmado por numerosos autores y por Ihering especialmente, a quien Stucka cita
expresamente
⋅ Pasukanis, Eugenio. El segundo tratadista cronológicamente (1891 − 1937).
Su obra principal es: "Tª general del Derecho y marxismo". Posición, en
principio, análoga a la de Stucka, pero vinculándola a la economía. Entiende
que el D reside esencialmente en las relaciones jurídicas, no en las normas.
Aquellas son los primario, éstas lo secundario en el Derecho. Considera que
el D en cuanto fenómeno social no se puede agotar en la regla, sino que la
norma en cuanto tal es directamente inferida de las relaciones existentes. Para
que haya D tiene que haber pluralidad de personas jurídicas relacionadas
entre sí en un plano de igualdad formal, (aunque detrás haya desigualdades
materiales). Para él, la versión ortodoxa marxista es una versión errónea,
porque precisamente en la igualdad jurídica es donde debía realizarse un
sometimiento a las reglas de todos.
⋅ Vysinskij (1883 − 1954). Fue el principal teórico del D durante la época de
Stalin. Subraya el papel que la voluntad y la superestructura política
desempeñan en la teoría marxista y acentúa el papel voluntarista del Derecho.
Dice que el Derecho burgués "es la voluntad de la clase dominante erigida en
ley". Por tanto, define de nuevo el Derecho como norma o conjunto de
normas, y pasan a segundo plano las relaciones jurídicas. Carácter normativo
del D.
El Derecho soviético queda así esencialmente diferenciado del Derecho burgués y no
se ve afectado por la inevitable desaparición de éste al implantarse el socialismo. Para
él, la tesis de la desaparición inmediata del D es una tesis antimarxista. Y continúa:
"el marxismo enseña que hay que utilizar el D como uno de los medios para
transformar la sociedad humana sobre bases socialistas".
La teoría marxista del Derecho. En principio había seis tesis que son interpretadas de
modo diferente por los llamados marxismo fuerte y marxismo débil. Estas seis teorías
57
son:
Son tesis genéricas que pueden sostenerse con diferente grado de intensidad.
58
en las relaciones del D. (¿?). no tendría sentido trabajar desde este punto de vista en
una ciencia interna del . solo podría hacerse un análisis interno del D desde la historia
psicosocial y antropológica.
Si se asumen las teorías en su versión débil, desde el discurso marxista cabe entonces
construir una dogmática jurídica marxista.
⋅ Sumisión − Como las fuerzas son desiguales, el mas fuerte somete al mas
débil. Sucede en política, en economía, en el matrimonio...
⋅ Lucha − Las fuerzas no van a ser absolutamente diferentes, por ello no hay
relación de dominio entre el fuerte y el débil, sino enfrentamiento y pugna.
Estructuras sociales fundamentales o estructuras ontológicas de la sociedad.
⋅ Comunidad
⋅ Sociedad
⋅ Relación de lucha
⋅ Y organización
1) Comunidad − Ferdinand Toennies escribe "Comunidad y sociedad", donde dice
que la comunidad es una realidad social constituida por una asociación de personas
en torno a algo que se tiene como común y que determina, entre esas personas,
formas especiales de relación y de estrecha comunicación social. Lo que se tiene en
común es un principio o un valor de signo altruista (amor, amistad, creencias, etc...),
que determina el nacimiento de una conciencia de pertenencia a la comunidad;
conciencia de un 'nosotros' superior a un fin particular. Ese criterio de pertenencia al
grupo determina un "Ethos" social que genera pautas de conducta comunitarias y
opera en una doble vertiente:
a)...¿?....
59
b) neutraliza los impulsos individualistas.
Por su naturaleza específica se dice (al menos, se dice por los sociólogos) que la
comunidad es refractaria a D. Se dice que, donde hay un ethos comunitario no sería
necesario el D, aunque luego se generan siempre reglas de grupo.
Mediante la lucha se impone el propio interés al del contrario. El interés del contrario
no se reconoce. La lucha puede tomar dos formas:
a) La guerra. Existencia de dos o más grupos de personas enfrentados, que luchan por
imponer su punto de vista. Su finalidad es imponerse al enemigo, incluso eliminarlo.
Los principios que regulan la guerra son principios y reglas técnicas que indican que
la fuerza no debe ejercerse de modo arbitrario sino bajo el control de la racionalidad.
Estos principios son:
⋅ Victoria/derrota
⋅ Aniquilamiento del débil
⋅ Pacto
b) Competencia. Es una confrontación sometida a reglas que convierte la lucha en
una forma de vida social. Es una lucha institucionalizada. Aquí el D encuentra un
amplísimo campo. Se manifiesta en muchos terrenos: en el campo de la economía
tenemos el D Mercantil. En el terreno de lo político, tenemos el Derecho
Constitucional...etc.
# Agrupación u ordenación de una pluralidad de personas para conseguir ese fin. Esto
60
implica el establecimiento, entre los miembros del grupo, de relaciones de
coordinación y subordinación, por distribución de tareas.
# un tercer elemento va a ser la existencia del poder preciso para agrupar a una
pluralidad de personas. Poder cuyo origen puede ser:
⋅ por imposición
⋅ por consenso.
# el cuarto elemento = Se exige la existencia de un régimen jurídico que regule todo
lo anterior. Aquí destacan las normas administrativas y constitucionales.
Manifestaciones concretas:
Lo mismo se puede decir de la relación de lucha. Por ejemplo, la lucha por el poder
político sería inconcebible sin una organización de partidos.
⋅ estructural
⋅ evolutiva
Complejidad estructural de las instituciones porque ninguna de ellas responde a un
solo tipo de estructura social fundamental de las que hemos visto. Lo más normal es
que tengan una estructura mixta, predominando alguna sobre las otras. En virtud de
ese predominio, la denominaremos entonces organización, comunidad, etc.
61
El punto polémico para Santi Romano es la teoría normativista. En su obra "El
ordenamiento jurídico" se lamenta de los errores de la misma. (Que por otra parte,
esta Tª normativista, era la mayoritaria, la hegemónica).
El único gran jurista no italiano que destacó esta obra de Santi Romano fue Karl
Schmitt .Decisionista. (Ver en
http://www.politica.com.ar/Filosofia_politica/negretto−schmitt_y_decisionismo.htm)
Hay un tercer elemento que es la organización. Es ésta la mot clave para S.R. Un
sistema jco. no nace de la voluntad sino de una organización social. Es estructura,
organización ordenada de la misma sociedad.
62
Los dos primeros son condiciones necesarias pero no suficientes. Sólo la
organización es necesaria y suficiente.
Esta Tª de la Ix es una teoría que pone el acento en un valor jco. diferente al valor
jurídico por excelencia que, hasta entonces, había sido la seguridad.
Por medio de la organización se pasa de una fase inorgánica a una orgánica. (Una
asociación para delinquir, en cuanto que crea su propio D, es una Ix.: camorra
napolitana, mafia siciliana...Hay pues Ixs que generan un sistema normativo, a pesar
de lo injusto, ilegítimo, arbitrario que pueda ser).
Aquí hay una incongruencia, según lo dicho por Santi Romano. Pues se podría
aceptar la máxima:
El mérito de Santi Romano fue ampliar las fronteras jurídicas, más allá del modelo
de Estado nacional soberano que, hasta ahora, se pensaba que era su continente
formal.
Se unía D con E.
que también la asociación para delinquir es una Ix, porque tiene un orden jurídico.
63
A favor están los que dicen que, históricamente ha habido muchos Estados que han
actuado con abusos, engaños, etc..., como lo hacen las asociaciones para delinquir.
Muchos ordenamientos jurídicos no se dirigen a realizar justicia, sino a transgredirla.
Ahora se piensa que Hegel no era tan partidario del E, sino que tuvo que acomodar su
teoría al Estado prusiano y a éste se adecuan sus lecciones.
Y por ahí comenzaron los tratadistas, los teóricos del D, a oponerse al estatalismo.
Por una parte: revalorización de la tradición cristiana, que refleja las tendencias de las
concepciones socialistas libertarias... (habla aquí de Proudhon..., de Hauriou...Ver en
otros apuntes)
64
Polémica entre pluralistas y monistas (sólo el E puede crear D).
No es cierto pues, que la organización sea anterior a las normas, sino que mas bien las
normas son necesarias para una organización.
La Ix nace allí donde nace una cierta regulación de las conductas individuales.
Tres cosas:
Ninguna Ix puede ser creada sin producción de reglas. Por tanto, esto es importante
para crear Ix.
65
La Tª del D ha ido transformándose cada vez más de Tª de la norma a Tª de la
formación del ordenamiento jurídico.
Antón (1903) "La nueva Teoría del Estado". El Derecho, en lugar de ser una
superestructura de las condiciones económicas de la sociedad, es una variable
independiente de esa misma sociedad.
La economía relaciona al hombre y a las cosas. Solo el D pone a las partes en relación
entre sí.:
⋅ ...como norma
⋅ ...como Institución
⋅ ...como relación jca.
...se complementan entre sí.
F XVIIIP XIX El rótulo `Fª del D' aparece diferente al de `Fª Natural'.
66
Hay quien cree que el concepto de Fª del D es un concepto histórico y no formal. Y
que no se tiene que hablar de Fª del D antes del siglo XVIII, (aunque ya desde la
época clásica se trataba el tema), que será cuando aparece el rótulo en contraposición
al de Ius Naturalismo.
El término Fª del D aparece en una obra llamada Filosofía del derecho Positivo, en
1798, del profesor alemán Gustavo Hugo. Y aparece en una época en la que el
pensamiento europeo pasa de ser iusnaturalista a positivista.
Hay una coincidencia cronológica entre la aparición del término Filosofía del D, y el
cambio de pensamiento.
Dualismo jurídico:
El rótulo de Fª del D se explica por el hecho de que Hegel acoge esa posición
(iuspositivista). Emerge así una forma de reflexionar sobre la Fª del D que no tiene
precedente.
Este espíritu laico toma cuerpo con la ruptura producida por el protestantismo.
Diferencia entre:
⋅ Discurso moral
⋅ Pensamiento jurídico
⋅ 2º Separación de los conceptos D y M en el pensamiento jco racionalista:
Tomasius, Kant, etc..
67
entre sus normas.
Es un D contingente.
Gustavo Hugo :
Fª del D positivo
⋅ D Natural
⋅ D positivo.
El discurso anterior sobre la Fª del D, estaba o se encontraba imbricado en la moral,
en ideologías.
Francisco Suárez:
Ensayo de la Metafísica.
⋅ la Teología Dogmática
⋅ con la Dogmática Jca.
⋅ La Teología Dogmática opera con la Fª Natural,
mientras que...
⋅ la Dogmática Jca opera con la `ratio'. Como buen jurista. Se opera con el
texto.
Pedro Abelardo ¿? Acuña la expresión D positivo (=D `puesto').
68
(ver cosas de Leibnitz).
Ahora se arranca de los conceptos católicos para llegar a los conceptos jurídicos.
− obligaciones morales
− obligaciones jcas.
Pero solo impone esta distinción entre conductas exteriores. Y esta imposición es
para los descreídos (no se impone a los creyentes, puesto que se supone que éstos
actuaban bien (¿?).
⋅ D = fuero externo
⋅ M = fuero interno.
En el ámbito del D, de lo jurídico, está :
La Escuela Hca del D, que en lucha con los nacionalismos inicia la ontologización
del D
Decía Bobbio que esto anterior significó intento importante de construir una gran
ciencia del D fuera del D.
69
Por tanto hay :
# Y un saber no científico.
Desde el momento en que la ciencia se considera mas rigurosa y exacta, todos los
estudiosos han reclamado para su disciplina el epíteto de `ciencia'.
Antes, los juristas., no tuvieron problemas sobre reclamar como ciencia el Derecho,
pero es que a partir de FXIII, el objeto del estudio jco. Cambia, y entonces, para
evitar ser descalificados por los científicos, buscaron ciertos elementos: los conceptos
para valorar la realidad, y que perduren.
Método comparativo
El primer tratadista de D comparado fue Aristóteles, que recogió diferentes Cxs y las
comparó.
Las SUMMA−AE: se discutían las cuestiones con sus pros y sus contras son obras
que hoy se consideran que encajarían en la ciencia jurídica.
⋅ Sagradas Escrituras
⋅ Lx Justinianea (que se trabajaba sobre el D Romano).
La dogmática toma cuerpo en la C del D.
¿Una Dogmática es una Ciencia?. Porque ahora, en nuestra cultura, hay contradicción
en este sentido.
70
El rótulo Dogmática se acuña a pXIX (época positivista) pero la idea es anterior.
La dogmática aspira a ordenar y comprender una materia que ya nos viene dada.
Habría que aplicar métodos propios de las Ciencias y conseguir un saber cierto y
empíricax identificable. Y las afirmaciones de los jtas no son empíricamente
identificables sino que se mueven en el área de las opiniones.
En la 2ª mitad del XIX: Tª General del D., cuyos supuestos están vinculados al
positivismo
No es Ciencia, sino Fª del D, pues así aparece en el sXIX, donde Fª del D, sería la
infancia del conocimiento jco.
Último tercio del XIX : vuelta a Kant frente al positivismo; son los neokantianos.
En este tema del movimiento de vuelta a Kant, se trata de superar el positivismo, pero
aceptando las afirmaciones asentadas no discutibles del positivismo.
Esta tercera pregunta hace referencia a otra razón que dificulta la definición de Fª del
71
D. La reflexión filosófica es autocrítica. Se cuestiona a sí misma.
En primer lugar, vemos ya este carácter problemático desde que nos referimos a los
orígenes de la Fª, en cualquier Historia de la Fª Griega, hasta finales XIX.
Los orígenes se remontan a la franja Este griega, lo que hoy es Jonia, en el VI a.C.
En esa parte de Asia Menor existía un anhelo del saber por el saber. No explicando la
realidad por intervención divina.
Antes de FVI este impulso del saber por el saber se traslada hacia W. Hacia la Magna
Grecia.
Dos mentalidades:
En la época nuestra existe la creencia de que los hombres (que hasta ahora estaban
dirigidos por los dioses), son más racionales. Se abandona la explicación religiosa
conscientemente. La explicación del mundo se racionaliza.
Tales, Anaximandro, etc... fueron los primeros. En aquella época, Mileto era un
centro muy importante. Era como la metrópolis de 90 colonias.
Los pueblos orientales, xj, el Egipto de 1000 años antes del origen de la Fª ya habían
aplicado diferentes sistemas para hacer mas fácil la vida. Pero en
72
necesidades prácticas sino que aparece cuando las necesidades elementales han sido
cubiertas y donde no existían religiones que encorsetaran los pensamientos.
⋅ La Metafilosofía
⋅ 1La Perifilosofía (término que acuño el profesor español José Ferrater
Morgan, que después se exilió a EEUU.
El carácter problemático de la Filosofía se ha agudizado mucho en nuestro tiempo.
⋅ El Filosófico
⋅ El Jurídico
Lo que provoca cierta dificultad a la hora de regular su naturaleza
Así, esto no cabe en las concepciones de Fª ensimismadas, como nos dice el Profesor
Gustavo Bueno, de Oviedo: "no cabe una proyección hacia fuera de aquellas
filosofías ensimismadas o exentas..." = que son las que pretenden abstraerse en su
desarrollo de las realidades históricas y centrarse en la reflexión de verdades últimas.
Es decir, que si la Fª es ensimismada o exenta, no se puede proyectar al D.
Tampoco se admite este carácter bifronte de las doctrinas jurídicas que postulan la
recepción del estudio del D circunscrito al estudio normativo del D. Conciben el
análisis del D como un análisis autopoiético. Niklas Luhmann, que apoya el estudio
de las normas desde las propias normas. Niklas Luhmann defendía que el sistema
normativo era autopoiético. (Autopoiesis = productor y producto son la misma cosa).
73
⋅ tanto que la Fª se repliegue en sí misma,
⋅ como que el D se cierre en Autopoiesis y no admita otro análisis normativo.
El Sr. Iturmendi sí que defiende a una Fª que tiene un carácter de encrucijada (=
término que también evoca en nuestra lengua la situación conflictiva y problemática
en la que se encuentra alguien o algo).
Esto es lo que se puede predicar de la actual Fª del siglo XXI = que es un tipo de
saber que está en la encrucijada.
Actualmente, parece que la Fª no ofrece las respuestas adecuadas a una sociedad que
está continuamente en cambio.
Kant, en su obra "En torno al tópico: tal vez eso sea correcto en teoría, pero no sirve
para la practica" (1793), salió al paso de, quienes en tono desdeñoso, dicen que la Fª
no sirve para interpretar la práctica.
Ambivalencia en la Fª actual.
¿Por qué la Fª en n/días es una forma de reflexión que está en crisis? ¿Cuáles son los
motivos de esta crisis? Los motivos de la crisis de la Fª en el momento actual parten
de su propia actitud crítica sobre la utilidad de sus discursos. Esto es, que la reflexión
filosófica se cuestiona su propia validez, y por ello, porque se cuestiona a sí misma,
pone en cuestión la valoración filosófica y su discurso.
74
La Fª a lo largo del tiempo ha sido muy pródiga en la reflexión sobre sí misma, por
tanto no necesitó la crítica de otras ciencias.
A FXX − PXXI esta tendencia aumenta por lo que se produce una total dispersión del
discurso filosófico.
⋅ Posición crítica.
⋅ Posición metafísica.
⋅ Posición agnóstica.
# En la posición crítica, hay un análisis y propuesta de criterios metodológicos
75
Fª es lo que no se sabe
Dice que existe un amplio campo de la Fª, (el del deber ser, de los valores), que no
puede ser explicado por la sola ciencia.
La sociedad de los legistas es propia de este estado, que es considerado por Comte
como una época de tránsito entre la infancia del espíritu y su madurez, que
corresponde ya al siguiente estado, al positivo.
# Estado positivo, donde el hombre no busca saber qué son las cosas, sino que,
mediante la experiencia y la observación, trata de explicar cómo se comportan,
describiéndolas fenoménicamente e intentando deducir sus leyes generales, útiles
para prever, controlar y dominar la naturaleza y la sociedad en provecho de la
humanidad.
76
entiende que el discurso fco va a extinguirse. Según esto, la Fª sería un saber
superfluo que no aporta nada a la ciencia, lo que supone la muerte de la Fª.
Ortega y Gasset tenía una opinión diametralx opuesta = racional vitalista. Hoy sigue
vigente el estudio de la Fª como indagación racional.
También hay una Tª intermedia que afirma que la Fª se desglosa en tres grandes
cuestiones:
c) La reflexión filosófica termina y culmina en los postulados del deber ser. Podría
encuadrarse en una Fª de Marx que afirma que los filósofos solo se han encargado de
interpretar el mundo cuando de lo que se trata es de intentar transformarlo. Ambos
77
elementos debían de ir unidos. El pensamiento filosófico, la Fª, no puede quedarse a
medio camino, reducida a la mera contemplación de los hechos, del mundo real.
Debido a esto y después de la IIGM, vamos a encontrar un texto de un autor alemán
que explica la diferencia entre la universalidad de un fenómeno y su inevitabilidad.
No todo lo que es universal va a ser inevitable. Frente a las injusticias, no se puede
aceptar su trágico destino como inevitable. Las reflexiones sobre el ser y el
conocimiento, sobre la realidad, han que complementarse con juicios y programas del
deber ser.
Se trata de explicar qué sucede cuando un mismo objeto material es analizado por
formas de conocimiento diferentes. El D es un objeto material del que se ocupan
saberes muy diversos. También hay que preguntarse que es lo que diferencia a cada
disciplina cuyo objeto es común.
Por objeto material común: entendemos que un mismo hecho puede ser analizado por
ciencias diferentes. Se dice entonces que el objeto material es común, y lo que
diferencia a cada ciencia es el objeto formal, que es el resultado de aplicar un método
o p.v. diverso al objeto material común.
78
Lunes, 22Nov2004[Author ID3: at Mon Feb 28 17:34:00 2005]
Robert Alexis estudia la forma diferente de resolver las antinomias cundo lo que
entran en contradicción son normas o principios.
Aún cuando el punto de vista de los juristas es el normativo, no agota la realidad del
D. Por ello, a PXX, en centroeuropa se favoreció el ver al D dès p.v. diferentes: los
dualistas y los tridemensionalistas = corriente trialista representada por un célebre
alemán: Goldsmith.
Al mismo tiempo en Brasil, el Pr. Miguel Reale escribió: "Teoría tridimensional del
D".
Esto es, que el Derecho, además de cómo norma, también se puede ver como valor y
como hecho.
⋅ La de los que entienden que cada uno se ocupa de uno de estos aspectos, pero
aunados entre sí. (¿?).
[Author ID3: at Tue Mar 1 14:10:00 2005]
79
Es conveniente distinguir lo legal de lo legítimo. Para Hobbes, lo que es legal es lo
legítimo.
Una norma también puede tener otros p.v., se puede ver como:
2º) Las concepciones de lo que es justo está arraigado en los distintos grupos sociales
de manera diferente. Manifestación ésta, de la legitimidad, de la que se ocupan los
sociólogos. Esto varía a lo largo del tiempo y del espacio.
Muchas ideas de justicia, aquí, Esto es lógico, porque lo que es legítimos para unos
porque es legal, puede no serlo así para otros.
80
Angloamericanos − "común law", "law and society", cuyo objeto es el estudio de la
relación entre normas existentes y sociedad.
Pero la relación D−Sd (society and law) hasta mediados sXX, esto se estudiaba según
el momento hco, contemplado, que era el D como producto de la sociedad.
A partir de los años 40 del sXX, al estudiar la relación Derecho − sociedad también
se estudió la influencia del D en la Sd.
En Alemania:
81